Наследование по завещанию. 7

ВВЕДЕНИЕ

 

В настоящее время в  Кзахстане все заметнее становится тенденция возрастания роли завещания при определении дальнейшей судьбы наследства после смерти ее собственника. Каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его одному или нескольким лицам, а также государству или отдельным государственным, кооперативным и другим общественным организациям.

Завещание – это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, сделанное в установленном  законом порядке. Под распоряжением  понимается правомочие, принадлежащим  ему имуществом по своему усмотрению решить судьбу имущества после смерти.

В современной законодательной  практике за наследованием по завещанию  закреплена первостепенная роль. К  сожалению, недостаточная правовая культура приводит к большим затруднениям при реализации права завещать и  наследовать.

В целом значимость наследования по завещанию определяется тем, что  человеку законодательно гарантируется  возможность жить и работать с  сознанием того, что после его  смерти все приобретенное им при  жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими  на них обременениями, перейдет согласно его воле.

Завещание при самом первом приближении к нему можно определить как акт физического лица (гражданина, иностранца, лица без гражданства) по распоряжению имуществом на случай смерти. Завещание относится к юридическим  актам, т.е. к таким правомерным  действиям, при совершении которых  имеет место направленность воли совершающего их лица на достижение определенных правовых последствий.

Завещание - это односторонняя  сделка, поскольку она совершается  действием (волеизъявлением) одного лица. Завещание - это срочная сделка, ибо  наступление смерти, на случай которой  завещание совершено, неизбежно. Завещание  может быть совершено завещателем  только лично, причем это правило  не допускает никаких изъятий. Совершение завещания через представителя ни при каких обстоятельствах не допускается.

Завещание может быть совершено  только тем гражданином, который  в момент его совершения обладает полной дееспособностью. Это гражданин, который достиг требуемого законом  возраста (восемнадцати лет либо шестнадцати  лет, но вступил в брак) и к моменту  совершения завещания не признан  недееспособным или ограниченно  дееспособным.

Завещание создает права  и обязанности только после открытия наследства. Совершение завещания само по себе не создает никаких прав и обязанностей ни для лица, совершившего завещание, ни для лиц, интересы которых  так или иначе завещанием могут  быть затронуты (например, для лиц, в  пользу которых завещание совершено). Именно поэтому завещатель в любой момент вправе отменить или изменить совершенное завещание.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования в работе является наследование по завещанию, а предметом  исследования – порядок совершения завещания.

Цель и задачи исследования. Целью работы является изучение правового  регулирования в Республики Казахстан наследования по завещанию. Задачи следующие:

дать общую характеристику ключевым понятиям по вопросам наследования по завещанию;

охарактеризовать понятия  наследования по завещанию: понятие  завещания, его формы, видов, понятие  обязательной доли, отказа и возложения и пр.;

Теоретической базой выполнения данной работы послужили законодательные  и нормативные акты, труды известных  цивилистов, изучавших гражданское  и наследственное право, в том  числе таких ученых, как Широкова И.Г., Серебровский В.И., Толстой Ю.К., Власов Ю.Н., Бондарев Н.И., Каруценко Е.В., Гончаров А.А., Кутузов О.В., Попонов Ю.Г., Барщевский М.Ю., Грудцына Л.Ю.и других.

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

1.1 Понятие завещания и его признаки

Под наследованием по завещанию  понимается переход прав и обязанностей умершего к лицам, указанным им самим  в совершенном при жизни распоряжении о судьбе его имущества на случай смерти. Именно это распоряжение о  своем имуществе именуется завещанием.

Центральное место в наследовании по завещанию занимает завещание  как документ и как акт. Назначение завещания состоит в том, чтобы  определить порядок перехода всего  наследственного имущества или  его части к определенным лицам, а также к государству или  к юридическим лицам. В этом и  заключается отличие наследования по завещанию от наследования по закону: назначение наследников и порядок  распределения имущества между  ними зависят исключительно от воли завещателя.[7]

Согласно п. 1 ст. 1046 ГК РК завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим  ему имуществом на случай смерти. Но нельзя сказать, что этим определением исчерпывается полнота смысла завещания  как сложного юридического элемента.

