Авторское право. 35
Содержание
Введение…………………………………………………………
Глава 1. Объекты и субъекты авторского права
1.1. Виды объектов авторского права…………………………………..6-11 ст.
1.2. Субъекты авторского права и их характеристика ………………12-16 ст.
Глава 2. Права авторов
2.1. Личные неимущественные права как неотъемлемые
права авторов……………………………………………………………
2.2. Особенности имущественных прав авторов………………………20-24 ст.
2.3. Передача имущественных прав авторов. Авторский договор…....24-31 ст.
Заключение……………………………………………………
Список использованной литературы……..……………………………34-35 ст.
Интерес к исследованию темы «Авторское право» закономерен. Выбранная тема, как никакая другая актуальна в наше время потому что, в последнее время интеллектуальная собственность стала одной из основных движущих сил развития общества. В большинстве стран мира сложилась крупная отрасль общественного производства — экономика интеллектуальной собственности, вклад которой в валовой национальный продукт достиг нескольких процентов. Продукты интеллектуальной деятельности стали одним из основных товаров, как традиционной международной торговли, так и электронной коммерции.
Становление и развитие новой отрасли общественного производства сопровождается рядом отрицательных последствий, одним из которых является пиратство интеллектуальной собственности. Несмотря на то, что пиратство в сфере авторского права сопутствует развитию общества уже более пятисот лет, однако именно в последние годы размах пиратства стал сравнимым с объемом всей экономики интеллектуальной собственности.
Термин «интеллектуальная собственность» вошел в научный оборот и в законодательство РФ в начале 90-х годов. Окончательно он узаконен Конституцией РФ 1993г. Хотя ст. 44 Конституции РФ посвящена свободе литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, и не раскрывает данного понятия, она подчеркивает, что «интеллектуальная собственность охраняется законом».
Новый ГК, который также оперирует данным понятием, раскрывает в общем виде его содержание в ст.138. Анализ указанной статьи позволяет сделать вполне определенный вывод о том, что под интеллектуальной собственностью в российском законодательстве понимается не что иное, как совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также некоторые иные приравненные к ним объекты, в частности средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). Перечня конкретных объектов правовой охраны, подпадающих под понятие интеллектуальной собственности, Кодекс не содержит. Однако из ст.138 ГК однозначно следует, что соответствующая правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности и других, приравненных к ним объектов обеспечивается лишь "случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и другими законами". Это означает, что для отнесения того или иного результата интеллектуальной деятельности или иного объекта к интеллектуальной собственности требуются прямые указания закона.
Понятие «интеллектуальная собственность» является обобщающим по отношению к таким используемым в законодательстве и юридической литературе понятиям, как «литературная и художественная собственность» и «промышленная собственность». Последние обозначают соответственно авторское право, действие которого распространяется также на результаты научного творчества (научная собственность).
Авторское право - один из институтов гражданского права. Регулируемые им имущественные и личные неимущественные отношения связаны с созданием и использованием произведений литературы, науки и искусства. Авторское право как самостоятельный институт решает конкретные задачи, которые включают в себя всемирную охрану имущественных и личных неимущественных прав и законных интересов авторов; обеспечение правовыми средствами наиболее благоприятных условий для создания научных и художественных произведений; широкое использование их обществом
Предметом исследования настоящей работы является авторское право на основе изученных историко-юридических исследований.
Цель настоящей курсовой работы подвергнуть анализу авторское право и совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу создания использования произведений науки, литературы и искусства, а также те личные имущественные и неимущественные права, которые принадлежат лицам, создавшим произведения литературы, науки и искусства.
Нами поставлены следующие задачи:
рассмотреть объекты и субъекты авторского права;
дать характеристику личным неимущественным правам как неотъемлемым правам авторов;
раскрыть особенности имущественных прав авторов;
исследовать передачу имущественных прав авторов и авторский договор;
обобщить проделанную работу и сделать соответствующие выводы;
Теоретико-методологической основой исследования послужили классические и современные труды юристов, в которых накоплен опыт теоретических и практических исследований в области авторского права.
Значительное внимание интеллектуальной собственности было уделено такими авторами как Судариков С.А., Козырев А.Н., в работах современных российских правоведов большое внимание уделяют авторскому праву Татевосян В.П., Ионас Я.В.
Работа состоит из введения, двух глав и заключения.
Глава 1. Объекты и субъекты авторского права
1.1. Виды объектов авторского права
Согласно ст.6 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»: «авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения»[1.8.]
Авторское право распространяется на произведения, обнародованные или необнародованные, но выраженные в какой-либо объективной форме, позволяющей воспроизводить результат творческой деятельности автора.
