Наследственное право Франции

Наследственное право  Франции

 

 

 

Курсовая - 47 стр.

 

 

 

Введение

1. Основные теоретические  понятия и определения, используемые  в наследственном праве Франции

3. Современные источники  правового регулирования наследования  во Франции

4. Анализ особенностей  правового регулирования вопросов  о наследовании во Франции

Заключение

 Список использованной  литературы

 

 

 

Введение

 

 

Изменения, происходите в  социальной структуре общества в  последние годы, курс на рыночную экономику, преобразования в политической системе  постоянно диктуют необходимость  принципиального обновления правовой системы Франции. Юридической формой экономических отношений являются гражданско-правовые отношения. В этой связи повышается роль гражданского права. Среди субъектов гражданского права экономика рыночных отношений  выдвинула на первый план именно гражданина-собственника.

 В этих условиях  особое значение приобретает  институт наследства, так как,  во-первых, это, в той или иной  степени, затрагивает интересы  каждого гражданина Франции, и,  во-вторых, это необходимо для  обеспечения непрерывности существования  и развития частной собственности.  Преемство в отношениях собственников  заключается в том, что «от  умершего собственника его имущество  переходит к живым наследникам».

 Происходящие изменения  во Франции последних лет требуют  не только соответствующего нормативного  регулирования, но и теоретического  изучения с целью выявления  необходимых изменений законодательства, а также прогнозирования в  развитии сложных явлений, происходящих  в рассматриваемой области отношений.  И хотя «ученый не может  воздействовать на экономические процессы, но он может стимулировать законодательную деятельность в нужном направлении». Однако крупные работы в области наследственного права (работы В.И. Серебровского, Б.С. Антимонова, К.А. Граве, П.С. Никитюка, Э.Б. Эйдиновой) перестали удовлетворять запросам практики изучения праввовых систем мира. К тому же, «ведущих теоретиков в области наследственного права, таких, как В.И. Серебровский, Е.А. Флейшиц, Б.С. Антимонов, К.А. Граве, В.А. Рясенцев, М.В. Гордон, Н.В. Рабинович, Н.В. Орлова, Т.Б. Мальцман, ныне уже нет в живых. А это не лучшим образом сказывается на качестве подготовки соответствующих аналитических материалов по зарубежным странам.

 Таким образом, актуальность  настоящего бакалаврского исследования  предопределяется необходимостью  теоретического изучения института  наследования, а также комплексного  разрешения давно назревших проблем  в этой области на примере  изучения Франции. 

 Цель данного исследования. На основе анализа, сопоставления материалов и законодательства о наследовании во Франции на всех этапах развития данного государства выявить степень соответствия действующих нормативных актов сложившимся и складывающимся отношениям, связанным с наследованием; рассмотреть некоторые теоретические вопросы наследственного права, не получивших в последнее время достаточного освещения в научной литературе; определить свои позиции по ряду моментов, имеющих, по мнению автора работы, достаточную значимость.

 В результате исследования  делаются выводы и предложения  по дальнейшему совершенствованию  законодательства Франции. При  этом были поставлены следующие  задачи:

- провести научный анализ  основных особенностей французского  наследственного права; 

- выявить степень актуальности  детального правового регулирования  наследственных отношений; 

- выработать рекомендации  и предложения по совершенствованию  законодательства, регулирующего перечисленные  вопросы, и практики его применения.

 Методологическая основа  исследования. Для достижения указанной  цели и решения поставленных  задач настоящее исследование  основывалось на общенаучном  диалектическом методе научного  познания, предполагающего объективность  и всесторонность познания исследуемых  явлений. Наряду с этим применялись  системный, сравнительно-правовой, нормативный, исторический, логический методы научного анализа.

