Отдельные виды договоров

Министерство  образования и науки Российской Федерации

Негосударственное общеобразовательное учреждение

Колледж экономики  и права

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора

по учебной части

__________________ Е.Л. Молодчик

«____»___________________ 200__ г.

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

по гражданскому праву

«Отдельные виды договоров»

 

Разработала

Студентка группы Ю-339

А.В. Куликовских

«____»___________________ 200__ г.

 

Руководитель 

__________________ М.Ф. Юкаева

«____»___________________ 200__ г.

 

 

 

Челябинск, 2006

 

СОДЕРЖАНИЕ

 
     

Введение

………………………………………………………………

3

Глава 1.

Общая характеристика договора

8

 

1.1.Понятие  договора и его значение………………………………...

8

 

1.2.Содержание  и форма договора…………………………………..

10

Выводы по первой главе …………………………………………………………….

12

Глава 2.

Отдельные виды  договоров………………………………….

13

 

2.1.Договор  купли-продажи…………………………………………

16

 

2.2.Договор  поставки товаров.……………………………………...

19

 

2.3.Договор аренды общие положения и отдельные особенности…

22

Выводы по второй главе …………………………………………………………….

35

Заключение

………………………………………………………………………..

36

Список использованной литературы……….………………………………………..

39

Приложения

41




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.

Договор и  договорное право в России заняли на сегодняшний день важное место в урегулировании отношений между юридическими и даже физическими лицами.

Договор позволяет  оперативно, гибко, грамотно устанавливать  и юридически закреплять связи между различными сферами производства и потребления. От того, как четко, грамотно и умело в правовом смысле составлен и заключен тот или иной договор, зависит экономический, материальный и финансовый интерес его контрагентов. Иначе говоря, договор – цивилизованный путь существования и деятельности юридических и физических лиц в непрерывно развивающихся рыночных отношениях. Отсюда очевидны значение, роль и важность современного договорного права России во всех жизненных, экономических, имущественных и других бесчисленных гражданских правоотношениях [16]. 

Среди задач первостепенной важности по строительству правового государства в России правоведы указывают, в частности, такие, как необходимость принятия законов об общих принципах исполнительной власти, о взаимоотношениях между Федерацией и регионами, а также о быстрой, оперативной разработке законодательной стратегии в стране. Среди характерных черт  последней: утверждение равенства всех форм собственности и всех контрагентов и участников гражданских правоотношений, принцип защиты правом слабого и т.п.

Нормам кодекса должны подчиняться все хозяйственно-экономические связи в России, независимо от организационно-правовой формы юридических лиц, будь-то отношения между предпринимателями, между гражданами или первых и вторых между собой и т.д. Гражданский кодекс универсален, ибо регулирует весь рыночный оборот и деловое партнерство в стране.

В первой и второй частях Гражданского кодекса — 60 глав, 1109 статей. Часть вторая Гражданского кодекса посвящена исключительно обязательствам и договорам. В Гражданском кодексе РФ законодатель закрепил полное равенство всех участников договорных правоотношений, что означает юридическое равенство контрагентов при заключении и исполнении договора, судебной защите их прав и интересов. Стороны  вправе применять диспозитивные нормы; заключать по своему усмотрению нетипичные договоры, не противоречащие общим началам и смыслу права, обычаям делового оборота.

В части второй Гражданского кодекса более детально регламентируются те договорные отношения, которые особенно часто складываются на современном рынке. Законодатель пошел по этому пути в силу ряда причин.

С.А.Хохлов, бывший исполнительный директор Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, объяснял такую позицию законодателя следующими факторами:

1. Детализация правил об основных видах договоров отражает объективную потребность в повышении роли закона в регулировании экономического оборота.

2. Такие подробные правила необходимо устанавливать на уровне Федерального закона для того, чтобы не допустить регламентации отношений на общероссийском рынке региональными и ведомственными актами.

3. Регулирование типичных договорных связей способствует стабилизации правил поведения участников экономической деятельности, исключает произвол, ведущий к разрушению сложившихся экономических связей.

Социальная  ценность нового договорного права  России заключается еще и в том, что оно устраняет многочисленные противоречия в законодательстве, оставшиеся от старой административно-командной системы [16].

Кодекс сегодня предоставляет предпринимателям широкую свободу усмотрения: выбор партнера, условий договора и жесткую ответственность за невыполнение обязательств.

