Понятие и структура системы права
Система
права
РЕФЕРАТ
Система
права.
Понятие
и структура системы права
Право
того или иного государства по
своей сущности представляет собой
совокупность огромного количества
правовых норм, регулирующих различные
правоотношения. Однако во избежании
правового и смыслового хаоса, все эти
нормы должны быть внутренне согласованы,
организованы, структурированы, приведены
в логически непротиворечивую систему.
Само понятие “система” предполагает
некое целостное образование, состоящее
из множества элементов, находящихся между
собой в определенной связи (координации,
соподчинении, функциональной зависимости
и т.д.). Именно системность права является
одним из главных критериев его развитости,
показателем уровня правовой культуры
и профессионального юридического правосознания.
Система
права — это объективно существующее
внутреннее структурное единство всей
совокупности норм национального права,
а также объединяющих эти нормы
институтов, подотраслей и отраслей
права. Системность в построении
права означает, что все правовые
нормы находятся между собой в определенной
связи, которая, в свою очередь, предполагает
непротиворечивость и отсутствие несогласованных
элементов. От степени согласованности
норм, институтов и отраслей права напрямую
зависит его социальная отдача и эффективность.
Поэтому плохо “вписанный” в систему
права нормативно-правовой акт будет не
просто бездействовать, но даже способен
оказать разрушительное воздействие на
правовой механизм в целом.
Следует
особо подчеркнуть объективный
характер системы права, поскольку объективной,
зависящей, прежде всего от определенных
неизменных факторов (цивилизационной
принадлежности, исторической традиции,
культуры, образа жизни людей) является
сама логика взаимосвязи между нормами,
а субъективный фактор (воля законодателя)
вынужден в конечному итоге подчиняться
существующей системной парадигме.
Итак,
правовые нормы объединяются в более
широкие конгломераты.
Норма
права — это мельчайший элемент
системы права, не поддающийся дальнейшему
расщеплению. В системе права нормы
права существуют не разрозненно, а выстраиваются
в образования более высокого порядка
— институты права.
Правовой
институт — это центральный элемент
системы права, состоящий из совокупности
правовых норм, регулирующих однородную
группу общественных отношений. Ему свойственна
однородность фактического содержания,
юридическое единство правовых норм, нормативная
обособленность и полнота регулируемых
отношений.
Правовой
институт призван обеспечить беспробельность
регулируемых им отношений. По этой причине
любой институт права выполняет свойственную
только ему регулятивную задачу и не входит
в коллизию с иными структурными элементами
системы права.
По
своему содержанию институты права
бывают простые и сложные. Простой
институт включает в себя правовые
нормы только одной отрасли права. Например,
институт заключения брака, институт алиментных
обязательств в семейном праве, институт
поручительства, исковой давности в гражданском
праве, институт преступления, наказания,
необходимой обороны в уголовном праве.
Сложный
институт права представляет собой
совокупность норм из различных отраслей
права, регулирующих родственные и
взаимосвязанные отношения. Например,
институт собственности является одновременно
предметом регулирования
Институты
права можно также разделить на материальные
и процессуальные, регулятивные и охранительные.
Подотрасть
права — это объединение
Отрасль
права — это главный элемент
системы права, объединяющий взаимосвязанные
между собою институты права,
регулирующие качественно однородную
область общественных отношений.
Отрасль
права — это относительно замкнутая
подсистема, это совокупность правовых
норм, регулирующих качественно своеобразную
отрасль правоотношений (имущественных,
трудовых, семейных). В ней можно выделить
общую и особенную части. Институты общей
части содержат нормы права, действие
которых распространяется на все отношения,
регулируемые данной отраслью. В институтах
особенной части институты общей части
обретают конкретизацию.
Отрасли
права неоднородны по своему составу.
Какие-то являются крупными правовыми
массивами, иные — компактными. Также
они различаются специфичностью средств
правового регулирования.
Предмет
и метод правового
К сожалению,
в советском праве по идеологическим
причинам (превратное толкование “единства”
личности и общества) фактически было
отвергнуто деление права на частное
и публичное.
Советская
юридическая наука исходила из представления
о том, что основой деления
права на отрасли должен быть материальный
критерий — предмет правового
регулирования или выполняемые
правом функции. Поэтому система
права подразделялась на десять отраслей:
государственное, административное, трудовое,
колхозное, земельное, финансовое, гражданское,
семейное, уголовное и процессуальное.
