Наследование по завещанию. 3

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО 
 

Специальность: «Юриспруденция» 
 
 

Курсовая  работа  
 

Дисциплина: Гражданское  право

Тема: Наследование по завещанию

                                                  

                                                                      Выполнил: Пивсаева О.А.

                                                          Группа: 3-43 Ю/15

                                                                          Проверил: Присяжнюк Ю.П. 
 
 
 
 
 

Содержание

Введение                                                                                                              

1. Общая характеристика  наследственного  права.                                         

1.1.Понятие наследственного  права.                                                                

1.2.Элементы наследства.

1.3.Открытие наследства.

1.4.Субъекты наследственного  правоприемства.

1.4.1.Наследодатель.

1.4.2.Наследники.

1.4.3.Недостойные  наследники.

2.Наследование  по завещанию.

2.1. Общая характеристика  наследования по завещанию

2.2. Назначение  наследников и завещательные  распоряжения.

2.3.Отмена, изменение  и исполнение завещания.

3. Судебная практика

Заключение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введние.

     Одним из институтов гражданского права, закрепляющих переход прав и обязанностей одного лица к другим лицам, является наследование. Существенным отличием наследования от иных институтов гражданского права, регулирующих переход прав и обязанностей, является то, что юридическими фактами, порождающими возникновение наследственных правоотношений, являются факт смерти гражданина либо объявление судом гражданина умершим.

     Законодатель  в ст. 1110 ГК РФ1 закрепляет, что при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. Анализируя эту норму закона, можно рассматривать ее прежде всего как правовую гарантию перехода всего принадлежавшего при жизни имущества наследодателя к другим лицам в соответствии с его волеизъявлением, а при отсутствии такового — в соответствии с законом.

     Актуальность  данной темы на сегодняшний день обусловлена коренными изменениями общественной жизни в нашей стране. Гражданский Кодекс Российской Федерации 1994 года, принятый вслед за Конституцией РФ2, уравнявшей частную собственность другими формами собственности, закрепил кардинальные изменения института собственности в гражданском праве России. Отмена законодательных запретов в отношении видов, объема и стоимости имущества, которое, может принадлежать гражданам, за редким исключением (п.1 и 2 ст.213 Гражданского кодекса РФ) привела к тому, что в составе такого имущества (следовательно, и в составе наследства) оказались квартиры, дома, предприятия, другая недвижимость, земельные участки, а также многочисленные и разнообразные имущественные права. В этих условиях особое значение приобретает институт наследства, так как, во-первых, это в той или иной степени, затрагивает интересы каждого человека, и, во-вторых, это необходимо для обеспечения непрерывности существования и развития частной собственности.

     Принятие  и введение в действие с 1 марта 2002 года III части Гражданского кодекса РФ, содержащей раздел V «Наследственное право» и раздел VI «Международное частное право», внесло кардинальные изменения в институт наследования. И хотя в целом, наследственное право - это весьма консервативная подотрасль гражданского права, дополнение и уточнение механизмов использования наследственного имущества и распоряжения им, перехода этого имущества к наследникам, отраженное в III части Гражданского кодекса РФ привело к тому, что названные механизмы приобрели целый ряд не имевшихся ранее важных черт. А самое главное, что теперь законодательно закреплено расширение права частной собственности граждан в части распоряжения своим имуществом на случай смерти, что реализует конституционные положения о свободе наследования и защиты этого права3.

     Объектом  исследования являются те общественные отношения, которые складываются при  наследовании по завещанию.

     Предмет исследования - российское законодательство, регулирующее наследование по завещанию, практика его применения, основные научные труды по данной теме. В исследовании рассматривается правовая природа завещания, анализируется свобода совершения завещательных распоряжений, форма их совершения, а также правомочия по их совершению и возникающие при этом проблемы.

     Целью данного исследования является анализ существующих правовых проблем, связанных  с наследованием по завещанию  на основе анализа теоретических  материалов и материалов судебной практики.

     Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

     - раскрытие понятия завещания,  его содержания и принципа  свободы завещания;

     - анализ субъектов наследования  по завещанию и круга лиц,  имеющих право на обязательную  долю в наследстве

     - классификация оснований наследования  завещания.

     - характеристика правового режима наследства, который включает в себя: способы принятия наследства, его оформление, а также отказ от наследства.

     Для достижения указанных выше целей  исследования и решения поставленных задач применялись исторический, системно-правовой, сравнительно-правовой, логический и другие методы научного исследования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Общая характеристика наследственного права.
    1. Понятие наследственного права.

     В гражданском праве различают  наследование в объективном и  субъективном смысле.  Если рассматривать  наследование в объективном смысле, а именно в этом качестве подотрасль наследственное право входит в состав гражданского права, то это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Субъективный же смысл подразумевает - право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.