Кодекс устранил ранее проповедовавшуюся ориентацию на защиту должника как слабой стороны в договоре. Слабой стороной в обязательстве по его сути реально является сегодня кредитор, не получивший причитающегося ему по договору. В условиях  массового неисполнения договоров, бесследного ухода с рынка многих должников проблема защиты именно кредиторов приобретает все большее значение. Меры и средства защиты их прав дифференцированы в кодексе применительно к отдельным видам обязательств. Кодекс дает основу для введения упрощенной судебной процедуры взыскания денежной компенсации и оперативной защиты, наиболее часто ущемляемых в современных условиях прав кредитора на получение причитающихся ему денежных средств. Эту же цель преследует Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 21 июля 1997 года № 119-ФЗ.

В Кодексе  реализованы и другие идеи ученых-правоведов, которые при разработке и принятии ГК явились предметом острейших дискуссий.

Так, в силу ст.421 ГК стороны могут заключить  договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. По буквальному смыслу этой статьи смешанные и типичные договоры могут быть предусмотрены и регламентированы помимо ГК, другими Федеральными законами, а также Указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства РФ. Следует, однако, учитывать, что согласно статьям и другим положениям ГК, постановления Правительства могут вторгаться в сферу гражданско-правового договорного регулирования только в случаях, строго определенных законом. При этом в интересах стабилизации и упорядочения типичных договорных связей целесообразно, чтобы типизация осуществлялась в первую очередь в кодифицированном законе. Часть вторая ГК ориентирует именно на такой подход, давая типизацию договоров, которые опосредуют основную массу экономических связей.

Именно в  Российском Гражданском Кодексе  содержится законодательно закрепленная юридическая, в чем-то даже "философская" основа современной рыночной экономики, ее суть — экономическая свобода, выраженная в праве, т.е. частное право.

Фискальные органы придают  значение не волеизъявлению сторон и  их согласию, а фактическим условиям договора: цене, срокам, сумме договора и т.п. Однако на практике сами участники договора зачастую составляют его так, что его содержание вызывает разночтения в толковании, порождая в свою очередь споры  между контрагентами и органами государственной налоговой инспекции.

Гражданский кодекс России не исчерпывает всей системы гражданского права, и в нее будут еще включаться другие законы и подзаконные нормативные акты.

Рассматривая гражданское  право как систему свободных  правоотношений формально равных субъектов, следует отдавать себе отчет, что это равенство может быть реализовано только с помощью определенной разработанной процессуальной формы (процедуры). Именно она опосредствует связь материальной нормы с реальными отношениями, с субъективным правом. Отсутствие процедуры всегда давало простор и возможность принимать произвольные решения по "своему" усмотрению, практически подменяя правовой процесс политическим [12].

В новом договорном праве России имеются не только частноправовые начала, но и наметилась тенденция к реализации принципов свободы, равенства и справедливости. А свобода, как известно, "возможна лишь в правовой форме, поскольку только право способно провести, и проводит разграничительную линию между свободой и произволом, оформляет и нормирует свободу как отношения независимых друг к другу субъектов права в рамках общего правопорядка".

Поэтому мы считаем, что  максимально полная реализация прогрессивных правовых идей нового ГК РФ возможна, лишь при условии действия гражданско-процессуального и других кодексов, водном экономическом, правовом и социальном пространстве.

Актуальность  договорных отношений явилась причиной выбора   темы курсовой работы.

Цель данной курсовой работы дать общую характеристику гражданско-правового договора и  рассмотреть некоторые их виды.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Рассмотреть  понятие «договор».

           2. Какие виды договоров существуют  и закреплены в ГК.           

3. Рассмотреть основные правила заключения договора.

Каждый вид  договора имеет свои и, нередко, весьма специфические особенности. На сегодня ни один юрист, практик ли или ученый-правовед, не  могут сказать,  сколько же  всего должно быть видов и разновидностей договоров, и вряд ли когда-нибудь скажут. Эта множественность продиктована самой жизнью и будет изменяться. Договоры как составная часть договорного права еще долго будут апробироваться практикой, изучаться, осмысливаться, дополняться и видоизменяться.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Общая  характеристика договора.

1.1. Понятие договора и его значение

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц  об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Договор является не просто официальным документом. Это в первую очередь акт, выражающий добровольное соглашение сторон действовать совместно в интересах обоюдной выгоды. Нет взаимного согласия - нет договора. Именно поэтому ст.421 ГК РФ (ч.1) не допускает понуждения к заключению договора. Свобода соглашения сторон — основное непременное условие договора.

С другой стороны, в дореволюционном праве России было представлено весьма похожее определение договора: "Договором называется соглашение двух или более лиц, направленное к установлению, изменению или прекращению правоотношений". Таким образом, сегодня законодатель, в сущности, возвращается к формулировке договора из дореволюционного гражданского права России. Это свидетельствует о преемственности в российском праве.

