Объекты гражданского права. 8

Содержание

Введение………………………………………………………………………………………..2

Глава 1. Понятие и виды объектов гражданских прав………………………………….3

Глава 2. Объекты гражданских прав………………………………………………………7

    1. Недвижимые и движимые вещи………………………………………………………….7
    2. Предприятие……………………………………………………………………………….8
    3. Делимые и неделимые вещи…………………………………………………………...…9
    4. Сложные вещи……………………………………………………………………….……10
    5. Главная вещь и принадлежность…………………………………………….………….11
    6. Плоды, продукция и доходы……………………………………………….……………11
    7. Животные……………………………………………………………………..…………..12
    8. Интеллектуальная собственность……………………………………………………….13
    9. Служебная и коммерческая тайна……………………………………………………....14

Глава 3. Ценные бумаги…………………………………………………………………….18

    1. Понятие, виды ценных бумаг. Требования к ним……………………………………...18

Глава 4. Нематериальные блага и их защита……………………………………………25

Заключение…………………………………………………………………………………...27

Список используемой литературы………………………………………………………..29

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Как известно, объектом правового  регулирования может быть только поведение людей (их деятельность), а не сами по себе разнообразные  явления окружающей действительности, например вещи или результаты творческой деятельности. Поэтому считается, что  именно оно и составляет объект гражданского права, тогда как вещи и иные материальные и нематериальные блага, в свою очередь, составляют объект (или предмет) соответствующего поведения участников (субъектов) правоотношений.

Целью моей работы является изучение объектов гражданского права, разграничение этих объектов между  собой  и определение их места  в системе гражданского права.

Я выявила определенные задачи, по решению которых я смогу прийти к указанной выше цели.  К числу таковых относятся:

    1. Изучить содержание объектов гражданского права;
    2. Определить место изученных объектов гражданского права в системе гражданского права;
    3. Дать собственную характеристику объектам гражданского права;
    4. Ознакомиться с судебной практикой разрешения споров в отношении объектов гражданского права.

Актуальность представленной темы заключается в том, что проблемы объектов гражданских прав занимают одно из центральных мест в теории и практике гражданско-правового  регулирования имущественных и  неимущественных отношений современного российского общества.

Представляемая работа раскрывает понятие объектов гражданских прав, приводит подробное описание отдельных  их видов, основанное на изучении как  нормативно-правового материала, так  и материалов судебной практики. Также  затронуты наиболее острые теоретические  проблемы, связанные с раскрываемой темой.

Гражданское законодательство так или иначе имеет дело с материальными и нематериальными благами, их статикой и динамикой. Без этих благ данная отрасль законодательства теряет всякий конструктивный смысл.

 

  1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Объект гражданского правоотношения — это то, по поводу чего оно складывается или то, на что направлены субъективные права и обязанности его участников. Объекты гражданских правоотношений служат средством удовлетворения потребностей граждан и организаций. По своему целевому назначению и правовому  режиму они могут быть подразделены на следующие группы:

    • вещи;
    • действия;
    • личные неимущественные блага;
    • продукты творческой деятельности.

Самым распространенным объектом гражданских прав являются вещи. Вещи — это предметы материального  мира, как в их естественном состоянии, так и приспособленные человеком  к его потребностям, признаваемые объективным правом в качестве объектов субъективных прав.

Для гражданского права значение имеют лишь те вещи, которые обладают полезными свойствами, позволяющими их эксплуатировать и вступать по их поводу в правоотношения, вещи, способные  удовлетворять какую-либо потребность  человека. Не имеют правового значения и, таким образом, не могут выступать  в качестве объектов те из них, которые  не обладают полезными свойствами.

Очень важно выделять группы вещей, для которых характерна общность правового режима, то есть классифицировать все вещи по тем или иным признакам.

