Договор хранения. 19

 

Содержание

Введение…………………………………………………………………………...3

Глава 1. Понятие и признаки договора хранения………………………………5

          §1.1.Понятие, общая характеристика договора хранения…………….....9

          §1.2.Предмет, форма и элементы договора хранения…………………..13

          §1.3.Обязанности сторон договора хранения…………………………...16

          §2.1.Ответственность по договору хранения …………………………...18

Глава 2 Договор складского хранения………………………………………....19

           §2.1.Особенности договора хранения  на товарном складе…………...20

           §2.2.Оформление складского хранения. Складские документы………22

Глава 3.Специальные виды хранения…………………………………………..23

          §3.1. Хранение в ломбарде……………………………………………….23

          §3.2. Хранение в коммерческом банке…………………………………..23

          §3.3. Хранение в камерах хранения транспортных организаций……...24

          §3.4. Хранение в гардеробах организаций ……………………………...25

          §3.5. Хранение в гостиницах……………………………………………..26

          §3.6.Хранение в порядке секвестра……………………………………...27

Заключение………………………………………………………………………28

Список используемой литературы……………………………………………...29

 

 

 

 

 

 

Введение 

  Актуальность исследования договора хранения обоснована в первую очередь, потребностью общества в обеспечении сохранности имущества в условиях когда сам собственник лишен возможности осуществлять присмотр за ним. Бурное развитие имущественных отношений способствует все большему использованию договора хранения. Хранят вещи граждан гостиницы, санатории, дома отдыха, ломбарды, камеры хранения транспортных организаций и другие предприятия бытового обслуживания. 
       Хранение как особый вид услуг нуждается в самостоятельной правовой защите. Обязательства хранения регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) и другими нормативными правовыми актами, которые будут рассматриваться в рамках данной работы.

       Цель курсовой работы исследовать особенности договора хранения, выявить отличительные признаки специальных видов хранения.

        Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:

  • дать понятие и общую характеристику договора хранения;
  • охарактеризовать виды договора хранения;
  • раскрыть права и обязанности сторон по договору;
  • рассмотреть ответственность сторон за нарушение договорных обязательств.

 

    Объектом исследования являются отношения, возникающие при  передаче имущества на хранение.

    Предметом исследования  являются теоретические вопросы  обязательств по хранению имущества,  законодательство, регулирующие отношения  по хранению, практика его применения, а так же проблемы в сфере  обеспечения сохранности имущества. 

       При написании курсовой работы использовались такие методы как метод анализа литературы, обобщения, исторический метод и метод сравнения.

       Договор хранения, как один из важнейших институтов Гражданского права Российской Федерации рассматривался в трудах Агаркова М.М., Брагинского М.И., Долматовского А.М., Кротова М.В. и других исследователей.

       Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной разработки темы, объект, предмет,  цель, задачи и методы исследования, раскрывает теоретическую и практическую значимость работы.

      В первой  главе рассматриваются общие  положение о договоре хранении: понятие, признаки, элементы договора хранения. Раскрываются обязанности сторон и размер их ответственности по данному договору.

     Вторая глава  посвящена особенностям договора хранения  на товарном складе.

     Третья глава  раскрывает все специальные виды  договора хранения.

     В заключении  подводятся итоги исследования, формируются окончательные выводы  по рассматриваемой теме.

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Понятие договора хранения

§1.1Понятие и общая характеристика договора хранения

В ст. 886 ГК РФ договор хранения определен как обязательство, по которому хранитель должен хранить вещь, переданную ему поклажедателем, и возвратить эту вещь в сохранности.

Договор хранения, во-первых, принадлежит к  группе обязательств, направленных на выполнение работ (оказание услуг), и, во-вторых, характеризуется специфическими признаками, выделяющими его среди других обязательств данной группы.

         Принадлежность хранения к группе правоотношений, направленных на выполнение работ (оказание услуг), позволяет отграничить его от договоров других групп. Это важно учитывать, так как несмотря на некоторое фактическое сходство хранения с рядом обязательств из других групп их правовое регулирование принципиально различно1.

