Кража
- Введение 3
- 1. Понятие и анализ состава кражи по действующему законодательству 5
- 2. Квалифицированные виды кражи 12
- 3. Отграничение кражи от смежных составов 25
- Заключение 31
- Список используемой литературы 32
Введение
Право собственности занимает
особое место в системе гражданских
прав. Оно является регулятором экономических
отношений и показателем
Конституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
(с изм. от 14.10.2005) // РГ от 25.12.1993, № 237,
СЗ РФ от 17.10.2005, № 42, ст. 4212.закрепляет в
числе основных прав граждан право
собственности - право каждого иметь
в собственности имущество, свободно
владеть, пользоваться и распоряжаться
им. Государство гарантирует
Как показывают материалы судебной практики, преступления против собственности составляют абсолютное большинство от регистрируемых в России преступлений. В условиях огромного размаха корыстной преступности уголовно-правовая защита собственности приобретает особое значение. Мелкие преступления против собственности являются наиболее распространёнными, они совершаются чаще всего и ущемляют интересы значительного числа лиц. Вместе с тем наиболее опасные преступления, посягающие не только на собственность, но и на личность, неприкосновенность, здоровье людей, общественную безопасность, представляют наибольшую общественную опасность, хотя совершаются реже.
Наиболее распространёнными
Достаточно отметить, что ещё недавно, в советском уголовном законодательстве, ориентированном на охрану государственной и общественной собственности, устанавливалась различная ответственность за хищения и другие имущественные преступления в зависимости от формы собственности.
Конституция устанавливает равноправие и равную защиту частной, муниципальной, государственной и иных форм собственности. Уголовный кодекс РФ вслед за Конституцией устанавливает равную уголовно-правовую защиту различных форм собственности и равную уголовную ответственность за посягательство на все формы собственности. Ответственность за хищение зависит не от формы собственности, а от формы хищения, способа совершения посягательства на отношения соб-ственности и обстоятельств хищения.
Целью настоящей курсовой работы является анализ понятия, состава, видов кражи.
1. Понятие и анализ состава кражи по действующему законодательству
Собственность - важнейшее экономическое материальное отношение (совокупность которых образует экономический базис российского общества), имеющее исключительное значение в жизнедеятельности граждан, общества, государства.
Гражданский кодекс РФ Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 21.07.2005) // СЗ РФ от 05.12.1994, № 32, ст. 3301, СЗ РФ от 25.07.2005, № 30 (2 ч.), ст. 3120. в ст. 213, 214 и 215 выделяет следующие формы собственности и соответственно право на нее: 1) собственность граждан и юридических лиц (кроме государственных и муниципальных предприятий и учреждений, финансируемых собственником); 2) государственную собственность (федеральную собственность и собственность субъектов РФ) и 3) муниципальную собственность, т. е. имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям. Все формы собственности с точки зрения их юридической защиты являются равноценными и подлежат одинаковой охране нормами уголовного законодательства. Это принципиально важное для уголовного права положение опирается не только на нормы ГК РФ, но и на прямое указание ч. 2 ст. 8 Конституции РФ: «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности».
Примечание к ст. 158 УК
РФ, формулируя общее понятие хищения,
прежде всего, говорит об изъятии
и (или) обращении «чужого имущества»
и тем самым определяет его
как определенный предмет материального
мира, как вещь, обладающую некими натуральными
физическими параметрами (числом, количеством,
весом, объемом и т.д.), иными словами,
вещными свойствами. Поэтому корыстное
завладение ценностями, лишенными этих
признаков, например электрической
и тепловой энергией, интеллектуальной
собственностью, в силу отсутствия
предмета не может образовать состав
хищения чужого имущества. При определенных
условиях незаконное корыстное пользование
электрической или тепловой энергией
может расцениваться как
Предметом любой формы
хищения, известной новому российскому
уголовному законодательству, могут
быть только товарно-материальные ценности
в любом состоянии и виде, обладающие
экономическим свойством
Предметом хищения может быть движимое и недвижимое имущество. Первое по делам о хищениях встречается значительно чаще. К недвижимым видам (недвижимое имущество, недвижимость) ст. 130 ГК РФ относит земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе насаждения, здания, сооружения. К недвижимому имуществу гражданский закон относит также воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и иное подобное имущество. К таковому надо отнести дачи, коттеджи, городские квартиры, фермерские хозяйственные постройки и т.д.