Выделяют:

    1. В зависимости от того, насколько те или иные вещи могут быть вовлечены в гражданский оборот, различают три группы вещей: изъятые из оборота, ограниченные в обороте, свободно обращаемые.
      1. Вещи, изъятые из оборота – это вещи, гражданские правоотношения по поводу которых возникнуть не могут. К ним относят дороги, реки, государственная собственность и иное. Они могут передаваться другим субъектам в безвозмездное пользование и в аренду.
      2. Вещи, ограниченные в обороте. Ограничение состоит в том, что вещи данной группы могут приобретаться и отчуждаться только в специально установленном порядке по разрешению компетентных органов. Такие ограничения вводят по различным соображениям (в силу их большого значения для государства; в силу соображений общественной и государственной безопасности такие объекты, как оружие, летательные аппараты, сильнодействующие яды и т. п. могут приобретаться и отчуждаться также только в специально установленном порядке; в силу иных государственных или общественных интересов ряд объектов также ограничивается в обороте).
      3. Все другие вещи, — это вещи, не изъятые из гражданского оборота. Они могут отчуждаться и приобретаться в соответствии с действующим законодательством.
    2. Вещи потребляемые и непотребляемые. Данная классификация имеет в основе экономический критерий, так как в экономическом смысле все вещи потребляемы. Потребляемые вещи как объект потребления в процессе использования прекращают свое существование или существенно изменяют свои свойства (предметы питания, горючее, сырье и т. д.). Непотребляемые вещи, хотя и изнашиваются (амортизируются), но сохраняют свои свойства на протяжении длительного времени (машины, здания, сооружения, одежда, обувь и т.д.). Юридическое деление вещей на потребляемые и непотребляемые условно. Одни гражданские правоотношения могут возникать только по поводу потребляемых вещей. Другие правоотношения, напротив, возникают только по поводу непотребляемых вещей.
    3. Вещи, определяемые родовыми признаками и вещи индивидуально-определенные. Индивидуально-определенными являются уникальные, единственные в своем роде вещи. К этой категории относятся подлинные произведения искусства. Все остальные вещи — родовые. Индивидуальная определенность вещей определяется не их естественными свойствами, а соглашением сторон. Из общей массы вещей, определяемых родовыми признаками, стороны могут выделить отдельные из них при помощи категорий меры, веса, числа. Индивидуализировать вещь можно с помощью признаков, которые составляют не род вещей, а конкретную вещь из числа других вещей (вещь, отобранная покупателем в магазине и отложенная до оплаты). Вещь может быть индивидуализирована присвоением ей номера (часы, денежная купюра), снабжена ярлыком. Юридическое значение данной классификации заключается в том, что родовые вещи заменяются такими же вещами. Индивидуально-определенные вещи — незаменимы. Поэтому в случае гибели родовых вещей должник не освобождается от обязанностей исполнить договор в натуре, а в случае гибели индивидуально-определенных вещей — освобождается. Предметом одних договоров могут быть только индивидуально-определенные вещи (договоры хранения, имущественного найма, подряда), других — только вещи, определяемые родовыми признаками (договор займа).
    4. Вещи делимые и неделимые. Это сугубо юридическая классификация, так как физически все вещи делимы. Но одни от этого теряют свое прежнее хозяйственное назначение (неделимые), другие — не теряют (делимые). Юридическое значение данной классификации состоит в том, что при прекращении общей собственности по поводу делимых вещей проблем не возникает, тогда как при неделимости имущества необходимо или отчуждать его и делить уже деньги, вырученные от продажи, или передать имущество одному из собственников, обязав его к соответствующей денежной компенсации в пользу других собственников. Кроме того, по разным принципам строится ответственность по обязательствам в зависимости от того, что служит предметом обязательства. При делимом имуществе ответственность носит долевой характер, при неделимом — солидарный.
    5. Отдельные вещи и совокупность вещей. Совокупность вещей — комплекс вещей однородных или разнородных, выполняющих свое хозяйственное назначение не поодиночке, а в определенной группе (гарнитур, набор инструментов, столовый сервиз и т. п.). По общему правилу — это единый объект, однако, возможны сделки по поводу отдельных предметов этого комплекса. Главная вещь и принадлежность. Здесь налицо неравноценное хозяйственное назначение вещей, входящих в группу. Главная вещь выполняет основную функцию данной группы, принадлежность увеличивает удобство и надежность пользования главной вещью (наручные часы и браслет, автомобиль и комплект ключей к нему, лыжи и палки к ним). Принадлежность не является ни составной, ни запасной частью главной вещи. От принадлежности следует отличать составную часть. В отличие от принадлежности составная часть конструктивно связана с другой вещью. Любая деталь, конструктивно связанная с общей вещью, не может рассматриваться как принадлежность, даже если вещь без данной детали и может функционировать. Принадлежность не становится составной частью главной вещи потому, что связана с ней не конструктивно, а общим хозяйственным назначением. Принадлежность отличается от запасной части тем, что запасная часть предназначена для замены составной детали главной вещи.