 Теоретическую базу  настоящего бакалаврского исследования  составили труды российских цивилистов - Д.И. Мейера, И.А. Покровского,  Г.Ф. Шершеневича, а также труды современных отечественных ученых: М.М. Агаркова, С.С. Алексеева, Б.С. Антимонова, Н.П. Асланян, М.Ю. Барщевского, И.А. Барышева, Н.И. Бондарева, С.Н. Братуся, Д.М. Генкина, М.В. Гордона, К.А. Грибанова, В.К. Дроникова, О.С. Иоффе, Ю.Х. Калмыкова, A.M. Немкова, В.П. Никитиной, А.А. Рубанова, В.А. Рыбакова, В.А. Рясенцева, В.И. Серебровского, Г. М. Степаненко, В.А. Тархова, Ю.К. Толстого, P.O. Халфиной, Т.Д. Чепига, Б.Б. Черепахина, Э.Б. Эйдиновой, К.Б. Ярошенко и др.,а также французских авторов Л.Рутьена и В. Ликсора.

 В работе использовалось  законодательство, регулирующее вопросы  наследования других стран (Англии, Германии, Франции и др.), изучены  публикации в научных сборниках  и периодических изданиях по  исследуемой тематике.

 

 

 

1. Основные теоретические  понятия и определения, используемые  в наследственном праве Франции

 

 

Наследственное право - институт гражданского права, представляющий совокупность правовых норм, регулирующих порядок  и формы перехода (наследования) имущественных прав и обязанностей( наследства) умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Наследственное право - древнейший гражданско-правовой институт. Основные категории наследственного права были разработаны юристами Древнего Рима и впоследствии вошли в законодательство и теорию гражданского права европейских, а затем и других государств мира.

 Наследственное право  обеспечивает универсальность правопреемства - к наследникам переходят все  имущественные права и обязанности  наследодателя, принадлежавшие ему  при жизни, за исключением тесно  связанных с его личностью  (например, право на возмещение  вреда, причиненного увечьем,  обязанность выплаты алиментов  своим несовершеннолетним детям). Наследственное право различает  наследование по закону и наследование  по завещанию. Римский юрист  III в. н.э. Ульпиан определял завещание как правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти. Разумеется, в завещании должен быть указан наследник. Основные задачи наследственного права в отношении завещания, не изменившиеся со времен римского права, состоят в обеспечении свободы завещания и одновременной охране интересов семьи. Свобода завещания тесно связана с принципиальной позицией обязательственного права - свобода договора, и то и другое является выражением общего принципа гражданского права, состоящего в предоставлении участникам гражданского оборота возможности свободного волеизъявления при распоряжении своими правами. Вместе с тем, как не безгранична свобода договора, точно так же не может быть абсолютной свободы завещания. Ограничение свободы завещания диктуется необходимостью учитывать интересы семьи наследодателя. Все развитие наследственного права в области регулирования наследования по завещанию может быть в определенной степени представлено, как колебания между большей или меньшей свободой завещания и большей или меньшей защитой интересов семьи наследодателя. Защита интересов членов семьи наследодателя обеспечивается системой наследования по закону, правила которого применяются при отсутствии или недействительности завещания, а также устанавливающие ограничения свободы завещательных распоряжений.

 Основные положения  наследственного права были разработаны  в Древнем Риме; впоследствии  они были восприняты законодательством  государств континентальной Европы. Прежде всего это относится к основному делению наследования — по завещанию и по закону. Римское частное право установило свободу завещательных распоряжений, определило такие виды завещательных распоряжений, как подназначение наследника, распределение наследственной массы между наследниками, завещательный отказ (легат). В современном наследственном праве стран континентальной Европы сохранились отголоски отношения римских юристов к наследованию супругов: в первую очередь в качестве наследников призываются кровные родственники, а уж во вторую очередь — супруг.

 Законодательство иностранных  государств о наследовании складывалось  под влиянием римского частного  права и в основных своих  положениях имеет много общего  с ним. Общность правового регулирования  определяется и тем обстоятельством,  что предмет наследования —  имущественные права и обязанности  наследодателя — обусловливает  в целом единое требование  к правовому регулированию. Значительное  влияние на установление порядка  наследования оказала церковь  и ее отношение к семейным  узам. Под влиянием отрицательного  отношения церкви к внебрачным  детям долгое время (вплоть  до 70-х годов XX в.) сохранялась  их дискриминация при наследовании. Второстепенным наследником по  отношению к кровным родственникам  оказался супруг.