В современной  науке термин "договор" трактуется в различных его значениях. Под договором понимают и юридический факт, лежащий в основе обязательств и само договорное обязательство и документ, в котором закреплен факт установления обязательственного правоотношения [15].

Договор —  наиболее распространенный вид юридического оформления сделок. Но договор это не тоже самое, что сделка. Если любой гражданско-правовой договор можно назвать сделкой, то не всякая сделка будет договором. Для того, чтобы сделку можно было назвать договором, необходимо соблюдать определенные общие правила. А именно:

1. При заключении сделки не должны иметь место разрозненные волевые действия одного, двух или более лиц. Договор — это документ, подтверждающий общую (в отличие от сделки) волю, единое волеизъявление двух или более лиц. Это умозаключение вытекает из смысла п.1 ст.420 ГК РФ. На договоры распространяются нормы о недействительности сделок.

2. Свобода волеизъявления сторон (п. 1 ст.421ГК РФ), о которой сказано выше.

3. Обеспечение принципа безусловной свободы и выбора партнера при заключении договора.

4. Обеспечение свободы участников гражданского договора в выборе любого партнера (при этом всякое понуждение к заключению договора не допускается, за исключением трех случаев, когда обязанность заключить договор, предусмотрена самим ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством п.1ч.IIст.421ГК РФ).

5. Предоставление участникам  договора  свободы в выборе  вида договора как предусмотренного, так и  не  предусмотренного  законом или иными    правовыми    актами   (п.3. ст.421   ГК РФ)   в.ч.    возможность     применять смешанный договор.

6. Свобода  усмотрения  сторон при определении условий договора,  кроме  случаев,  когда содержание соответствующего  условия предписано законом или правовыми актами (ст.422) [17].

На  договоры   распространяется  также   такое   известное  правило -   закон обратной  силы  не имеет (п.2 ст.422 ГК РФ). В  качестве  общего  правила  должно быть воспринято  положение  о  приоритете  договора над  законом,   принятым после заключения договора.

Договор позволяет  оперативно и гибко устанавливать экономически эффективные правоотношения между общественными сферами производства и потребления. В силу этого с помощью именно договорно-правовой формы можно добиться в экономике необходимого баланса между спросом и предложением, насытить рынок товарами, в которых нуждается потребитель, и обеспечивать обмен произведенными материальными благами.

 

1.2. Содержание  и форма договора

Содержание  договора составляют условия, по которым  достигнуто соглашение. Условия подразделяются на существенные, обычные и случайные [22].

Существенными признаются условия, которые необходимы и достаточны для заключения договора. К ним относятся условия о предмете договора (п.1 ст.432 ГК РФ). Без предмета невозможен договор купли-продажи, поставки, перевозки, поручения и др.

Обычными условиями договора называют те, которые не нуждаются в 
согласовании. Независимо от воли участников договора они уже предусмотрены 
в соответствующих нормативных актах и вступают в действие в момент 
заключения договора, т.е. автоматически. Например, упаковка и тара в случае 
поставки колбасных изделий должны в точности соответствовать всем 
показателям ТУ и ГОСТа.

Кроме вышеназванных, к обычным условиям договора относят: примерные; разработанные для договоров  соответствующего вида и опубликованные в печати, если в договоре делается отсылка к этим примерным условиям; обычаи делового оборота (ст.5 п.5 ст.421 ГК РФ),  если отсутствует в договоре отсылка к примерным условиям.

Случайными условиями договора считаются такие, которые изменяют либо дополняют обычные условия и включаются в текст договора по усмотрению сторон после чего только и приобретают юридическую силу. Например, при согласовании условий договора поставки стороны не решили вопрос о виде транспортировки. Это будет согласовано потом, а сам договор все равно будет считаться заключенным и без этого случайного условия. Иногда вышеуказанные условия именуются " специальными " [16].

Вопрос   о   правах   и   обязанностях   сторон   по   договору   в   юридической литературе является дискуссионным. Некоторые авторы считают, что иногда в содержание договора должны включаться права и обязанности сторон. Другие полагают, что права и обязанности сторон составляют содержание обязательственного правоотношения, основанного на договоре, а не самого договора как юридического факультета, породившего это обязательственное правоотношение. Третья группа правоведов-практиков утверждает, что права, и обязанности сторон являются элементом, содержанием предмета договора.