Однако
с развитием законодательной
базы увеличивалось и число
Предметом
правового регулирования
Напротив,
метод правового регулирования
представляет собою совокупность приемов
и средств воздействия на общественные
отношения. Предмет правового
Метод
правового регулирования имеет следующие
характеристики: во-первых, основания
возникновения прав и обязанностей; во-вторых,
принципы взаимосвязи прав и обязанностей
участников правоотношений; в-третьих,
характер юридических средств обеспечения
прав и обязанностей в правоотношении.
Можно
выделить два основных метода правового
регулирования: диспозитивный (автономный),
характеризуемый взаимной независимостью
и равноправием сторон (господствует
в гражданском праве), и императивный
(категорический, властный), основанный
на соподчинении одних участников правоотношения
другим (господствует в конституционном
и административном праве). Существуют
также и иные методы правового регулирования:
поощрительный — стимулирующий социально
полезное поведение активное поведение
путем поощрений, и рекомендательный —
предлагающий субъектам наиболее целесообразный
вариант поведения.
Публичное
и частное право
Деление
права на публичное и частное
(jus publicum и jus privatum) имеет основополагающее
значение для современной юридической
науки. Впервые важность этого деления
была осознана еще в Древнем Риме. Римский
юрист Ульпиан так определял эту дефиницию:
публичное право относится к положению
римского государства, частное — к пользе
отдельных лиц.
В
советской правовой доктрине и юридической
науке это разделение игнорировалось,
поскольку сам тип советского государства
и советской коммунистической идеологии
игнорировали индивидуальность как таковую,
не приемли такие категории как “частный
интерес”, “частная собственность”,
“личная свобода” и т.д. Предполагалось,
что у человека не должно быть сфер жизни,
не проницаемых для государства. Социально-правовая
трансформация 1990-х годов привела к отказу
от государственного патернализма и к
возрождению частной сферы, а вместе с
тем резко возросла роль частноправовых
сфер и принципов деления права на частное
и публичное.
Важно
уточнить, что на частное и
публичное разделяются не
Сущность
частного права и его принципы исходят
из независимости и автономности личности,
из признания защиты частной собственности,
из свободы договора и т.д. Частное право
защищает интересы лица в его взаимоотношениях
с другими лицами, регулирует сферы, непосредственное
вмешательство в которые государства
ограничено. Индивид самостоятельно решает,
какие права и каким образом ему использовать.
В публичноправовых отношениях стороны
выступают как неравноправные в юридическом
смысле. Одной из стороны выступает государство
(либо его орган, либо должностное лицо,
наделенные соответствующими властными
полномочиями). Частное право — это область
свободы и децентрализации, публичное
— область необходимости и централизма.
В частном
праве выражаются частные интересы
отдельных лиц, в публичном — интересы
государства. В частном имеет место децентрализованное
регулирование общественных отношений,
в публичном — централизованное регулирование
общественных отношений государственной
властью. В частном инициатива защиты
прав исходит от заинтересованного лица,
в публичном — от государства. В частном
действует презумпция “Всё что не запрещено
разрешено”, в публичном “Всё что не разрешено
законом непосредственно запрещено”.
Итак,
система права в целом состоит
из систем публичного и частного права.
Система публичного права состоит, в свою
очередь, из конституционного, административного,
финансового, уголовного, экологического,
уголовно-процессуального, гражданско-процессуального
права, а также части международного публичного
права, которая выступает источником российского
права. Система частного права состоит
из гражданского, семейного, трудового,
земельного, международного частного
права.
Разумеется,
между публичным и частным
правом не существует раз и на всегда
проведенных границ. В любой отрасли
частного права присутствуют публичноправовые
моменты, в любой отрасли публичного права
— моменты частноправовые.
Система
права находится под немалым
воздействием субъективного момента
— нормотворческой деятельности
государства. Поэтому само представление
авторов тех или иных законопроектов,
субъектов нормотворческой деятельности,
о системе права и необходимом соотношении
отраслей права оказывает значительное
влияние на целостность системы права
как таковой.
Основные
отрасли российского права
Конституционное
право — ведущая отрасль
Административное
право — совокупность норм, регулирующих
отношения в сфере
Финансовое
право — отрасль права, состоящая
из норм, с помощью которых регулируются
отношения в процессе создания, распределения
и использования денежных фондов государства.
Административно-правовые отношения имеют
неимущественный характер, тогда как финансово-правовые
носят именно имущественный (денежный)
характер. В состав финансового права
входят подотрасли — бюджетное, налоговое
и банковское право, тяготеющие к обособлению.
Уголовное
право — совокупность норм, закрепляющих
основание и принципы уголовной
ответственности, определяющих понятие
и виды преступлений, виды наказаний
и иные меры уголовно-правового характера.