 

    1. ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

2.1. НЕДВИЖИМЫЕ И ДВИЖИМЫЕ ВЕЩИ

Важное юридическое значение имеет деление вещей на движимые и недвижимые (ст. 130 ГК РФ). К недвижимости закон относит земельные участки, участки недр и все вещи, прочно связанные с землей, т.е. неотделимые  от нее без несоразмерного ущерба их хозяйственному назначению (жилые  дома и другие здания и сооружения, многолетние насаждения и леса, обособленные водные объекты и т.п.). К недвижимым вещам закон может отнести  и иное, аналогичное по сути имущество. Так, жилищное законодательство относит к объектам недвижимости квартиры и иные жилые помещения в жилых домах и других строениях, пригодные для постоянного и временного проживания.

Поскольку такие объекты  неотрывны от места их нахождения, а сделки с ними могут совершаться  и в другом месте, приобретателям и другим участникам оборота необходимо точно знать правовое положение  конкретного объекта (например, не находится  ли этот дом или земельный участок  в залоге, имеются ли у кого-либо права пользования им и т.д.), так  как это влияет на цену и другие условия сделок. Узнать все это можно по результатам специальной государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с нею, которая предусмотрена законом. Такая регистрация является юридическим актом признания и подтверждения государством (публичной властью) возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимость и служит единственным доказательством существования зарегистрированных прав. Эти права могут быть оспорены только в судебном порядке.

Государственной регистрации  подлежат вещные права, а также права  аренды и доверительного управления и сделки с земельными участками, участками недр или обособленными  водными объектами, лесами и многолетними насаждениями, зданиями, сооружениями, жилыми помещениями, предприятиями  и кондоминиумами как имущественными комплексами. Регистрация осуществляется учреждениями юстиции по регистрации  прав на недвижимость в Едином государственном  реестре и удостоверяется выдачей  свидетельства о государственной  регистрации прав на недвижимость. Сведения, содержащиеся в Едином государственном  реестре прав на недвижимость, имеют  открытый характер и могут быть предоставлены  любому лицу по любому объекту недвижимости. Отказ в государственной регистрации  может быть обжалован в суд.

Не относятся к недвижимости (и, следовательно, не требуют регистрации  своего правового состояния) вещи, хотя и обладающие значительной ценностью, но не связанные с землей и не признаваемые в качестве недвижимости законом. Например, при продаже "дома на снос" объектом сделки в действительности является не дом, а совокупность стройматериалов, из которых он состоит, и которая  сама по себе не имеет связи с  землей. Все это - движимые вещи. Как  указывает закон, движимыми признаются любые вещи, не отнесенные им к недвижимости (п. 2 ст. 130 ГК РФ). Законом может быть установлена государственная регистрация  сделок с определенными видами движимых вещей (п. 2 ст. 164 ГК), например с некоторыми ограниченными в обороте вещами. В этом случае она имеет правопорождающее значение и влияет на действительность соответствующих сделок (хотя и не превращает движимые вещи в недвижимые, ибо последние должны быть признаны в этом качестве законом).

2.2. ПРЕДПРИЯТИЕ

В соответствии с Гражданским  кодексом РФ, предприятие - это объект гражданских прав. В таком качестве предприятием признается имущественный  комплекс, используемый для осуществления  предпринимательской деятельности. Объекты гражданских прав (имущество) могут свободно отчуждаться (по договорам купли-продажи, мены) или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследования, реорганизации юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в нем. Предприятия во многих случаях являются материальной основой юридических лиц, которые, в свою очередь, рассматриваются в качестве субъектов (участников) гражданских правоотношений.

В состав предприятия как  имущественного комплекса входят все  виды имущества, предназначенные для  его деятельности, включая земельные  участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права  требования, долги, а также права  на обозначения, индивидуализирующие  предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или  договором.

Предприятие выступает в  качестве объекта различных сделок. Нормами ГК РФ предусмотрено, что  предприятие в целом или его  часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных  с установлением, изменением и прекращением вещных прав.

Особым объектом права  выступает часть предприятия. При  этом существенным условием совершаемой  сделки служит перечень имущества, входящего  в эту часть.