Для заключения реального договора требуется не только облеченное в требуемую форму соглашение сторон, но и передача соответствующего имущества (п.2 ст.433 ГКРФ). Причем и сам факт передачи имущества также должен быть оформлен надлежащим образом. Например, при заключении договора займа между гражданами на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, передача указанной суммы денег должна сопровождаться выдачей заемной расписки (ст.808 ГК РФ).

Поскольку всякий договор является сделкой, то законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований (п.1 ст.160 ГК РФ).

Следует отметить и такой  факт. В правоотношениях между  юридическими лицами и гражданами зачастую применяются типовые бланки, призванные лишь облегчить сам процесс оформления письменного договора. Однако от типовых бланков следует отличать типовые договоры, утверждаемые Правительством РФ в случаях, прямо указанных законом (п.4 ст.426 ГК РФ). Условия указанных типовых договоров становятся обязательными для их участников, и их нарушение ведет к признанию их ничтожными [23].

Смысл формы договора состоит, прежде всего, в правильном закреплении волеизъявления сторон. Причем, волеизъявление должно отражать согласованные и добровольные действия всех участников договора.

Выводы по первой главе
  1. Договор – это наиболее распространенный вид сделок. Только немногочисленные односторонние сделки не  относятся к числу договоров.  Основная же масса встречающихся в гражданском праве сделок – договоры.  В соответствии с этим договор подчиняется общим для всех сделок правилам.  К договорам применяются правила  о двух- и многосторонних сделках. К обязательствам, возникающим из договора, применяются общие положения об обязательствах, если иное не предусмотрено общими правилами о договорах и правилами об отдельных видах договоров (пп. 2, 3 ст. 420 ГК).
  2. Договор представляем собой одно из самых уникальных правовых средств, в рамках которого интерес каждой стороны, в принципе, может быть удовлетворен лишь посредством удовлетворения интереса  другой стороны. Это и порождает общий интерес в заключении договора и его надлежащем исполнении.
  3. Условия, на которых достигнуто соглашение сторон, составляют содержание  договора. По своему юридическому значению все условия делятся на существенные, обычные и случайные.
  4. В соответствии с п.1 ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

 

 

 

 

Глава 2. Отдельные виды договоров

Для облегчения ориентации в массе разнообразных  договоров все их подразделяют на отдельные виды, что имеет важное теоретическое и практическое значение.

Во-первых, такое  разделение договоров на виды позволяет  участникам гражданского оборота сразу определить наиболее существенные их свойства и назначение. Во-вторых, на практике это способствует заключению именно такого договора, который в наибольшей степени соответствует потребностям его участников, наиболее целесообразен.

В теории гражданского права договоры принято подразделять на:

- основные  и предварительные;

- в пользу  участников и в пользу третьих лиц;

- возмездные  и безвозмездные; 
 - свободные и обязательные;

- взаимосогласованные  и присоединения. 

К указанной   классификации  разделения договоров  на виды, на наш  взгляд,

следует добавить так называемый смешанный договор, состоящий  из элементов нескольких различных договоров - подтверждение этих доводов отметим, что смешанный договор может быть основным и предварительным, он же может также быть возмездным или безвозмездным, свободным или обязательным и т. п. [17]. В силу того, что смешанный вид договора может подпадать под любой вид договора, его следует классифицировать отдельно. Это умозаключение непосредственно вытекает из смысла п.3 ст.421 ГК РФ.

Имеется и  другое разграничение договоров  на виды:

а) односторонние  и двухсторонние;

б) консенсуальные и реальные;

Предварительный договор  — соглашение сторон о заключении в будущем основного договора. Характерно, что Гражданский Кодекс РСФСР 1964 года предусматривал возможность заключения предварительного договора. И лишь в 1991 году, в связи с введением в действие основного гражданского законодательства, допускалось заключение договоров подобного рода.

Форма предварительного договора должна соответствовать требованиям,

предъявляемым к основному договору. Если же такие  требования законом или иными правовыми актами не установлены, предварительный договор подлежит заключению в простой письменной форме. Несоблюдение формы предварительного договора влечет его ничтожность (п.4 ст.445 ГК).

Необоснованное  уклонение одной из сторон, заключившей  предварительный договор, от заключения основного договора может повлечь для нее по требованию другой стороны решение суда о понуждении заключить договор. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна также возместить причиненные этим убытки.

От предварительного договора следует отличать соглашение о намерениях, которое не порождает у сторон каких-либо прав и обязанностей.