Нормы уголовного права носят запретительный
характер и запрещают общественно опасные
действия или бездействия под угрозой
применения средств уголовного наказания.
Уголовное право подразделяется на Общую
и Особенную части. В Общей содержатся
положения об уголовной ответственности,
понятие преступления, формы и виды вины,
обстоятельства, исключающие уголовную
ответственность и т.д. В Особенной части
предусматриваются конкретные виды преступлений
и определяются наказания, применяемые
за их совершение.
Экологическое
(природоохранное) право — молодая
отрасль права, нормы которой
регулируют отношения людей, юридических
лиц и государства в сфере
рационального использования
Гражданское
право — ведущая отрасль права. Предмет
регулирования: имущественные и связанные
с ними личные неимущественные отношения,
основанные на равенстве, свободе волеизъявления
и имущественной самостоятельности сторон.
Подотраслями
гражданского права является авторское,
изобретательское, наследственное и другие,
которые, впрочем, не тяготеют к обособлению.
В качестве подотрасли гражданского права,
тяготеющей к обособлению, можно выделить
предпринимательское право.
Семейное
право — отрасль права, нормы
которой регулируют личные неимущественные
отношения, связанные с браком и семьей,
родством, опекой и усыновлением и связанные
с ними имущественные отношения Они устанавливают,
в частности, условия и порядок вступления
в брак, прекращения брака, признания его
недействительным, определяют порядок
и формы опеки и попечительства.
Трудовое
право — отрасль, регулирующая отношения
по применению труда на предприятиях
различных форм собственности, в
учреждениях и организациях. Предмет
регулирования: отношения работника
и работодателя по поводу труда первого.
Земельное
право — отрасль, регулирующая отношения
по поводу владения, пользования и
эксплуатации земли. Предмет регулирования:
отношения между лицами, а также
государством и его органами по реализации
права собственности на землю, по ее
обработке, эксплуатации, повышению плодородия,
охране и т.д.
Исправительно-трудовое
право — отрасль, нормы которой
определяют порядок и условия
отбывания наказания и
Уголовное
процессуальное право — отрасль
права, определяющая порядок производства
по уголовным делам в период дознания,
предварительного следствия и рассмотрения
дела судом.
Гражданское
процессуальное право — отрасль
публичного права, регламентирующая гражданское
судопроизводство — рассмотрение судебных
дел, вытекающих из споров по гражданским,
семейным, трудовым, земельным, экологическим
и некоторым видам административных правоотношений.
В порядке гражданского судопроизводства
рассматриваются и дела об установлении
фактов, имеющих юридическое значение.
Арбитражное
процессуальное право — сравнительно
молодая отрасль права, которая определяет
порядок рассмотрения судебных дел, вытекающих
из хозяйственных споров между субъектами
предпринимательской деятельности или
между ними и государственными органами,
а также вытекающих из некоторых видов
административных правоотношений.
Международное
публичное право — не является
составной частью национальной системы
права. Это совокупность норм, а также
принципов, содержащихся в международных
конвенциях, договорах, актах, уставах
международных организаций, регулирующих
отношения между государствами и иными
лицами, наделенными международно-правовой
субъектностью.
Международное
частное право — совокупность
норм права, регулирующая гражданские,
брачно-семейные и трудовые отношения,
имеющие международный
Соотношение
системы права и системы
В юридической
науке, и даже в юридической практике категории
“отрасль права” и “отрасль законодательства”
нетождественны. Систему права и систему
законодательства можно соотнести между
собой как внутреннее содержание и внешнюю
форму. Система законодательства — это
объективация, конкретное выражение системы
права. Система права — это прежде всего
научно-доктринальная основа, концептуальная
модель правоустановительной деятельности,
она носит относительно объективный характер
и в минимальном отношении зависит от
воли законодателя. Система законодательства
наоборот — полностью является детищем
законодателя, она подвержена не только
воздействию субъективного фактора во
всем его многообразии (от некомпетентности
авторов законопроектов до прямого лоббизма).
Система
права несколько шире системы законодательства,
у нее значительно больше источников —
она находит свое отражение не только
в позитивном праве, но также в обычном
праве, в принципах права, в правовых доктринах,
в договорах, содержащих нормы права, в
судебных прецедентах, в правосознании.
Систему
права характеризует
Система
права состоит из отраслей, подотраслей
и институтов, а система законодательства
— из нормативных правовых актов, поэтому
и первичным элементом системы права является
норма права, а первичным элементом системы
законодательства — статья нормативного
акта.
