Договор дарения. 28

 

     Введение

     В  условиях перехода России к рыночной экономике гражданское право, предметом которого является имущественные отношения, и, прежде всего, в сфере предпринимательства, становится одним из основных регуляторов экономической жизни страны.  
        Обязательство — наиболее распространенный и в то же время многообразный вид гражданских правоотношений. Нормы, регулирующие обязательства, составляют важнейший раздел гражданского права — обязательственное право. На его долю приходится значительная часть гражданско-правовых норм. Обязательством (лат. obligatio) называется гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 ГК).  
        Обязательства представляют собой наиболее распространенный вид гражданских правоотношений. В данной работе будут рассмотрены обязательства, вытекающие из правоотношений дарения. Предметом настоящей работы является гражданско-правовой институт дарения.

     Целью работы является последовательная характеристика договора дарения, его места в  системе обязательственного права.  
Для изучения данной темы были рассмотрены труды таких авторов, как Ю.Л. Фадеева, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, А.С. Кабалкина, И.Б. Новицкого и ряда других, которые позволили ознакомиться с исследуемой темой, а также материалы судебной практики.

       
 
 

     В настоящее время практическая значимость договора дарения постоянно возрастает. Все большее число организаций  и отдельных граждан заключают  данный договор. Однако, не достаточно четко прописанные права и обязанности сторон в договоре приводят к различного рода нарушениям договорных обязательств и создает чувство незащищенности со стороны государства и законодательства в целом.

       Зачастую этот договор используется  в незаконных целях, главной  из которых является скрыть  собственность от прав третьих  лиц, с последующей реализацией  предмета договора ничего не  подозревающему добросовестному  приобретателю, успев удовлетворить  свои корыстные цели.  
Вместе с тем, не все проблемы, возникающие в процессе применения  
правовых норм договора дарения, разработаны в достаточной степени. Так, в цивилистике и в уголовном праве нет однозначного отношения к так называемому «обычному подарку», не изучена проблема применения этого правового понятия. Результатом является отсутствие комплексной оценки этой коллизионной нормы гражданского права.  
Все пять квалифицирующих признаков (безвозмездность, намерение одарить, уменьшение имущества дарителя, увеличение имущества одаряемого, согласие одаряемого на принятие дара) важны для договора дарения в совокупности и отсутствие хотя бы одного из них влечет недействительность договора дарения. Безвозмездный характер договора дарения может опорочить только условие о встречном предоставлении дарителю со стороны одаряемого, предусмотренного только данным договором дарения.  
Значение института дарения и актуальность дальнейшего совершенствования и развития правового регулирования дарения определяется потребностью использования в практической деятельности договора дарения на данном этапе экономического и правового развития Российской Федерации.

 

     

     Глава 1  Понятие и особенности договора дарения

     Договором дарения называется договор, по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать определенное имущество другой стороне (одаряемому) либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности (ст. 572 ГК РФ).

           Дарение является одним  из старейших договоров гражданского права. Уже в римском праве периода республики (V – I вв. до н.э.) дарение признавалось одним из оснований возникновения права собственности. Обещание подарить, если оно совершалось в форме стипуляции, также имело юридическую силу. Позже в законодательстве империи получил исковую защиту особый вид неформального соглашения о дарении – pactum donationus.1 Его важнейшие положения, касающиеся предмета договора, ответственности дарителя, оснований отмены дарения, были в значительной степени заимствованы дореволюционным российским правом.

