Авторское и патентное право: сходства и различия"

Министерство  образования и науки Российской Федерации

НОУ «Нижегородская правовая академия» 

 

84393979Кафедра государственно-правовых дисциплин

 

 

 

 

 

Курсовая работа

по гражданскому праву

 

Тема: «авторское и патентное право сходства и различия»

 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент

4 курса 5 ДОТ группы

Липатин А.П.

Проверила: кандидат юридических  наук Применко Ю.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний  Новгород

2012

Оглавление

Содержание. 3

Введение. 4

Объект авторского права. 6

Объект патентного права. 11

Соотношение авторского и патентного права. 15

Заключение. 21

Список литературы. 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.

 

Термин «интеллектуальная  собственность» вошел в научный  оборот и в законодательство РФ в  начале 90-х годов. Окончательно он узаконен Конституцией РФ 1993г. Хотя ст. 44 Конституции  РФ посвящена свободе литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, и не раскрывает данного понятия, она подчеркивает, что «интеллектуальная собственность охраняется законом». Новый ГК, который также оперирует данным понятием, раскрывает в общем виде его содержание в ст.138. Анализ указанной статьи позволяет сделать вполне определенный вывод о том, что под интеллектуальной собственностью в российском законодательстве понимается не что иное, как совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также некоторые иные приравненные к ним объекты, в частности средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). Перечня конкретных объектов правовой охраны, подпадающих под понятие интеллектуальной собственности, Кодекс не содержит. Однако из ст.138 ГК однозначно следует, что соответствующая правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности и других приравненных к ним объектов обеспечивается лишь "« случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами"» Это означает, что для отнесения того или иного результата интеллектуальной деятельности или иного объекта к интеллектуальной собственности требуются прямые указания закона. Понятие «интеллектуальная собственность» является обобщающим по отношению к таким используемым в законодательстве и юридической литературе понятиям, как «литературная и художественная собственность» и «промышленная собственность». Последние обозначают соответственно авторское право, действие которого распространяется также на результаты научного творчества (научная собственность), и патентное право вместе с примыкающим к нему законодательством об охране средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). Отношения, связанные с охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности, входят в предмет регулирования российского гражданского права (ст.2 ГК). Нормы ГК, и прежде всего те из них, которые будут сосредоточены в третьей части Кодекса, вместе с правилами, содержащимися в специальных законах, посвященных охране исключительных прав на отдельные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним объекты, образуют в своей совокупности особую под отрасль российского гражданского права. Указанная под отрасль вполне может именоваться правом интеллектуальной собственности, что будет означать систему правовых норм о личных и имущественных правах на все те результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним объекты, которые признаются и охраняются законом. С учетом общности ряда объектов интеллектуальной собственности и сложившейся в рассматриваемой области системы источников права указанную подотрасль российского гражданского права можно подразделить на четыре относительно самостоятельных института: институт авторского права и смежных прав, институт патентного права, институт средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) и последний: институт охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Несмотря на такую взаимосвязь и наличие целого ряда общих моментов, каждый из этих институтов имеет присущие лишь ему черты, задачи, а иногда и принципы, которые находят отражение в закрепленных ими нормах.

Объект авторского права.

     

Теоретические предпосылки  авторского права базируются на необходимости  для человечества иметь широкий  доступ ко всем достижениям интеллектуальной творческой деятельности и вытекающей отсюда обязанности вознаграждать тех, кто способствует возникновению и распространению этих достижений. Во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г., авторские права были отнесены к основным правам человека. В ст.27 Декларации говорится:

1. Каждый человек имеет  право свободно участвовать в  культурной жизни общества, наслаждаться  искусством, участвовать в научном  прогрессе и пользоваться его  благами.

2. Каждый человек имеет  право на защиту его моральных  и материальных интересов, являющихся  результатом научных, литературных  и художественных трудов, автором  которых он является». 

       Интеллектуальная собственность охраняется законом. Государство содействует развитию культуры, научных и технических исследований на благо общих интересов. Свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания и охрану интеллектуальной собственности гарантирует статья 44 Конституции РФ.

       Авторское право в объективном смысле - это совокупность норм гражданского права, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. Оно является самостоятельным институтом гражданского права.

       В субъективном смысле авторское право – это совокупность личных неимущественных (моральных) и имущественных прав, принадлежащих лицам, создающим произведения науки, литературы и искусства (авторам) в отношении созданных ими произведений.

В настоящее время источниками  авторского права является Конституция  Российской Федерации, Гражданский  кодекс Российской Федерации.

