Субъекты гражданского права. 4

Граждане (физические лица) - как субъекты гражданского права.

Субъектами гражданского права (далее ГП) являются граждане и юридические лица, которые на основании гражданско-правовых норм могут быть участниками гражданско-правовых отношений, носителями субъективных прав и обязанностей.

Как и любые субъекты права, граждане обладают правосубъектностью, т.е. признаваемой государством совокупностью правоспособности и дееспособности. Таким образом, правосубъектность граждан состоит из двух самостоятельных элементов: правоспособности и дееспособности.

Однако по данному  вопросу нет единства точек зрения. По мнению С.Н. Братусь, правосубъектность и  правоспособность – понятия тождественные1. М.В. Кротов полагает, что в качестве обобщающей категории гражданская правоспособность означает единство правоспособности и дееспособности2. На сложный состав понятия правосубъектности указывал Л.С. Явич3. Л.М..

Субъектами ГП являются не толь граждане РФ, но и любые иные физические лица: иностранные граждане, апатриды, бипатриды, беженцы, вынужденные переселенцы, и т.д..

Обладая  правоспособностью  и  дееспособностью,  граждане вступают в многочисленные гражданско-правовые отношения в, т.ч. с юридическими лицами, госорганами и органами местного самоуправления. Кроме того, граждане в праве осуществлять предпринимательскую деятельность, создавать семью и т.д.. Одновременно они несут и обязанности.   

 

Правоспособность и  дееспособность граждан.

Эмансипация

В соответствие со статьей 17 гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК), гражданская правоспособность (т.е. способность иметь гражданские права и нести обязанности) возникает в момент рождения гражданина и прекращается его смертью. В литературе прошлых лет были споры: равнозначны ли понятия «гражданин» и «физическое лицо». Из заголовка гл. 3 ГК «Граждане (физические лица)» видно, что ГК прекращает эти споры.

Что касается лиц без  гражданства, иностранных граждан, а также лиц, имеющих двойное гражданство, то положение ст. 17 ГК применяются к ним с учётом законодательства, посвящённого упомянутым категориям лиц (например, Федеральный закон от 09.07.99 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», Закон 2002 г. «О гражданстве Российской Федерации»), а также с учётом норм раздела VI ГК.

Закон закрепляет равные способности иметь права и нести обязанности за всеми  гражданами  независимо  от  национальной  и  расовой  принадлежности, независимо от того, в какой республике, крае, ином национально-государственном образование гражданин проживает,

независимо от пола, религиозных убеждений, социального происхождения,

иных обстоятельств. В  этом отражение норм главы 2 Конституции РФ о равенстве граждан перед законом и наделённости одинаковыми правами и свободами.

В п. 2 ст. 17 ГК устанавливается  традиционное для нашего законодательства правило: правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. Однако на практике часто возникают ситуации, формально не укладывающиеся в этот принцип. Так, законодательство о наследовании признаёт наследником ребёнка, родившегося после смерти наследодателя (см., например, ст. 1116 ГК). Но это не колеблет общего правила о том, что правоспособность гражданина возникает после его рождения, т.к. она (правоспособность) неотъемлемо связана с самим фактом биологического существования гражданина. С учётом этого решается и вопрос о прекращение правоспособности гражданина – она прекращается с его смертью. Возраст, душевная болезнь,

состояние здоровья на правоспособность не влияют (ст. 21, 22, 26 – 30 ГК).

В то же время законодательство (в виде исключения) предусматривает случаи, когда наступают те же последствия, что и в связи со смертью. Имеется в виду объявление гражданина умершим (ст. 45, 46 ГК). Так как гражданин официально считается умершим, то, естественно, правоспособность его прекращается. Если же в последствии выясняется, что он жив, соответствующий суд отменяет своё решение, и с этого же момента

правоспособность восстанавливается (ст. 44 ГК). Абсолютного прекращения

правоспособности (как  это бывает после смерти гражданина) в данном случае не происходит, ибо, хотя гражданин и отсутствует в месте постоянного жительства более 3 лет (в результате чего суд и объявляет его умершим) в том месте, где он находится и вступает в гражданско-правовые отношения, он обладает такой же правоспособностью, как и любой другой гражданин. В случаях безвестного отсутствия (см. ст. 46 ГК) правоспособность лица не прекращается.