     Доктрина  трактовала дарение как один из способов приобретения права собственности, т.е. односторонний акт, а не договор. 2Обоснованием этого тезиса служил тот факт, что дарение, сопровождающееся передачей дара одаряемому, не порождает никакого обязательства. Иными словами, дарение (как реальная сделка) совершается и исполняется одновременно в момент передачи вещи. Сторонники противоположной точки зрения исходили из того, что предметом дарения могут быть не только вещи, передаваемые в собственность, но и различные имущественные права. Кроме того, дарение может выступать и в качестве консенсуальной сделки, т. е. в форме обещания подарить что-либо в будущем. Наконец, самый серьезный довод в пользу признания дарения полноценным договором гражданского права — это необходимость получить согласие одаряемого на принятие дара. Все эти аргументы, предложенные Г. Ф. Шершеневичем в начале века, сохранили свою актуальность и легли в основу современного понимания договора дарения.

     В советский период договор дарения  конструировался как реальный, а  его предметом могли выступать  лишь вещи. Тем самым резко сужалась сфера применения этого договора, что, впрочем, оправдывалось ссылками на принципы социалистической морали.3

     По  действующему ГК дарение может выступать  в качестве как реального, так и консенсуального договора. В последнем случае договор порождает обязательство передать определенное имущество одаряемому в момент, не совпадающий с моментом заключения договора, т.е. в будущем. Различия между реальным и консенсуальным договорами дарения весьма велики и затрагивают практически все аспекты отношений между дарителем и одаряемым. Не случайно большинство норм главы 32 ГК регулируют либо только реальные договоры дарения, либо только обещание подарить, а количество общих норм, распространяющихся на все виды дарения, минимально. Единственное, что объединяет все разновидности договора дарения,— это его безвозмездный характер.

     Мотивы  совершения дарения могут быть самыми различными: желание показать свое расположение одаряемому, помочь ему, отблагодарить за что-либо или даже инициировать ответный дар. В этом смысле безвозмездность дарения не означает его беспричинности. Однако во всех этих случаях мотив лежит за рамками самого договора дарения и никоим образом не влияет на его действительность. Если же мотив включен в содержание договора, т.е. дарение или обещание подарить формально обусловлено совершением каких-либо действий другой стороной, то это, как правило, ведет к признанию договора дарения ничтожным.

     Так,   «Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации  рассмотрела в судебном заседании от 16 августа 2009 года гражданское дело по иску Ч.А. к Ч. (Б.), муниципальному образованию «Неманский район» о признании сделок недействительными по протесту заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации на состоявшиеся по делу судебные постановления, которыми исковые требования удовлетворены. 

     Ч.А. обратился в суд с иском к своей бывшей супруге Ч. (Б. — после расторжения брака) как законному представителю их малолетнего сына Артема, 2 июня 1989 года рождения, о признании недействительным договора дарения от 24 декабря 1997 г., по которому он подарил сыну трехкомнатную квартиру, находящуюся в г. Немане Калининградской области,ул.Красноармейская,д.4,кв.41. 
Свои требования истец мотивировал тем, что при совершении сделки был введен в заблуждение ответчицей, обещавшей не претендовать на раздел нажитого в браке имущества, если он подарит указанную квартиру сыну Артему. 
         Решением Неманского городского суда от 23 ноября 1998 года иск был удовлетворен. 
          Судебная коллегия по гражданским делам Калининградского областного суда, рассмотрев дело в кассационном порядке, определением от 23 декабря 2007 года решение суда отменила и направила дело на новое рассмотрение, указав, что заблуждение истца относительно мотивов сделки не является основанием для признания сделки недействительной, как совершенной под влиянием заблуждения. 
         Постановлением президиума Калининградского областного суда от 23 октября 2009 года отклонен протест прокурора области на судебные решения, вступившие в законную силу. 
В протесте заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации ставится вопрос об отмене решения Неманского городского суда от 1 марта 2008 года и последующих судебных постановлений ввиду неправильного применения норм материального права. 
Обсудив доводы протеста, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 
Судом не установлено оснований для признания договора дарения от 24 декабря 1997 г. недействительным, как совершенного истцом под влиянием заблуждения. Заблуждение относительно мотивов сделки, на что Ч.А. ссылался в обоснование своего иска в этой части, в силу ч. 1 ст. 178 ГК РФ не имеет существенного значения и не может повлечь за собой недействительность сделки, как правильно было указано в определении кассационной инстанции от 23 декабря 1998 года. 
И неправильное применение норм материального права является основанием для отмены судебных постановлений в надзорном порядке. 
Поскольку судом допущена ошибка в применении норм материального права, то следует вынести новое решение об отказе в удовлетворении заявленных требований, не передавая дело на новое рассмотрение»4
         С другой стороны, желание одарить может выступать мотивом иного, нежели дарение договора. Так передача родственнику квартиры по её официальной балансовой стоимости (которая во много раз ниже реальной рыночной цены) с экономической точки зрения – щедрый подарок. Но юридически это не дарение, а купля-продажа, поскольку в обязательстве из договора присутствует встречное удовлетворение в виде покупной цены. Таким образом, основанием договора дарения является не само по себе желание одарить, а намерение передать имущество безвозмездно.