Особое внимание следует  обратить на международные нормативные  акты, регулирующие вопросы авторского права.

Прежде всего, это Всемирная (Женевская) конвенция об авторском  праве. В соответствии с данной Конвенцией выпущенные в свет произведения граждан  государств – участников Конвенции, как и произведения, впервые опубликованные на территории такого государства, охраняются в любом другом государстве –  участнике Конвенции так же, как  и произведения его граждан (статья II). Не выпущенные в свет произведения граждан каждого государства-участника  Конвенции пользуются в каждом другом государстве-участнике Конвенции  охраной, которую это государство-участник Конвенции предоставляет не выпущенным в свет произведениям своих граждан.

В указанной Конвенции  приводится примерный перечень охраняемых произведений: произведения письменные, музыкальные, драматические и кинематографические, произведения живописи, графики и  скульптуры (статья I).

         Конвенция устанавливает также минимальный срок охраны произведений, на который распространяется действие конвенции, - он составляет время жизни автора, а также двадцать пять лет после его смерти (срок в государствах-участницах конвенции не может быть меньшим). Таким образом, различные государства в соответствии с данной конвенцией вправе предусмотреть иные сроки охраны авторских прав с момента смерти автора, отличные от установленного Конвенцией, но не менее двадцати пяти лет.

13 марта 1995 года Россия  присоединилась к Бернской конвенции  по охране литературных и художественных  произведений от 09.09.1886 (ред. от 28.09.1979).

Следует также отметить Стокгольмскую  конвенцию. Данной конвенцией учреждается  Всемирная организация интеллектуальной собственности.

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) является учреждением  ООН, ответственным за функционирование международной системы охраны интеллектуальной собственности. ВОИС разрабатывает  соответствующие правовые вопросы  и дает надлежащие рекомендации.

Основными источниками авторского права Российской Федерации являются:

  • Конституция Российской Федерации, ст.44 которой гарантирует каждому свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания (Российская газета. 1993 г. 25 октября);
  • Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Принят Государственной Думой 21 октября 1994 г. (Российская газета. 1994г. 8 декабря);
  • Закон Российской Федерации от 9 июля 1993г. «Об авторском праве и смежных правах» (Российская газета. 1993г. 3 августа);
  • Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992г. «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин м баз данных» (Российская газета. 1992г. 20 октября).

Объекты авторских прав перечислены  в ГК РФ. Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также  от способа его выражения1. К объектам авторских прав относятся:

- литературные произведения;

- программы для электронных  вычислительных машин;

- драматические и музыкально-драматические  произведения, сценарные произведения;

- хореографические произведения  и пантомимы;

- музыкальные произведения  с текстом или без текста;

- аудиовизуальные произведения (кино- теле- и видеофильмы, слайд фильмы, диафильмы и другие кино- и теле произведения);

- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические  рассказы, комиксы и другие произведения  изобразительного искусства;

- произведения декоративно-прикладного  и сценографического искусства;

- произведения архитектуры,  градостроительства и садово-паркового  искусства, в том числе в  виде проектов, чертежей и макетов;

- фотографические произведения  и произведения, полученные способами,  аналогичными фотографии;

- географические, геологические  и другие карты, планы, эскизы  и пластические произведения, относящиеся  к географии, топографии и к  другим наукам;

- и другие произведения.

К объектам авторских прав также относятся:

- производные произведения, то есть произведения, представляющие  собой переработку другого произведения;

- составные произведения, то есть произведения, представляющие  собой по подбору или расположению  материалов результат творческого  труда.

Отдельно отмечено, что  не являются объектами авторских  прав2:

- официальные документы  государственных органов и органов  местного самоуправления, в том  числе законы, другие правовые  акты, судебные решения, иные материалы  законодательного, административного  и судебного характера, официальные  документы международных организаций,  а также их официальные переводы;

- государственные символы  и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т.п.), а также  символы и знаки муниципальных  образований;

- произведения народного  творчества;

- сообщения о событиях  и фактах, имеющие исключительно  информационный характер (сообщения  о новостях дня, программы телепередач,  расписания движения транспортных  средств и т.п.).

ГК РФ предусматривает, что  на название произведение, и даже на персонаж произведения могут распространяться авторские права, если в силу своего творческого характера они могут быть признаны самостоятельным творческим результатом и отвечают требованиям об их существовании в объективной форме. Положения, касающиеся распространения авторского права на персонаж произведения – новелла ГК РФ, ранее действующее законодательство не предусматривало распространение авторского права на название и персонах произведения.

