Договор хранения. 17
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ПРАВОВАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(РПА Минюста России)
ИРКУТСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
(ИрЮИ (ф) РПА Минюста России)
КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
Курсовая работа студента 2 курса заочной формы обучения (на базе среднего профессионального образования юридического профиля)
Гладцунова Сергея Александровича
Иркутск 2013 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
- ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………
… .. 3 - ГЛАВА I. ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ…………………………………………………………
….. 5 - ГЛАВА II. ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ…………………… 9
- ГЛАВА III. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ФОРМА ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ…………………………………………………………
….. 12 - ГЛАВА IV. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ……………. 16
§ 1. Права и обязанности хранителя ……………………………….. 16
§ 2. Права и обязанности поклажедателя…………………………… 18
- ГЛАВА V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ….. 22
§ 1. Ответственность хранителя……………
§ 2. Ответственность поклажедателя…
- ГЛАВА VI. ХРАНЕНИЕ НА ТОВАРНОМ СКЛАДЕ………………… 25
- ГЛАВА VII. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ХРАНЕНИЯ…………………. 27
§ 1. Хранение в ломбарде……………………………………………….. 27
§ 2. Хранение ценностей в банке……………………………………….. 29
§ 3. Хранение в камерах хранения транспортных организаций……… 30
§ 4. Хранение в гардеробах организаций………………………………..31
§ 5. Хранение в гостинице……………………………………………….
§ 6. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр)……... 34
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………
…….. 36 - СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………..38
ВВЕДЕНИЕ
Одним из самых распространённых
договоров в сфере услуг в
настоящее время является договор
хранения. Потребность в обеспечении
сохранности имущества, когда сам
собственник лишён возможности
осуществлять присмотр за ним, достаточно
давно вызвала к жизни
1 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. — М., 1912. — С. 623.
Автор данной выпускной квалификационной работы не ставит перед собой цели очень подробно рассмотреть договор хранения во всех его правовых аспектах и во всех сферах применения в хозяйственной жизни общества, так как прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что ограниченность объёма работы сделать это не позволит. Поэтому автор поставил перед собой следующие задачи:
1) проследить историко-правовое развитие договора хранения;
2) дать характеристику договора хранения, определив его понятие и основные черты;
3) рассмотреть порядок заключения и форму договора хранения;
4) определить содержание
договора хранения и
5) отдельно рассмотреть хранение на товарном складе и специальные виды хранения.
ГЛАВА I
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ РАЗВИТИЕ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ
Хранение как особый вид услуг, нуждающихся в самостоятельной правовой защите, имеет большую историю. Причём в основе хранения лежит элементарная модель, при которой одно лицо в силу различных причин обращается к другому за оказанием определённой услуги: принять переданное на время имущество, сберечь его, а впоследствии возвратить в целости и сохранности.
М. В. Зимелева писала: «Идея сдачи вещи на хранение, т. е. временного перерыва пользования вещью или намеренного выведения её на время из хозяйственного оборота с отдачей её третьим лицам, начала применяться со времён Вавилона и Египта» 2 .
Самой элементарной, сложившейся исторически первой была конструкция личной бытовой услуги по хранению в Риме, где наряду с нормами юридическими большую роль играло соблюдение требований морали. И особой гарантией соблюдения хранителями соответствующих обязанностей служила угроза быть обвинёнными в бесчестии. В римском праве договор хранения нашёл себе место в группе реальных договоров, которые были направлены на передачу вещи без утраты права собственности на неё.
Предметом хранения в Древнем Риме считалась движимость. И лишь как исключение, применительно к одному из специальных видов хранения — секвестру (секвестрации), допускалась передача на хранение и недвижимости. Хранитель по общему правилу не являлся не только собственником, но и владельцем переданных ему вещей. Кроме того, возвращать поклажедателю он обязан был в виде общего правила именно ту вещь, которую получил.
В одном из первых по времени
кодификации современного гражданского
права — Французском
2 Зимелева М. В. Поклажа в товарных складах. — М., 1923. — С. 3.
сумму (в редакции 1980 г. — 50 франков), с помощью свидетелей не допускается.
ФГК даёт также основания полагать, что договор хранения относится к реальным и двусторонним договорам.