Например, хранение, так же, как и аренда, предполагает передачу имущества во временное владение другому лицу с условием его возврата. Но разница  между ними заключается в том, что при хранении услугу оказывает  лицо, принимающее вещь во владение, а при аренде основное договорное действие (предоставление имущества  во владение и пользование) совершает  лицо, передающее вещь во владение.

Специфика направленности хранения на выполнение работы, отличающая его от обязательств других групп, предопределяет особый объем полномочий хранителя в отношении хранимого имущества. Характерным для хранителя является право владения2.

Право пользования, то есть извлечения полезных свойств вещи, находится, по общему правилу, за рамками хранения, поскольку предоставление имущества  в пользование - это направленность аренды или ссуды. Как исключение, право пользования вещью соответствует  договору хранения лишь в том случае, когда пользование хранимым имуществом необходимо для обеспечения его сохранности (ст. 892 ГК РФ).

На  практике нередко встречаются правоотношения, в которых хранителю предоставляется  право пользоваться предметом хранения, несмотря на то, что этого не требуется  для его сохранности. Право пользования  в таких обязательствах находится за рамками правового регулирования института хранения. Поэтому возникает вопрос: какими нормами должны регламентироваться отношения в части пользования предметом хранения?

Прежде  всего необходимо учитывать, что подобные договоры являются смешанными, соединяющими в себе хранение и аренду (или ссуду, если пользование безвозмездно), и применять к ним нормы данных договорных институтов (п. 3 ст. 421 ГК РФ).

Сложности возникают в связи с тем, что  конкретные нормы о ссуде (аренде) противоречат правилам о хранении. В такой ситуации необходимо отвечать на вопрос о том, положения какого договорного института имеют  приоритетное значение. Если хранителю предоставляется право безвозмездного пользования, целесообразно учитывать следующее. Отношения по безвозмездному пользованию вещью, переданной на хранение, являются вторичными по сравнению с самим обязательством хранения. Поэтому правила о ссуде могут применяться к отношениям по безвозмездному пользованию предметом хранения лишь в той части, в какой они не противоречат нормам, регламентирующим хранение. Так, нет препятствий для применения п. 2 ст. 690 ГК РФ, устанавливающего запрет для коммерческой организации передавать имущество в безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее учредителем, участником, руководителем, членом ее органов управления или контроля. В то же время некоторые нормы о ссуде не должны применяться к рассматриваемым правоотношениям в силу их противоречия приоритетным правилам хранения. В частности, это касается возложения на ссудополучателя обязанности по проведению текущего и капитального ремонта, а также несению расходов по содержанию вещи (ст. 695 ГК РФ), риска случайной гибели или повреждения вещи (ст. 696 ГК РФ), оснований расторжения договора (ст. 698 ГК РФ)3.

В том  случае, когда хранителю предоставляется  право пользоваться вещью в качестве оплаты услуг по хранению, в правоотношении соединяются обязательства хранения и аренды. Здесь арендные отношения  также играют второстепенную роль. Они лишь сопутствуют хранению, присоединяются к нему. Заключая такой договор, стороны  исходят, прежде всего, из оказания услуги по обеспечению сохранности имущества (если бы приоритетным было предоставление имущества в пользование, они  заключили бы обычный договор  аренды, по которому обеспечение сохранности  арендованного имущества и так  входит в обязанности арендатора). Поэтому правила об аренде могут  применяться к данному договору лишь в части, не противоречащей нормам о хранении.

По  договору хранения не может быть передано право распоряжения договорным имуществом. Реализация права распоряжения предполагает извлечение имущественной выгоды. А  предоставление возможности извлекать  имущественную выгоду от распоряжения имуществом -направленность договора займа, а не хранения. Наиболее наглядно это видно при сравнении возмездных договоров займа и хранения. За предоставленное право распоряжения платить должно лицо, получившее имущество, а за оказание услуг по хранению платит лицо, передавшее имущество. Кроме того, реализация права распоряжения влечет за собой выбытие имущества из владения хранителя, в то время как не владея имуществом невозможно оказывать услуги по обеспечению его сохранности. Передача хранителю права распоряжения вещью противоречит сущности хранения, поэтому чистого обязательства хранения с такими правомочиями хранителя быть не может. Если вернуться в связи с этим к сравнению хранения вещей с обезличением и займа, то можно заметить, что обезличение хранимого имущества отнюдь не означает предоставления хранителю права распоряжаться им с извлечением из этого имущественной выгоды (если бы это было так, то за хранение вещей с обезличением должен был бы платить хранитель, а не поклажедатель). Обезличение означает лишь то, что характер хранимого имущества позволяет смешивать его с вещами такого же рода и качества, переданными на хранение другими поклажедателями, и что такое смешение не ущемляет интересов сторон4.