Надо признать, что в условиях
рыночных отношений предметом хищения,
например мошенничества, в отдельных
случаях могут быть и частные
предприятия как имущественные
комплексы, используемые для осуществления
предпринимательской
Предметом хищения могут быть неделимые и сложные вещи, главная вещь и ее принадлежность, плоды, продукция, домашние животные (см. соответственно ст. 133 - 137 ГК РФ), а также урожай на корню (фрукты, посевы сельскохозяйственных культур), поскольку он аккумулировал определенные производственные и трудовые затраты, т.е. овеществленный или «живой» труд, и в силу этого обладает стоимостью.
Предметом хищения, помимо денег, являются
ценные бумаги, под которыми понимаются
документы, удостоверяющие с соблюдением
установленной формы и
Безвозмездное изъятие именных
ценных бумаг, например аккредитивов,
именных сберегательных книжек с
целью последующих
Не являются предметом хищения
документы, которые не содержат каких-либо
имущественных прав или являющиеся
суррогатом валюты, в силу этого
не выступающие в качестве средства
платежа, например счета, подлежащие оплате,
товарные чеки торговых предприятий, товарные
накладные, квитанции и т.д. Если
они похищались виновным с целью
их последующей подделки и использования
в дальнейшем в качестве средства
обманного получения
Российская уголовно-правовая доктрина придерживается той концепции, что имущество (вещи) обладает определенными физическими параметрами (числом, количеством, объемом, весом, массой и т.д.), т.е. вещными свойствами. Отсутствие вещного признака в предмете хищения означает отсутствие состава хищения. Поэтому не может быть предметом хищения тепловая, электрическая и иная энергия. Тут будут другие составы преступлений: ст. 146 и (или) 159 или 165, либо будет пробел в уголовном праве. (Телефонные пираты - «фрикеры» - с помощью устройства АНТИОН переадресуют телефонные переговоры со своего телефона на другие телефоны, абонентам которых приходят счета на большие суммы. Но здесь нет предмета хищения, а значит, и состава преступления, в смысле «прямого» мошенничества). См.: Завидов Б.Д. «Фрикерство, хакерство и радиопиратство» // Российский следователь. - 1999. - № 2. - С. 25 - 27.
Второй признак хищения - экономический. Предметом хищения может быть только вещь, имеющая определенную экономическую ценность. Обычное выражение ценности вещи - ее стоимость, денежная оценка. Поэтому деньги, валютные ценности, ценные бумаги (акции, государственные облигации, ваучеры, депозитные сертификаты и т.п.), являющиеся эквивалентом стоимости, также могут быть предметом хищения. И напротив, не могут быть предметом хищения вещи, практически утратившие хозяйственную ценность, или природные объекты, в которые не вложен труд человека. Последнее обстоятельство имеет значение для ограничения хищений от ряда экологических преступлений. См.: Уголовное право РФ: Учебник. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. - М., 2004. - С. 180.
Третий признак предмета хищения
- юридический. Таким предметом может
выступать лишь чужое имущество.
Пленум Верховного Суда РФ в своем
Постановлении от 27 декабря 2002 г. №
29 «О судебной практике по делам о
краже, грабеже и разбое» в
п. 1 разъяснил, что под хищением понимаются
совершенные с корыстной целью
противоправные безвозмездное изъятие
и (или) обращение чужого имущества
в пользу виновного или других
лиц, причинившие ущерб собственнику
или иному владельцу этого
имущества. Такое толкование хищения
соответствует п. 1 примечания к ст.