Термин «завещание» употребляется  в двух значениях. Во-первых, это  документ, в котором выражена воля завещателя. Во-вторых, под завещанием понимается сам акт выражения  воли завещателя. В этом значении завещание  представляет собой сделку, т. е. действие гражданина, имеющее правовые последствия.[8]

По своей юридической  природе завещание представляет собой одностороннюю сделку. Одностороннюю  сделку следует определить как сделку, для совершения которой достаточно волеизъявления одной стороны, или  как сделку, представляющую собой  волеизъявление одной стороны. В  данном случае завещание представляет собой волеизъявление завещателя. Завещание  не предполагает какого-либо встречного волеизъявления другого лица, и его  действительность не зависит от согласия этого лица (наследника) приобрести наследство, а также от его согласия с содержанием завещания и  т. д. Более того, сам факт существования  завещания, не говоря уже о его  содержании, зачастую является для  наследников неизвестным.

Наиболее характерным  признаком для завещания является то, что завещание представляет собой  распоряжение на случай смерти, что  и отличает эту сделку от других и придает ей специфические особенности. Дело в том, что при завещании  правовые последствия, по общему правилу, наступают только после открытия наследства (однако при жизни завещателя вновь составленное завещание влечет отмену или изменение ранее составленного  завещания). Все указанные в завещании  лица приобретают право наследования только после открытия наследства и  призвания их к наследованию.

Закон прямо указывает  на недопустимость совершения завещания  через представителя, так как  завещание представляет собой выражение  личной воли завещателя, оно непосредственно связано с его личностью. Совершить завещание может только непосредственно сам завещатель.

Закон говорит, что наследодатель  вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе,[3] и при этом закон имеет в виду, что завещать можно только свое имущество. Предметом завещательного распоряжения может быть любое имущество гражданина, которое может переходить по наследству. При совершении завещания от завещателя не требуется предоставления доказательств, подтверждающих его право на завещаемое имущество.[14] Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства. В том случае, когда имущество, указанное в завещании, не принадлежит завещателю полностью или принадлежит частично, а такое часто встречается в судебной практике, завещание может быть признано полностью или частично недействительным.

Еще одной немаловажной особенностью завещания является тайность его  совершения. Это связано, прежде всего, с тем, что завещание - это распоряжение на случай смерти. Только от воли наследодателя  зависит, поставить ли в известность  заинтересованные лица или нет. Нотариус, другое лицо, удостоверяющее завещание, свидетели, а также лицо, подписывающее  завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания, его составления, отмены или изменения.[7]

В казахстанской правовой системе, как и в любой другой, к завещанию предъявляются строгие  требования в отношении формы. Признавая  допустимым только письменное завещание, законодатель требует, чтобы достоверность  и правомерность совершения завещания  была подтверждена соответствующим  должностным лицом.[9]

Только в том случае, когда распоряжение гражданина отвечает всем вышеперечисленным требованиям  и совершено в форме, предусмотренной  законом, оно считается завещанием. И если все условия, необходимые  для действительности завещания, соблюдены, закон охраняет волю наследодателя.[1]

Таким образом, завещание  – это юридический акт, не имеющий  юридического характера при жизни  составителя и заключающий в  себе одностороннее распоряжение физического  лица, сделанное в установленной  законом форме, о том, что должно быть исполнено после его смерти и главным образом в отношении  предоставления его имущества в  пользу известных лиц.[10]

 

 

 

 

 

 

1.2 Содержание  завещания

         

          Содержание завещания должно соответствовать действительной воле завещателя, должно быть свободным и должно правильно выражать его волю.

Под основным содержанием  или существенными пунктами завещания  понимаются распоряжения на случай смерти, изменяющие порядок посмертного  перехода прав и обязанностей завещателя.