Среди
отраслей законодательства можно выделить:
во-первых, одноименные с отраслями права
(уголовное, гражданское, семейное); во-вторых,
комплексные отрасли, состоящие из комбинации
норм различных отраслей права; гражданского,
уголовного, конституционного и др. (хозяйственное,
аграрное законодательство, законодательство
об охране здоровья, об образовании, науке
и т.д.); в-третьих, отрасли, связанные с
определенными сферами государственного
управления (законодательство о водном
транспорте, о таможенной деятельности
и т.д.). По этой причине количество отраслей
законодательства превышает количество
отраслей права: в Российской Федерации
на данный момент их насчитывается 48.
Систематизация
правовых актов
Действующее
национальное право включает огромное
количество правовых актов, в которых
представлено еще большее количество
правовых норм. Для удобной и внутренне
непротиворечивой организации всего этого
нормативно-правового массива (как внутри
тех или иных актов, так и в рамках всей
совокупности актов) применяется несколько
видов систематизации нормативного материала.
Самым
простым видом систематизации является
организация различных форм учета
правовых актов по определенным критериям
с обязательной системой поиска соответствующего
материала. Развитие компьютерной техники
и создание электронных баз правовых
данных в последние годы значительно облегчили
эту задачу.
К более
развитому способу
Еще более
высоким способом систематизации является
консолидация, которая предполагает объединение
нескольких различных правовых актов
одного порядка в один новый акт. Такой
акт, разумеется, принимается в надлежащем
порядке соответствующим органом государства,
а консолидированные правовые акты утрачивают
силу. Консолидация — это, в отличие от
инкорпорации, форма официальной правоустановительной
деятельности, ибо она связана с принятием
новых правовых актов.
Самый
высокий способ систематизации —
кодификация. Она предполагает переработку,
изменение и обновление правовых норм
той или иной отрасли либо подотрасли
права и принятие нового кодификационного
правового акта (свода законов, кодекса,
основ законодательства, положения и т.д.).
некоторые кодификационные акты имеют
общеотраслевой характер и включают все
основные нормы той или иной отрасли права
(Уголовный, Гражданский, Семейный кодексы),
другие объединяют правовые нормы в пределах
подотрасли права (Таможенный, Бюджетный,
Налоговый кодексы).
Соотношение
национального и международного
права
В современном
мире насчитывается порядка двух сотен
независимых государств и столько же национальных
правовых систем. Нормы международного
права раньше регулировали в основном
только те отношения, которые лежали вне
компетенции того или иного национального
права. Однако в последнее время процессы
общемировой глобализации приводят, во-первых,
ко всё большей унификации национальных
систем права (например, путем разработки
и принятия модельных нормативных актов,
путем реформы системы законодательства),
во-вторых, к резко возросшей роли международного
права, которое весьма активно вторгается
в во внутригосударственные правоотношения.
Внутригосударственное
и международное право — это
две различные системы права,
которые действуют в пределах
своих областей без специальной
соподчиненности. Реально складывающиеся
правоотношения требуют взаимодействия
этих систем. Можно выделить три типа такого
взаимодействия. Во-первых, дуалистическое:
национальное и международное право —
как две изолированные и взаимонезависимые
системы правового порядка. Во-вторых,
монистическое представление о том, что
международное и национальное право —
это составные части единой системы права,
при этом приоритет отдается верховенству
национального права либо, в-третьих, приоритет
отдается именно международному праву.
Глобализационные процессы делают самой
актуальной именно последнюю модель взаимодействия,
при этом особая роль уделяется проблематике
сохранения мира, сотрудничества государств,
борьбы с терроризмом и наркоторговлей,
защиты и соблюдения прав и свобод человека.
Заинтересованные субъекты политической
и геоэкономической активности используют
международное право как инструмент в
достижении своих целей, связанных, в том
числе с разделом сфер влияния в общемировом
масштабе.
В Российской Федерации проблематика соотношения международного и национального права решена на конституционном уровне: “Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора” (п. 4 ст. 15 Конституции

- Понятие и структура состава административного правонарушения. Признаки состава правонарушения
- Понятие и структура строительной сметы
- Понятие и структура факторов производства
- Понятие и структура финансового потенциала страховой организации
- Понятие и структура финансовой системы РФ
- Понятие и структура фондов коммерческого банка
- Понятие и структура, функции и типология политической системы
- Понятие и структура правовой системы общества
- Понятие и структура правоотношения
- Понятие и структура правосознания
- Понятие и структура правосознания
- Понятие и структура предпринимательских правоотношений
- Понятие и структура предпринимательской среды
- Понятие и структура речевого общения