2.3. ДЕЛИМЫЕ И НЕДЕЛИМЫЕ ВЕЩИ

Юридическое понятие делимости  имеет самостоятельное значение, не совпадающее с физическим понятием делимости. Физически делимыми признаются все существующие в природе вещи, в то время как юридически делимы только те из них, которые можно разложить  на такие однородные части, общая  ценность которых была бы не меньше ценности целой вещи. Эти части  должны сохранять и продолжать существо целого, не теряя ценности, которой  это целое обладало. Если подобное деление вещи невыполнимо, то вещь признается юридически неделимой. В этом смысле следует признать неделимыми все живые существа и большинство индивидуально-определенных движимых вещей (конь, корабль, драгоценный камень и др.).

Вещи могут признаваться делимыми до определенного предела, при котором дальнейшее дробление  привело бы к утрате ими своего предназначения. Достижение этого предела  преобразует делимую вещь в неделимую. Это правило применимо преимущественно к разделу недвижимости (строений, земельных участков, предприятий и др.). Права на вещь также могут носить делимый и неделимый характер, в зависимости от того, делим или неделим сам предмет. Делимыми следует признать денежные обязательства, неделимыми - договоры поручения, личного найма и др. 
Юридически неделимыми могут быть признаны вещи, определенные таковыми законом. Так, например, п. 2 ст. 258 ГК устанавливает неделимость земельного участка и средств производства, принадлежащих крестьянскому (фермерскому) хозяйству.

Критерием признания вещи делимой или неделимой служит оцениваемая гражданским оборотом способность или неспособность  составных частей вещи приобретать  самостоятельную ценность. Весьма вероятно, что решение этого вопроса  может носить неоднозначный характер и зависеть от того, что в данной местности считается самостоятельной  вещью и наоборот. Оценка "самостоятельности" или "несамостоятельности" должна быть прерогативой суда, который в  зависимости от обстоятельств дела будет определять характер спорной  вещи.

Из вышесказанного следует, что делимой признается вещь, которая  может быть разделена без изменения  ее назначения, а неделимой - та, которая  таким образом разделена быть не может (напр., зерно и уголь - вещи делимые, а телевизор и автомобиль - неделимые). Делимость приобретает правовое значение главным образом применительно к разделу общей собственности. Так, в случаях, когда общая собственность является долевой, любой из сособственников вправе требовать выдела своей доли в натуре. Однако если вещь неделима, она передается одному из них, а остальным выплачивается соразмерное вознаграждение в деньгах. Делимость (неделимость) вещи определяет долевой (солидарный) характер обязательства, возникающего по поводу этой вещи.

2.4. СЛОЖНЫЕ ВЕЩИ

Сложная вещь характеризуется  следующими признаками:

  • она состоит из разнородных вещей, поэтому в качестве сложной не может рассматриваться совокупность (определенное количество) однородных вещей (стадо коров, библиотека и т.п.);
  • составляющие части, из которых состоит сложная вещь, физически не связаны между собой (телевизор, состоящий из разнородных деталей с правовой точки зрения - не сложная вещь);
  • совокупность вещей образует единое целое, которое используется по общему назначению;
  • каждая из частей, составляющих сложную вещь, может использоваться самостоятельно по тому же назначению, что и вместе с ними и при этом не выполняет применительно к ним роль принадлежности.

Всеми этими признаками обладают такие вещи, как мебельный гарнитур, сервиз, предприятие - имущественный  комплекс и т.п.

Правовое значение выделения  сложной вещи в качестве самостоятельного вида состоит в том, что совокупность составляющих ее частей признается одной  вещью. Поэтому по сделке, объектом которой она является, должны быть переданы все вещи, входящие в ее состав. Вместе с тем, т.к. сложная  вещь является делимой, договором может  быть предусмотрено, что передаче подлежат не все, а лишь некоторые вещи, составляющие ее. Классификация вещи как сложной имеет значение для определения комплектности товара (см. ст. 488 ГК РФ), исполнения обязательства по частям (оно будет считаться исполненным с момента передачи последней вещи, входящей в состав сложной), раздела имущества, находящегося в долевой собственности, и выдела из него доли (при недостижении собственниками соглашения по поводу раздела сложной вещи она должна рассматриваться как неделимая и не подлежащая разделу).