Содержание правоспособности раскрывается в ст. 18 ГК. Так, гражданин может на праве собственности обладать любым имуществом (в т.ч. земельным участком, другой недвижимостью), за исключением, разумеется, объектов, изъятых из гражданского  оборота (боевая техника, оружие массового поражения и т.д.).

Будучи правоспособным, гражданин может заниматься предпринимательской деятельностью. В настоящее время гражданин-предприниматель получил право найма рабочих и служащих и он не обязан при этом создавать предприятие или иное юридическое лицо (п. 3 ст. 23 ГК).

Граждане вправе создавать  юридические лица. Причём если ООО, ОДО и АО (ст. 87, 95, 98 ГК) физическое лицо может создать и единолично, то полные и коммандитные товарищества – только совместно с другими (юридическими или физическими) лицами, а кооператив – с другими гражданами (ст. 81, 86, 107 ГК).

Граждане вправе избирать место жительства. Это означает, что он самостоятельно выбирает место, где будет жить (временно или постоянно). Хотя такое право было закреплено и в раннее действовавшем законодательстве (ст. 10 ГК РСФСР 1964), институт прописки практически его девальвировал. Законом РФ от 25.06.93 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», прописка отменена. Граждане, пребывающие к мусту, избранному для жительства, должны лишь регистрироваться в органах полиции. Действующие в ряде населённых пунктов Российской Федерации правовые акты, вводящие (сохраняющие) разрешительный порядок регистрации (прописки), противоречат ч. 1 ст. 27 Конституции РФ и ст. 18 ГК, а также упомянутому Закону. Нужно учесть, что Верховный Суд РФ исходит из следующего:

а) срок нахождения в том  или ином месте временного пребывания определяется самим гражданином и не может ограничиваться законами субъекта Российской Федерации;

б) оформление снятия с  регистрационного учёта по прежнему месту жительства (в соответствии с Законом «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации») не является условием регистрации по

фактическому месту  жительства.

В ГК РСФСР 1964 (ст. 10) говорилось лишь о праве гражданина избирать род занятий, что, по сути, сводилось к праву выбирать профессию, специальность, решать, куда трудоустроиться, заниматься ли творческим трудом и т.п. В настоящие время на ряду с этими правилами ГК даёт гражданину возможность заниматься любой не запрещённой законом деятельностью. Причём запретить ту или иную деятельность можно только путём принятия закона Российской Федерации. Гражданин в  праве также наследовать, участвовать в обязательствах, иметь авторские, другие имущественные и неимущественные права.

С другой стороны, определёнными видами предпринимательской деятельностью граждане вправе заниматься, лишь получив соответствующую

лицензию (например, аудиторской, медицинской, издательской).

Дееспособность граждан – т.е. способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять граждански права, создавать для себя гражданские обязанности – возникает в полном объёме по достижению

18-летнего возраста (ст. 21 ГК).

Статья 21 ГК во многом характеризует дееспособность. В ней подчёркивается, что дееспособность гражданина – это не только способность

своими действиями приобретать  гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности, но также право осуществлять гражданские права

и исполнять граждански обязанности. Данное определение жёстко увязано с п. 3 ст. 22 ГК о ничтожности сделок по отказу от правоспособности и дееспособности (см. ст. 22 ГК). Иначе говоря, теперь дееспособность охватывает не только активные действия гражданина по приобретению гражданских прав, но и возможность реализовывать уже гарантированные ему права и свободы либо воздержатся от этого. Даже пассивное поведение (например, отказ от наследства, прощение долга – ст. 415 ГК) считается формой проявления дееспособности. С другой стороны, в п. 1 ст. 21 ГК делается акцент на такой элемент дееспособности, как способность гражданина исполнять принятые на себя гражданские обязанности, что соответствует рыночным отношениям.

Нужно учитывать, что  действующее законодательство позволяет снижать брачный возраст не более чем на 2 года. Таким образом, если брак был заключен в порядке, установленном семейным кодексом РФ, то полная дееспособность может возникнуть и с 16 лет. Статья 21 ГК установила, что при расторжение брака до 18 лет полная дееспособность не утрачивается. Однако если брак будет признан недействительным, суд обязан решить вопрос о сохранении или утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности (с момента заключения брака, со дня признания брака недействительным или с иного момента). Момент утраты дееспособности указывается в решении суда, поскольку это может затрагивать интересы третьих лиц. ГК предусматривает возможность ограничения дееспособности: гражданина, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий и руководить ими (см. ст. 29 ГК); гражданина, злоупотребляющего спиртными напитками, наркотическими средствами (см. ст. 30 ГК); при установление патронажа (см. ст. 41 ГК); в случае признания брака недействительным до достижения супругом 18 лет (см. ст. 21 ГК); в других случаях, прямо оговоренных в ГК.

