Наследование в международном частном праве. 2

ВВЕДЕНИЕ

 

 

Наследования известно всем современным правовым системам, и одно это обстоятельство свидетельствует о его важности и необходимости, продиктованной требованием обеспечения законных интересов не только отдельных лиц, но и общества в целом. В современных условиях посредством наследования имущество наследодателя, его имущественные права и обязанности, некоторые личные неимущественные права становятся неизменным достоянием наследников, сохраняя тем самым неразрывную связь между поколениями людей и укрепляя частную собственность граждан. Последнее приобретает особую ценность, поскольку подобным образом наследование опосредованно способствует стабилизации и развитию гражданского оборота.

Поскольку практически каждый человек может стать наследником (получая завещанное или перешедшее к нему по закону имущество своего родственника) и / или наследодателем, наследственное право, бесспорно, имеет  огромное значение.

Значительное расширение торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества государств в последние годы сопровождается повышением роли международного частного права, а также вызывает необходимость  детальной теоретической и практической разработки его институтов.

Перемещение населения из одной страны в другую, в связи  с расширением всесторонних связей между государствами, влечет за собой  возникновение различного рода правоотношений, в числе которых значительное место занимают наследственные отношения, осложненные иностранным элементом.

Иностранный элемент в  наследственных отношениях проявляется  в том, что наследодатель, все  наследники или некоторые из них  могут быть гражданами различных  государств, проживать в разных странах, а также наследуемое имущество  может находиться в разных государствах.

Актуальность изучения коллизионных вопросов, связанных именно с наследованием  по закону, проявляется в том, что  большинство людей не только в  Республике Беларусь, но и в других странах не оставляет завещания, и поэтому чаще приходится прибегать к наследованию по закону. Но даже, если наследодатель оставил завещание, оно может быть оспорено его наследниками, и, в случае признания его недействительным, имущество завещателя также будет распределяться по нормам о наследовании по закону.

Коллизии законодательств  в сфере наследственного права  возникают тогда, когда отдельные  вопросы наследования получают неодинаковое закрепление в праве различных  стран. Применительно к наследованию по закону коллизии возникают при определении круга законных наследников и порядка их призвания к наследству, различий в правовом регулировании наследования движимого и недвижимого имущества, при приобретении государством выморочного имущества и т. д.

Коллизионные вопросы  наследования по закону привлекают внимание также в связи с необходимостью дальнейшего совершенствования  правового регулирования, регламентации  этой области общественных отношений  посредством воплощения единых путей  решения различных проблем, возникающих  в рамках этого процесса.

Цель представленной курсовой работы – исследовать теоретические  и практические аспекты наследственных прав иностранцев в Республике Беларусь и наследственных прав белорусских граждан за границей, с точки зрения современного международного права, коллизионно-правовове регулирование наследственных отношений международного характера. В соответствии с определенной целью в данной работе были поставлены и решены следующие задачи:

1.      Рассмотреть  общие положения о наследовании.

2. Исследовать основные аспекты наследования в международном праве

3. Изучить наследственные права иностранцев в Республике Беларусь.

4. Рассмотреть наследственные права белорусских граждан за границей.

5. Изучить коллизионное регулирование наследственных правоотношений международного характера.

Объектом исследования представленной курсовой работы является процесс наследования с точки зрения современного международного права. Предметом исследования данной курсовой работы выступают практические аспекты (основные положения) наследования иностранцев в Республике Беларусь и основные аспекты наследования белорусских граждан за границей, а также правовое регулирование и разрешение проблем наследственных отношений с иностранным элементом.

Исследование выбранной  темы – «Наследование в международном частном праве. Особенности применения коллизионных норм» осуществлялось при помощи следующих методов: метод всестороннего познания предмета и объекта исследования работы, метод анализа полученных знаний и материалов, сравнительно-правовой метод, системный метод, структурно-функциональный метод, метод формально-логического исследования, метод обобщения полученных материалов по изученной теме.

В правовой литературе выбранная  тема освещена достаточно широко. Так  теоретической основой представленной работы выступили научные труды  таких авторов, как К.А. Бекяшев, М.М. Богуславский, Л.А. Лунц,  В.Г. Тихиня и др. Законодательной основой работы выступают – Гражданский кодекс Республики Беларусь, законы, международные договоры, иные нормативные правовые акты, регулирующие эту сферу правоотношений.