2.5. ГЛАВНАЯ ВЕЩЬ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Если несколько самостоятельных  вещей используются в совокупности для достижения какой-либо хозяйственной  цели, то главной вещью называют ту, которая существует самостоятельно и составляет предмет юридического отношения, устанавливаемого совокупностью  данных вещей, а принадлежностью  признаются те вещи, которые только дополняют главную вещь и вступают в те же юридические отношения  не непосредственно, а в силу своей  связи с главной вещью. Характерной особенностью отношения между главной вещью и принадлежностью является объединение существующих самостоятельно вещей с целью использования принадлежности для достижения тех же хозяйственных целей, для которых предназначена главная вещь.

Однако в отличие от сложной вещи, где подчинение части  целому предполагает, что одно не используется без другого, принадлежности сохраняют  значение самостоятельных вещей, поэтому  закон разрешает в договорном порядке ограничивать общее правило  о следовании принадлежности судьбе главной вещи. Принадлежность может  иметь иного собственника, чем  главная вещь, и быть предметом  залога или сервитута независимо от главной вещи, равно как и  главная вещь может быть предметом  залога или сервитута независимо от своей принадлежности. Различным  может быть и срок исковой давности для главной вещи и принадлежности.

В хозяйственном обороте  весьма важно разграничивать понятия  сложной вещи и принадлежностей, однако определение этих понятий  обусловлено исследованием отношений  между одной вещью и другой, о юридической квалификации которой  идет спор. Решение этого вопроса  относится на усмотрение суда.

2.6. ПЛОДЫ, ПРОДУКЦИЯ И ДОХОДЫ

Поступления, получаемые в  результате использования имущества, делятся на плоды, продукцию и  доходы. Под плодами понимаются естественные продукты, создаваемые самой вещью (плоды фруктовых деревьев, урожай зерновых и т.д.); под продукцией - результаты деятельности человека (изготовление ткани из нитей, выплавка стали и т.д.); под доходами - поступления, которые вещь приносит, циркулируя в гражданском обороте (наемная плата, проценты по договору займа и т.д.).

Все эти поступления представляют собой новые, ранее не существовавшие вещи, которые могут быть отделены от вещи, их производящей, и использованы в соответствии с их хозяйственным  назначением.

Потребление разного вида поступлений имеет свои существенные различия. Так, доходы в отличие от плодов и продукции даются не плодоприносящей  вещью, а устанавливаются юридическим  отношением, и правильнее говорить о том, что они представляют собой  не вещь, а право требования вещи (требование уплаты процентов по договору займа, требование уплаты денег по договору найма и т.д.). Доходы изначально являются самостоятельными вещами и квалифицируются  как поступления только потому, что  они состоят в определенных юридических  отношениях с доходоприносящей вещью.

Продукция может представлять собой новые вещи, полученные в  результате целенаправленной переработки  ранее самостоятельно существовавших вещей, или же, равно как и плоды, первоначально являться составными частями плодоприносящей вещи и  получать самостоятельность не ранее  отделения их от последней. Это определяет применение к плодам и продукции норм о составе вещи (ст. 133 и 134 ГК РФ). К доходам нормы о составе вещи отношения не имеют.

Самостоятельное существование  поступлений предполагает определение  лиц, обладающих в отношении этих доходов определенными правомочиями. Закон признает право собственности  на поступления за лицами, использующими  плодоприносящие вещи на законном основании. Однако часто собственником вещи и ее пользователем являются разные субъекты, поэтому целесообразно  вопросы собственности на поступления  от использования имущества определять в соответствующем договоре, заключаемом  между сторонами, если эти вопросы  не урегулированы особо законом  или иными правовыми актами.

2.7. ЖИВОТНЫЕ

К животным применяются общие  правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными  правовыми актами не установлено  иное. При осуществлении прав не допускается жестокое обращение  с животными, противоречащее принципам  гуманности.

Положения данной статьи, на мой взгляд, не требуют особого  комментирования.

Следует отметить, что за ненадлежащее обращение с животными, может наступить уголовная ответственность, либо животное могут просто напросто не вернуть хозяину.