     Безвозмездность как главный квалифицирующий признак договора дарения не означает, что одаряемый вообще свободен от любых имущественных обязанностей. Так, передача дара может быть обусловлена его использованием в общеполезных целях, в том числе — по какому-либо определенному назначению (пожертвование). Исполнение такой обязанности одаряемым не является встречным предоставлением, поскольку оно адресовано не самому дарителю, а более или менее широкому кругу третьих лиц. Возможны и другие случаи дарения имущества, обремененного правами третьих лиц, например, залогом или сервитутом. Более того, возможно заключение договора дарения, связанного с обременением передаваемого имущества в пользу самого дарителя, что, в конечном счете, приводит к возложению на одаряемого определенных обязанностей по отношению к дарителю.

     Так, возможен договор, по которому даритель, отчуждая дом, выговаривает себе право  постоянного пользования одной  из комнат. Корреспондирующая этому  праву обязанность одаряемого является встречной по отношению к обязанности  дарителя осуществить дарение, она  обусловлена ею. Однако исполнение этой обязанности одаряемым не охватывается «предоставлением» традиционном смысле слова. Ведь даритель в результате исполнения договора не получает ничего нового, т.е. такого, что он не имел бы до и помимо договора. Аналогичная ситуация имеет место, когда лицо дарит один из принадлежащих ему земельных участков, оставляя за собой сервитут, например, право прохода или прогона скота по подаренному участку. До совершения дарения эти правомочия уже принадлежали собственнику (не являясь собственно сервитутами, но, входя в содержание правомочия пользования), поэтому одаряемый ничего «своего» дарителю не предоставляет. С известной долей условности можно было бы говорить о том, что одаряемый лишь «возвращает» дарителю часть того, что ему и так принадлежало. Точнее, эту ситуацию следует понимать таким образом, что указанные права, оставшиеся за дарителем, вообще не входили в состав дара, а значит, и не могли быть переданы обратно в качестве встречного удовлетворения.5

     Отграничение  дарения от сходных институтов гражданского права, как правило, не представляет большого труда. Купля-продажа является явным антиподом дарения в  силу своей возмездности. От договора ссуды дарение отличается тем, что  вещь, являющаяся предметом договора, передается в собственность, а не во временное пользование, как при ссуде. Кроме того, предметом дарения может выступать не только вещь, но и имущественное право, а также освобождение от обязанности. В отличие от завещания — односторонней сделки по распоряжению имуществом на случай смерти — дарение является договором, т. е. двусторонней сделкой, а потому может иметь место лишь при жизни дарителя.