Одним из первых французское
гражданское право стало
Определённое представление о договоре хранения имелось и в английском праве, особенностью которого являлось то, что им предусматривалось два разных режима хранения: раздельный и смешанный. Первый рассчитан на незаменимые товары, которые хранятся раздельно. Второй имеет в виду заменимые товары, и соответственно их партии смешиваются.
В свою очередь в новых
гражданских кодексах Нидерландов,
Квебека (принят в 1991 г., вступил в
действие в 1994 г.) и Луизианы (последняя
редакция — 1993 г.) более полно проявляется
предпринимательское
Что же касается нашего государства,
то в Своде законов Российской
империи для хранения была выделена
глава пятая книги четвёртой
«О сдаче и приёме на сохранение,
или о поклаже». Таким образом,
хранение, которому посвящалась глава
«Поклажа», представляло собой одновременно
передачу и приём на хранение. Неудивительно
поэтому, что все статьи рассматриваемой
главы сводятся к определению
того, кто, кому, что и как должен
делать применительно к
хранение, оформляемое устно 3 .
Подобно другим странам, и в России существовали специальные акты, посвящённые наиболее сложному виду хранения — на товарном складе. Один из них — Положение о товарных складах от 30 мая 1888 г. Кроме того, Устав торговый (1909 г.) включал специальный раздел «О товарных складах».
Правовое регулирование хранения в послереволюционный период прошло определённые этапы в своём развитии. В первом Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. не нашлось места хранению в числе поименованных в нём договоров. Хранение упоминалось лишь в качестве обязательства, возникающего при определённых условиях непосредственно из закона. Правда, само по себе отсутствие соответствующей нормы не исключало возможности широкого использования хранения на практике. Так, уже во время Отечественной войны 1941 — 1945 гг., когда по понятным причинам гражданам приходилось особенно часто прибегать к этому виду услуг, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда СССР указала на то, что «хотя Гражданский кодекс не предусматривает договора хранения, но этот вид договора часто встречается в быту и, как всякий другой договор, должен регулироваться статьями Общей части раздела Гражданского кодекса об обязательствах, возникающих из договора» 4 .
Ссылка на общие нормы ГК РСФСР, относящиеся к договорам, в редких случаях устраняла отсутствие в законодательстве необходимых решений. В этих условиях были изданы некоторые специальные акты, посвящённые главным образом таможенному хранению либо хранению на товарном складе.
Впервые же договор хранения был выделен в ГК РСФСР 1964 г. Соответствующая глава охватывала обычный для глав, посвящённых конкретному типу договоров, набор норм. Включённые в эту главу нормы содержали, помимо определённого договора, требования к его форме, устанавливали круг прав и обязанностей контрагентов, а также основания и размер их ответственности за нарушение договора.
3 Хотиевич А. О договоре поклажи между частными лицами или отдаче и приёме их на сохранение движимого //Университетские известия. — 1876. — Отд. II. — № 3.
4 Сборник постановлений Пленума и определений коллегий Верховного Суда СССР. 1944. — М.: Юриздат, 1948.
Определение самого договора в ГК РСФСР 1964 г. соответствовало тому, которое было включено в п. 1 ст. 886 действующего ГК РФ: по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить имущество, переданное другой стороной, и возвратить это имущество в сохранности (ст. 422). Определение договора исходило из того, что он является реальным, однако допускалось возложение хранителем на себя обязанности принимать на хранение переданное другой стороной имущество.
Указанный договор предполагался безвозмездным, хотя не исключалось иное в законе или в договоре. ГК РСФСР 1964 г. дал возможность сделать вывод, что при возмездном хранении хранитель должен был отвечать за услугу, недостачу и повреждение имущества перед поклажедателем, если окажется, что он не принял всех мер, предусмотренных договором для сохранения имущества. При безвозмездном хранении следовало руководствоваться иным критерием — необходимостью заботиться о переданном на хранение имуществе как о своём собственном. Повышенную ответственность вплоть до действия непреодолимой силы должна была нести организация, для которой хранение представляло собой уставную деятельность. Предусматривалась ответственность руководства (директоров, управляющих) гостиниц, домов отдыха, санаториев, общежитий и т. п. за утрату или повреждение имущества граждан, находившихся в отведённых им помещениях, причём вне зависимости от того, было ли это имущество сдано на хранение организации или нет.