158 УК РФ. Еще раз подчеркнем, что
хищением является чужое, то есть не находящееся
в собственности или законном
владении виновного, имущество. «Хищение»
собственного имущества не нарушает
отношений собственности. При определенных
условиях такие действия могут рассматриваться
как самоуправство или
Кража является самым распространённым преступлением в России. По данным МВД России, кражи составляют около 80 процентов от числа всех преступлений против собственности и более 40 процентов от всех зарегистрированных преступлений.
Ст. 158 УК РФ Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 21.07.2005) // СЗ РФ от 17.06.1996, № 25, ст. 2954, СЗ РФ от 25.07.2005, № 30 (ч. 1), ст. 3104. определяет кражу как тайное хищение чужого имущества. При этом «тайность» похищения отличает кражу от других способов изъятия чужого имущества. Тайное - это такое изъятие имущества, которое происходит без согласия, воли и ведома собственника. Например, квартирная кража и (или) карманная кража, совершенные хотя и в присутствии владельца, но не заметные для последнего. Кражей является также изъятие имущества у потерпевшего, который не воспринимает происходящего: у спящего, пьяного, находящегося в обморочном состоянии, - либо даже изъятие имущества на глазах у лица, неспособного оценить преступный характер действий виновного в силу малолетства или психической болезни.
Характерно, что все рекомендации, которые давались прежде Верховным Судом РФ по отграничению кражи от открытого хищения (грабежа), сохраняют силу, равно как и традиционные положения об отграничении кражи от присвоения вверенного имущества (ст. 160 УК РФ), от присвоения найденного или случайно оказавшегося у лица имущества (теперь ненаказуемо), о моменте окончания кражи с охраняемых объектов, об условиях «перерастания» кражи в грабеж и т.д. См.: Комментарий к УК РФ / Под ред. В.И. Радченко и А.С. Михлина. - М.: Спарк, 2000. - С. 314, но уже с учетом положений Постановления Пленума ВС РФ № 29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 27.12.2002 № 29 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2003. - № 2.
Например, 10 февраля 2000 г. Пискунов пришел в киоск, чтобы купить хлеб. Воспользовавшись тем, что продавщица Бадеева отвернулась к лоткам с хлебом, он открыто похитил лежавший на прилавке возле окошечка киоска калькулятор, принадлежащий Бадеевой, и скрылся.
Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил вопрос о переквалификации действий осужденного с п. "д" ч. 2 ст. 161 УК РФ на п. "г" ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Президиум Верховного суда Республики Бурятия 26 июля 2002 г. протест удовлетворил, указав следующее.
Как следует из материалов дела, Пискунов и в ходе предварительного следствия, и в судебном заседании утверждал, что взял калькулятор с прилавка в тот момент, когда продавщица отвернулась и не видела его действий, после этого сразу же ушел, никаких окликов не слышал; совершил хищение ввиду тяжелого материального положения, так как ему нужны были деньги в связи с рождением в январе 2000 г. дочери.
Потерпевшая Бадеева показала, что калькулятор был похищен, когда она отвернулась к лоткам с хлебом. Она окликнула парня, но он скрылся. Таким образом, объективных доказательств того, что Пискунов знал, что потерпевшая видела его действия, по делу не имеется.
Согласно ст. 49 Конституции Российской Федерации все сомнения, устранить которые не представляется возможным, толкуются в пользу обвиняемого.
Согласно закону виновный при грабеже
сознает, что изъятие имущества
происходит открыто. Если субъект преступления
ошибочно считает, что совершает
хищение тайно, хотя в действительности
его действия замечены потерпевшим
или посторонними лицами, то содеянное
нельзя считать грабежом. Изъятие
имущества при таких
Помимо «тайности» похищаемого
имущества к характерному признаку
кражи относится и
В этой связи уместно воспроизвести
содержание ранее действовавшего п.
8 Постановления Пленума
В случае если с той же целью в организм потерпевшего введены вещества, не представляющие опасности для его жизни и здоровья, содеянное надлежит квалифицировать в зависимости от последствий как грабеж, соединенный с насилием, либо как покушение на это преступление.
Кражу надлежит отграничивать от грабежа, который совершается открытым способом. Так, в п. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 29 сказано, что открытым хищением чужого имущества, предусмотренным статьей 161 УК РФ (грабеж), является такое хищение, которое совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это преступление, сознает, что присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий независимо от того, принимали они меры к пресечению этих действий или нет.