     Гражданское законодательство советского периода  фактически ограничивало предмет дарения  лишь вещами. В отличие от него действующий  ГК резко расширил предмет договора дарения, включив в него вещи, имущественные  права (требования) в отношении дарителя или третьих лиц, а также освобождение от имущественных обязанностей перед  дарителем или третьим лицом. Такое определение предмета договора уже подвергалось и, вероятно, еще  долго будет подвергаться справедливой критике юристов. Причина этого  заключается, прежде всего, в том, что  в одно множество объединяются такие  разнородные объекты, как имущество (вещи и имущественные права) и  действия (освобождение от обязанности). Причем предметом дарения являются не любые, а лишь некоторые юридические  действия: прощение долга (если даритель освобождает одаряемого от обязанности  перед самим собой), перевод долга (если даритель переводит на себя обязательство  одаряемого перед третьим лицом), принятие на себя исполнения обязательства (если даритель исполняет обязательство  за одаряемого и от его имени). Все эти действия объединяет лишь ю, что они направлены на обогащение одаряемого, т.е. увеличение его имущества. Но вряд ли этого достаточно для их включения в предмет дарения. Во-первых, обогащение одаряемого возможно в различных правовых формах, которые не исчерпываются лишь случаями освобождения его от обязанностей. Так, безвозмездная передача имущества в пользование (ссуда), несомненно, обогащает ссудополучателя, так как он сберегает сумму арендной платы. Но от этого ссуда не превращается в дарение. Во-вторых, основания и процедура прощения, перевода долга, принятия на себя исполнения настолько различны, что их объединение под крышей дарения крайне искусственно.

     Предметом договора дарения могут выступать  любые вещи, не изъятые из оборота, в том числе и такие специфические, как деньги и ценные бумаги. Дарение  вещей, ограниченных в обороте (например, охотничьего оружия), не должно нарушать их специального правового режима, т.е. одаряемым может выступать лишь управомоченное на владение соответствующей вещью лицо (например, член общества охотников или охотник-промысловик, имеющий лицензию).

     Имущественные права, являющиеся предметом дарения, могут иметь как обязательственный (права требования), так и вещный характер. Это суждение, на первый взгляд, противоречит формулировке абз. 1 п. 1 ст. 572 ГК, говорящей лишь о дарении прав требования. Однако из содержания пп. 2 и 3 ст. 216 ГК можно заключить, что некоторые вещные права могут отчуждаться как таковые, помимо отчуждения соответствующей вещи6. Поэтому нет никаких оснований препятствовать безвозмездному отчуждению таких прав, т.е. их дарению.

     В последние годы отечественная цивилистика  стала выделять в ряду объектов гражданских  прав информацию. По своей природе  информация близка к таким объектам прав как результаты интеллектуальной (творческой) деятельности, но не идентична  им. Права на информацию (на ее получение, распространение и т.п.) могут выступать предметом сделок, в том числе дарения наряду с другими имущественными правами. Нужно иметь в виду, что некоторые имущественные права вообще не могут отчуждаться, например требования об алиментах или о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью (ст. 383 ГК). Другие права, например сервитуты, в силу своей природы не могут быть предметом самостоятельного отчуждения, т. е. передаваться в отрыве от обслуживаемой ими вещи. Аналогично и права, воплощенные в документарных ценных бумагах, могут быть подарены лишь вместе с самой ценной бумагой (дарение совершается путем вручения предъявительской ценной бумаги либо в форме индоссамента, если бумага является ордерной).

     Дарение прав в отношении третьих лиц  происходит в форме их уступки  – цессии, с соблюдением норм ст. 382 – 390 ГК. Сложнее обстоит дело с регулированием дарения имущественных  прав в отношении самого дарителя. Такие права, в принципе, могут  либо существовать у третьих лиц  до момента дарения, либо возникать  у одаряемого на основе договора дарения. Однако в первом случае даритель не может уступить права, поскольку  они ему не принадлежат. Во втором случае права одаряемого возникают  впервые в силу самого договора дарения. Но уступить можно лишь такое право, которое ранее уже принадлежало кредитору в силу обязательства, возникшего до момента уступки (п.1 ст.382 ГК), следовательно, дарение права в отношении самого дарителя цессией не является7. Поэтому нельзя согласиться с утверждением М.И. Брагинского о том, что дарение права всегда сопряжено с его уступкой.