Ограничения правоспособности и дееспособности могут быть основаны и на нормах других отраслей права: так, действующий уголовный кодекс РФ допускает такое ограничение, когда лицо осуждено к лишению свободы, к лишению права заниматься определенной деятельностью; кодекс об административных правонарушениях – в случае применения к гражданину таких мер административного наказания, как лишение специального права (например, права на охоту, на управление транспортными средствами), административный арест.

Если установленные  ГК или иными законами порядок  и условия ограничения дееспособности граждан нарушены, то акт государственного или иного органа, устанавливающего такое ограничение, должен быть признан судом недействительным.

В соответствии со ст. 22 ГК сами граждане не вправе отказываться от правоспособности или дееспособности. Таким образом, ГК закрепляет положение  ст. 17 Конституции РФ о том, что  основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

По общему правилу  сделки, направленные на ограничение  правоспособности и дееспособности, ничтожны, т.е. не влекут правовых последствий (ст. 166, 167 ГК). Однако в ряде случаев  ГК допускает   

заключение сделок, которые ограничивают дееспособность гражданина. Ярким примером может служить сделка об установлении над гражданином патронажа по его просьбе (ст. 41 ГК). Другой пример – сделки, связанные с процедурой признания гражданина-предпринимателя банкротом (ст. 25 ГК).

В отличие от ранее  действовавшего законодательства (ст. 13 ГК РСФСР 1964) ст. 26 ГК в особую группу дееспособных граждан выделяет несовершеннолетних от 14 до 18 лет (а не от 15 до 18 лет).

По общему правилу  сделка, заключенная несовершеннолетним от 14 до 18 лет без письменного согласия своих законных представителей, недействительна (за исключением упомянутых в п. 2 ст. 26 ГК), и к ней применяются правила о недействительности сделок, установленные в ст. 171, 175 ГК.

Лишь в порядке исключения признаются действительными сделки, письменно одобренные законными представителями несовершеннолетнего после их заключения.

В то же время ст. 26 ГК значительно расширила рамки  дееспособности несовершеннолетних в  возрасте от 14 до 18 лет. Так, теперь они  вправе распоряжаться не только своей стипендией, заработком, но и иными доходами; расширен круг сделок, которые они вправе заключать (ст. 28 ГК), им предоставлено право вступать в кооперативы, увеличена их самостоятельная имущественная ответственность и т.д.

Заработная плата, полученная несовершеннолетним от работодателя, с которым он состоит в трудовых отношениях, а также сумма вознаграждения, полученная от заказчика по договору подряда, поручения, комиссии, образуют его самостоятельный заработок, которым он вправе распоряжаться по своему усмотрению. В равной степени несовершеннолетние самостоятельно распоряжаются суммой стипендии.

Несовершеннолетние могут  получать доходы и от акций, иных ценных бумаг, предпринимательской деятельности, доли в прибылях организаций, а также выигрыши спортивных призов, различных конкурсов, гранты и т.д.

В соответствии с законом  авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает  в силу факта его создания. Для  возникновения и осуществления  авторского права не требуется регистрация произведения, иного специального оформления или соблюдения каких-либо формальностей. В силу этого право возникает и у несовершеннолетних с 14 до 18 лет.

Анализ подпункта 3 пункта 2 статьи 26 ГК и статьи 37 Закона «О банках и банковской деятельности» показывает, что несовершеннолетние от  14 до 18 лет вправе абсолютно самостоятельно как вносить вклады в любые коммерческие банки, так и распоряжаться этими вкладами и доходами по ним. Поскольку осуществление вклада в банк – это сделка, не требующая не нотариального удостоверения, ни государственной регистрации и целью вклада является получение безвозмездной выгоды, то такие сделки вправе заключать и лица от 6 до 14 лет (п.2 ст.28 ГК). Однако распоряжаться доходами по вкладу несовершеннолетние от 6 до 14 лет самостоятельно не могут. Этим их дееспособность отличается от дееспособности лиц от 14 до 18 лет.