2.8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

В настоящее время многие предприниматели начинают задумываться над тем, что интеллектуальная собственность  может подчас цениться выше, чем  материальные объекты. Патент предоставляет  монопольное право на использование  новшества, что может принести правообладателю  немалые дивиденды. С осознанием степени значимости интеллектуальной собственности в нашей жизни  перед изобретателями и работодателями стал более острым вопрос защиты своих  интеллектуальных прав. Сегодня изобретение  можно защитить, либо запатентовав его в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатенте), либо принять меры к  его охране с помощью введения режима коммерческой тайны - охранять как ноу-хау (секрет производства). Я  попытаюсь разобраться, когда стоит  запатентовать разработку, а когда  – засекретить.

Итак, изобретение - это техническое  решение в любой области, относящееся  к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или  способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью  материальных средств). «Малым изобретением»  называют полезную модель - техническое  решение, относящееся к устройству. Чтобы запатентовать какое-либо техническое решение, необходимо, что  оно было патентоспособным - то есть обладало совокупностью свойств  технического решения, без наличия  которых такое решение не подлежит правовой охране, так как не может  быть признано изобретением или полезной моделью. Изобретение должно быть новым, промышленно применимым и иметь  изобретательский уровень. Для полезной модели наличия изобретательского  уровня не требуется. Эти объекты  охраняются только после прохождения  процедуры патентования.

В отличие от изобретений, для охраны секрета производства (ноу-хау) прохождения никакой государственной  процедуры по получению охраны не требуется, достаточно в отношении  него ввести режим коммерческой тайны, что представляет собой ряд мероприятий  по засекречиванию объекта.

Под ноу-хау понимается информация, имеющая потенциальную коммерческую ценность в силу того, что к ней  нет свободного доступа. Это могут  быть сведения любого характера: производственные, технические, экономические, организационные  и другие (ст. 1465 ГК РФ).

Соответственно, даже непатентноспособные  разработки могут принести организации  деньги, если их скрыть. Самый известный  пример удачно засекреченного изобретения - рецепт напитка, изготовляемого компанией  «Кока-кола», который вот уже более ста лет приносит своим правообладателям хороший доход. Секрет не разглашается даже при заключении договоров коммерческой концессии, порошок для приготовления напитка привозят готовым, остается только развести его водой. Успешен и пиар-ход компании - благодаря такой таинственности интерес к рецепту только подогревается.

Плюсом выбора такого способа  охраны интеллектуальной собственности, как засекречивание ноу-хау, является срок охраны исключительного права (права использовать его всеми  разрешенными законом способами  и возможность передавать это  право по лицензионному договору или по договору об отчуждении права). Если патент на изобретение будет действовать только двадцать лет (с возможностью продления срока в предусмотренных законом случаях до пяти лет), патент на полезную модель - десять лет (с возможностью продлить еще на три года), то ноу-хау будет охраняться все время, пока удастся сохранить тайну, пока секрет производства не станет известен посторонним и перестанет быть секретом.

Кроме того, если изобретение  патентовать, то публикация патентной  заявки откроет доступ к изобретению  для конкурентов, что может позволить, кроме незаконного использования, еще и «обойти» изобретение, разработав более совершенное на основе открытой информации. В некоторых случаях (например, когда по приобретенному на рынке веществу сложно догадаться о способе его получения) техническое  решение можно скрыть, чтобы информация не попала в Интернет и не стала  доступной для ознакомления во всех странах мира.

На практике особенно эффективным  оказывается сочетание разных способов охраны интеллектуальной собственности: изобретения или полезные модели патентуют, не раскрывая полностью  информации о технической сущности объекта. Для того чтобы выполнить  все требования Роспатента и не раскрыть суть изобретения, лучше всего обращаться к специалисту, который поможет  составить заявку на изобретение  или полезную модель правильно, например, патентному поверенному РФ.

2.9. СЛУЖЕБНАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

Субъекты гражданского права  могут в своих интересах ограничивать доступ других лиц к известной  им информации. Поэтому в отличие  от государственной тайны состав сведений, которые составляют служебную или коммерческую тайну, определяется не нормативными актами, а самими обладателями информации. Виды информации, составляющие служебную и коммерческую тайну, определяются внутренними (локальными) нормативными актами организаций, гражданско-правовыми и трудовыми договорами. Лишь в некоторых случаях, когда деятельность организации связана с использованием информации, охраняемой в интересах других лиц (не обладателя) или в силу иных норм права, например конституционных прав граждан на тайну личной жизни, законодатель изначально определяет, что сведения, которыми обладает организация, относятся к коммерческой тайне.