 Развитие наследственного  права в странах континентальной  Европы шло в направлении выравнивания  положения наследников по закону, что, конечно, не исключало  наличие очередности их призвания  к наследованию. Наследственное  право стран континентальной  Европы исходит из идеи свободы  завещательных распоряжений, опирающейся  на признание свободы частной  собственности. Однако свобода  эта ограничена правилами об  обязательной доле, которые существуют  в законодательстве всех стран.

 В настоящей бакалаврской  работе рассматриваются основные  положения наследственного права  Франции.

 Разумеется, не все  нормы, регулирующие отношения  по наследованию, нашли отражение  в предлагаемой работе и тем не менее поставлена задача дать потенциальному читателю представление о наследственном праве Франции путем ознакомления с основными нормативными актами избранного для исследования государства по вопросам наследования.

 Наследственное право  современных государств неоднородно : можно обозначить систему наследственного права европейских континентальных государств ( Франция, Германия, Италия и т.д.), англо-американское наследственное право и мусульманское наследственное право, основанное в основном на нормах Корана и вытекающих из него шариатских правилах. Наследственное право европейских континентальных государств кодифицировано и включено составной частью в гражданские кодексы, большей частью вслед за нормами о физических лицах и семейных отношениях.

 В связи с различиями в регулировании отношений по наследованию в законодательстве штатов возникла необходимость проведения унификации, разработан и принят в некоторых штатах единообразный закон о наследовании.

 Наследственное право  по ГК РСФСР определило узкий  круг наследников по закону - дети, супруг и родители умершего, его  братья и сестры, дед и бабка,  а также при определенных условиях  нетрудоспособные иждивенцы. Наследование  же по во Франции очерчивает значительно более широкий круг наследников: во Франции, например, наследуют кровные родственники умершего вплоть до 12-й степени родства по боковой линии. Во Франции переживший супруг идет впереди лишь четвертой очереди наследников из числа кровных родственников, приобретая, к тому же, в определенных случаях лишь ограниченное вещное право на наследство ( узуфрукт).

 Наследственное право  Франции, наряду с завещаниями  в форме публичного акта, знает  менее формализованные способы  составления завещания. Достаточно  широко применяются собственноручные  завещания, которые полностью  пишет сам завещатель, подписывает  и датирует его. Существуют  и тайные завещания, сочетающие  в себе достоинства как собственноручных так и нотариально удостоверенных завещаний: завещатель составляет завещание и в запечатанном виде передает его на хранение нотариусу. Передача осуществляется большей частью в присутствии свидетелей ( см., например, ст. ст. 969 и 1007 Французского ГК, $ 2232 ГГУ). По английскому праву, для сравнения, завещание должно быть составлено в письменной форме, подписано завещателем или другим лицом, которое он укажет, удостоверено не менее чем двумя свидетелями в его присутствии. Предусматривается и упрощенный порядок составления завещания в экстремальных обстоятельствах, когда отсутствует возможность воспользоваться обычным порядком.

 В наследственном праве  ряда стран действует презумпция  принятия наследства, если наследник  не заявил о своем отказе  от наследственного имущества.  Во Франции наследнику предоставлено  право отказаться от наследства  ( ст. 784 ФГК), в Германии и Швейцарии права и обязанности наследодателя с момента его смерти автоматически переходят к наследникам. В связи с этим наследники вынуждены принимать меры к тому, чтобы ограничить свою ответственность по долгам наследодателя активом наследственного имущества, не допустив обращения взыскания со стороны кредиторов наследодателя на свое личное имущество. Отсюда правила ст. 802 ФГК и ст. ст. 580-593 Швейцарского ГК о составлении описи наследственного имущества по требованию наследника.

 Наследственное право  включает также нормы, обеспечивающие  наследнику реальное завладение  наследственным имуществом. Это  правила о мерах охраны открывшегося  наследства, о назначении наследодателем  исполнителя завещания (душеприказчика), о порядке распределения наследства  между несколькими наследниками  и др.

 

 

 

3. Современные источники  правового регулирования наследования  во Франции

 

В европейских континентальных  государствах правовое регулирование  отношений по наследованию имущества  умершего осуществляется главным образом  законами. Подзаконные акты в этой сфере отношений применяются  для регламентации порядка совершения и оформления соответствующих действий.

 Во Франции же вопросы  наследования регулируются Гражданским  кодексом 1804 г. в частности титулом  1 («О наследовании») и титулом  II («О прижизненном дарении и  завещании») его книги третьей  («О способах приобретения права  собственности»).