         Автор произведения – это гражданин, творческим трудом которого создан такой результат. Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, в случаях, предусмотренных ГК РФ право на имя и иные личные неимущественные права3. ГК РФ предусматривает также возможность соавторства. Соавторы – это граждане, создавшие произведение совместным творческим трудом. Субъектами авторского права также являются составители. Так, в соответствии со ст. 1260 ГК РФ составителю сборника и автору иного составного произведения (антологии, энциклопедии, базы данных, атласа и т.п.) принадлежат авторские права на осуществленные им подбор или расположение материалов (составительство). Субъектом авторского права является также переводчик произведения на другой язык и, как указано в ГК РФ, «автор иного произведения»4. Автор иного произведения – это автор обработки, аннотации, экранизации, аранжировки, инсценировки, реферата, резюме, обзора и т.п. Итак, переводчику и автору иного произведения принадлежат авторские права на осуществленный им перевод или, соответственно, иную переработку другого (оригинального) произведения.

Объект патентного права.

       

Патентное право является вторым правовым институтом, входящим в систему под отрасли «право интеллектуальной собственности». Оно  регулирует имущественные, а также  связанные с ними личные неимущественные  отношения, возникающие в связи  с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и  промышленных образцов. Объединение  трех названных объектов интеллектуальной собственности в рамках единого  института патентного права объясняется  следующими соображениями. Во-первых, изобретения, полезные модели и промышленные образцы обладают значительным сходством  по отношению друг к другу, с одной  стороны, и существенно отличаются от иных объектов интеллектуальной собственности, с другой. Все они являются результатами творческой деятельности, имеют конкретных создателей, права которых признаются и охраняются законом, совпадают  друг с другом по ряду признаков  и т.д. Во-вторых, их охрана осуществляется посредством единой формы, а именно путем выдачи патента[1]. В-третьих, правовое регулирование связанных с этими  тремя объектами общественных отношений  имеет гораздо больше сходства, чем  различий, и к тому же осуществляется в России единым законодательным  актом, а именно Патентным законом  РФ. Все сказанное свидетельствует  о том, что традиционное ограничение  рамок патентного права лишь сферой правовой охраны изобретений вряд ли оправдано.

        В качестве принципов российского патентного права, то есть отправных идей, которые пронизывают всю систему патентно-правовых норм и служат исходной базой для её дальнейшего развития и разрешения прямо не урегулированных законом ситуаций, могут быть названы следующие положения.

       Прежде всего, важнейшим отправным началом патентного права является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта. Это положение, будучи краеугольным камнем патентной системы, означает, что только патентообладатель может изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку. Напротив, все другие лица должны воздерживаться от её использования, не санкционированного патентообладателем.

        Признание и всемерная охрана патентной монополии не исключает, однако, выполнения патентным правом и функции защиты общественных интересов. Более того, соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя, с одной стороны, и интересов общества, с другой, вполне может рассматриваться в качестве второго исходного начала (принципа) патентного права. Одним из конкретных его проявлений служит ограничение действия патента определенным сроком, после истечения которого разработка поступает во всеобщее пользование. Кроме того, условием предоставления патентно-правовой охраны той или иной разработке является внесение разработчиком действительного вклада в уровень техники и тем самым приращение знаний. В этих целях проводится проверка заявляемых решений, а также создание условий для ознакомления любых заинтересованных лиц с новейшими разработками. Наконец, в общественных интересах закон устанавливает случаи так называемого свободного использования запатентованных разработок. Разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача, проведение научного эксперимента и т.д. – эти и некоторые другие изъятия из сферы патентной монополии, продиктованные социальными потребностями, выражают взвешенный баланс интересов патентообладателя и общества.

        Основным источником патентного права России является Патентный закон

 РФ от 23 сентября 1992 г.  Как следует из ст.1 указанного  Закона, им регулируются имущественные,  а также связанные с ними  личные неимущественные отношения,  возникающие в связи с созданием,  правовой охраной и использованием  изобретений, полезных моделей  и промышленных образцов. Патентный  закон РФ представляет собой  комплексный нормативный акт,  регулирующий патентные отношения  различной отраслевой принадлежности. Объектами Патентного права, согласно Патентного закона являются: изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Патентный закон РФ не содержит определения понятия изобретения, а лишь указывает на условия его патентоспособности: изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.(п.1 ст.4 Патентного закона РФ). Подобный подход согласуется с мировой патентной практикой, которая, как правило акцентирует внимание не на всех признаках изобретения, а лишь на тех, которые необходимы для его охраны.