В содержании завещания следует  различать две группы завещательных  распоряжений: основное содержание (или  существенные пункты) и распоряжения не правового (фидуциарного) характера.[11]

Фидуциарные распоряжения завещателя не порождают правовых последствий, исполнение их обеспечивается только моральными, а не правовыми обязанностями  наследников. Отступление от этих распоряжений не влечет неблагоприятных последствий  для наследников. К этой группе завещательных  распоряжений относятся: пожелания  завещателя о месте и способе  захоронения; назначение определенных лиц опекунами несовершеннолетних детей завещателя; возложение обязанностей погасить долги завещателя на лицо, не получающее какого-либо имущества  в порядке наследования ни по завещанию, ни по закону.

Существенные распоряжения завещателя можно условно разделить  на две группы: 1) касающиеся лиц, которые  должны приобрести определенные права  в случае смерти завещателя; 2) касающиеся конкретного распределения имущества  между этими лицам.[11]

К завещательным распоряжениям  первой группы относятся: назначение и  подназначение наследников, отказополучателей, лишение определенных лиц права наследования.

Что касается завещательных  распоряжений второй группы, то завещатель вправе распределить между назначенными им наследниками все имущество либо его часть. В последнем случае часть имущества, оставшаяся не завещанной, распределяется между наследниками по закону. В число этих наследников  входят и те наследники по закону, которым  другая часть имущества была оставлена  по завещанию.[3] Распределение имущества может состоять в установлении завещателем равных либо разных долей каждому из наследников. При отсутствии в завещании размеров долей, причитающихся каждому наследнику, эти доли признаются равными. А также не исключены распоряжения завещателя о распределении между наследниками конкретных вещей, прав и обязанностей, из которых состоит наследственная масса. Так, например, жене - дом, сыну - автомобиль и т. п.

Поскольку завещание вступает в силу уже после смерти наследодателя, когда невозможно или трудно устранить  дефекты завещания, воля завещателя должна быть четко выражена в определении  круга наследников, размера их долей, а также характера их участия  в наследственном правопреемстве.[1]

2.ОСНОВАНИЯ СОВЕРШЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРИЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ЗАВЕЩАНИЕ

 

2.1 Форма и порядок  совершения завещания

         

          Форма завещания. В статьях 1050-1052 ГК РК закреплены положения, предъявляемые к форме завещания.

По общему правилу завещание  под страхом недействительности должно быть составлено в письменной форме и нотариально удостоверено с указанием места и времени  его составления.

Надлежащие оформленными признаются: 1) нотариально удостоверенные завещания; 2) завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным.

Поскольку завещание-это  односторонняя сделка, носящая лично-формальный характер, оно должно быть собственноручно  подписано завещателем.

Закон предусматривает случаи, когда завещание может быть подписано  не самим завещателем, а другим лицом, т. е. рукоприкладчиком. Так, если завещатель в силу физических недостатков, болезни  или неграмотности не может собственноручно  подписать завещание, оно по его  просьбе может быть подписано  в присутствии нотариуса или  иного лица, удостоверяющего завещание, другим гражданином с указанием  причин, в силу которых завещатель не мог подписать завещание собственноручно.[3]

Согласно п. 4 ст. 1050 ГК РК не могут быть свидетелями и рукоприкладчиками:

1) нотариус или иное  лицо, удостоверяющее завещание;

ign:justify">2) лицо, в пользу которого  составлено завещание или сделан  завещательный отказ, его супруг, его дети, родители, внуки и правнуки, а также наследники завещателя  по закону;

3) граждане, не обладающие  полной дееспособностью;

4) неграмотные и другие  лица, не способные прочитать  завещание;

5) лица, имеющие судимость  за дачу ложных показаний.