 Статья 731 ГК предусматривает  четыре категории наследников  по закону: 1) дети и другие нисходящие  родственники наследодателя; 2) восходящие  родственники наследодателя; 3) родственники  наследодателя по боковой линии; 4) переживший супруг. При этом  ст. 725 устанавливает, что наследниками  могут быть лица, «существующие  в момент открытия наследства».  Понятие существования является  более широким, нежели, например, понятие нахождения в живых,  и позволяет наделить наследственной  правоспособностью зачатых, но  еще не родившихся детей. Напротив, мертворожденные дети и дети, родившиеся «нежизнеспособными»,  наследниками не признаются. Другая  категория лиц, правовое положение  которых в наследственных отношениях  не всегда легко определить, —  это безвестно отсутствующие.  Поэтому Законом № 77—1447 от 28 декабря  1977 г. в ст. 725 ГК было внесено  дополнение, прямо предусматривающее,  что наследниками могут быть  лица, в отношении которых вынесена  презумпция безвестного отсутствия.

 Еще одна категория  наследников по закону, о которой  следует сказать особо, — это  лица, наследующие по праву представления. 

 Статья 739 ГК определяет  право представления как юридическую  фикцию, позволяющую признать за  представителем положение, степень  родства и права, которыми обладал  по отношению к наследству  и наследодателю представляемый. Например, если у наследодателя  было три сына, один из которых  умер, оставив двух дочерей, то  две внучки призваны к наследованию  вместе с двумя оставшимися  в живых сыновьями, как бы  замещая умершего отца. Статья 744 ГК уточняет, что право представления  не может иметь места в отношении  лиц, находящихся в живых. Согласно  этой же статье отказ представителя  от наследства представляемого не препятствует представителю замещать представляемого в наследовании по закону. Так, в нашем примере внучки будут призваны к наследованию даже в том случае, если ранее они отказались принять наследство своего отца.

 Право представления  действует только по нисходящей  и боковой линиям родства, без  ограничения степеней родства  по прямой линии, и включая  племянников и их нисходящих по боковой линии.

 Гражданский кодекс  не содержит четкого определения  очередности призвания к наследованию  наследников по закону. Однако  анализ его положений позволяет  вывести пять очередей наследников.

 Первую очередь образуют  дети наследодателя и другие  прямые нисходящие родственники, наследующие по праву представления.

 Вторую очередь составляют  родители наследодателя, а также  его братья и сестры и их  нисходящие, наследующие по праву  представления.

 В третью очередь  входят дед, бабка и прямые  восходящие родственники более  отдаленных степеней. В четвертую  очередь наследует переживший  супруг. Пятая очередь состоит  из боковых родственников, не  попадающих во вторую очередь,  до шестой степени родства  включительно (к родственникам шестой  степени относятся, например, троюродные  братья).

 Французское право  не знает института объявления  умершим, различая презумпцию  безвестного отсутствия и объявления  лица безвестно отсутствующим.  При этом объявление безвестно  отсутствующим по своим правовым  последствиям аналогично объявлению  умершим, а презумпция безвестного отсутствия — обычному безвестному отсутствию по другим правовым системам, например, по российскому законодательству.

 Однако в случае, когда  наследодатель был неспособен  к составлению завещания, в  пятую очередь входят боковые  родственники до двенадцатого  колена включительно.

 Гражданский кодекс  различает пять линий родства:  нисходящую, восходящую по матери, восходящую по отцу, боковую по матери, боковую по отцу. В каждой из линий более близкие родственники устраняют от наследования более отдаленных, за исключением случаев, когда более отдаленные наследуют по праву представления.

 Наследники второй, третьей  и пятой очереди по материнской  и отцовской линии призываются  к наследованию отдельно.

 При отсутствии во  второй очереди боковых родственников  восходящие второй и третьей  очередей объединяются в одну  очередь.

 Если в одной из  линий (материнской или отцовской)  остались только боковые родственники, не относящиеся ко второй очереди,  то причитающаяся на эту линию  половина наследства отходит  пережившему супругу.