Поставленные цели и определенные задачи обусловили структуру представленной работы. Курсовая работа состоит из введения, основной части и заключения, включает список использованных источников. Данная работа изложена на 29 страницах, для написания использовано 19 научных источников.

 

ГЛАВА 1. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ  ПРАВЕ

 

 

1.1 Общие положения  о наследовании с иностранным  элементом

 

 

Наследование, являясь одним  из центральных институтов гражданского права, получило закрепление в национальном законодательстве большинства государств.

Под наследованием понимается переход в установленном законом  порядке имущественных и некоторых  личных неимущественных прав и обязанностей гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Наследование может  осуществляться по завещанию и по закону [1, с. 250].

Иностранный элемент в  наследственных отношениях проявляется  в том, что: наследодатель, все наследники или некоторые из них могут  быть гражданами различных государств, проживать в разных странах; наследуемое  имущество моет находиться в разных государствах; завещание может быть составлено за границей и т. д.

Регулирование отношений  по наследованию между различными государствами  было известно еще в глубокой древности. В Киевской Руси Договор князя  Олега с греками 911 г. применительно к русским, находящимся на службе в Греции у греческого царя, предусматривал следующее. «Если кто из них умрет, не завещав своего имущества, а своих родственников у него в Греции не будет, то пусть возвратят все его имущество ближайшим родственникам на Руси. Если же он составит завещание, то пусть тот, кому он написал распоряжение наследовать имущество, возьмет имущество и наследует в нем». Соответствующие положения предусматривались и в договорах Новгорода и Пскова с Ганзейским союзом [2, с. 354].

Основным источником регулирования  в этой сфере международного частного права в современных условиях является внутреннее законодательство государств и универсальные международные  конвенции в области наследования. Во многих государствах мира в области  наследования при наличии иностранного элемента существенное значение имеет  наряду с законодательством судебная практика (особенно в странах англо-американской системы).

Разнообразие практики в  этой области и сложности, возникающие  при разрешении конкретных наследственных дел, объясняются значительными  различиями, которые есть во внутреннем законодательстве в области наследственного  права [3, с. 441-442].

 В мировой юридической доктрине и практике принято выделять два основных подхода к определению сущности наследования: 1) в странах континентального права наследование понимается как разновидность универсального правопреемства [4, с. 76]. Такая квалификация восходит к классическому римскому праву, где в лице наследника видели продолжение юридической личности наследодателя [5, с. 222]; 2) в странах «общего права» наследование понимается как распределение имущества умершего между лицами, указанными в законе и/или завещании [4, с. 76].

 Это проявляется и в том, что в разных странах неодинаково определяется круг наследников по закону и по завещанию; устанавливаются различные требования, предъявляемые к форме завещания; существуют различные системы распределения наследственного имущества и т. д.

При наследовании по закону в самом законе конкретно предусматривается, кто является наследником и в  какой очередности призывается  к получению наследственного  имущества.

Так, наследниками первой очереди в одних странах являются дети, переживший супруг и родители умершего. К категории наследников второй очереди относятся братья и сестры умершего. Сначала призываются к наследованию наследники первой очереди. Если таких нет, то призываются наследники второй очереди. К числу наследников по закону относятся также нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Эти наследники наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

В других странах круг наследников  может быть более широким (например, наследником признается племянник  умершего) или более узким, может  не быть деления наследников на очереди  и т. д.

Точно так же обстоит дело и с наследованием по завещанию. В большинстве стран завещание  должно быть составлено в письменной форме и удостоверено в определенном порядке, например у нотариуса. В  некоторых же странах допускается  составление завещания в так  называемой олографической форме, то есть написанным собственноручно наследодателем, и не требуется, чтобы оно было удостоверено. По законам одних государств нельзя в завещании ограничить права  какой-либо категории наследников. В других же странах в завещании  может быть установлен ряд условий  наследникам для получения наследства [6, с. 527].