Проанализировав юридическую литературу, в том числе учебную, можно сказать, что объект авторского права (произведение) определяют как нематериальный продукт духовного творчества человека, имеющий объективную форму. В определение объекта авторского права, которое давалось в ст.475 ГК РФ, не содержалось прямого указания на творческий характер труда авторов произведений, что давало некоторым авторам основания утверждать, что «новые, творчески самостоятельные произведения – это лишь часть охраняемых авторским правом произведений»[1.7.]
Новое определение объекта авторского права является более четким и согласуется с определением, приведенным в Типовом законе Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Договоров ВОИС, предназначен прежде всего для правового обеспечения объектов авторского права и смежных прав в цифровой форме и в цифровой среде, в частности в сети Интернет. Из-за глобального характера информационной инфраструктуры, не имеющей государственных границ, любая страна вынуждена применять международные нормы, поскольку положения национального законодательства, которые не соответствуют таким нормам, оказываются декларативными и невыполнимыми. По этой причине страны мира стараются как можно быстрее ратифицировать договоры ВОИС и гармонизировать с ними свое законодательство.
Понятия науки, литературы и искусства имеют разное смысловое значение. Однако четкая классификация произведений на научные, литературные и произведения искусства и не требуется.
Отнесение произведения к категории исключительно научных, литературных или произведений искусства для признания его объектом
авторского права не имеет значения. Важен лишь творческий характер труда, в результате которого создано произведение. Если нет творчества, нет и
объекта авторского права. Например, не может быть объектом авторского права простой список телефонов, простая компиляция и т.д.
В случае спора о наличии или отсутствии творчества назначается экспертиза, с помощью которой суд может решить этот вопрос.
Творчество может быть выражено и в систематизации, и в объединении
уже известного материала (сборники, справочники, словари и т.д.). Охране в этих случаях подлежит форма изложения материала.
Продукт творческой деятельности автора может быть объектом авторского права, если он выражен в какой-либо объективной форме, так как авторским правом защищаются именно те структурные элементы произведения, которые определяют его форму. Наличие элементов новизны в произведении не является обязательным для предоставления ему авторско-правовой охраны.
Отсюда вывод: авторское право охраняет не все объективно новые творческие результаты, а лишь те из них, которые являются уникальными, не повторяющимися при параллельном творчестве. Такие неповторяющиеся творческие результаты называют оригинальными.
В законах об авторском праве многих зарубежных стран прямо указывается, что авторским правом охраняются оригинальные творческие результаты.
Точно так же и в российском законодательстве: под охраняемым произведением имеется в виду оригинальный творческий результат.
Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ несколько раз указывал, что оригинальность является признаком объекта авторского права. Оригинальность как обязательный признак авторского произведения указывается в Информационном письме № 47 (пп. 1 и 2). Понятие «оригинальность» как необходимый признак объекта авторского права применяют также и суды общей юрисдикции[3.17.]
Произведение считается имеющим объективную форму, если оно выражено в одной из следующих форм:
- письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т.д.);
- устной (публичное произведение, публичное исполнение и т.д.);
- звуко - или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой,
оптической и т.д.);
- изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-,
видео- или фотокадр и т.д.);
- объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение и
т.д.);
- в других формах.
Авторское право распространяется как на обнародованные, так и
необнародованные произведения, но выраженные в какой-либо объективной форме.
Под обнародованием произведения понимается осуществленное с согласия автора действие, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, передачи в эфир или иным способом ст.4 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»[1.8.]
Из этого определения следует, что для признания произведения
обнародованным достаточно наличия самой возможности для неопределенного круга лиц ознакомиться с произведением. Фактическое ознакомление публики с выпущенным в свет произведением необязательно.
Практические и правовые последствия признания произведения
обнародованным значительны. Автор может реализовать свое право на
обнародование только один раз, после чего произведение получает иной
правовой режим. До момента обнародования никто не может давать оценку произведению, цитировать его и осуществлять иные действия, которые допускаются законом в отношении правомерно обнародованных произведений.
Если произведение не подпадает под категорию обнародованных, оно
считается необнародованным. Не считается обнародованием информация о произведении с изложением его содержания.
Появление за последние годы новых технических средств, с помощью
которых стало возможным достижение новых творческих результатов,
значительно расширило список объектов авторского права.
Наиболее полный их перечень рекомендован к воспроизведению в
национальных законодательных актах об авторском праве Типовым законом ВОИС и приведен в ст.7 закона РФ «Об авторском праве и смежных правах».