Однако если преступник ошибочно полагал, что совершает хищение тайно, а на самом деле его действия осознавал потерпевший и наблюдали другие лица, то согласно направленности умысла содеянное должно квалифицироваться как кража.
В п. 2 Постановления Пленума ВС
РФ № 29 разъясняется понятие тайности
хищения в определенных ситуациях.
Так, как тайное хищение чужого имущества
следует квалифицировать
Субъектом кражи может быть вменяемое лицо, достигшее 14 лет и не обладающее никакими правомочиями по управлению, распоряжению, пользованию, владению, доставке или хранению того имущества, которым данное лицо решило завладеть. В то же время тайное похищение вверенного имущества является не кражей, а присвоением.
Обобщим признаки субъективной стороны кражи. Она совершается с прямым умыслом и корыстной целью. При этом сознанием субъекта должны охватываться следующие моменты: 1) имущество является чужим; 2) лицо не имеет права распоряжаться этим имуществом; 3) имущество изымается против воли собственника; 4) изъятие происходит тайно; 5) изъятие осуществляется ненасильственно.
Корыстная цель означает, что субъект
намерен распорядиться
Кража считается оконченной, если имущество изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению (например, обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом) (п. 6 Постановления № 29).
2. Квалифицированные виды кражи
Квалифицированные виды кражи предусмотрены ч. 2 ст. 158 УК. Это совершение кражи: а) группой лиц по предварительном сговору; б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; в) с причинением значительного ущерба гражданину; г) из одежды, сумки и другой ручной клади, находящейся при потерпевшем.
Часть 3 ст. 158 УК также описывает квалифицирующие признаки кражи, совершенной с проникновением в жилище либо в крупном размере.
Для квалификации кражи по ч. 2 или
ч. 3 ст. 158 достаточно хотя бы одного из
вышеперечисленных
В правоприменительной практике известны
случаи, когда в одном (единичном)
преступлении имеет место несколько
квалифицирующих признаков
Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 158).
Согласно ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. Применительно к краже это означает, что сговор на совершение кражи должен иметь место до начала совершения преступления, хотя бы и непосредственно перед началом его по внезапно возникшему умыслу. Так, группа молодых людей, находившихся в состоянии опьянения, увидев, что торговый киоск в ночное время не охраняется, решила его обворовать, но в момент, когда участники группы пытались взломать дверь и проникнуть внутрь киоска, они были задержаны милицейским патрулем. Действия этих лиц следует квалифицировать как покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Действия же соучастника групповой кражи, который не был исполнителем (соисполнителем), должны квалифицироваться по ст. 34 и п. «а» ч. 2 ст. 158 УК. В данном варианте отсутствует квалифицирующий признак, предусмотренный п. «а» ч. 2 ст. 158 УК, - «совершение преступления по предварительному сговору группой лиц».
Сговор о совершении кражи должен происходить как бы «заранее», т.е. до начала совершения преступления. Но в практике встречаются случаи того, что лицо пыталось совершить кражу в одиночку, но при этом потерпело неудачу. Однако для достижения поставленной цели такое лицо вступает в сговор с другим лицом, чтобы вновь предпринять попытку хищения. В этом случае сговор считается предварительным.
Если же речь идет о соучастии с разграничением видов соучастников (исполнитель, пособник, подстрекатель), то группы лиц в смысле ч. 2 ст. 158 УК не будет.
Поскольку закон в качестве квалифицированного
вида кражи указывает на соучастие
в форме соисполнительства по
предварительному сговору, что предполагает
совместный умысел на совершение преступления,
все участники группы должны обладать
признаками субъекта. Поэтому, если в
составе группы один участник является
субъектом, а остальные ввиду
малолетнего возраста или невменяемости
субъектами не являются, группы по предварительному
сговору не будет. В этом случае единственный
субъект будет отвечать по ч. 1 ст.