В практике Инюрколлегии, например, был случай, когда английская гражданка  составила в Англии завещание, по которому она завещала имущество  своей сестре – советской гражданке, проживающей в Москве, при условии, что наследница приедет в Лондон не позднее чем через десять лет после ее смерти. Как понять это условие: обязана ли она для получения наследства приехать в Англию на постоянное жительство, как утверждали английские юристы, или должна просто приехать в Англию на непродолжительный срок, чтобы получить там наследственное имущество? Это дело было предметом разбирательства в суде, который решил, что в завещании не имелось в виду, чтобы наследница вообще переехала на жительство в Англию, а имелся в виду только ее приезд в Англию для получения имущества.

При решении подобных проблем  прежде всего возникают вопросы  о праве, подлежащем применению: следует  ли применять закон места нахождения имущества или закон места  составления завещания и т. д. Законодательство и практика государств решают эти вопросы различно. В  Великобритании и США проводится разграничение между наследованием  недвижимого имущества и наследованием  движимого имущества. К наследованию недвижимого имущества применяется  закон места нахождения недвижимости, а к наследованию движимого имущества  — закон последнего домицилия  наследодателя, то есть закон его  местожительства. Согласно правилам французского гражданского кодекса, находящиеся во Франции недвижимости подчинены французскому закону, то есть закону страны их места нахождения. Что же касается движимостей, то в отношении их в судебной практике применяется обычно личный закон наследодателя, под которым понимается закон домицилия.

В ФРГ, в отличие от системы, принятой в Великобритании, США и  Франции, исходным является принцип  единства наследственного имущества. И к движимому, и к недвижимому  имуществу применяется закон  гражданства наследодателя.

Из принципа единства наследственного  имущества, к которому подлежит применению закон гражданства наследодателя, исходят Закон о международном  частном праве Венгрии 1979 года, Закон  о международном частном праве  Польши 1965 года, Закон о международном  частном праве и процессе Чехословакии 1963 года. В КНР в отношении движимого имущества должен применяться закон места проживания наследодателя в момент его смерти, а в отношении недвижимого имущества — закон места нахождения имущества (ст. 149 Общих положений гражданского права КНР 1986 г.) [3,      с. 442-443].

 

 

1.2 Субъектный  состав наследственных правоотношений  международного характера

 

 

К числу наследников по закону относятся в первую очередь  ближайшие родственники наследодателя. Их круг и очередность призвания  к наследству в разных странах  не одинаковы.

По романской системе, используемой в Бельгии, Италии, Франции  и некоторых других странах, в  основу классификации наследников  по закону положена система разрядов, разделяющих кровных родственников  в зависимости от их предполагаемой близости к наследодателю на четыре группы (разряда): 1) нисходящие (дети, внуки, правнуки и т.д.); 2) родители, братья, сестры и их нисходящие родственники; 3) дед, бабка, прадед, прабабка и т.д.; 4) остальные родственники до шестой степени родства (дяди, тетки, двоюродные братья и сестры и т.д.).

Переживший супруг не включается ни в один из разрядов. Однако он имеет  право пожизненного пользования  определенной частью наследственного  имущества.

В Австрии, Германии, Швейцарии  и некоторых других странах для  определения очередности призвания  к наследованию по закону используется система парантелл  [7, с. 258].

Основное отличие системы  парантелл от романской системы  состоит в том, что внутри каждой парантеллы степень родства с  наследодателем не имеет существенного  значения.

Первая парантелла включает самого наследодателя и его нисходящих, вторая – родителей наследодателя  и их нисходящих, третья – деда и  бабку и их нисходящих, четвертая  – прадедов, прабабок и их нисходящих и т.д.

В Германии число парантелл  не ограничивается, в результате чего наследниками по закону здесь могут  стать самые дальние родственники. В то же время в Швейцарии наследники по закону объединены только в три  парантеллы. Родственники, входящие в  состав четвертой парантеллы, получат  только узуфрукт на имущество наследодателя.

Родственники призываются  к наследованию по парантеллам.

Наличие родственников в  предшествующей парантелле устраняет  от наследования все последующие  парантеллы. Внутри первой парантеллы имущество делится поровну между  детьми наследодателя. Остальные нисходящие наследуют по праву представления. Внутри второй парантеллы наследство делится поровну между родителями наследодателя. Внутри третьей парантеллы и последующих парантелл действуют  аналогичные правила: восходящие имеют  преимущество перед нисходящими  и отстраняют их от наследования.