Пункт 3 ст. 26 ГК содержит самостоятельную имущественную  ответственность по сделкам, заключенным  несовершеннолетними (если они заключены  в соответствии со ст. 26 ГК). Даже если сделка была заключена лицом в возрасте от 14 до 18 лет с письменного согласия его законных представителей, имущественную ответственность по сделке несет сам несовершеннолетний. И по обязательствам, возникающим из причинения вреда (т.е. не в результате сделки), несовершеннолетние от 14 до 18 лет также несут ответственность самостоятельно (ст. 1074 ГК).

Ряд оснований (в соответствии с п. 4 ст. 26 ГК) может послужить причиной ходатайства об ограничении дееспособности граждан от 14 до 18 лет. Например, чрезмерное расточительство, участие в азартных играх.

Однако в отличие  от ранее действовавшего законодательства решать этот вопрос может лишь суд (ранее  он решался органом опеки и  попечительства, ст. 13 РСФСР 1964). Кроме  того, ст. 26 ГК не предусматривает возможность лишения несовершеннолетнего права распоряжаться доходом, заработком, стипендией, если он вступил в брак до 18 лет или стал полностью дееспособным в результате эмансипации (ст. 27 ГК).

Эмансипация – новелла  в нашем гражданском законодательстве. Введение этого института настоятельно диктовалось реалиями рыночной экономики. Нередки случаи, когда лица, достигшие 16 лет и работающие в коммерческих структурах, получают значительно более высокие доходы, нежели их родители. Подобная деятельность обычно связана с заключением сделок, на которые требуется письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего (ст.26 ГК), что нарушает нормальные условия рыночного оборота. В силу этих причин ст. 27 ГК допускает эмансипацию лиц, достигших 16 лет и работающих по трудовому договору. При этом по общему правилу требуется согласие родителей, усыновителей, попечителя. Однако если 16-летний выполняет работу по договору подряда, поручения, комиссии, то права на эмансипацию у него не возникает.

Согласие родителей, усыновителей или попечителя требуется как  на занятие 16-летним гражданином предпринимательской  деятельностью, так и для эмансипации. Иначе говоря, если согласие на занятие  предпринимательством было получено в  установленном законом порядке (ст.26 ГК), то 16-летний гражданин не считается автоматически получившим согласие и на эмансипацию.

Ходатайство об эмансипации  может быть подано в орган опеки  и попечительства либо гражданином, достигшим 16 лет, либо его законными  представителями. Если же родители (усыновители, попечители) несовершеннолетнего не дают на это согласия, то он вправе сам просить суд принять решение о его эмансипации. С момента вступления решения органа опеки, суда в силу гражданин, достигший 16 лет, становится полностью дееспособным.

Определенным объемом  дееспособности обладают и малолетние. К ним относятся лица до 14 лет. Причем п. 2 ст. 28 ГК выделяет в самостоятельную  группу малолетних от 6 до 14 лет.

Лица от 6 до 14 лет вправе совершать самостоятельно мелкие бытовые сделки, т.е. не выходящие за рамки, например, покупок или продажи мелких предметов (книг, продуктов питания и т.д.). Однако рамки мелких бытовых сделок весьма условны и подвижны. Необходимо исходить из конкретной ситуации, чтобы отнести ту или иную сделку к мелкой. Следует учесть, что мелкие бытовые сделки малолетние вправе заключить и за счет своих доходов, и за счет средств, выданных родителями, знакомыми, и за счет подаренных сумм, выигрышей в различных аттракционах, лотереях и т.д.

Малолетние могут совершить и сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды. К таким сделкам можно отнести, например, подарки, денежные суммы, полученные от бабушки, деда, других лиц по договорам дарения, сделки по бесплатному ремонту принадлежащего малолетнему магнитофона, велосипеда.

С другой стороны, возможны случаи, когда малолетние от 6 до 14 лет  могут получить средства для свободного распоряжения ими. В случае, если законные представители оставляют, например, малолетним денежные средства без определенных целей, на всякий случай, то сделки по распоряжению этими средствами также правомерны.

Имущественную ответственность  по любым сделкам малолетних несут  их родители, опекуны. Лишь в случаях, если они докажут отсутствие своей  вины, они освобождаются от имущественной  ответственности. Лица, не достигшие 14 лет, не признаются деликтоспособными, поэтому и вред, причиненный ими, возмещается их законными представителями. Однако общее основание ответственности – наличие вины законных представителей – и в данном случае сохраняется (ст. 400, 401, 1073-1075 ГК).