Еще одним не менее важным правилом при совершении завещания  является то, что наследник не вправе присутствовать при составлении  завещания, за исключением случаев, если этого пожелает сам завещатель, о чем делается отметка на обоих  экземплярах завещания, подтвержденная подписями завещателя (лица, подписавшего завещание по его поручению), нотариуса  и оттиском его печати (п. 140 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами РК, утвержденная приказом министра юстиции РК от 28 июля 1998 г. №539).[13]

Согласно п. 1 ст. 1051 ГК РК нотариально удостоверенное завещание  должно быть написано завещателем либо записано нотариусом со слов завещателя. В последнем случае требуется  обязательное присутствие свидетеля. При записи завещания со слов завещателя нотариусом допускается использование общепринятых технических средств (пишущая машинка, персональный компьютер и т. д.).

При нотариальном удостоверении  завещания свидетель участвует  в двух случаях: 1) когда завещание  записано нотариусом со слов завещателя; 2) когда завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности  не в состоянии лично прочитать  завещание.

Но степень участия  свидетеля в этих случаях различна. В первом случае завещатель еще до подписания завещания читает полный текст завещания в присутствии  нотариуса и свидетеля. Во втором случае, когда завещатель не в состоянии  сам прочитать завещание, текст  завещания для него оглашает свидетель  в присутствии нотариуса. Причем в самом завещании в обязательном порядке делается запись с указанием  причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.

Во всех случаях, когда  в процессе нотариального удостоверения  завещания участвует свидетель, в самом завещании должны быть указаны его фамилия, имя и  постоянное место жительства. Это  же правило распространяется и налицо, подписавшее завещание вместо завещателя.

Такое внимание закона к  участию свидетеля и рукоприкладчика  в процессе составлении завещания  и его подписания вызвано, по-видимому, желанием избежать споров, которые  могут возникнуть в отношении  действительности завещания между  наследниками после открытия наследства.

В пункте 4 ст. 1051 ГК РК определено понятие секретного завещания, содержание которого остается неведомым ни нотариусу, удостоверяющему такое завещание, ни свидетелям, в присутствии которых  завещание заклеивается в конверт.

Так, в соответствии с  ч. 2 п. 4 ст. 1051 ГК РК секретное завещание, под страхом его недействительности, должно быть собственноручно написано и подписано завещателем, в присутствии двух свидетелей и нотариуса заклеено в конверт, на котором свидетели ставят свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в присутствии свидетелей и нотариуса в другой конверт, на котором нотариус учиняет удостоверительную подпись.

Скорее всего, те граждане, которые решатся на совершение секретного завещания, будут обладать большим  имуществом, вследствие чего секретное  завещание может содержать в  себе большое количество распоряжений об имуществе, назначении наследников, отказополучателей, исполнителей завещания, лишении кого-либо из наследников права наследования и т. п. А также секретное завещание может содержать сопроводительное письмо завещателя, предназначенное для наследников или других лиц, так как закон это прямо не запрещает.

Секретное завещание представляет собой особую форму нотариально  удостоверенного завещания, и к  нему должны применяться общие правила  о форме завещания: на внутреннем конверте должны быть указаны сведения о завещателе; о месте и времени его составления; правила п. 4 ст. 1050 ГК РК о лицах, которые не могут быть свидетелями и рукоприкладчиками; а также, помимо подписей свидетелей, на внутреннем конверте должны быть указаны сведения о каждом из них (имя, отчество, фамилия, согласно документам, удостоверяющим личность, и место жительства), т. е. правила п. 3 ст. 1051 ГК РК.

При составлении секретного завещания есть вероятность, что  в связи с несоответствием  его формы и содержания требованиям, предусмотренным законом, оно после  обнародования и оглашения может  быть признано недействительным. Поэтому  перед составлением подобного завещания  нотариусу следует дать разъяснения  лицу, решившему составить такое  завещание, о том, что последнее  должно быть собственноручно написано, пронумеровано и подписано им самим, а также разъяснить правила  ст. 1069 ГК РК об обязательной доле. И, по нашему мнению, было бы правильным сделать  соответствующую надпись на внутреннем конверте.