Согласно этой статье к объектам авторского права относятся:
- литературные произведения (литературно-художественные, научные,
учебные, публицистические и т.п.);
- драматические и сценарные произведения;
- музыкальные произведения с текстом и без текста;
- музыкально-драматические произведения;
- хореографические произведения и пантомимы;
- аудиовизуальные произведения (кино-, теле -, видеофильмы, слайд-
фильмы, диафильмы и другие кино-, теле - и видеопроизведения);
- произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна и другие
произведения изобразительного искусства;
- произведения декоративно-прикладного и сценографического
искусства;
- произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового
искусства;
- фотографические произведения и произведения, полученные способом,
аналогичным фотографии;
- географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и
пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и
другим наукам;
- программы для ЭВМ всех видов, включая прикладные программы и
операционные системы;
- другие произведения, удовлетворяющие требованиям предоставления
охраны.
Часть произведения (включая его название), которая обладает
перечисленными в законе признаками и может использоваться самостоятельно, также признается объектом авторского права.
К объектам авторского права также относятся:
- производные произведения (переводы, обработки, аннотации,
рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, музыкальные аранжировки и
другие переработки произведений науки, литературы и искусства);
- сборники произведений, также как энциклопедии, антологии, базы
данных, другие составные произведения, представляющие собой по
подбору или расположению материалов результат творческого труда.
Охрана предоставляется производным и составным произведениям
независимо от того, являются ли объектами авторского права произведения, на которых они основаны или которые они включают.
Переход права собственности или права владения каким - либо
материальным объектом сам по себе не влечет перехода каких-либо авторских прав на произведение, выраженное в этом объекте. Исключения составляют лишь произведения изобразительного искусства, исключительное право на которые переходит от авторов к другим лицам одновременно с переходом права собственности на материальные объекты, в котором выражены эти произведения.
Авторское право не распространяется на идеи, принципы, методы,
процессы, системы, способы, концепции, сообщения о событиях и фактах, лежащих в основе охраняемых авторским правом произведений (п.4 ст.6 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»).
Не являются объектами авторского права, а значит и не подлежат охране
произведения, которые не обладают какими-либо признаками произведения, например, объекты, не выраженные в материальной форме, или не являющиеся результатом творческой деятельности.
К числу неохраняемых относятся и такие объекты, которые хотя и
удовлетворяют понятию произведения, однако, в силу прямого указания закона охране не подлежат. К ним относятся произведения, срок охраны которых истек, а также:
- официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты
законодательного, административного и судебного характера), а
также их официальные переводы;
- государственные символы и знаки (флаги, гербы, гимны, ордена,
денежные знаки и иные государственные символы и знаки);
- произведения народного творчества;
- сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер.
К неохраняемым можно отнести и произведения иностранных авторов.
Авторское право на произведение науки, литературы и искусства
возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления или соблюдения каких-либо формальностей.
1.2. Субъекты авторского права и их характеристика.
Субъектом авторского права, как правило, является гражданин, творческим трудом которого создано произведение науки, литературы или искусства. Им может быть и гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста и душевнобольной. Так, авторские права детей, представленные на смотры или выставки детской или юношеской самодеятельности и т.д. защищаются авторским правом.
Но недееспособные, став субъектами авторского права, не имеют права
самостоятельно совершать какие-либо сделки, связанные с использованием авторского права. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно осуществлять авторские права на свои произведения Ст.26 Гражданского кодекса РФ[1.6.]
За авторами - гражданами Российской Федерации и их правопреемниками авторское право признается на все произведения независимо от места их обнародования или нахождения в какой-либо объективной форме.
Если произведение обнародовано либо не обнародовано, но существует на территории Российской Федерации в какой-либо объективной форме, то авторское право распространяется на такое произведение независимо от гражданства автора.
За гражданами других государств, обнародовавшими свои произведения за пределами Российской Федерации, авторское право признается в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Лицо, обозначенное в качестве автора на оригинале или экземпляре
произведения, считается его автором, если отсутствует доказательство иного.
При обнародовании произведения анонимно или под псевдонимом (за
исключением случаев, когда псевдоним автора не вызывает сомнения в его личности), издатель имя или наименование которого обозначено на произведении, при отсутствии доказательств иного, считается представителем автора и имеет право защищать права автора и обеспечивать их осуществление. Это положение действует до тех пор, пока автор не раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве.
Авторское право может принадлежать нескольким лицам – соавторам. В ст.10 Закона РФ от 9 июля 1993 г. говорится, что авторское право на
произведение, созданное совместным творческим трудом двух или более лиц, принадлежит соавторам совместно, независимо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.
Соавторство всегда является результатом соглашения о совместной работе. По крайней мере, между соавторами должно быть хотя бы устное или подразумеваемое соглашение о создании коллективного произведения.