В связи  с этим необходимо отметить, что  особенности некоторых видов  имущества таковы, что передача его  с условием обезличения, безусловно, предполагает передачу права распоряжения таким имуществом. А поскольку, как  было сказано выше, хранитель не может быть наделен правом распоряжения, возникновение обязательства хранения в отношении такого имущества  исключается. Например, передача денег  на хранение под условием их обезличения  изначально предполагает распоряжение деньгами со стороны хранителя, что  выхолащивает из данных правоотношений их основную сущность, выражающуюся в  оказании услуг по хранению. Не случайно в юридической литературе отмечается, что «деньги могут быть предметом  договора хранения, если они не обезличиваются. В противном случае правильнее определять соглашение как договор займа (гл. 42) или договор банковского вклада (гл. 44)» 5.

Хранение, являясь обязательством из группы договоров, направленных на выполнение работ и  оказание услуг, имеет принципиальные особенности, отличающие его от других обязательств этой группы. Данные особенности выражаются в особом характере деятельности по обеспечению сохранности имущества и, соответственно, в особом характере договорного результата.

Одна из особенностей хранения состоит  в том, что, несмотря на потребление  услуги по хранению в процессе ее оказания, это обязательство направлено на достижение конечного результата - выдачу имущества поклажедателю в надлежащем состоянии по окончании срока хранения. Если хранитель не обеспечил сохранности договорного имущества, он будет отвечать за это независимо от того, в течение какого срока он надлежаще исполнял свои обязанности и в какой момент нарушил их. Поклаже дате л я интересует конечный результат. Эта особенность хранения отражена в аб. 2 п. 3 ст. 896 ГК РФ, предусматривающем, что в случае досрочного прекращения хранения по обстоятельствам, за которые хранитель отвечает, он не вправе требовать вознаграждения за хранение, а полученные в счет этого вознаграждения суммы должен вернуть поклажедателю.

К сожалению, специфика хранения как договора, направленного на достижение конечного  результата, не всегда учитывается  на практике. Так, по одному из дел суд  удовлетворил иск хранителя о  взыскании вознаграждения за хранение автомобиля за период, прошедший до момента его кражи, хотя была установлена  вина истца в необеспечении сохранности имущества. Суд кассационной инстанции решение отменил и в иске отказал на том основании, что договорный результат (передача автомобиля поклажедателю по окончании срока хранения), дающий право на вознаграждение, хранителем не обеспечен6.

Кроме того, сама по себе услуга по обеспечению  сохранности имущества характеризуется  особенностями, требующими правового  закрепления.

§1.2.Предмет, форма  и элементы договора хранения

           Предметом договора хранения  является сама деятельность хранителя  по обеспечению сохранности вверенного  ему имущества. Сохранение целостности  вещи и всех потребительских  свойств является целью, а не  предметом договора хранения. Хранитель должен предпринять все зависящие от него меры для достижения данной цели, но он не гарантирует того, что эта цель будет достигнута. Договор хранения имеет сходство с рядом других гражданско-правовых договоров, от которых его следует отличать. «Хранение» следует понимать как услугу, совокупность полезных действий, объектом совершения которых является переданная хранителю вещь, подлежащая последующему возвращению. Этим данное обязательство отличается от внешне сходного с ним обязательства по охране (наблюдению). Объектом охранных действий может являться как имущество (движимые и недвижимые вещи), так и физическое лицо, а по содержанию это отношение представляет собой наем физического или юридического лица в качестве охранника (смотрителя).