     Наследование  является одним из оснований возникновения  права собственности, это вытекает из самого понятия наследования, а  в частности «под наследованием понимается переход имущества умершего (его наследства, наследственного имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства» (п. 1 ст. 1110 ГК). Из этого можно сделать вывод, что наследственное право не является самостоятельным правом, оно производно от норм регламентирующих собственность граждан. Нормы, регулирующие наследственные отношения отражают значительные экономические изменения в России, и прежде всего утверждение и развитие частной собственности граждан.

     Определяя значение наследственного права, необходимо принимать во внимание, что развитие наследственного права, справедливое наследственное регулирование - один из аргументов в пользу преобразования хозяйственного механизма. Ведь человек работает не только для себя и общества, но и для создания прочной материальной базы близких ему людей. Стало быть, само существование и дальнейшее развитие института наследования тесно связаны с созданием одного из мощных побудительных стимулов к производительному труду.4

     Таким образом, в законе закреплено давно сложившееся в доктрине определение наследования как правопреемства, причем правопреемства универсального. Как известно, уже в Древнем Риме применительно к наследованию различали правопреемство общее, или универсальное, и частичное, или сингулярное5. Сингулярный правопреемник приобретает только какое-нибудь одно право или группу прав.

     В п. 2 ст. 1110 ГК сформулированы черты, свойственные универсальному правопреемству:

  1. переход имущества от умершего к другим лицам "в неизменном виде";
  2. наследство переходит как единое целое;
  3. совершается в один и тот же момент.

  

    1. . Элементы наследства.

     Наследство  является важнейшей категорией наследственного  права. Ст. 1112 ГК РФ содержит в себе состав наследства:  вещи, а также иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Это самое широкое понимание наследственного имущества. Существуют и более узкие: имущество, переходящее по наследству, - это совокупность материальных (и нематериальных) объектов, ценностей6. Чаще всего наследственное имущество рассматривается как совокупность прав и обязанностей

наследодателя.7 При этом обычно подчеркивается, что права составляют актив наследства, а обязанности - его пассив.8

     Нельзя  забывать и о том, что в состав наследства также могут входить  и долги, но при этом необходимо сделать оговорку о том, что наследник, принявший наследство, отвечает лишь в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК), но не своим личным имуществом.

     Наследственный  состав довольно широк. прежде всего право собственности на предметы обихода, личного потребления, жилой дом и т.п. Включаются в состав наследства средства транспорта, а также другое имущество, предоставленное государством или муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами (ст. 1184 ГК).

     Государственные награды, которых был удостоен наследодатель  и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства. В соответствии с п. 12 Положения о государственных наградах РФ, утвержденного Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г.9, в случае смерти награжденного награды остаются у наследников. Среди последних названы только супруг, отец, мать, сын или дочь награжденного. Если таких лиц нет, награды должны быть возвращены Управлению Президента РФ по государственным наградам. Иной режим установлен для государственных наград, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах РФ: они входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

     Не  входят в состав наследства суммы  страховых выплат (возмещений), причитающиеся  выгодоприобретателям по договорам  страхования жизни в пользу третьего лица в случае смерти застрахованных лиц. Эти суммы выплачиваются страховщиками выгодоприобретателям (бенефициарам), указанным в договорах страхования (п. 1 ст. 934 ГК).

     В состав наследства не входят права  и обязанности, неразрывно связанные  с личностью наследодателя, в  частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Помимо этого в состав наследства не входят права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами. В частности, договор поручения прекращается смертью любой из его сторон, а стало быть права и обязанности, возникшие в таком договоре, не переходят по наследству. Аналогичные последствия наступают в случае смерти гражданина-ссудополучателя в договоре безвозмездного пользования, комиссионера в договоре комиссии и др.

     И наконец, не входят в состав наследства личные неимущественные права и  другие нематериальные блага. Среди  них, в частности, жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация  и т.п. Они неразрывно связаны с личностью их обладателя, а потому неотчуждаемы и непередаваемы никаким способом.10

    1. Открытие наследства.

     Открытием наследства называется возникновение  наследственного правоотношения. Юридическими фактами или основаниями, приводящими к открытию наследства, являются смерть гражданина и объявление гражданина умершим (ст. 1113 ГК). Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявление гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим , а в случае, когда в соответствие с п. 3 ст. 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указаный в решении суда (ст. 1114).

     Именно  на день открытия наследства определяется:

     - состав наследственного имущества;

     - сроки принятия или отказа  от наследства;

     - срок для выдачи свидетельства  о праве на наследство;

     - срок осуществления нотариусом  мер по охране наследства и  управлению им и т.д.