В рамках общего режима договора
хранения ГК РСФСР 1964 г. выделял, помимо
«хранения, осуществляемого организацией,
для которой такая деятельность
носит уставный характер, также «хранение
при чрезвычайных обстоятельствах»,
«хранение, осуществляемое гостиницами
и другими подобными
Действующий ГК РФ, подобно его предшественнику, выделил главу «Хранение». Правила о хранении, которые и в прежнем российском законодательстве были достаточно полновесными, стали ещё более подробными и, главное, отвечающими потребностям современного экономического оборота 5 .
5 Гражданское право. Часть 2 /Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. — М.: Проспект, 1998. — С. 604.
ГЛАВА II
ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ
Приведённое в ст. 886 действующего ГК РФ, определение договора хранения воспроизводит то, которое содержалось в ст. 422 ГК РСФСР 1964 г. Оно сводится к тому, что «по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем) и возвратить эту вещь в сохранности».
Договор хранения предполагает передачу имущества во владение другой стороне с его последующим возвратом.
Как правило, договор хранения — реальный, поскольку обязанность хранителя по оказанию услуг возникает с момента передачи ему имущества другой стороной (поклажедателем). Однако этот договор может быть и консенсуальным, если предусматривает обязанность хранителя принять на хранение вещь, которая будет передана ему поклажедателем в предусмотренный договором срок. При этом консенсуальные договоры можно заключить не со всеми хранителями. В частности, как следует из п. 2 ст. 886 ГК РФ, консенсуальный договор хранения может быть заключён только с профессиональным хранителем.
В отличие от ГК РСФСР 1964
г. с его презумпцией
6 Гражданское право. Часть 2. — М., 1997. — С. 604.
7 Суворова С. Договор хранения //Российская юстиция. — 1998. — № 6. — С. 12.
Автор же данной выпускной квалификационной работы считает более правильным не вступать в споры по данному вопросу, а сделать лишь вывод, что договор хранения может быть как возмездным, так и безвозмездным.
В литературе также давно
существуют разные мнения относительно
того, носит ли договор хранения
взаимный характер или является односторонним.
Хотя договор хранения и заключается
прежде всего в интересах
Предметом договора хранения во всех случаях являются услуги, оказываемые хранителем по хранению имущества поклажедателя.
Объект договора хранения
— вещи и ценные бумаги, причём вещи
могут быть как индивидуально-
Договор хранения заключается
на определённый срок или без указания
срока. Как в срочном договоре
хранения, так и в договоре, заключённом
без указания срока, поклажедатель
в любое время может
На практике нормы, регулирующие
понятие договора хранения, применяются
при даче правовой оценки указанному
договору. Примером может служить
Постановление Федерального арбитражного
суда Волго-Вятского округа от 16 октября
2000 г. № А79-1484/2000-СК-1331. Сельскохозяйственный
производственный кооператив «Звезда»
обратился в Арбитражный суд
Чувашской Республики с иском
о взыскании с
ГЛАВА III
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ФОРМА ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ
В главе 47 ГК РФ содержится определённое число норм, посвящённых как порядку заключения, так и форме рассматриваемого договора. В них конкретизируется сфера применения изданных на этот счёт общих, относящихся ко всем договорам норм либо устанавливаются изъятия из этих норм.
Как и любой другой, договор хранения совершается по согласованной воле обеих сторон. В определённых случаях на хранение распространяется режим публичных договоров. В самом ГК РФ названы публичными только три вида договоров хранения: договор складского хранения, заключённый складом общего пользования (п. 2 ст. 908 ГК); договор хранения ломбардом вещей, принадлежащих гражданам (п. 1 ст. 919 ГК) и договор хранения вещей в камерах хранения транспортных организаций общего пользования (п. 1 ст. 923 ГК). Однако такими же публичными являются и некоторые другие договоры, в которых хранителем выступает коммерческая организация, оказывающая соответствующие услуги, а принятие на хранение вещей укладывается в рамки удовлетворения личных бытовых потребностей граждан.