Под «вещью»  как объектом хранения следует понимать движимое имущество (кроме варианта специального хранения в порядке  секвестра, которым в качестве объекта  хранения предусмотрены и недвижимые вещи). Хотя данное правило не установлено  ГК, но согласно традициям континентального и, в частности, российского права  объектом хранения следует признавать именно движимую вещь. При этом объектом хранения может быть как индивидуально-определенная вещь, так и вещь, определяемая родовыми признаками. Подобная универсальность  в отношении объекта позволяет  отличить хранение как от имущественного найма, так и от займа.

Допустимость  в качестве объекта хранения вещи, определяемой родовыми признаками, позволяет  использовать вариант «хранения  с обезличением» (ст. 890 ГК РФ), который  предполагает смешение вещей одного поклажедателя с вещами того же рода других поклажедателей. Подобный вариант существенно удешевляет услуги по хранению и упрощает возможный оборот вещей. Но необходимо подчеркнуть, что вышеназванный вариант «хранение с обезличением» должен быть прямо предусмотрен сторонами в тексте договора. В связи с использованием варианта «хранение с обезличением» встает вопрос о характере вещного права на обезличенное (смешанное)  имущество.  Допустимо  предположить,  что  у  нескольких поклажедателей возникает право общей собственности, объектом которой является вся совокупность однородных обезличенных вещей, сданных на хранение. То же самое имеет место при «хранении с обезличением», когда вещи поклажедателя смешиваются с однородными вещами хранителя.

          Элементы договора. Сторонами договора хранения являются поклажедатель и хранитель. Поклажедателем может быть любое физическое или юридическое лицо, в том числе не обязательно собственник имущества, но и иное управомоченное лицо (арендатор, перевозчик, подрядчик и т.д.). В отдельных случаях сдавать имущество на хранение могут лишь определенные лица, например, только проживающие в гостинице постояльцы. В качестве хранителей могут также выступать как граждане, так и юридические лица, но к ним закон предъявляет определенные требования. Для граждан, как правило, требуется полная дееспособность, так как частично и ограниченно дееспособные граждане могут заключать лишь такие договоры хранения, которые подпадают под понятие мелкой бытовой сделки. Что касается юридических лиц, то принимать имущество на хранение могут, в принципе, любые из них, если только их учредительные документы этого прямо не исключают. Вместе с тем для заключения отдельных видов договоров хранения, например, хранения в ломбарде, либо для хранения отдельных видов имущества, например, радиоактивных веществ, требуется наличие специальной лицензии.

                Предмет договора образуют услуги  по хранению, которые хранитель  оказывает поклажедателю. Объектом самой услуги выступают разнообразные вещи, способные к пространственному перемещению. В отношении недвижимого имущества договоры хранения, как правило, заключаться не могут, за исключением случаев, прямо указанных в законе. В качестве такого исключения можно указать на секвестр (п. 3 ст. 926 ГК). 
               Как уже отмечалось, на хранение могут сдаваться как индивидуально- определенные, так и родовые вещи. В последнем случае при хранении может производиться обезличивание сданных на хранение вещей, т. е. смешение их с аналогичными вещами других поклажедателей или самого хранителя. По окончании срока договора поклажедателю возвращается не то же самое имущество, которое было им сдано на хранение, а равное или обусловленное сторонами количество вещей эго же рода и качества.

           Срок  в договоре хранения определяется прежде всего как период времени, в течение которого хранитель обязан хранить вещь. Договор может быть заключен как на конкретный срок (срочный договор хранения), так и без указания срока, т.е. до востребования вещи поклажедателем (бессрочный договор хранения). Однако даже в срочном договоре хранения поклажедатель может в любой момент забрать свою вещь, хотя бы предусмотренный договором срок ее хранения еще не окончился (ст. 904 ГК). По инициативе хранителя срочный договор хранения не может быть прерван досрочно, если только поклажедателем не допущено существенное нарушение договора (п. 2 ст. 896 ГК). По договору хранения, заключенному до востребования вещи поклажедателем, хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок.