     Факт  смерти, как и день кончины, подтверждается свидетельством о смерти, выдаваемым органами ЗАГС. При отказе органов ЗАГС в регистрации события смерти факт смерти в определенное время может быть установлен судом в порядке особого производства.

     Абсолютно точное время смерти нередко сложно установить. Поэтому ГК ввел новое правило, согласно которому граждане, умершие в один и тот же день (коммориенты), в целях наследственного правопреемства считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них (п. 2 ст. 1114 ГК).

     Местом  открытия наследства является последнее  место жительства наследодателя (абз. 1 ст. 1115 ГК).

     Если  последнее место жительства наследодателя, обладающего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого имущества.

     Однако  наследственное имущество может  находиться в самых разных местах. В подобной ситуации местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Причем ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости (абз. 2 ст. 1115 ГК).

    1. Субъекты наследственного правоприемства.
      1. Наследодатель.

     Наследодатель - лицо, после смерти которого наступает  наследственное правопреемство. При  этом существует два мнения по поводу отношения наследодателя к субъбъектам наследственного права. Нередко отмечается, что субъектом наследственного правопреемства наследодатель не становится, поскольку само правоотношение возникает лишь после смерти гражданина11. Однако существует и другое мнение, данные, относящиеся к фигуре наследодателя,важны для определения условий возникновения наследственных правоотношений .12

     Наследодателями могут быть российские и иностранные  граждане, а также лица без гражданства, проживающие на территории нашей  страны. Юридические лица не могут оставлять наследства: при их прекращении путем реорганизации имущество переходит к другим лицам в установленном законом порядке (ст. 58 ГК), а при их ликвидации универсального правопреемства не возникает (п. 1 ст. 61 ГК).

     Для того чтобы считать конкретное лицо наследодателем, необходима констатация его смерти либо в случаях, указанных в ст. 45 ГК, вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

      1. Наследники.

     Наследники - лица, указанные в законе или  завещании в качестве правопреемников наследодателя. Наследовать может любой субъект гражданского права: гражданин, юридическое лицо, государство или муниципальное образование. Граждане и государство могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию. Причем возможность гражданина наследовать никоим образом не зависит от объема его дееспособности. Юридические лица могут выступать в качестве наследников только в том случае, если в их пользу составлено завещание.

     ГК  четко определяет круг лиц, которые  могут призываться к наследованию. Прежде всего это граждане, которые находятся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми уже после открытия наследства (абз. 1 п. 1 ст. 1116 ГК).

     Весьма  широко определен в ГК круг тех, кто  может призываться к наследованию по завещанию. В частности, помимо названных физических лиц это также и юридические лица, существующие на день открытия наследства.

     Кроме того, к наследованию по завещанию  могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Выморочное имущество наследуется по закону Российской Федерацией.

      1. Недостойные наследники.

     Стремясь  наилучшим образом защитить участников наследственных отношений, законодатель включил в ГК нормы, препятствующие наследовать недостойным лицам.

     Во-первых, не наследуют ни по закону, ни по завещанию  граждане, которые своими умышленными  противоправными действиями, направленными  против наследодателя, кого-либо из его  наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства. Обстоятельства эти должны быть подтверждены в судебном порядке (абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК). Вместе с тем следует иметь в виду, что граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе его наследовать.

     Во-вторых, не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в них на момент открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК).

     И, наконец, в-третьих, по требованию заинтересованного  лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК).

     Если  такой недостойный наследник  каким-то образом все же получил  определенное имущество из состава  наследства, он должен возвратить его как неосновательно полученное в соответствии с правилами гл. 60 ГК "Обязательства вследствие неосновательного обогащения". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Наследование  по завещанию.

    2.1 Общая характеристика  наследования по  завещанию.

     Наследование  по завещанию предусмотрительно поставлено на первый план в Гражданском кодексе  учитывая свободу выбора наследодателя. Это мотивировано еще и тем, что завещание - личное распоряжение гражданина на случай смерти принадлежащим ему имуществом, сделанное в предусмотренной законом форме. Однако нужно учитывать то, что осуществить такое распоряжение можно только совершив завещание (п. 1 ст. 1118 ГК).

     Завещание является односторонней сделкой. Это положение прямо закреплено в п. 5 ст. 1118 ГК. В полном соответствии с этим ГК не допускает совершения завещаний двумя или более гражданами, подчеркивая, что в нем могут содержаться распоряжения только одного гражданина (п. 4 ст. 1118 ГК) 13.