Переживший супруг не входит ни в одну из парантелл, но в отличии  от романской системы пользуется более широкими наследственными  правами. Он призывается к наследованию наряду с родственниками, входящими  в состав первых трех парантелл. Если переживший супруг призывается к  наследованию вместе с первой парантеллой, то он имеет право на четверть имущества; со второй – на половину (в Германии) и на четверть (в Швейцарии); с  третьей парантеллой – на половину имущества. При отсутствии наследников  первых двух парантелл, а также деда и бабки к пережившему супругу  переходит все наследственное имущество.

В странах англо-американской системы право на имущество наследодателя  сначала переходит на праве доверительной  собственности к так называемому  личному представителю умершего, который наследникам передает наследственное имущество, оставшееся после расчета  с кредиторами.

Англо-американским правом предусмотрено два способа назначения личного представителя умершего: 1) представитель, который назначается  судом (администратор); 2) представитель, который указывается самим наследодателем в завещании и утверждается судом.

Личный представитель  умершего управляет наследственным имуществом в режиме доверительного собственника. Он удовлетворяет претензии  кредиторов, распределяет наследственное имущество между наследниками, предоставляет  по требованию суда отчет о совершенных  действиях и т.д.

В англо-американской системе  права переживший супруг при наследовании занимает привилегированное положение. Размер его доли в наследственно  имуществе зависит от того, оставил  или нет наследодатель нисходящих, родителей, братьев и сестер. При  их наличии переживший супруг имеет  право на получение фиксированной  денежной суммы. Кроме того, он получает в пожизненное пользование половину остального имущества наследодателя. Другая половина имущества переходит  к нисходящим наследодателя –  детям и внукам. При определенных условиях (если у наследодателя нет  нисходящих, родителей, братьев и  сестер) все наследственное имущество  переходит к пережившему супругу  [8, с.250].

 

 

1.3 Международные договоры как средство регулирования наследственных отношений

 

 

Среди международных договоров  в данной области обращает  на себя внимание Гаагская конвенция о коллизиях законов относительно формы завещательных распоряжений от 5 октября 1961 г. Конвенция включает коллизионные нормы, устанавливающие выбор права для действительности завещания [9, с. 156].

В зависимости от сложившейся ситуации Конвенция предполагает возможность применения законодательства той страны, либо гражданством которой лицо обладало к моменту составления завещания, либо где оно преимущественно проживало. Конвенция 1961 г. допускает, что и законодательство той страны, где постоянно находилось недвижимое имущество, выступающее предметом наследования, также может оказаться полезным при установлении компетентного правопорядка, хотя она предполагает и иные варианты выбора права. В частности, разрешается применение правопорядка той страны, с которой у лица имеется наиболее тесная связь. Предположим, некое лицо проживает не менее пяти лет на территории одного государства, но при этом остается гражданином другого государства. В подобных обстоятельствах Гаагская конвенция 1961 г. позволяет применять право другого государства [6, с. 529]. При этом указано, что индивид имеет право выбора предпочтительной правовой системы (ст. 3) [10, с. 664].

Вашингтонская конвенция  о единообразном законе о форме  международного завещания от 26 октября 1973 г. направлена на создание единообразных материально-правовых норм, устанавливающих форму завещания. Она содержит две группы требований для  государств-участников.   Во-первых,   такое  государство   вносит в свое законодательство правила составления международного завещания, предусмотренные текстом Конвенции 1973 г. (Приложение 1), либо оно пользуется их переводом на официальный язык данной страны. Вашингтонская конвенция 1973 г. допускает внесение исправлений в правовые документы, чтобы обеспечить вступление в силу Приложения к Конвенции. Во-вторых, договаривающиеся государства обязаны создать институт уполномоченных лиц, которые будут действовать в отношении международного завещания. За пределами государства функциями таких лиц облечены консульские и дипломатические представители.

Согласно Вашингтонской  конвенции 1973 г. завещание должно быть собственноручно выполнено наследодателем и им же подписано. Наследодателю  вменяется в обязанность сделать  об этом заявление в присутствии  двух свидетелей и уполномоченного  лица. Свидетелям и уполномоченному  лицу не обязательно что-либо знать  о содержании завещания. В случае если наследодатель не в состоянии  подписать завещание, он оповещает  об этом уполномоченное лицо (о чем  делается запись в завещании) и указывает, кто подпишет документ от его имени. При этом наследодатель руководствуется  правовыми предписаниями того государства, на территории которого действует это  уполномоченное лицо (ст. 3-5) [10, с. 671].