        Авторы. В отношениях, связанных с созданием, регистрацией и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, участвует большое число субъектов, представленных как гражданами, так и юридическими лицами. К их числу относятся создатели творческих решений, патентообладатели, их правопреемники, Патентное ведомство РФ, патентные поверенные и некоторые другие лица.

      Одной из центральных фигур являются авторы технических или художественно-конструкторских решений. В соответствии со ст.7 Патентного закона РФ автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы.

      Для признания лица автором соответствующего решения не имеет значения ни его возраст, ни состояние дееспособности. За малолетних и недееспособных авторов принадлежащие им права осуществляют их родители или опекуны.

        Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не только приобретают, но и осуществляют права, вытекающие из факта создания разработки, самостоятельно (ст.26 ГК).

        Наряду с российскими гражданами авторскими правами на изобретение, промышленные модели и промышленные образцы пользуются иностранцы и лица без гражданства. Если соответствующая разработка сделана указанными лицами на территории РФ, охрана предоставляется во всех случаях; если же данный факт имел место за границей, охрана обеспечивается на основании международного договора или принципа взаимности. Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они считаются его соавторами.

Соотношение авторского и патентного права.

 

Мы рассмотрели авторские и патентные права на основе законов, а теперь следует сравнить эти два права. Конечно, информация будет основана на вышеперечисленной, но мы попытаемся провести линию сравнения между этими двумя правами - покажем их сходства и различия.

Рассматривая авторское  право можно отметить, что его  объекты относятся главным образом  к искусству и культуре. Но сегодня  в век высоких технологий авторское  право распространяет свое действие и на компьютерные программы. Из этого  следует, что авторское право  применяется и в народнохозяйственной деятельности.

Необходимо подчеркнуть, что авторское право является самостоятельным институтом гражданского права, которому присуще свои задачи и принципы.

В юридической литературе в качестве задач авторского права  выступают следующие задачи.

Во-первых, авторское право  призвано стимулировать творческих работников к созданию произведений науки, искусства и литературы. В  этих целях авторское право способствует созданию условий для занятия  интеллектуальным трудом, обеспечивает признание и правовую охрану результатов, закрепляет за авторами права на использование  созданных ими произведений, обеспечивает получение доходов.

Во-вторых, создание условий  для широкого использования произведений в интересах общества. Другими  словами обеспечение государством должного уровня охраны прав авторов  не должно мешать широкой аудитории  зрителей, читателей, пользователей  использовать произведения в целях  просвещения и образования.

Основными принципами авторского права являются.

1.Принцип свободы творчества. В соответствии с этим принципом,  автор выбирает интересующую  его тему, метод создания, форму  будущего произведения.

2. Принцип сочетания личных  интересов с интересами всего  общества. Предусматривается возможность  использования без согласия автора  и выплаты ему авторского вознаграждения  изданного произведения для создания  нового, творчески самостоятельного  произведения. Следует сказать, что  законы общества не только  гарантируют охрану интеллектуальной  собственности, но и закрепляют  права членов общества на участие  в культурной жизни и пользование  достижениями культуры.

3. Принцип моральной и  материальной заинтересованности  автора в создании и использовании  произведения. Как мы знаем, существуют  разные формы морального поощрения:  присуждение почетных званий, переиздание  произведений снискавших признание народа, присуждение государством различных государственных и именных премий.

4. Принцип всемерной охраны  прав и законных интересов  авторов, отражен не только  в нормах права, которые устанавливают  права и обязанности участников  авторских правоотношений, закрепляют  гарантии реализации субъективных  прав, определяют компетенцию государственных  органов, но и в нормах обеспечивающих  защиту нарушенных авторских  прав.

Патентное право регулирует отношения, возникающие по поводу охраны промышленной собственности. Ранее, в  Советском союзе изобретения  и другие технические новшества  охранялись в основном авторскими свидетельствами, а не патентами. Авторские свидетельства  не представляли их обладателям исключительного  права на использование созданных  разработок, а лишь гарантировали  им личные права и права на получение  вознаграждение от пользователей. Поэтому  совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникавшие в рассматриваемой  области, именовались не патентным, а изобретательским правом.

Патентное право, так же как  и авторское право имеет дело с продуктами интеллектуального  творчества. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, как и произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом, представляют собой  результаты мыслительной деятельности, идеальные решения технических  или художественно-конструктивных задач. Наряду со сходством, сравниваемые объекты имеют и существенные различия между собой.