В соответствии со ст. 29 ГК гражданин, который вследствие психического расстройства лишен способности  понимать значение своих действий или  руководить ими, может быть признан  судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается опека.

Следует учесть, что ограничение  дееспособности граждан, страдающих психическими расстройствами, только на основании  психиатрического диагноза, диспансерного  наблюдения в психиатрическом стационаре либо в психоневрологическом учреждении недопустимо. В любом случае при решении вопроса о признании лица недееспособным суд должен оценивать такие факты в совокупности с другими и принимать решения с учетом всех обстоятельств. Дела о признании гражданина недееспособным рассматриваются с обязательным участием прокурора и органа опеки и попечительства (глава 31 ГПК). Признание недееспособным следует отличать от ограничения выполнения отдельных видов профессиональной деятельности. Гражданин может быть временно (на срок не более 5 лет и с правом последующего переосвидетельствования) признан непригодным – вследствие психического расстройства – к выполнению отдельных видов профессиональной деятельности и  деятельности, связанной с источником повышенной опасности. Такое решение принимается врачебной комиссией, уполномоченной органом здравоохранения, на основании оценки состояния психического здоровья гражданина, в соответствии с перечнем медицинских психиатрических противопоказаний. Этот перечень утверждается Правительством РФ и периодически (не реже одного раза в 5 лет) пересматривается. Гражданин, не согласный с решением врачебной комиссии, вправе обжаловать его в суд.

Статья 29 ГК, безусловно, запрещает лицам, признанным недееспособными, самостоятельно совершать даже мелкие бытовые сделки; от имени не дееспособного все сделки совершают его опекуны.

Если же будет установлено, что лицо излечилось от психических  расстройств, то суд отменяет решение  о признании его недееспособным. С момента вступления решения суда в силу гражданин становится полностью дееспособным, а опека отменяется.

В соответствии со ст. 30 ГК гражданин, который вследствие злоупотребления  спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое  материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности. Над ним устанавливается попечительство.

Злоупотребление спиртными  напитками или наркотическими средствами (упомянутыми в ст. 30 ГК) является такое чрезмерное их употребление,  которое находится в противоречии с интересами его семьи и влечет непосильные расходы денежных средств на их приобретение, чем вызывает материальные затруднения и ставит семью в тяжелое положение. Статья 30 ГК не ставит возможность ограничения дееспособности гражданина в зависимость от признания его хроническим алкоголиком или наркоманом.

Под ограничением дееспособности следует понимать лишение гражданина права без согласия попечителя: продавать, дарить, завещать, обменивать, покупать имущество, а также совершать  и другие сделки по распоряжению имуществом, за исключением мелких бытовых сделок; непосредственно самому получать заработную плату, пенсию и другие виды доходов; авторский гонорар, вознаграждение за открытия, изобретения; суммы, причитающиеся за выполнение работ по договору подряда; всякого рода пособия и т.п. Не вправе такие лица самостоятельно получать вознаграждения и по договорам комиссии, хранения, получения, а также

распоряжаться ими (вознаграждениями) без согласия попечителя. Поскольку  ст. 30 ГК не определила форму согласия попечителя, то она может быть любой (устной, письменной и т.д.).

С другой стороны, чтобы  не страдали интересы других участников имущественных отношений, ст. 30 ГК установила, что гражданин, ограниченный в дееспособности, несет самостоятельную имущественную ответственность по всем совершенным им сделкам и за причиненный вред. При этом не имеет значения, давал попечитель согласие на сделку или нет.

Независимо от стоимости  спиртного напитка или наркотического вещества сделки по их приобретению не могут быть отнесены к мелким бытовым, а поэтому лица, признанные ограниченно дееспособными, не вправе их совершать.

                                    

Имя и место жительства гражданина

 

Как субъект гражданского права физическое лицо приобретает  и права, и обязанности под своим именем (ст. 19 ГК).

В гражданском праве  «имя человека» не только собственно имя (Петр, Николай, Андрей и т.д.), но и фамилия и отчество. Отчество можно не упоминать, если это допускается  законом (например, вытекает из национального  обычая того или иного народа, населяющего Российскую Федерацию).

Псевдоним используется в порядке, установленном Законом  «Об авторском праве и смежных  правах», федеральными законами: от 12.08.95 «Об оперативно-розыскной деятельности», от 03.04.95 «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» и др.