Приведенное многостороннее соглашение является серьезной гарантией  принципа свободы завещания. Оно  создает условия для справедливой отмены или изменения уже совершенного завещания. Однако Вашингтонская конвенция  зачастую не в состоянии разрешить  те проблемы, которые возникают уже  после вступления завещания в  силу. Поэтому ее следует рассматривать  в совокупности с другим документом – Гаагской конвенцией относительно международного управления имуществом умерших лиц от 2 октября 1973 г. [11, с. 469].

Гаагская конвенция 1973 г. предусматривает учреждение международного сертификата по установлению круга лиц, допущенных к управлению имуществом умершего. Такой сертификат составляется компетентным органом, как правило, судебной или административной инстанцией в государстве – месте обычного проживания умершего в соответствии со своим правом. Допускается также применение права той страны, гражданством которой умерший обладал. Признание сертификата производится путем простого оглашения. Возможна, правда, и иная форма признания, когда решение об этом принимает компетентный орган [6, с. 534]. Акт признания сертификата предоставляет его владельцу право при простом предъявлении принимать (равно как и добиваться принятия) любые защитные и срочные меры в отношении наследуемого имущества со дня вступления сертификата в силу и в течение всей процедуры его признания (ст. 10) [10,        с. 664].

Перечень универсальных  многосторонних соглашений, действующих  в сфере наследования, завершает Конвенция о праве, подлежащем применению к наследованию недвижимого имущества (совершена в Гааге 1 августа 1989 г.). Этот документ мало отличается от Конвенции 1961 г. Он также предоставляет возможность выбора права наиболее тесной связи для регламентации правоотношений в   сфере   наследования   недвижимого   имущества.   Юридическое оформление подобного выбора осуществляется посредством соответствующего заявления. Форма заявления и его содержание определяются по законам той страны, где оно составляется (ст. 3, 4, 5 Конвенции). Данная Конвенция разрешает и применение права другой страны, с которой у лица имеется наиболее тесная связь (ст. 5). Вместе с тем Конвенция от 1 августа 1989 г. предполагает, что применение законов государства, с которым лицо — участник правоотношений поддерживает реальную связь, возможно лишь тогда, когда право этого государства не указывает, какими именно нормативными актами следует руководствоваться.

Конвенция 1989 г. обладает и  специфическими свойствами. В частности, в ней утверждено, что представленные коллизионные принципы призваны устанавливать  действительность соглашения по наследованию как документа особого рода, который  определяет, когда возникают права  на наследство, как они изменяются или прекращаются (ст. 9-12) [6, с.534].

По Гаагской конвенции 1989 г. недопустимо возникновение наследственных притязаний друг к другу у индивидов, находящихся под юрисдикцией  различных государств, если неясна очередность, в которой осуществляется призыв к наследованию (ст. 13). Примечательна  и другая особенность этой Конвенции. Она провозглашает очевидную  взаимосвязь между правом государства, которому индивид хотел бы подчинить  режим наследования своего недвижимого  имущества, и объемом этого имущества. Заслуживает внимания также то, что  Гаагская конвенция 1989 г. препятствует возникновению негативных последствий  влияния экономических, социальных или политических мотивов [12, с.600].

 

ГЛАВА 2. НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

 

2.1 Выморочное наследство

 

 

Если после смерти иностранного гражданина или лица без гражданства, у которого нет наследников ни по закону, ни по завещанию, остается какое-либо имущество (выморочное имущество), оно  переходит в казну. Таково общее  правило, свойственное всем правовым системам. Однако в этом случае сразу же возникает  вопрос: какому из двух или более, в  зависимости от ситуации, государств отойдет такое имущество: государству, гражданином которого является данное лицо; государству, в котором оно  было домицилировано; или государству, на территории которого имущество находилось в момент смерти лица? При этом можно  предположить варианты, когда имущество  будет находиться на территории нескольких государств. Решение этой проблемы в разных государствах опирается  на различные принципы [1, с. 311].