Если в произведениях  науки, литературы и искусства основная ценность и предмет правовой охраны их художественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то в объектах патентного права ценность представляет, прежде всего, само содержание тех решений, которые придуманы  изобретателями. Именно они и становятся предметом охраны патентного права. В авторском праве форма авторского произведения в своем роде неповторима и может быть лишь заимствована, а решения в виде устройства, способа, штамма или внешнего вида изделия в патентном праве может быть разработано другими лицами совершенно независимо от первого его создателя.

Патентному праву, как  и авторскому праву, присущи принципы, на основе которых осуществляется охрана объектов промышленной собственности.

Важным принципом является признание за патентообладателем исключительного  запатентованного объекта. Данный принцип  означает, что только патентообладатель  может изготовить, применить, вывозить, и иным образом вводить в хозяйственный  оборот запатентованную разработку. Из этого следует, что патентообладателю  принадлежит на разработку абсолютное право, а на всех других лицах лежит  пассивная обязанность воздерживаться от нарушения прав патентообладателя. Любое несанкционированное законом  вторжение в исключительную сферу  патентообладателя должно пресекаться, а нарушитель подвергаться предусмотренным  законом санкциям.

Второй принцип, соблюдение интересов патентообладателя с  одной стороны, и интересов общества, с другой. Данный принцип особенно ярко проявляется в ограничительном  действии патента. По истечении определенного  срока разработка поступает во всеобщее пользование. В пользу данного принципа служит, то, что условием предоставления патентно-правовой охраны разработке является внесение разработчиком действительного  вклада в уровень техники. Для  реализации данного принципа, перед  выдачей патента производится проверка заявляемых решений, а также создание условий для ознакомления любых  заинтересованных лиц с новейшими  разработками. Кроме того, в общественных интересах установлены случаи, свободного использования запатентованных  разработок. Например, разовое изготовление лекарств в аптеках по рецепту  врача, проведение научного эксперимента.

Третий принцип, предоставление охраны разработкам, которые в официальном  порядке признаны патентоспособными  изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами. После  формальной экспертизы, в ходе которой  устанавливается соответствие заявленного  объекта требованиям закона, заявка удовлетворяется. Из данного принципа можно увидеть еще одно различие между авторским и патентным  правом. Авторское право охраняет любые творческие произведения, находящиеся  в объективной форме, т.е. нет необходимости  выполнения каких-либо формальностей  и выполнения установленных законом  процедуры, обязательное условие предоставления охраны и признание разработки патентноспособной.

Во-первых, есть случаи повторимости решений, которые охраняются патентным  правом.

Во-вторых, предоставление охраны только тем разработкам, которые  обладают новизной.

В-третьих, необходимость  раскрытия сущности решения, как  условие предоставление охраны.

Не случайно в Патентном  праве большое значение имеет  понятие приоритет. Последнее предполагает, что только те лица, которые первыми  подали правильно оформленную заявку, имеют право на государственную  охрану своего объекта.

Четвертый принцип, изменяет отношения между автором и  патентообладателем существовавшими  в СССР во время действия авторского свидетельства. Все защищенные свидетельством права на пользование изобретения  принималось государством, т.е. патентообладателем. А затем оно уже самостоятельно передавало эти права государственным  или общественным организациям. Со стороны государства автору гарантировалось  вознаграждение и сохранялось авторство.

С переходом на новые рыночные отношения, с принятием нового патентного законодательства, положение изменилось. Отечественный и мировой опыт свидетельствует о том, что в современном сложном и наукоемком производстве появлению изобретений предшествует значительный период накопления знаний, без которых нереально выйти за пределы технико-технологического уровня, т.е. соответствует основному критерию охраноспособного изобретения. Знания же эти - результат работы целых коллективов, проведение многочисленных опытов, обработки их результатов с применением методов и средств. Все эти усилия предпринимает и несет связанные с ними затраты именно работодатель. Поэтому ему и у нас, и за рубежом в большинстве случаев и предоставляется право на получение патента.

Названные принципы определяют конкретное содержание основных норм Патентного права и служат предпосылками  его дальнейшего развития.

Следует отметить, что разумная государственная политика в области  охраны интеллектуальной собственности  направлена, прежде всего, на успех  всей экономической политики, в основе которой - определение доли национального  продукта, приходящегося на объекты  авторского и патентного права, и  связывание этих проблем с социальными.

Государство создало систему, с помощью которой поддерживает равновесие между автором и обществом. Иными словами, с одной стороны  государство позволяет интегрировать  полученные результаты для использования  в интересах всего общества, с  другой стороны - использование стало  возможным на возмездных условиях договора с владельцем исключительных прав.

Авторское и патентное право: сходства и различия"