 Недостойные наследники  лишаются своих долей в наследстве. Недостойным наследником считается  (ст. 727 ГК):

 осужденный за убийство  или за покушение на убийство  наследодателя;

 выдвинувший против  наследодателя заведомо ложное  обвинение в убийстве;

 совершеннолетний наследник,  знавший об убийстве наследодателя,  но не донесший о нем правосудию.

 Недонесение об убийстве  не является основанием для  лишения наследства восходящих  и нисходящих родственников убийцы, его супруга, братьев и сестер, дядьев, теток, племянников и племянниц,  а также ближайших свойственников.

 Дети недостойного  наследника, призываемые к наследству  в личном качестве, а не по  праву представления, не лишаются  наследства по вине отца.

 Наследник, признанный  недостойным, обязан возвратить  все плоды и доходы от наследства, полученные им с момента его  открытия.

 Под неспособностью  к составлению завещания французская  судебная практика понимает как  юридическую, так и фактическую  неспособность, независимо от  ее причин (несовершеннолетие, утрата  дееспособности, слабоумие и т.  д.). Вместе с тем для расширения  круга наследников пятой очереди  до двенадцатого колена неспособность  наследодателя к составлению  завещания должна быть абсолютной. Так, например, частичная завещательная  дееспособность неполнолетних не является основанием к расширению круга наследников по закону.

 

 

 

 

4. Анализ особенностей  правового регулирования вопросов  о наследовании во Франции

 

 

Согласно ст. 745 ГК наследники первой очереди, находящиеся в первой степени родства с наследодателем (т. е. его дети), наследуют «поголовно»  в равных долях. Нисходящие первой очереди, начиная со второго колена, наследуют  по праву представления «по родам». Например, если к наследованию призываются  два сына и две внучки от умершего третьего сына, то наследство будет  поделено на 3 части по количеству сыновей, включая умершего. Два сына получат  по 1/3 части наследства, а две внучки — по 1/6 части наследственного  имущества.

 Во второй, третьей  и пятой очередях наследственная  масса делится поровну между  наследниками по материнской  и по отцовской линии. При  этом полнородные родственники  не устраняют от наследования  единоутробных и единокровных. Однако если единоутробные и единокровные получают долю только в своей линии, то полнородные привлекаются к наследованию по обеим линиям.

 В соответствии со  ст. 734 ГК половина, приходящаяся  на каждую линию, целиком отходит  наследнику, состоящему с наследодателем  в наиболее близкой степени  родства, если нет наследников,  состоящих с наследодателем в  такой же степени родства или  наследующих по праву представления.  При наличии в линии нескольких  наследников причитающаяся этой  линии половина наследства делится  между ними поровну, если они  наследуют «поголовно»; или в  равных частях «по родам», если  среди наследников имеются лица, наследующие по праву представления.

 Если у наследодателя  остались пережившие его родители, а также братья, сестры или  их нисходящие, то 1 /2 часть наследства  отходит в равных долях отцу  и матери, а 1/2 часть наследства  делится пополам между братьями  и сестрами (либо замещающими  их нисходящими), представляющими  отцовскую и материнскую линии.  При этом полнородные имеют долю в обеих линиях, а единоутробные и единокровные — только в своей линии. Если же у наследодателя остался только один из родителей, то на его долю причитается 1/4 часть наследства, а 3/4 части полагаются братьям и сестрам. При отсутствии боковых родственников, наследующих во вторую очередь, все наследство отходит в равных долях пережившим родителям (либо одному из родителей, если второй умер раньше наследодателя). Если среди боковых родственников, наследующих во вторую очередь, представлена только одна линия (материнская или отцовская), то они получают целиком 1/2 часть или 3/4 части наследства, причитающиеся на долю братьев и сестер.

 При отсутствии наследников  второй очереди наследство целиком  отходит пережившему супругу.  Если же во второй очереди  не имеется наследников только  по одной линии (материнской  или отцовской), то переживший  супруг получит половину наследства. Кроме того, согласно ст. 767 ГК, переживший  супруг, не получивший доли в  наследстве, приобретает узуфрукт  на 2/4 часть наследственной массы  при наличии наследников первой  очереди (за исключением внебрачных  детей, зачатых во время брака)  либо на половину наследственной  массы. Этот узуфрукт до полного  раздела имущества может быть  по требованию наследников преобразован  в эквивалентную пожизненную  ренту. 