Необходимость соглашения о соавторстве установлена Верховным Судом СССР в постановлении от 18 апреля 1986 г. «О применении судами законодательства при рассмотрении споров, возникших из авторских правоотношений»[3.18.]
Верховный Суд указал, что по смыслу закона «соавторство двух и более лиц на произведение науки, литературы и искусства возникает в тех случаях, когда каждый из них по взаимному согласию внес в это произведение свой творческий вклад. Соглашение о соавторстве может быть достигнуто в любой стадии создания коллективного произведения или после его завершения. В силу закона соавторство на коллективное произведение может возникнуть и при отсутствии такого соглашения». Как видим, вопрос решен достаточно определенным образом, не оставляющим каких-либо сомнений в позиции Верховного Суда.
Недействительным является соавторство, навязанное автору лицам, от которого так или иначе зависит использование произведения. Оказание автору технической помощи соавтора не порождает. При соавторстве должно быть творческое участие лиц в создании произведения.
Приведем пример из судебной практике, дело рассматривалось в районом суде города Москвы в судебном деле (наследник В. Виленкина против Л. Петерсон) истец претендовал на соавторство В. Виленкина на спорные произведения, поскольку они выпускались под именами двух соавторов — В. Виленкина и Л. Петерсон. Однако соглашения между этими лицами о соавторстве не имело места; вообще В. Виленкин умер до того, как были созданы все спорные произведения (за исключением одного). Л. Петерсон проставляла имя В. Виленкина на произведениях исключительно в знак благодарности к своему учителю, что само по себе, конечно, соавторства не порождает. Кроме того, «соавторы» никогда не заключали совместно, как соавторы, договоров на издание произведений. Поэтому соавторство в данном случае не могло возникнуть. 19 декабря 2004 г. Савеловский районный суд г. Москвы вынес решение о том, что Л. Петерсон является единственным автором спорных произведений [3.19.]
В юридической литературе выделяют два вида соавторства: нераздельное и раздельное.
Нераздельное соавторство возникает в отношении произведения, составляющего одно неразрывное целое. При нераздельном соавторстве выделить долю каждого автора в произведении невозможно, поэтому все соавторы пользуются неделимым авторским правом на всё произведение в целом и на каждую его часть.
Раздельное соавторство возникает на одно произведение, каждая часть
которого выполнена самостоятельным автором, и долю каждого из них можно легко установить (соавторство композитора и либреттиста, соавторство на учебник группы авторов и т.д.). В этом случае наряду с совместным и неделимым правом всех соавторов на произведение в целом каждый из авторов сохраняет свое право на созданную им часть произведения, имеющую самостоятельное значение (ч.3 п.1 ст.10 Закона РФ от 9 июля 1993 г.).
Например, можно требовать указания своего авторства в отношении этой части и самостоятельно распоряжаться ее использованием, поскольку такое осуществление возможно отдельно от других частей, если иное не предусмотрено соглашением между соавторами.
Отношения между соавторами могут быть определены их соглашением. При отсутствии такого соглашения авторское право на коллективное произведение осуществляется всеми соавторами совместно. Споры между соавторами разрешаются судом.
Субъектами авторского права после смерти автора становятся наследники. Наследование авторских прав может происходить как по закону, так и по завещанию. Особенности наследования авторских прав следующие.
Прежде всего, по наследству к наследникам переходят не все авторские
права, а только их часть. В законе указывается, что по наследству не переходят право авторства, право на авторское имя и право на защиту
репутации автора.
Однако и в отношении этих прав к наследникам переходят права на
защиту названных прав от нарушений со стороны третьих лиц, если только автор не назначил для этих целей специальное лицо.
В отличие от прав на произведения самих авторов, которые носят пожизненный характер, авторские права наследников ограничены установленным законом сроком. Авторские права наследников действуют в течение 50 лет после смерти автора, считая с 1 января года, следующего за годом смерти ст.27 Закона об авторском праве [1.8.]
Из этого общего правила есть ряд исключений: а) если произведение создано в соавторстве, то 50-летний срок исчисляется после смерти
последнего из соавторов; б) если произведение впервые выпущено в свет
после смерти автора, то авторское право действует в течение 50 лет после
выпуска его в свет; в) если автор был репрессирован и реабилитирован
посмертно, то произведение охраняется 50 лет после реабилитации; г) если
автор воевал или работал во время Великой Отечественной войны, то срок охраны увеличивается на четыре года и т.д.
Важной особенностью наследования авторских прав является то, что
авторские права переходят к наследнику в бездолевом порядке, как единое
целое, не подлежащее ни выделу, ни разделу. Это означает, что распоряжаться перешедшими по наследству авторскими правами наследники должны совместно и по взаимному согласию, а в случае спора – по решению суда.