Ребенок при рождении приобретает фамилию родителей; если фамилии

разные – одного из родителей по соглашению между ними, а при отсутствии

такого соглашения –  по указанию органа опеки и попечительства. Имя ребенку (имеется в виду собственно имя) дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, а при рождении ребенка вне брака (если нет совместного соглашения родителей) – по указанию матери (ст. 58 семейного кодекса РФ – далее СК).

При заключении брака граждане вправе выбрать в качестве общей фамилию одного из супругов (ст. 32 СК). Гражданин, изменившей свою фамилию при вступлении в брак, может после расторжения брака требовать от органов загса присвоения ему добрачной фамилии (ст. 32 СК). При усыновлении ребенка ему (по просьбе усыновления) присваивается фамилия усыновителя и его отчество. Однако усыновляемому, достигшему возраста 10 лет, фамилия и отчество усыновителя могут быть присвоены лишь с его согласия (за исключением случая, когда он проживал в семье усыновителя и считал его своим родителем). При усыновлении женщиной, ребенку присваивается ее фамилия, а имя и отчество – по ее указанию (ст. 134, 143 СК). При отмене усыновления суд также разрешает вопрос о сохранении за усыновленным присвоенных ему фамилии, имени и отчества.

Пункт 2 ст. 19 ГК предусматривает  право гражданина переменить имя; при  этом речь идет о перемене или части, или сразу всех трех элементов  понятия «имя гражданина». Закон  установил следующие перемены имени, отчества, фамилии гражданина:

фамилия несовершеннолетних граждан изменяется при перемене фамилии обоими родителями. Если фамилию  переменил один из них, вопрос разрешается  по соглашению родителей, а при отсутствии соглашения – органом опеки или  попечительства (ст. 59 СК);

при перемене имени отца изменяется и отчество его несовершеннолетнего  ребенка;

если родитель, с которым  ребенок остался жить прекращения  брака или признание брака  недействительным, желает присвоить  ему свою фамилию, орган опеки  и попечительства, исходя из интересов ребенка, вправе разрешить это (ст. 18 СК);   

перемена фамилии, имени  и отчества лица, достигшего 14-летнего  возраста, производится по его ходатайству;

если лицо знало о  наличии препятствий к заключению брака, но тем не менее вступило в брак, оно  не вправе сохранить фамилию, избранную им при регистрации брака, т.е. она должна быть изменена (п. 5 ст. 30 СК).

Перемена гражданином  фамилии, имени, отчества не освобождает  от тех обязательств, которые он уже приобрел под прежним именем, равно как он не теряет и приобретенные права. В интересах должников (кредиторов) переменивший свое имя гражданин обязан их об этом уведомить.

Закон запрещает приобретение гражданских прав и обязанностей под именем другого лица. Сделки, заключенные под чужим именем, недействительны (ст. 168, 169, 178, 179 ГК). Лицо, которое под чужим именем приобрело имущество, несет ответственность по нормам о неосновательном обогащении (ст. 1102-1109 ГК). В установленных случаях лицо, неправомерно использовавшее чужое имя, может быть привлечено и к уголовной ответственности.

Одним из важнейших условий  для реализации гражданином его  прав является место жительства (ему  посвящена ст. 20 ГК).

Место жительства – это  жилой дом, квартира, специализированные дома (общежитие, гостиница, приют, дом маневренного фонда, дом для престарелых, дом интернат для инвалидов, ветеранов и др.), служебное или иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно либо преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды или на иных законных основаниях. В отличии от этого место пребывания – это гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристическая база, больница, другое подобное учреждение, а также иное жилое помещение, в котором человек приживает

временно.

О том, постоянно проживает  гражданин в данном месте или  нет, следует судить из факта его  регистрации. Гражданин обязан не позднее 7 дней со дня прибытия на новое место  жительства обратиться к должностному лицу, ответственному за регистрации, с заявлением по установленной форме.

Установление срока  временного пребывания (по истечении  которого гражданин обязан покинуть место пребывания) является вмешательством госорганов субъекта Российской Федерации  в гражданские, жилищные и иные правоотношения, складывающиеся на основе согласия сторон, и ограничивает конституционное право граждан на свободу выбора места пребывания и жительства; нельзя выселять в административном порядке лиц из центров временного размещения вынужденных переселенцев.

Субъекты гражданского права. 4