Договоры  в пользу третьих лиц и договоры в пользу их участников различаются в зависимости от того, кто может требовать исполнения договора. Как правило, договоры заключаются в пользу их участников, и право требовать исполнения таких договоров принадлежит только их участникам. Вместе с тем встречаются и договоры в пользу лиц, которые не принимали участия в их заключении, т.е. договоры в пользу третьих лиц.

Договором в  пользу третьего лица признается договор, в котором сторонами установлено, что должник обязан вернуть долг не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения договора [12].

На практике встречаются  договоры, об исполнении третьему лицу, что не тождественно договору в пользу третьего лица. По договору об исполнении третье лицо не может требовать исполнения и не приобретает никаких субъективных прав.

Односторонними являются договоры, в которых у одного из участников есть только права, а у другого только обязанности. Так, по договору займа заимодавец наделен правом, требовать возврата, не несет никаких обязанностей перед заемщиком. Последний,  не приобретает никаких прав по договору, а несет только обязанность по возврату долга.

Взаимный договор —  такой договор, где " каждая из сторон имеет права и одновременно несет обязанности по отношению к другой стороне".

Однако некоторые  цивилисты не употребляют термин "взаимный" договор и вместо него говорят "двухсторонний". Следовательно двухсторонним является договор, в котором у каждого из участников есть одновременно и права, и обязанности. В качестве примера "взаимного" или "двухстороннего" договора служит договор купли-продажи.

Разделение  договоров на возмездные и безвозмездные  никем не оспаривается. Возмездным называют договор, по которому одна сторона получает оплату (или иное встречное удовлетворение), а в безвозмездном одна сторона обязуется передать что-либо другой стороне без получения от нее оплаты или другого встречного предоставления. Например, договор купли-продажи — это возмездный договор, а договор дарения — безвозмездный. Однако договор, например, поручения, может быть как возмездным, так и безвозмездный, если поверенный не получает вознаграждение за оказанные услуги [14].

Договоры  подразделяются так же на свободные  и обязательные. Свободными называются договоры, заключение которых зависит только от усмотрения сторон. Обязательными считаются те, которые носят исключительно обязательный характер для одной или обеих сторон договорного правоотношения. Подавляющее большинство договоров в гражданском праве имеет свободный характер, однако довольно часто встречаются и обязательные договоры.

 

 

2.1. Договор купли - продажи

В Гражданском  Кодексе сохранено традиционное определение купли-продажи (ст.454 ГК РФ) Суть её: продавец обязан передать товар в собственность покупателя, а последний обязуется принять товар и уплатить за него определенную цену. Определение не только простое, но и универсальное. Во всяком случае, с его помощью "схвачены " наиболее общие правила всех видов договоров купли-продажи.

Кодекс исходит из того, что Закон не может и не должен регламентировать все возможные  случаи правоотношений между продавцом и покупателем. Все специфические условия сделки по общему правилу его участники определяют самостоятельно, ибо множество таких сделок совершается с учетом обычных, стандартных правил договора купли-продажи.

Существенный момент во всяком контракте купли-продажи — обозначение предмета договора, без чего договор является недействительным. Стороны определяют предмет договора самостоятельно. Так, в соответствии со ст.455 ГК условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если из него можно определить наименование товара и его количество.

Закон позволяет  заключить договор на куплю-продажу  товара как имеющегося у продавца, так и на товар, который будет создан или приобретен в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из характера товара.            

Продавец  обязан одновременно с передачей  товара передать покупателю и необходимые к нему принадлежности, а также документы: технический паспорт, сертификат качества. Весьма жестко в ГК РФ поставлен вопрос с качеством товара, оно может быть, безусловно, гарантировано, а ответственность продавца нарушение требований, предъявляемых к качеству товара, не подлежит ограничению. Ответственность продавца за качество будет носить абсолютный характер, если будет доказано, что недостатки товара возникли до его передачи или хотя бы и позднее, но по причинам, уже существовавшим к моменту его передачи (п.1 ст.476 ГК РФ). Продавец не может слаться на скрытый характер недостатков товара, на явную очевидность их для покупателя, на вину субпоставщиков, на какие-либо иные причины, даже если он их не мог предвидеть или предотвратить. Все это не освобождает продавца от ответственности [18].

Что касается гарантийного срока по недопоставкам проданного товара, то он не может быть менее двух лет со дня передачи основной части товара покупателю, если иное не установлено законом или договором. Причем, по договору гарантийный срок может быть удлинен. Срок гарантии может распространяться и на комплектующие изделия (ст.477 ГК РФ). В кодексе чётко сформулирована разница между «комплектностью товара» (ст.478ГК РФ) и «комплектом товаров» (ст.477 ГК РФ).

Отдельные виды договоров