Подчинение режиму публичных договоров означает прежде всего обязанность для хранителя — коммерческой организации заключать договор с любым, кто обратится. Отказ от заключения договора может последовать, как вытекает из ст. 426 ГК РФ, только при отсутствии возможности предоставить требуемую услугу. Так, п. 37 Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных (бытовых) нужд на федеральном железнодорожном транспорте не допускает сдачу на хранение ручной клади, денег, облигаций, документов и других ценностей при отсутствии специализированной камеры хранения.
Во всех других, не подпадающих
под этот признак случаях при
уклонении хранителя от заключения
договора потребитель вправе обратиться
в суд с требованием о
По вопросу о форме договора хранения ГК РФ (ст. 887) содержит прежде всего отсылку к ст. 161 ГК. Эта последняя статья действует в той части, в какой она не противоречит специальным, содержащимся в самой ст. 887 ГК, правилам. Кроме того, ст. 161 ГК может дополняться определёнными правилами. Так, с учётом того, что указанная статья для случаев заключения договора между гражданами содержит нижний предел обязательности письменной формы (сумма сделки должна превышать не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда), ст. 887 ГК раскрывает применительно к данному случаю понятие «сумма сделки». Оно выражается в стоимости передаваемой на хранение вещи. Размер причитающегося вознаграждения и даже сама обязанность его выплатить для определения обязательности письменной формы значения не имеют.
Применительно к договору
хранения действует общее правило,
которое связывает с нарушением
правила об обязательной письменной
форме невозможность в случае
спора ссылаться в
Составную часть особого правового режима, установленного для хранения при чрезвычайных обстоятельствах (в самом ГК РФ в виде примера обстоятельств, которые вызывают этот вид хранения, названы пожар, стихийные бедствия, внезапная болезнь, угроза нападения), представляет собой правило, в силу которого передача вещи на хранение в указанных случаях может быть доказываема свидетельскими показаниями.
Причём имеется в виду, что свидетельскими показаниями могут быть доказаны не только факт заключения такого договора, но и его условия.
К договору хранения применяется
ст. 434 ГК РФ. Это значит, что заключение
договора в письменной форме предполагает
составление единого
Одна из особенностей договора хранения состоит в том, что его письменная форма считается соблюдённой, если в ответ на конклюдентное действие поклажедателя, выраженное в передаче вещи, вторая сторона — хранитель удостоверит приёмку вещи определённым образом.
Таким подтверждением может
служить прежде всего подписанный
хранителем документ. В п. 2 ст. 887 ГК
прямо названы сохранная
В законе, а равно в
других правовых актах, может быть предусмотрен
круг документов, необходимых для
подтверждения имевшего места принятия
вещи на хранение. А наряду с подписанным
хранителем документом, который признаётся
по самой своей природе
На практике нормы ГК РФ, закрепляющие порядок заключения и форму договора дарения, достаточно широко применяются для установления наличия договорных отношений по хранению между сторонами. Достаточно интересным примером на этот счёт является Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21 февраля 2000 г. № 134/8. Индивидуальный предприниматель Котов А. Ю. обратился в Арбитражный суд Ивановской области с иском к акционерному обществу «Чайка» о взыскании убытков, причинённых повреждением имущества при пожаре. Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору хранения автобусов, в результате чего были уничтожены два и повреждён один автобус, принадлежащие истцу.
8 Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. — 1998. — № 12. — С. 49.
Решением суда от 19 октября 1999 г. в иске было отказано в связи с отсутствием правовых оснований и недоказанностью убытков по размеру. При этом суд руководствовался статьями 15, 886, 887 ГК РФ.
В апелляционной инстанции данное решение было оставлено без изменения.
Не согласившись с принятыми
по делу судебными актами, Котов
А. Ю. обратился в Федеральный
арбитражный суд Волго-Вятского
округа с кассационной жалобой, в
которой просил обжалуемые судебные
акты отменить в связи с нарушением
норм процессуального и
По мнению заявителя, о
сложившейся практике отношений
по хранению в АО «Чайка» без заключения
договора свидетельствуют следующие
документы: квитанции к приходным
ордерам об оплате денежных средств
ответчику другими