158 УК и по совокупности за вовлечение
несовершеннолетних в совершение преступления
(ст. 150 УК), если он привлек к совершению
кражи лиц, не достигших 14-летнего
возраста. При этом надо иметь в
виду, что, если лицо, являющееся субъектом
преступления, заставив совершить кражу
малолетнего, само не принимало участия
в краже, оно отвечает за кражу
как исполнитель путем
При совершении кражи по предварительному
сговору группой лиц каждый из
соучастников несет ответственность
за это преступление в полном объеме
похищенного, причем независимо от того,
какая доля «упала» ему лично.
В то же время имеет место тот
факт, что лица, которые систематически
скупают у похитителей
В случае совершения кражи несколькими лицами без предварительного сговора их действия следует квалифицировать по пункту «а» ч. 2 ст. 158 УК по признаку «группой лиц», если в совершении этого преступления участвовали два или более исполнителя, которые в силу ст. 19 УК РФ подлежат уголовной ответственности за содеянное. Если лицо совершило кражу посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, его действия следует квалифицировать по ч. 1 ст. 158 УК РФ как действия непосредственного исполнителя преступления (ч. 2 ст. 33 УК РФ). Такая позиция изложена и в п. 12 Постановления Пленума ВС РФ № 29.
Незаконное проникновение в
жилище, помещение либо иное хранилище
при совершении кражи признано законодателем
обстоятельством, повышающим общественную
опасность данного
Незаконным проникновением считается
вторжение в помещение без
согласия собственника, владельца или
иного лица, ведающего соответствующим
помещением. Так, проникновение ночью
в магазин путем взлома замка
или выдавливания витрины будет
незаконным, а проход в магазин
в рабочее время под видом
покупателя и затем пребывание ночью
незамеченным в подсобном помещении
незаконным признано быть не может. Так,
К., проживающий в комнате
Под проникновением следует понимать вторжение в жилище или иное помещение или хранилище имущества с целью совершения кражи, грабежа или разбоя. Оно может совершаться тайно или открыто, как с преодолением сопротивления людей и других препятствий, в том числе с использованием технических средств (отмычек, инструментов взлома дверей или запоров и т.п.), так и беспрепятственно, а также с помощью приспособлений, позволяющих виновнику извлекать похищаемые предметы без входа в жилище.
Так, если субъект, используя длинную палку с крючком на конце, извлек через открытое окно какой-либо предмет из комнаты, он совершает кражу с проникновением в жилище.
Кража с незаконным проникновением
в жилище, по мнению законодателя, -
преступление, представляющее собой
повышенную общественную опасность
не только в силу способа совершения
преступления, но и с учетом того,
что в жилом помещении
Известный в России ученый-правовед
Г.Н. Борзенков правильно указывает
на «искусственно созданный, универсальный
признак «кража с проникновением
в жилище, помещение либо иное хранилище»,
который оказался присущим большинству
краж, что не позволяет считать
его квалифицирующим. Всякое имущество
где-нибудь хранится. В судебной практике
стали встречаться случаи, когда
квалифицированным по признаку «проникновения
в иное хранилище» признавались кражи
посуды и других бытовых вещей
из незапертых кухонных столов, ларей,
из картонных коробок из-под
О понятии жилища. Законодатель ввел в УК РФ новеллу, дополнив ст. 139 УК «Нарушение неприкосновенности жилища» примечанием следующего содержания: «Под жилищем в настоящей статье, а также в других статьях настоящего Кодекса понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но предназначенное для временного проживания». Таким образом, введение в закон словосочетания «а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но предназначенное для временного проживания» позволяет правоприменителю толковать понятие «жилище» довольно широко.

- Кража
- Кража
- Кража в уголовном праве России
- Кража в уголовном праве России
- Кража в уголовном праве России
- Кража, ее состав, квалифицирующие признаки и виды
- Кража и ее виды
- Краеведческий музей в г.Кувандык
- Краевые задачи для уравнения Лапласа
- Краевые задачи для эллиптических уравнений
- Краєзнавство як засіб виховання та навчання школярів
- Краєзнавчі музеї України
- Кража
- Кража