Придавая юридическую  силу секретному завещанию, закон в  максимальной степени обеспечивает тайну завещания. Исходя из этой гарантии, секретное завещание должно составляться в единственном экземпляре. Обычная  же форма завещания предполагает его составление в двух экземплярах, один из которых остается на хранении у нотариуса, а другой выдается завещателю. Единственный экземпляр секретного завещания должен оставаться у нотариуса, а тот, в свою очередь, обязан выдать завещателю документ, подтверждающий принятие секретного завещания.

Помимо стандартных нотариально  заверенных завещаний, Гражданский  Кодекс Республики Казахстан предусматривает  завещания, приравненные к нотариально  удостоверенным (ст. 1052 ГК РК). К этой категории относятся следующие завещания:

1) завещания граждан, находящихся  на излечении в больницах, санаториях, иных лечебно-профилактических учреждениях,  а также проживающих в домах  для престарелых и инвалидов,  удостоверенные главными врачами  и дежурными врачами этих больниц,  санаториев, иных лечебно-профилактических  учреждений, а также директорами,  главными врачами домов для  престарелых и инвалидов;

2) завещания военнослужащих  и других лиц, находящихся на  излечении в госпиталях, санаториях  и других военно-лечебных учреждениях,  удостоверенные начальниками, их  заместителями по медицинской  части, старшими и дежурными  врачами этих госпиталей, санаториев  и других военно-лечебных учреждений;

3) завещания граждан, находящихся  во время плавания на морских  судах или судах внутреннего  плавания, плавающих под флагом  Республики Казахстан, удостоверенные  капитанами этих судов;

4) завещания граждан, находящихся  в разведочных и других экспедициях,  удостоверенные начальниками этих  экспедиций;

5) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских  частей, соединений, учреждений, военно-учебных  заведений, где нет нотариусов  и должностных лиц, уполномоченных  на совершение нотариальных действий, а также завещания работающих  в этих частях гражданских  лиц, членов их семей и членов  семей военнослужащих, удостоверенные  командирами (начальниками) воинских  частей, соединений, учреждений и  заведений;

6) завещания лиц, находящихся  в местах лишения свободы, удостоверенные  начальниками мест лишения свободы.

Все вышеперечисленные завещания  должны быть подписаны завещателем  в присутствии одного свидетеля, который также подписывает завещание. Завещания, удостоверенные должностными лицами, совершаются в двух экземплярах. Один экземпляр выдается на руки завещателю, а другой экземпляр должностное  лицо, удостоверившее это завещание, обязано передать в течение десяти дней на хранение нотариусу по постоянному  месту жительства завещателя. В случае, когда по уважительным причинам это  сделать невозможно, должностное  лицо обязано передать завещание  нотариусу при первой возможности. Процедура передачи должностным  лицом завещания на хранение нотариусу  осуществляется в соответствии с  законодательством о нотариате. А также к завещаниям, приравниваемым к нотариально удостоверенным, применяются все правила ст. 1051 ГК РК (о свидетелях, рукоприкладчиках, использовании технических средств), кроме требования о нотариальном удостоверении завещания.[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Исполнение  завещания.

 

Назначение исполнителя  завещания относится к числу  особых завещательных распоряжений.[1]

Исполнение завещания  обычно возлагается на наследников  по завещанию. Но, согласно ст. 1059 ГК РК, завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании  лицу, не являющемуся наследником. Лицо, на которое по воле завещателя возлагается  исполнение завещания, называется исполнителем завещания. Если в завещании исполнитель  его не указан, наследники по соглашению между собой вправе поручить исполнение завещания одному из наследников  либо другому лицу. При не достижении такого соглашения исполнитель завещания  может быть назначен судом по требованию одного или нескольких наследников.

На наш взгляд, деятельность исполнителя завещания нельзя расценивать  как действия в чьих-то конкретно  интересах, будьте наследники или завещатель. Скорее всего, эти действия надо расценивать  как действия, осуществляемые в общих  интересах. С одной стороны, руководствуясь последней волей завещателя, он действует  в его интересах. С другой стороны, обеспечивает интересы наследников, кредиторов и других лиц, в пользу которых  были сделаны завещательные распоряжения. Все действия исполнителя завещания  по охране и управлению наследственным имуществом не должны быть направлены в ущерб самому наследственному  имуществу.