 Внебрачные дети, в  момент зачатия которых наследодатель  состоял в браке, не устраняют  от наследования пережившего  супруга, который был бы призван  к наследованию в их отсутствие. Они получают, независимо от их  числа, половину доли пережившего  супруга. 

 Если отец или мать внебрачных детей в момент их зачатия состояли в браках, от которых имеются законные дети, то внебрачные дети призываются к наследованию вместе с законными детьми, однако каждый из них получает лишь половину того, что он бы получил, если бы все дети наследодателя, включая и его самого, были законными.

 Согласно ст. 895 ГК под  завещанием понимается сделка, посредством  которой завещатель распоряжается  всем своим имуществом или  его частью на случай своей  смерти. Завещание, в отличие от  прижизненного дарения, может  быть отозвано.

 Завещание должно быть  результатом свободного волеизъявления  наследодателя. Наличие пороков воли дает основания к признанию завещания недействительным по общим правилам о недействительности сделок вследствие пороков воли. В момент составления завещания завещатель должен быть в здравом уме и твердой памяти.

 Распоряжаться своим  имуществом посредством завещания  могут любые лица, которых закон  не лишает завещательной дееспособности (ст. 902 ГК). Не обладают завещательной  дееспособностью несовершеннолетние, не достигшие 16 лет. Неэмансипированные несовершеннолетние, достигшие 16 лет, могут составлять завещание лишь на половину имущества, которым они могли бы распорядиться, будучи совершеннолетними. Однако если такой несовершеннолетний участвует в военных действиях, то на период военных действий за ним признается такая же завещательная дееспособность, как и за совершеннолетним, при условии, что завещание будет составлено в пользу родственников до шестого колена включительно или в пользу пережившего супруга.

 При отсутствии у  несовершеннолетнего, участвующего  в боевых действиях, родственников  до шестого колена включительно  он безоговорочно наделяется  завещательной дееспособностью  совершеннолетнего.

 Несовершеннолетний, даже  достигший 16 лет, не вправе  завещать имущество своему опекуну,  если опекун не является его  восходящим родственником по  прямой линии. Аналогичное ограничение  существует в отношении завещательных  распоряжений совершеннолетних  в пользу бывших опекунов, не  представивших предварительно полного  опекунского отчета.

 Внебрачные дети не  вправе получить по завещанию  более того, что они получили  бы по закону, если в момент  их зачатия наследодатель состоял  в браке (ст. 908 ГК). Однако иск  об уменьшении их доли в  наследстве может быть предъявлен  только пережившим супругом или  детьми от того брака, в котором  состоял наследодатель в момент  зачатия внебрачных детей, и  только после открытия наследства.

 Не имеют силы завещательные  распоряжения в пользу врачей, другого медицинского персонала  (кроме сиделок) и аптекарей,  пациентом (клиентом) которых завещатель  был во время болезни, оказавшейся  причиной его смерти, если указанные  завещательные распоряжения были  сделаны во время этой же  болезни. Данный запрет не распространяется  на сингулярные легаты, соразмерные  с оказанными легатарием услугами и имущественным положением завещателя, а также универсальные легаты, сделанные в пользу родственника до четвертого колена включительно, при условии, что у завещателя нет других наследников по прямой линии. Такие же правила применяются к завещательным распоряжениям в пользу духовных наставников и исповедников.

 Завещательные распоряжения  в пользу домов престарелых,  бедных и общественно полезных  заведений допускаются, как правило,  при условии их последующего  принятия (разрешения) уполномоченным  на то государственным или  муниципальным органом. Возможность  безвозмездного распоряжения имуществом (включая прижизненное дарение  и завещание) ограничена определенной  частью имущества (ст. 913 ГК). Если  у наследодателя на момент  смерти был один ребенок, эта  часть составляет половину всего  имущества, если два ребенка  — 1/3, если три или более  детей — 1/4 часть всего имущества.  При этом не делается различия  между законными и внебрачными  детьми, а под детьми понимаются  также внуки и другие прямые  нисходящие родственники, наследующие  по праву представления. Количество  же детей считается «по родам».

Наследственное право Франции