Статья 139 ГК РФ практически  не разделяет понятия служебной  и коммерческой тайны, предусматривает  одинаковое регулирование для обоих  видов тайны, что связано с  невозможностью четкого разделения регулируемых отношений. Информация, являющаяся коммерческой тайной, может стать  служебной тайной и наоборот. Состав информации, являющейся коммерческой и служебной тайной, также часто совпадает по составу с другими видами конфиденциальной информации, в том числе государственной, налоговой, банковской тайной. Так, согласно п. 2 ст. 102 НК РФ к разглашению налоговой тайны относится передача коммерческой тайны налогоплательщика. Большая часть информации, составляющей банковскую тайну, несомненно является коммерческой тайной для банка как коммерческой организации и служебной тайной для работников банка.

Постановлением Правительства  РСФСР от 05.12.91 N 35 (в ред. от 03.10.2002) определен перечень сведений, которые  не могут составлять коммерческую тайну. В частности, к таким сведениям  отнесены:

  • учредительные документы;
  • документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью;
  • сведения по установленным формам отчетности о финансово-хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей;
  • документы о платежеспособности;
  • сведения о численности, составе работающих, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии свободных рабочих мест; документы об уплате налогов и обязательных платежей;
  • сведения о загрязнении окружающей среды, нарушении антимонопольного законодательства, несоблюдении безопасных условий труда, реализации продукции, причиняющей вред здоровью населения, а также других нарушениях законодательства России и размерах причиненного при этом ущерба;
  • сведения об участии должностных лиц в других организациях.

Для признания информации служебной или коммерческой тайной и соответственно для ее правовой охраны закон называет следующие  обязательные условия:

  • наличие у информации действительной или потенциальной коммерческой ценности. Некоторые цивилисты считают ошибочным включение этого условия, поскольку оно приравнивает служебную и коммерческую тайну к секретам производства "(ноу-хау"), ограничивает право обладателя информации на придание ей конфиденциальности. Секреты производства действительно остаются одним из основных видов коммерческой тайны. Но в формулировке статьи не напрасно использовано слово "потенциальная", этим подчеркивается то, что информация может и не иметь сегодняшней цены ("действительной ценности"), а приобретет ее только в будущем ("потенциально"). Такая возможность как раз и определяется обладателем при отнесении информации к служебной и коммерческой тайне в настоящем;
  • неизвестность информации третьим лицам. В отличие от других видов нематериальных благ, используемых в хозяйственной деятельности (авторские права, права на изобретения, товарные знаки и т.п.), для прав на информацию, являющуюся служебной и коммерческой тайной, законодатель не устанавливает сроков действия. В судебной практике возник вопрос о возможности отнесения к служебной и коммерческой тайне программ телепередач и соответственно запрете на публикацию таких программ третьими лицами. ВАС РФ признал невозможным применение режима служебной и коммерческой тайны к телепрограммам, именно в силу их несоответствия условиям неизвестности и свободного доступа1;
  • отсутствие свободного доступа к информации на законном основании. В судебной практике неоднократно возникали вопросы, связанные с доступом акционеров к документам акционерного общества, когда само общество отнесло такие документы к коммерческой тайне. Арбитражные суды при вынесении решений руководствовались настоящим условием. Если истребуемые документы прямо поименованы в законе как документы, подлежащие представлению акционеру, то на них не распространяется режим коммерческой и служебной тайны, даже если информация, содержащаяся в документах, отнесена действующим законодательством или локальными нормативными актами акционерного общества к коммерческой тайне;
  • обладатель информации принимает меры к охране конфиденциальности информации, среди них можно выделить три основных вида:
      • организационные, заключающиеся в определении информации как служебной и коммерческой тайны и доведении этого до тех, кто находится в непосредственном контакте с информацией (работники, контрагенты);
      • юридические, заключающиеся в установлении обязанности в договорах (трудовых и гражданско-правовых) контрагентов и работников соблюдать конфиденциальность, а именно: не разглашать информацию, соблюдать технические меры работы с информацией;
      • технические, препятствующие разглашению работниками и контрагентами (активные) и затрудняющие доступ третьих лиц (пассивные).