Во Франции имущество  иностранного гражданина переходит  к государству на основании принципа публичного порядка, суть которого воспрепятствовать  завладению иностранным государством таким имуществом, если оно находится  на территории Франции. Статья 773 алжирского ГК содержит прямое правило о режиме выморочного имущества – оно принадлежит государству. Алжирское государство, таким образом, приобретает имущество не в порядке наследования, а в силу предписаний, действующих в Алжире как территориальный закон.

В других государствах практика иная. Суды Бельгии, ФРГ, напротив, применяют  наследственный статут. В Австрии  и США имущество переходит  к государству не в порядке  наследования, а по праву «оккупации». Следует сказать, что в известном  смысле и Англия использует категорию  наследственного статута, несмотря на то что общая концепция перехода выморочного имущества к государству  обосновывается здесь с помощью  теории «оккупации». Согласно сложившемуся в Англии порядку, основанному на судебной практике и доктрине, к  выморочному имуществу в виде движимых вещей, которое после смерти лица осталось в Англии, применяется  закон домициля: если лицо домицилировано в Англии – по ее правопорядку, если оно домицилировано за границей, - по закону того государства, к праву которого коллизионная норма страны домициля отсылает решение вопроса о том, как переходит имущество в казну государства [11, с. 458].

Л. А. Лунц подчеркивает в  связи с этим, что «решающее  слово принадлежит закону, которому подчинено наследование: если этот закон квалифицирует переход  выморочного имущества к государству  как наследование, то имущество переходит  к государству, праву которого подчинено  наследование; если же закон считает, что при выморочности имущества  имеет место оккупация, то очевидно, что оккупирующим государством может  быть лишь то, на территории которого имущество  находится» [13, с. 359].

История знает примеры, когда  цена вопроса о выборе соответствующего правопорядка могла быть достигнута четырнадцатизначной цифрой. В этом плане аиинтереснейшей выглядит иллюстрация, связанная с наследством гетмана Полуботки, приведенная М.М. Богуславским.         Павел Полуботка был гетманом Украины при Петре I. После измены Мазепы новый гетман потерял доверие царя, был арестован и заточен в Петропавловскую крепость, где вскоре умер. Однако еще в 1720 г. он отправил со своим сыном Яковом в Лондон почти все свое золото. Яков в сопровождении трех человек на английской шхуне, которая вышла из Архангельска и благополучно доплыла до берегов Англии, доставил туда бочонок с золотом. В Лондоне по поручению отца он поместил золото (200 тысяч рублей) в банк Ост-Индской компании. При этом были определены следующие условия: 4% годовых с нарастающими процентами; срок хранения – до истребования самим гетманом, лицами, им назначенными, или его наследниками. В XVIII веке никаких сведений о судьбе золота Полуботки не поступало, однако в 1827 г. петербургская газета «Сенатские новости» попыталась найти наследников гетмана, поместив специальное объявление. Известно, что перед началом первой мировой войны в Чернигове состоялось собрание многочисленных наследников гетмана, среди которых был известный писатель В. Короленко. Война, а затем революция помешали дальнейшим поискам наследников и ведению дела о получении вклада. Шаги в этом направлении предпринимались в 1930 г. Затем в 1958 г. Инюрколлегия при Московской коллегии адвокатов, ведущая наследственные дела, пыталась разыскать активы Полуботки в английском банке и в казначействе Англии, однако безрезультатно. По сведениям Книги рекордов Гиннеса, полуботковский вклад в английском банке, с учетом оговорки о реальности его существовании, может составить 32 триллиона долларов. На получение вклада, как об этом свидетельствует один из пресс-релизов, распространенных Представительством Украины при ООН, претендует и украинское государство [3, с. 451].

      

 

2.2 Вопросы налогообложения в наследственных отношениях международного характера

 

 

Налоги, взимаемые с наследства (interitance tax, в США – death tax), распространены повсеместно. Законодательная практика различных стран демонстрирует в этом вопросе общность взглядов, руководствуясь тем, что налоги на наследство необходимы для покрытия затрат, понесенных государством при вступлении наследника в права владения, а также на возмещение похоронных и административных расходов. Общим критерием для различных стран является установление взаимозависимости между режимом налогообложения наследуемого имущества и налоговым статусом его владельца. Исчисление налога для иностранцев и его уплата, как правило, производятся на тех же основаниях, что и для отечественных граждан. Таким образом, речь идет о предоставлении иностранцам национального режима налогообложения.

Наследование в международном частном праве. 2