     Предмет договора дарения должен быть формально  определен путем указания на конкретную вещь, право или освобождение от конкретной обязанности. В противном  случае договор, содержащий обещание подарить, считается незаключенным (абз. 2 п. 2 ст. 572 ГК). Обещание подарить неопределенную вещь не имеет правового значения8. Отсутствие в законе аналогичной нормы, посвященной реальному договору дарения, объясняется тем, что его предмет неизбежно становится определенным для сторон уже в момент передачи, т. е. еще при заключении договора.

     9Предмет договора пожертвования уже, нежели собственно дарения. Он охватывает только вещи и права, но не включает освобождения от обязанности. Причина этого очевидна: освобождение одаряемого от обязанности всегда производится в его непосредственных интересах, а не на общее благо. Возможный перечень общеполезных целей пожертвования чрезвычайно велик, а их достижение может вестись самыми различными путями, поэтому ГК воздерживается здесь от каких-либо перечислений. Вместо того законодатель в ряде случаев предоставляет дарителю право указать конкретное назначение, по которому будет использоваться имущество, пожертвованное на общее благо. Это допустимо, если одаряемым по договору пожертвования является юридическое лицо или гражданин (п. 3 ст. 582 ГК), и невозможно, если имущество жертвуется государству. (Последнее суждение основано на расширительном логическом толковании абз. 1 п. 3 ст. 582 ГК. Правовое положение государства как субъекта права специфично тем, что оно всегда действует не в своих собственных, а в общих интересах. Значит, даритель может быть уверен в том, что любой дар в адрес государства будет использован на общее благо; иначе он просто не может быть использован. Более того, предполагается, что государство лучше других субъектов знает, в чем состоит это общее благо, и лучше других может действовать в общеполезных целях. Поэтому даритель некомпетентен обязывать государство к определенному способу использования пожертвованного имущества). Более того, в отношении граждан указание конкретного направления использования дара не только возможно, но и абсолютно необходимо, в противном случае пожертвование превратится в обычное дарение. Законодатель, вероятно, исходит из того, что соблазн утаить дар от общества, использовав его на собственные нужды, у среднестатистического гражданина непреодолимо велик10.

     Итак, мы рассмотрели предмет договора дарения, который может включать в себя вещи, имущественные права  и освобождение от обязанностей. Но, быть может, в качестве предмета дарения  могут выступать и другие объекты  гражданских прав, например, работы, услуги? Нет, такое расширение предмета дарения не основано на законе и  противоречит самой природе таких  объектов. Так, предметом договора дарения  может выступать вещь, изготовленная  в результате работы подрядчика. Но трудно представить себе дарение  самого процесса работы, изготовления вещи. Это тем более справедливо  и в отношении услуг, вся полезность которых заключена в самой  деятельности исполнителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Глава 2   Юридическая характеристика договора дарения

     2.1.  Виды и форма договора дарения

     Законодатель  установил разновидности договора дарения.

       а). Существует договор обычного дарения, когда даритель безвозмездно передает вещь (или имущественное право) в собственность одаряемому.

       б). Помимо указанного, законодатель  ввел договор обещания дарения, когда даритель принял волевое решение передать одаряемому в будущем вещь (имущественное право).

     в). Следующая разновидность договора дарения — освобождение от имущественной обязанности. Такой вид договора возможен при наличии определенного имущественного обязательства одаряемого перед дарителем.                                     

     г). Наконец договор обещания освобождения от имущественной обязанности. По такому договору даритель принимает решение в будущем освободить одаряемого от имущественной обязанности.

     д). Разновидностью договора дарения также  является пожертвование. Пожертвование - это дарение вещи или права в общеполезных целях, т. е. использование для определённой общеполезной цели.

     Как видно из текста статьи, облечение  договора в соответствующую форму  обусловливается главным образом  характером возникающих отношений. По общему правилу реальный договор  дарения может быть совершен устно. В дополнение к понятию передачи вещи, сформулированному в гл. 14 ГК "Приобретение права собственности"11, здесь упоминаются правоустанавливающие документы и символическая передача.

     Для действительности договора дарения  недвижимости необходима государственная  регистрация. Порядок регистрации  и основания отказа в ней устанавливаются в соответствии со ст. 131 ГК специальным законом12. В настоящее время действует ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»  от 21 июля 1997 года. Главным его нововведением является создание единого государственного реестра прав на недвижимость, лишь запись в котором является доказательством права собственности лица на такое имущество.

     Договор дарения может быть заключен в  устной форме. Простая письменная форма  договора предусматривается :

     - для дара стоимостью свыше  пяти минимальных размеров оплаты труда;

     - если даритель является юридическим  лицом(стоимость дара превышает три тысячи рублей);

     -договор содержит обещание дарения в будущем.

     -если заключается  договор обещания дарения;

     Нарушение письменной формы договора в указанных  случаях влечёт его недействительность.

     2.2.  Права и обязанности сторон по договору дарения

       -Права и обязанности дарителя.

     Реальный  договор дарения, как правило, не порождает никаких обязательственных  отношений. Единственным исключением  из этого правила является обязательство, возникающее в результате дарения  имущественного права в отношении  самого дарителя. Содержание этого  обязательства не специфично для  дарения, поскольку оно определяется не самим фактом дарения, а характером подаренного права. Поэтому имеет смысл говорить лишь об обязательстве, возникающем из консенсуального договора дарения, основные условия которого мы и рассмотрим.

     Главной обязанностью дарителя является передача дара. 13Если предметом договора является вещь, то ее передача одаряемому может осуществляться посредством вручения, символической передачи (например, вручение ключей) либо вручения правоустанавливающих документов (абз. 2 п. 1 ст. 574 ГК). 14Передача дара в виде имущественного права в отношении третьего лица обычно производится путем вручения документов, фиксирующих основания возникновения этого права (например, уступка прав по предъявительской ценной бумаге). Единственным основанием возникновения права в отношении самого дарителя является договор дарения. В этом случае переход права на одаряемого обычно происходит автоматически в силу истечения согласованного сторонами срока или по наступлении согласованного отлагательного условия. Передача дара в виде освобождения от обязанности требует от дарителя совершения определенных действий, например, получения согласия кредитора одаряемого на перевод долга или исполнения обязанности за одаряемого (в случае возложения исполнения).

     Обязанности дарителя по консенсуальному договору дарения переходят к его правопреемникам, если иное не предусмотрено договором (п. 2 ст. 581 ГК). В отношении пожертвования  это правило не действует (п. 6 ст. 582 ГК).

     Право отказа от исполнения консенсуального  договора дарения – одно из важнейших  прав дарителя, закрепленное ст. 577 ГК. Даритель может воспользоваться  этим правом в двух случаях:

     1) если после заключения договора  его имущественное, семейное положение  либо состояние здоровья изменились  настолько, что исполнение договора  в новых условиях приведет  к существенному снижению уровня  его жизни;

     2) если одаряемый совершил покушение  на жизнь дарителя, члена его  семьи или близкого родственника  либо умышленно причинил дарителю  телесные повреждения15. Аналогичное основание отказа от исполнения договора в дореволюционном праве именовалось неблагодарностью одаряемого и носило более широкий характер.

     Отказ дарителя от исполнения договора дарения  невозможен применительно к обычным  подаркам небольшой стоимости (ст. 579 ГК). За этим единственным исключением  отказ дарителя от исполнения договора по вышеуказанным основаниям является действием правомерным, а потому не дает одаряемому права на возмещение убытков (п. 3 ст. 577 ГК).

        -Права и обязанности одаряемого.