Несмотря на то, что согласно п. 1 ст. 1059 ГК РК в основе отношений  лежит «поручение», данное завещателем  исполнителю завещания исполнить  его волю, договора поручения здесь  нет. Никаких прав и обязанностей между завещателем и исполнителем завещания не возникает, как и  возможности требовать исполнения «договора». Под «поручением» следует понимать одностороннее волеизъявление завещателя, с которым закон связывает определенные юридические последствия - возникновение прав и обязанностей у исполнителя завещания, если к этому присоединяются еще два обстоятельства - согласие данного лица на назначение его исполнителем завещания и смерть завещателя.[5] В основе отношений по назначению исполнителя завещания лежит доверительное управление имуществом. В разделе VI «Наследственное право» ГК РК содержится лишь одна ст. 1059 о доверительном управлении в наследственном праве. Но к данному институту применимы и нормы, содержащиеся в гл. 44 «Доверительное управление имуществом», если они не противоречат специфике указанной подотрасли права.

В большинстве случаев  правоотношения по доверительному управлению имуществом возникают на основании  договора. Однако они могут возникнуть и по другим основаниям, предусмотренным  законом. Так, согласно ст. 883 ГК РК одним  из таких оснований является завещание, в котором назначен исполнитель  завещания (доверительный управляющий).

Завещатель как собственник  имущества выступает в роле учредителя доверительного управления, исполнитель  завещания является доверительным  управляющим, а наследники, в чьих интересах осуществляется управление имуществом, - выгодоприобретателями.

Отношения между завещателем  и исполнителем завещания основаны на дружбе и доверии. Исполнитель  завещания - это близкое лицо и, прежде всего, он имеет нравственное ручательство за исполнение последней воли завещателя.

Исполнитель завещания назначается  в самом завещании. И согласие быть исполнителем завещания должно быть выражено им либо в его собственноручной надписи на самом завещании, либо в заявлении, приложенном к завещанию.[3] На наш взгляд, несоблюдение данной формальности не должно привести к недействительности назначения исполнителя завещания. Если после смерти завещателя назначенный исполнитель завещания дал согласие на свое назначение, то такое назначение следует считать действительным.

Отметим, что действия по исполнению завещания связаны с  управлением и распоряжением  наследственным имуществом, поэтому  исполнителем завещания может быть только дееспособное лицо. Обычно исполнителем завещания назначается постороннее  физическое лицо, но нет препятствий  к назначению в качестве исполнителя  завещания кого-либо из наследников. Что касается юридических лиц, то они могут выступать в качестве исполнителя завещания, если это  позволяет их правоспособность.

Доверяя опыту зарубежных стран, следует допустить возможность  назначения в одном завещании  нескольких исполнителей завещания.

Основная обязанность  исполнителя завещания состоит  в передаче наследства наследникам, т. е. передаче каждому из наследников  его доли из наследственного имущества. Но следует выполнить ряд предварительных  обязанностей: осуществить охрану и  управление наследством, оповестить всех наследников, получить причитающиеся  наследодателю суммы, в случае надобности вступать от своего имени в судебные дела, произвести очистку наследства от долгов и т. д.

Особенность данной конструкции  заключается в том, что между  наследодателем и наследниками появляется новое звено - исполнитель завещания. Наследственное имущество, в первую очередь, переходит к нему в управление. Он же выявляет пассив и актив самого наследства, производит расчет с кредиторами  наследодателя. После чего уже очищенное  от долгов наследство переходит к  законным собственникам - наследникам, что сводит до минимума ответственность  наследников перед кредиторами  наследодателя. В таком случае наследники не могут рассматриваться в качестве универсальных преемников наследодателя. Бремя ответственности перед  кредиторами по долгам наследодателя  ложится на исполнителя завещания  в пределах действительной стоимости  наследственной массы.