     Между тем существует несколько точек  зрения о том может ли завещание  быть отлагательной сделкой. Одна часть ученых придерживается мнения, что завещание можно совершить лишь под отлагательным условием и только с учетом того, что это отлагательное условие наступит ко времени открытия наследства (например, сын наследодателя назначается наследником, если освободится от наркотической зависимости). Если же к моменту открытия наследства отлагательное условие не наступит, то необходимо признать, что само назначение наследника (под таким отлагательным условием) теряет свою силу и должно считаться недействительным.14

     Другая  часть ученых считает, что завещание не является сделкой совершенной под отлагательным условием, так как обстоятельство смерти не является условием, потому что данное условие наступит рано или поздно.15

       Завещание представляет собой выражение личной воли завещателя, непосредственно связано с его личностью. Поэтому ГК не допускает возможность совершения завещания через представителя (п. 3 ст. 1118 ГК).

     Распоряжение  имуществом на случай смерти - акт, требующий  достаточной социальной зрелости завещателя. Это означает, что завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК)16.

     Данное  правило представляется весьма важным, поскольку императивный характер анализируемой нормы полностью исключает возможность совершения завещания: 1) законными представителями от имени малолетних и недееспособных, в том числе и с согласия органов опеки и попечительства; 2) несовершеннолетними, как с согласия законных представителей, так и без такового, в том числе в отношении их возможности распоряжения имуществом по сделкам, указанным в п. 2 ст. 26 ГК РФ; 3) ограниченно дееспособными, в том числе и с согласия попечителя. Завещание, совершенное указанными лицами, следует квалифицировать как ничтожную сделку по основаниям ст. 168 и п. 2 ст. 1118 ГК РФ. При этом необходимо учитывать, что вопрос о действительности завещания в зависимости от дееспособности завещателя разрешается на момент совершения завещания. Завещание, совершенное дееспособным лицом, не станет недействительным, если впоследствии завещатель полностью или частично утратит свою дееспособность (п. 1 ст. 29 и п. 1 ст. 30 ГК РФ), и наоборот, завещание, совершенное недееспособным лицом, дееспособность которого впоследствии будет восстановлена (п. 3 ст. 29, п. 2 ст. 30 ГК РФ), не делает завещание действительным.

     Форма завещания должна строго соблюдаться. В качестве общего правила закон устанавливает письменную форму завещания и удостоверение его нотариусом (п. 1 ст. 1124 ГК). Несоблюдение этой нормы влечет абсолютную недействительность, ничтожность завещания.

     Помимо  нотариусов в силу прямого разрешения закона завещания удостоверяют должностные  лица исполнительных органов власти, а также консульских учреждений, служащие банка. Кроме того, определенные лица уполномочены удостоверять завещания, приравниваемые к нотариальным.

     В отечественном гражданском праве  теперь восстановлен институт свидетелей, которые в необходимых случаях  должны присутствовать при составлении, подписании, удостоверении завещания или передаче его нотариусу. Их отсутствие при совершении указанных действий превращает завещание в ничтожную сделку. Требования к тем, кто выступает в роли свидетелей, определены в п. 2 ст. 1124 ГК методом исключения.

     Завещание считается совершенным в день его удостоверения, поэтому на нем обязательно должны быть указаны не только место, но и дата совершения (п. 4 ст. 1124 ГК).

     Нотариально удостоверяется лишь такое завещание, которое написано самим завещателем  или записано с его слов нотариусом, должно быть прочитано завещателем и подписано либо лично, либо свидетелем. Наряду с нотариальной формой закон разрешает совершать завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. Оформляются перечисленные завещания по тем же правилам, что и нотариальные. Отличие одно, но существенное: в п. 2 ст. 1127 ГК императивно закреплена необходимость подписывать завещания такого рода в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего этот документ. Несоблюдение этого правила влечет ничтожность завещания.

     Но  так же существуют случаи когда завещание  может быть написано в простой  письменной форме (п. 1 ст. 1129 ГК).

     Из  содержания такого документа должно явно следовать, что он представляет собой завещание. Такое завещание  может быть написано только собственноручно и обязательно в присутствии двух свидетелей. Нарушение этих правил влечет ничтожность завещания.

     2.2. Назначение наследников и завещательные распоряжения.

     В состав завещания должно входить  два основных элемента: то что завещается и кому завещается. Завещатель может по своему усмотрению:

     1.завещать имущество любым лицам;

     2.любым образом определять доли наследников в наследстве;

     3.лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения; включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК о наследовании.

     Однако, не смотря на вышеуказанный перечень есть наследники которых наследодатель  обязан указать в завещание и  которые должны получить не менее  половины той доли, которая причиталась  бы каждому из них при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК). Таких наследников принято называть «необходимыми». Перечень таких наследников исчерпывающий, к их числу относятся:

1.несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя;

2.его нетрудоспособного супруга; нетрудоспособных родителей; 3.нетрудоспособных иждивенцев наследодателя (п. 1 ст. 1149 ГК).

Наследование по завещанию. 3