              Помимо рассмотренного срока  в договоре хранения могут  присутствовать и другие сроки.  Так, для консенсуального договора хранения важное значение имеет точное определение момента, в который хранитель должен принять имущество на хранение. В случае отказа хранителя принять имущество от поклажедателя в указанный в договоре срок он считается нарушившим договор и должен нести за это ответственность. Поклажедатель, не передавший вещь на хранение в предусмотренный договором срок, также отвечает перед хранителем за причиненные убытки, если иное не предусмотрено законом или договором. Но он не обязан выполнять обязательство в натуре, т.е. персдавать вещь на хранение, а тогда, когда отказ от услуг хранителя был сделан поклажедателем в разумный срок, он освобождается и от ответственности за возникшие у хранителя убытки.

Такой элемент договора, как цена имеется лишь в возмездных договорах хранения. Стоимость услуг  хранителя определяется по соглашению сторон, хотя достаточно часто она  устанавливается на основе действующих  тарифов и ставок. Если по истечении  срока хранения находящаяся на хранении вещь не взята обратно поклажедателем, он обязан уплатить хранителю соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение вещи (п. 4 ст. 896 ГК). Это правило применяется и в случае, когда поклажедатель обязан забрать вещь до истечения срока хранения.  
           Форма при заключении договора хранения определяется в зависимости от вида и обстоятельств его заключения7. Если сторонами договора являются граждане (бытовое хранение), они должны заключать соглашение в письменной форме лишь в случаях, когда стоимость переданной на хранение вещи, как минимум, в десять раз превышает установленный законом минимальный размер оплаты труда (аналогично правилу, установленному для граждан при заключении договора займа).

К простой  письменной форме приравнивается не только документ (расписка, квитанция, бланк установленной формы), но и  жетон, а также иной (легитимационный) знак, который используется хранителем в качестве способа подтверждения факта заключения договора при условии, если подобные способы предусмотрены законом, иными правовыми актами или являются обычными для данного вида хранения.

 

§1.3. Обязанности сторон договора хранения

 К числу обязанностей поклажедателя входят:

а)предупредить хранителя о свойствах имущества и особенностях его хранения. Если, обычно принимаемые при хранении такого имущества меры, окажутся недостаточными для обеспечения его сохранности, хранитель не будет нести ответственность за его порчу или гибель, которые произошли из-за особых свойств имущества, о которых хранитель не был предупрежден поклажедателем (п. 1 ст. 901 ГК).

б) обязан выплатить хранителю вознаграждение за хранение вещи, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из обстоятельств дела (ст. 896 ГК). По общему правилу, вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по окончании хранения, а если оплата предусмотрена по периодам, оно должно выплачиваться соответствующими частями по истечении каждого периода. В том случае, когда хранение прекращается до истечения обусловленного срока по обстоятельствам, за которые хранитель не отвечает, например, по желанию поклажедателя (ст. 
904 ГК), хранитель имеет право на соразмерную часть вознаграждения.

         в)обязанность возместить хранителю расходы на хранение вещи(ст. 897—898 ГК). Расходы на хранение подразделяются законом на обычные, т. е. такие расходы, которые необходимы для обеспечения сохранности вещи в нормальных условиях гражданского оборота, и чрезвычайные, т.е. такие расходы, которые вызваны какими-либо особыми обстоятельствами и которые стороны не могли предвидеть при заключении договора хранения.

         г) обязан забрать переданную им на хранение вещь (ст. 899 ГК). Когда поклажедатель явно не исполняет свою данную обязанность, т.е. уклоняется от получения вещи, хранитель вправе после обязательного письменного предупреждения поклажедателя продать вещь по цене, сложившейся в месте хранения. Вырученная от продажи вещи сумма передается поклажедателю за вычетом средств , причитающихся хранителю, в том числе его расходов на продажу вещи.

         Хранитель обязан:

       а) принять вещь на хранение.

Данную обязанность хранитель  несет лишь в консенсуальном договору хранения. В этом договоре должен быть указан конкретный момент, например, календарная дата или наступление определенного события, в который хранитель должен быть готов к тому, чтобы оказать поклажедателю услугу по хранению.

     б)хранить вещь в течение всего обусловленного договором срока 
или до востребования вещи поклажедателем. Хранитель, добровольно принявший вещь на хранение должен хранить ее в течение обусловленного договором срока или обычного при данных обстоятельствах срока хранения.