     Право на получение дара логически вытекает из самого предмета договора дарения. Его содержание определяется содержанием  соответствующей обязанности дарителя. Если предметом дарения является индивидуально-определенная вещь, то в  случае неисполнения обязательства  дарителем одаряемый приобретает  право требовать отобрания этой вещи у дарителя (с соблюдением  правил ст. 398 ГК). Если же предмет дарения  – вещь, определяемая родовыми признаками, то право на получение дара может  сузиться до права на возмещение убытков (п. 2 ст. 396 ГК).

     Право отказа от принятия дара закреплено за одаряемым в п. 1 ст. 573 ГК. Это право  может быть осуществлено в любой  момент до передачи дара и даже не обусловлено  наличием каких-либо уважительных причин. Одаряемый вправе отказаться от дара вообще без указания мотивов (если соблюдены  формальные требования, предусмотренные  п. 2 ст. 573 ГК).

     Отсюда  можно сделать вывод о том, что принятие дара не является обязанностью одаряемого лица. Противоположная точка  зрения не находит подтверждения  в ГК. Если бы принятие дара было обязанностью одаряемого, ее неисполнение давало бы дарителю право требовать возмещения убытков во всех случаях, а не только применительно к письменным договорам (п. 3 ст. 573 ГК). Одаряемого также можно было бы понудить к исполнению обязанности в натуре, заставить принять дар помимо ею воли, что выглядит и вовсе абсурдно. Но какое же значение имеет тогда согласие одаряемого на принятие дара? 16Договорное условие о принятии дара устанавливает не обязанность одаряемого, а, скорее всего, характеризует обязанность дарителя по передаче дара, которая не может быть выполнена, пока дар одаряемым не принят. В этом смысле принятие дара – обязательное условие состоявшейся передачи дара.

     Права одаряемого в обычном консенсуальном договоре дарения, по общему правилу, не переходят к его правопреемникам (если иное не предусмотрено договором  – п. 1 ст. 581 ГК). Напротив, в договорах  пожертвования, как правило, имеет  место правопреемство (п. 6 ст. 582 ГК).

     Существование обязанностей на стороне одаряемого лица – явление довольно редкое для обычного дарения. Практически  оно ограничивается немногими случаями дарения, связанного с обременением передаваемого имущества в пользу самого дарителя. Но в договорах  пожертвования обязанность одаряемого по использованию имущества в  общеполезных целях присутствует всегда. В договоре пожертвования гражданину эта обязанность трансформируется в обязанность использования  дара по конкретному назначению, указанному дарителем. Аналогичная обязанность  может возлагаться и на одаряемое  юридическое лицо (Изменение конкретных способов использования пожертвованного  имущества допускается лишь с  согласия жертвователя, а если он перестал существовать – то только по решению  суда (п. 4 ст. 582 ГК)).

     В этом случае оно должно вести обособленный учет всех операций по использованию  пожертвованного имущества (абз.2, п.3 ст. 582 ГК), что обеспечивает возможность  финансового контроля за его использованием.

     Если  условие о конкретном направлении  использования дара в договоре пожертвования  отсутствует, одаряемое юридическое  лицо обязано самостоятельно определить способы использования дара в общеполезных целях, не противоречащие назначению имущества.

     Установление  обязанности по использованию имущества  в общеполезных целях серьезно ограничивает права одаряемого в отношении  этого имущества. Так, отчуждение имущества, обремененного обязанностью его  использования в общеполезных целях, возможно только при условии, что  его приобретатель примет на себя исполнение соответствующих обязанностей. Пользование таким имуществом в  собственных интересах одаряемого возможно лишь в той мере, в какой  это не препятствует его использованию  в общеполезных целях. Последнее  правило не соблюдается, если предложение  обращено к неопределенному кругу  лиц и в собранных средствах  нельзя выделить имущество конкретных жертвователей17.

2.3.  Ограничения и запреты, связанные с дарением

Запрещено дарение (ст.575 ГК РФ), за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей: