Понятие наследования и субъекты наследственных правоотношений

Оглавление 
 

Введение

       Актуальность  темы исследования. Наследственное право  относится к одним из наиболее востребованных на практике подотраслей  гражданского права. Исторически сложившееся  как правовой инструмент, обеспечивающий баланс между общественными (социальными) и частными (индивидуальными) интересами в сфере имущественных отношений, наследственное право и в современном мире выступает не только в качестве одного из важнейших способов приобретения права собственности, но и создает условия для защиты имущественных интересов семьи наследодателя.

       Наследственное  право, будучи непосредственно основанным на складывающихся веками национальных и нравственных традициях семейной организации общества, является одной  из наиболее стабильных и консервативных отраслей гражданского законодательства. Изменения последних 30-40 лет, произошедшие в наследственном законодательстве наиболее развитых иностранных правопорядков, позволяют выявить общие тенденции развития современного наследственного права. Достаточно отметить, что наиболее масштабные изменения правового регулирования касались исключительно наследственных прав пережившего супруга, усыновленных и внебрачных детей, то есть лиц, призываемых к наследованию по закону. Эволюция отечественного наследственного законодательства, в котором указанные проблемы были разрешены еще в первые десятилетия XX века, тем не менее, так же была во многом связана именно с наследованием по закону - обязательной долей, наследственными правами нетрудоспособных иждивенцев, с расширением круга наследников по закону и др.

       Кроме того, наследование по закону в большинстве  правопорядков, и Россия не является в этом отношении исключением, относится  к наиболее распространенным основаниям перехода имущества наследодателя  к его правопреемникам. По данным Федеральной нотариальной палаты число свидетельств о праве на наследство при наследовании по закону составило 82,3 % от общего количества выданных в 2009 г. свидетельств1. Следовательно, от того, насколько тщательно будут разработаны теоретические основы правовых механизмов наследования по закону, во многом будет зависеть и эффективность действия системы наследственного преемства в целом.

       Объектом  настоящего исследования являются общественные отношения, определяющие порядок наследование имущества граждан.

       Цель  данной работы рассмотрение понятия наследования и субъекто наследственных правоотношений.

       Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи по исследованию наследования:

  • изучение понятия и сущности наследования;
  • определение круга субъектов наследования.

       В процессе исследования применялись диалектический и исторический методы познания, метод сравнительного правоведения, логико-правовой и системный методы.

       Методологическая  основа исследования. Настоящее исследование проведено на основе сочетания общенаучного диалектического метода со специальными методами изучения правовых явлений - догматическим, историко-правовым и сравнительно-правовым. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Понятие и основания наследования

       Наследование  – это переход имущества умершего к другим лицам осуществляемый в порядке универсального правопреемства2.

       Универсальное правопреемство - переход всего имущества (вещей, прав и обязанностей) в неизменном виде в один и тот же момент. Не имеет значения, что наследников  может быть несколько, важно, что положения об универсальном правопреемстве не допускают перехода либо только прав, либо только обязанностей. Порядок перехода имущества определяется нормами гл.64 ГК РФ от 26 ноября 2001 г.3 о принятии наследства. Существенным представляется тот факт, что принятие наследства обладает обратной силой, т.е. имущество считается принадлежащим наследнику не с момента принятия наследства, а с момента его открытия.

       Наследственное  правопреемство только универсально. Сингулярное правопреемство возникает в отношениях, связанных с завещательным отказом (легатом) и регулируется общими положениями обязательственного права, поскольку такое правопреемство наследственным не является. Отметим, существует и противоположная точка зрения. Так, М.В.Гордон допускал, что на легатария могут ложиться долги наследодателя4, а Ю.К.Толстой - что "при завещательном отказе имущество переходит к отказополучателю (легатарию) в порядке универсального правопреемства, подтверждением чему служит то, что по долгам умершего при определенных обстоятельствах придется расплачиваться и тем имуществом, которое было предназначено отказополучателю"5. В описанной ситуации речь  идет  не  об универсальности правопреемства, а об ограничениях в силу закона прав отказополучателя, поскольку обязанность по оплате долгов наследодателя лежит на наследнике, а не на отказополучателе; последний же никаких обязанностей не несет, следовательно, такое правопреемство является все же сингулярным.

       Основания наследования предусматривает ст. 1111 ГК РФ от 26 ноября 2001 г.6 Возможность наследования как по закону, так и по завещанию ранее устанавливалась и ст.527 ГК РСФСР от 11 июля 1964 года.7 Поменялись акценты: наследование по завещанию поставлено на первое место, так как воля субъекта имеет преимущественное значение. Таким образом, применительно к завещанию проявляется принцип свободы односторонней сделки. Это очень важно для понимания сущности и принципов правового регулирования. Едва ли можно согласиться с учеными, которые считают, что указанному "нововведению не следует придавать принципиальное значение"8, потому что сделано это для того, чтобы граждане чаще составляли завещания.

       Безусловно, для наследования недостаточно наличия  завещания либо указания в законе. Необходима совокупность юридических фактов, наступающих в определенном порядке (связанный юридический состав): составление завещания (либо наличие конкретного указания в законе), открытие наследства, принятие наследства.

       При наличии завещания осуществляется, как правило, наследование по завещанию. Исключениями из этого правила служат, в частности, следующие ситуации:

  • завещание признано недействительным;
  • наследник отказался от наследства;
  • наследодатель лишил наследника наследства;
  • среди наследников есть обязательные наследники.

       В перечисленных ситуациях осуществляется наследование по закону при наличии завещания.

       Обращает  на себя внимание то, что закон не исключает одновременное наследование и по закону, и по завещанию. Например, наследодатель завещал сыну автомобиль, не упомянув о судьбе другого имущества, - в такой ситуации оно будет разделено между всеми наследниками первой очереди, в том числе сыном, который будет наследовать и по завещанию, и по закону.

       Статья 1112 ГК РФ определяет понятие наследства, которого не было в ГК РСФСР, хотя в доктрине это понятие было разработано9.

       В состав наследства входят вещи, права  и обязанности наследодателя  за исключениями, установленными законом (в частности, ГК РФ от 26 ноября 2001 г.). Исключается из состава наследства такое имущество:

  • личные неимущественные права и другие нематериальные блага (например, прекращается право авторства);
  • имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (в частности, право на получение алиментов либо обязанность по их выплате);
  • имущественные права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом (например, переход денежных сумм, служащих средством к существованию наследодателя, не полученных им при жизни, который определяется ст.1183 ГК РФ; соответственно, права на эти средства не включаются в состав наследства).

       Однозначно  ответить на вопрос, прекращаются или  нет права и обязанности, не входящие в наследственную массу, нельзя. Это  зависит от характера конкретных прав (например, право авторства) и  от указаний закона.

       При определении наследства важно учитывать, что в его состав входит только то имущество, которое принадлежало наследодателю на день открытия наследства. Так, если договор дарения имущества  наследодателю был заключен после  его смерти представителем, то подаренное имущество не станет наследственной массой (а сам договор дарения будет ничтожным).

       Чтобы быть включенными в состав наследства, имущественные права должны возникнуть при жизни наследодателя; права, возникшие в результате его смерти (например, право на возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца; право на страховые выплаты), в наследственную массу не входят. Лица, получающие названные права, могут быть и наследниками, однако переход этих прав нормами наследственного права не регулируется.

       К сожалению, нормы статьи 1112 ГК РФ не решают проблему, связанную с отнесением к наследственной массе исключительных прав, точнее, одной из их составляющих - личных неимущественных прав автора. С одной стороны, эти права  не передаются, с другой - некоторые из них, в частности право на обнародование произведения, передаваться должны. Более того, п.1 ст.150 ГК РФ устанавливает, что "личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя". На основании этого Ю.К.Толстой делает вывод: такие личные неимущественные права и другие нематериальные блага "принадлежат наследникам правообладателя как его правопреемникам"10.

       Ю.А.Тимонина и Т.А. Фесечко придерживаются противоположной позиции, в связи с чем приходят к заключению о возникшей "правовой неопределенности в наследовании исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности"11.

       Еще одна важная проблема, сопряженная  с составом наследства и не решенная ГК РФ от 26 ноября 2001 г., состоит в определении судьбы имущества, права на которое не возникли при жизни наследодателя, хотя наследодатель своими действиями создал условия для возникновения этих прав. В качестве примера можно привести ситуации, когда наследодатель умер после подачи документов на приватизацию, но до получения документов о праве собственности, а также когда наследодатель-несобственник открыто, добросовестно и непрерывно владел вещью менее срока приобретательной давности. Последняя ситуация урегулирована законом - п.3 ст.234 ГК РФ устанавливает: при применении приобретательной давности давностный срок включает в себя период владения вещью правопредшественником, т.е. (в данном случае) наследодателем. Первая ситуация законом прямо не урегулирована, но истолкована Пленумом Верховного Суда РФ. Из пункта 8 постановления "О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации от 24 августа 1993 г. № 8 "О приватизации жилищного фонда Российской Федерации"12 следует, что, если наследодателю не могло быть отказано в приватизации, требования наследников в отношении жилого помещения подлежат удовлетворению. Исходя из этого, Ю.К.Толстой делает вывод, с которым невозможно не согласиться: "...по наследству могут переходить не только субъективные права и обязанности в подлинном смысле слова (например, право собственности или право кредитора в обязательстве), но и правовые образования, которые находятся на пути от правоспособности к субъективным правам "13.

2. Круг наследников. Граждане, не  имеющие права наследовать

 

       Наследниками  признаются лица, которые в соответствии с ГК РФ могут быть призваны к  наследованию (ст. 1116 и 1117 ГК РФ). Ими  могут быть не только физические лица (граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства), но и иные субъекты гражданского права, а именно юридические лица и публично-правовые образования, причем не только российские, но и иностранные и международные.

       Граждане (физические лица) могут призываться к наследованию и по завещанию, и по закону при условии, что находились в живых в день открытия наследства. Данное правило применяется с учетом положений п. 2 ст. 1114 ГК РФ о коммориентах.

       Также по двум указанным основаниям могут  призываться к наследованию граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (так называемые насцитурусы - от nasciturus).

       В отличие от прежнего законодательства (ст. 530 ГК 1964 г.) ГK РФ не проводит разграничения  между гражданами, родившимися после  открытия наследства, подразделяя их на детей наследодателя и детей иных лиц. С принятием части третьей Кодекса к наследованию по закону могут быть призваны не только дети наследодателя, родившиеся живыми после открытия наследства, но и, например, дети родителей наследодателя (братья и сестры умершего) или дети братьев и сестер (племянники умершего) при призвании их к наследованию в установленном порядке.

       Включая неродившихся лиц в круг потенциальных  наследников, закон охраняет возможные  интересы будущих субъектов права. Получив заявление об ожидаемом появлении на свет потенциального наследника, лицо, оформляющее наследственные права граждан, принимает меры по обеспечению его интересов. Так, до рождения наследника приостанавливается выдача свидетельства о праве на наследство (п. 3 ст. 1163 ГК РФ); не может быть осуществлен раздел наследственного имущества (ст. 1166 ГК РФ).

       Если  ребенок родится мертвым, то он при  распределении наследства не учитывается.

       Если  же ребенок родится живым, хотя и  нежизнеспособным, в силу чего умрет  спустя незначительное время, следует придерживаться общих правил о наследовании. Необходимо лишь помнить, что, если ребенок умирает на первой неделе жизни, на основании соответствующих записей актов о рождении и смерти выдается только свидетельство о смерти ребенка. Вместе с тем по просьбе родителей (одного из них) органы загса выдают документ, подтверждающий факт государственной регистрации рождения ребенка (п. 2 ст. 20 Закона об актах гражданского состояния).

       Юридические лица могут быть призваны к наследованию только по завещанию, при условии, что они существовали на день открытия наследства.

       Установление  существования юридического лица на момент открытия наследства производится на основании данных государственного реестра юридических лиц.

       При этом необходимо учитывать, что изменение юридическим лицом фирменного наименования не ведет к появлению нового субъекта права, и такое лицо должно призываться к наследованию.

       К публично-правовым образованиям относятся Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования и иностранные государства, а также международные организации. Все они могут призываться к наследованию по завещанию, при условии, что существовали на день открытия наследства.

       Особое  место занимает наследование выморочного  имущества (ст. 1151 ГК РФ). Как и в ранее действовавшем законодательстве, право на приобретение такого имущества по закону имеет только Российская Федерация. Порядок последующей передачи выморочного имущества в собственность субъектов РФ или муниципальных образований определяется специальным законом.

       Из  числа наследников, которые могут  быть призваны к наследованию, закон  исключает так называемых недостойных  наследников (ст. 1117 ГК РФ).

       Такие лица подразделяются на две категории:

       1) лица, не имеющие права наследовать  (п. 1 ст. 1117 ГК РФ);

       2) лица, которые могут быть отстранены  от наследования судом (п. 2 ст. 1117 ГК РФ).

       В свою очередь, лица, не имеющие права  наследовать, представлены в ГК РФ двумя  группами субъектов.

       В первую группу включены лица, которые  своими действиями способствовали либо пытались способствовать призванию  их самих или других лиц14 к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства (абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

       Ко  второй группе отнесены родители, лишенные родительских прав и не восстановленные  в этих правах ко времени открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

       Лица, указанные в абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ, утрачивают право наследования как по закону, так и по завещанию. Однако для отказа им в призвании к наследованию необходимо установить наличие следующих условий:

  • во-первых, действия должны быть противоправными, а не обязательно лишь противозаконными, как указывалось в прежнем законодательстве (ст. 531 ГК 1964 г.);
  • во-вторых, действия должны быть умышленными. Если же действия совершены по неосторожности (в том числе и причинение смерти по неосторожности), то они не могут рассматриваться в качестве оснований применения данной статьи. Правила о недостойных наследниках не должны применяться и тогда, когда оценка вины наследника исключается (поведение малолетних, а также поведение лиц, признанных судом недееспособными);
  • в-третьих, действия должны быть направленными либо против самого наследодателя или кого-нибудь из его наследников, либо против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании (например, путем подделки, уничтожения или хищения завещания либо принуждения к составлению или отмене завещания). При этом наступление соответствующих последствий не является обязательным, поскольку важна лишь направленность действий. Так, достаточным основанием для утраты права наследования следует считать покушение на убийство наследодателя либо кого-нибудь из его наследников.

       Не  имеют значения и мотивы соответствующего поведения. Если умышленное убийство гражданина совершено "потенциальным наследником" на почве личной неприязни, без намерения  завладеть его имуществом, то преступник тем не менее лишается возможности  наследовать имущество убитого, поскольку своими действиями способствовал призванию себя к наследованию15.

       Обстоятельства, которые служат основанием для признания  лица недостойным, должны быть подтверждены в судебном порядке, однако это не означает, что необходимо вынесение какого-то специального решения суда о признании наследника недостойным. Достаточным будет наличие вступившего в законную силу приговора суда о признании гражданина виновным в совершении умышленного преступления.

       Утрата  названными лицами права наследования не всегда является бесповоротной. Если наследодатель после совершенных недостойными наследниками действий (например, покушения нa убийство) простит их, составив в их пользу завещание, указанные лица вправе наследовать это (завещанное) имущество.

       Родители, лишенные родительских прав и не восстановленные  в этих правах ко времени открытия наследства, не наследуют только по закону.

       Вместе  с тем в случае призвания их к наследованию по завещанию они  не пользуются льготами, которые полагались бы им в случае призвания их по закону как родителей (например, более низкая ставка налога с имущества, переходящего в порядке наследования), и не учитываются как наследники по закону при развитии наследственных правоотношений, лишаясь, в частности, возможности претендовать на обязательную долю.

       К числу лиц, которые могут быть отстранены от наследования судом, относятся  граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ). Состав обязанных лиц определяется, в частности, Семейным кодексом РФ, в соответствии с которым такими лицами являются, например:

  • родители в отношении своих несовершеннолетних детей (ст. 80);
  • трудоспособные совершеннолетние дети в отношении своих нетрудоспособных нуждающихся родителей (ст. 87);
  • супруги по отношению друг к другу (ст. 89);
  • трудоспособные совершеннолетние братья и сестры в отношении своих нуждающихся несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер (ст. 93);
  • дедушки и бабушки в отношении своих нуждающихся несовершеннолетних и совершеннолетних нетрудоспособных внуков (ст. 94);
  • трудоспособные совершеннолетние внуки в отношении своих нетрудоспособных нуждающихся дедушек и бабушек (ст. 95);
  • трудоспособные совершеннолетние пасынки и падчерицы в отношении нетрудоспособных нуждающихся отчима и мачехи (ст. 97).

       Если  лицо не выполняло обязанностей по содержанию наследодателя, которые  существовали исключительно в силу заключенного между ними договора (например, договора пожизненного содержания с иждивением), то это обстоятельство не может служить основанием отстранения лица от наследования. Вместе с тем к таким договорам не следует относить соглашения об уплате алиментов, поскольку соответствующие соглашения лишь оформляют условия реализации обязанностей, установленных законом.

       Лица, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя, равно  как и родители, лишенные родительских прав, не могут стать наследниками только по закону. Однако принципиальное отличие в статусах указанных субъектов состоит в том, что лица, уклонявшиеся от содержания наследодателя, отстраняются от наследования не в силу закона, а лишь решением суда, вынесенным по требованию заинтересованных лиц (наследников, сособственников наследодателя и др.).

       При этом под уклонением от указанных  обязанностей в судебной практике принято  считать не только прямой отказ от уплаты средств на содержание, но и  сокрытие лицом своего действительного  заработка, смену работы или места  жительства с целью избежать удержаний по исполнительному документу, уклонение с той же целью от приносящей заработок деятельности и другие действия, свидетельствующие об уклонении от уплаты средств на содержание.

       Злостный  характер уклонения определяется в  каждом случае с учетом продолжительности и причин неуплаты. О злостном уклонении от уплаты алиментов могут свидетельствовать, в частности:

  • уклонение от уплаты, несмотря на соответствующие предупреждения;
  • розыск лица, обязанного выплачивать алименты, ввиду сокрытия им своего места нахождения;
  • повторное совершение преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ (ст. 122 УК РСФСР), в отношении того же получателя алиментов (см.: постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 19 марта 1969 г. N 46 "О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 122 УК РСФСР" (в ред. от 21 декабря 1993 г. N 11)16.

       Правила о недостойных наследниках применяются  и к отказополучателям по завещательному отказу (ст. 1137 ГК РФ).

       Состояние недостойности влияет на правовое положение  не только самих недостойных наследников, но и их потомков (п. 3 ст. 1146 ГК РФ о наследовании по праву представления). По этой причине, в частности, не наследуют по праву представления потомки граждан, признанных недостойными в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение

       Исследование, проведенное в настоящей работе, позволяет сделать следующие  выводы:

       Наследование  представляет собой сложный процесс (конструкцию) универсального правопреемства, в котором, наряду с элементами, установленными законом, волей наследодателя, определяющее значение на завершающей стадии имеет воля наследника, который своим односторонним волевым актом принимает или не принимает наследство.

       В основе определения круга наследников  и очередности их призвания к  наследованию - наличие супружеских либо родственных отношений и степень родства. В первую очередь к наследованию призываются наиболее близкие наследодателю люди - супруг, дети и родители наследодателя.

       ГК  РФ увеличил количество очередей наследников: если в первоначальной редакции ГК РСФСР 1964 г. предусматривалось только две очереди, а после внесения в него изменений 14.05.2001 г. - четыре, то сейчас их восемь. Лишь при отсутствии наследников всех этих очередей наследственное имущество может перейти к государству как выморочное.

       Право наследования по закону основывается, главным образом, на таком юридическом  факте как родство. Новеллой является то, что в отличие от ранее действовавшего наследственного законодательства, не придававшего никакого правового  значения отношениям свойства, ГК РФ допустил призвание к наследованию пасынков, падчериц, отчима и мачехи (статья 1145 ГК). Кроме того, Кодекс предоставил право наследования нетрудоспособным иждивенцам, проживавшим совместно с наследодателем и не входящим в число наследников по закону в качестве самостоятельной - восьмой очереди наследников по закону (статья 1148 ГК РФ).

       Одним из принципов наследственного права  является очередность призвания  наследников к наследованию. Этот принцип означает, что наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, признаны недостойными наследниками и отстранены от наследования (статья 1117 ГК РФ), лишены наследства (пункт 1 статьи 1119 ГК РФ), не приняли наследства либо отказались от него. Наличие хотя бы одного из наследников предшествующей очереди исключает призвание к наследованию наследников последующей очереди. Данный принцип является традиционным для российского законодательства, которое всегда признавало, что наличие наследников ближайшей степени родства исключает призвание к наследованию родственников дальнейших степеней.

       Таким образом, нормы третьей части  ГК РФ, регулирующие наследственные правоотношения, в целом представляются более продуманными, проработанными, понятными и, соответственно, удобными для применения по сравнению с правилами, закрепленными ГК РСФСР 1964 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  использованных источников и литературы

 

официально-документальные издания 

       
  1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.)// Российская газета от 25 декабря 1993.
  2. Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г., введен в действие с 1 октября 1964 г.// Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1964, № 24, ст. 406; 1966 , № 32, ст. 771; 1973, № 51, ст. 1114; 1974, № 51, ст.1346; 1986, № 23, ст. 638; 1987, № 9, ст. 250; 1988, № 1, ст. 1; 1991, № 15, ст. 494; 1992, № 15, ст. 768; 1992, № 29, ст. 1689; 1992, № 34, ст. 1966.
  3. Основы Гражданского Законодательство Союза ССР и республик (утв. ВС СССР 31 мая 1991 г. № 2211-I)// Ведомости ВС СССР от 26 июня 1991.  № 26. Ст. 733.
  4. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (Принята Государственной Думой 21 октября 1994 года)// СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
  5. Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ (Принята Государственной Думой 22 декабря 1995 года)//СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
  6. Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ (Принята Государственной Думой 1 ноября 2001 года. Одобрена Советом Федерации 14 ноября 2001 года)// СЗ РФ. 2001.  № 49. Ст. 4552.
  7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №1. Ст. 16.
  8. Федеральный закон «Основы законодательства РФ о нотариате»// Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ.  1993.  № 10. Ст.357.
Понятие наследования и субъекты наследственных правоотношений