в) предпринимать действия, направленные на сохранение вещи и 
(или) ее полезных свойств, как минимум, в том объеме, в каком бы он 
заботился о сохранении своих вещей. Объем и характер этих мер зависят от целого ряда факторов, от вида принятого на хранение имущества, конкретной цели договора хранения, его возмездности, от того является ли хранение профессиональным.

г) оказывать услуги по хранению лично, если иное не 
предусмотрено договором или другим способом не согласовано с 
поклажедателем. Исключение составляет случай, когда хранитель вынужден к этому силою обстоятельств, например при своей внезапной болезни или иной невозможности исполнить обязанности по хранению. Но и в такой ситуации дополнительным условием правомерности передачи вещи на хранение третьему лицу является отсутствие у хранителя возможности получить на это согласие поклажедателя. В любом случае хранитель обязан незамедлительно уведомить поклажедателя о передаче вещи на хранение третьему лицу.

д) не пользоваться вещью, переданной поклажедателем без его 
согласия. Наличие такой обязанности обусловлено тем, что при пользовании вещью происходит, как правило, ее износ, что расходится с целями договора хранения. Поэтому хранитель не только сам не должен пользоваться имуществом поклажедателя, но и обязан исключить предоставление такой возможности третьим лицам.

е) незамедлительно уведомлять поклажедателя о необходимости 
изменить условия хранения, предусмотренные договором.

ж) возвратить сданную на хранение вещь управомоченному лицу по 
первому требованию. Хранитель должен вернуть имущество немедленно, так как, во- первых, хранение осуществляется в интересах поклажедателя, и, во-вторых, имущество, даже хранимое в условиях его обезличения, всегда должно быть у хранителя в наличии.

           Перечень рассмотренных выше обязанностей хранителя не исчерпывающий. Конкретными договорами хранения, а в некоторых случаях и законом могут устанавливаться и иные обязательства хранителя, например, по страхованию принятого на хранение имущества, по проведению особой проверки его качеств и т. п.

§1.4.Ответственность по договору хранения

           За нарушение своих обязанностей по договору и хранитель, и поклажедатель несут гражданско-правовую ответственность. Основания, условия и размер этой ответственности в основном определены законом, но стороны могут уточнять и изменять отдельные положения в договоре и вводить дополнительную ответственность за нарушение некоторых обязанностей.

      Ответственность хранителя наступает прежде всего за отказ от принятия вещи на хранение, если договор хранения носит консенсуальный характер. Когда в результате такого отказа поклажедателю причинены убытки, они подлежат возмещению в полном объеме. Хранитель в оправдание своего отказа от принятия имущества на хранение может ссылаться на допущенную поклажедателем просрочку в сдаче его на хранение (п. 2 ст. 888 ГК), на наличие у вещей опасных или вредных свойств, создающих угрозу для имущества других покла-жедателей или самого хранителя (ст. 894, 903 ГК), а также на другие обстоятельства, свидетельствующие о невыполнении поклажедателем установленных требований или обычно применяемых правил (сдача на хранение сильно загрязненных вещей, имущества, которое уже невозможно сохранить, и т.д.).

        Наиболее важной является ответственность хранителя за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых им на хранение. При этом ответственность лица, оказывающего услуги по хранению на возмездной основе, и в особенности профессионального хранителя, существенно отличается от ответственности безвозмездного хранителя и хранителя-непрофессионала. Лица, не относящиеся к числу профессиональных хранителей, отвечают за утрату, недостачу и повреждение имущества поклажедателя лишь при наличии своей вины. Напротив, профессиональные хранители отвечают за сохранность имущества независимо от вины.

    Что касается размера ответственности хранителя за несохранность имущества, то он является различным при возмездием и безвозмездном хранении. По возмездному договору хранения хранитель, по общему правилу, несет ответственность в полном объеме, т.е. должен возместить поклажедателю как реальный ущерб, так и упущенную им выгоду, если только законом или договором не установлено иное. При безвозмездном хранении убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещи, возмещаются: