Авторское право. 57

 

Содержание

 

Введение.

 

Глава I. Институт авторского права в Российской Федерации.

  1. История развития авторского права в России.
  2. Понятие, задачи, нормы и принципы авторского права.

     2.1. Понятие  и задачи авторского права.

     2.2. Нормы  и принципы авторского права.

3. Объекты авторского права

          3.1. Понятие и формы объектов авторского права.

          3.2. Перечень объектов авторского права.

     4. Субъекты авторского права.

          4.1. Понятие субъектов авторского права.

          4.2. Соавторы по авторскому праву. Понятие, виды соавторов.

         4.3. Наследование авторского права.

          4.4. Права авторов и иных лиц.

 

Глава II. Охрана и защита авторских прав.

  1. Условия правовой охраны.
  2. Способы охраны и защиты прав авторов.
  3. Административная и уголовная защита прав.

 

Заключение.

 

Список используемой литературы.

 

Введение

 

Авторское право в  России появилось лишь в начале XIX веке (1828г.), где право автора на созданное  им произведение трактовалось как право  собственности, которым можно торговать. Сто семьдесят лет, прошедших с того дня, это сравнительно небольшой отрезок времени для развития отрасли права. Некоторые проблемы, поднимаемые в прошлом веке актуальны и сегодня. Если юридическая конструкция многих правовых институтов, давно получивших силу в гражданском обществе, как например права собственности, далеко не успела выясниться, составляет предмет спора для ученых, то тем более можно ожидать отсутствия определенности в построении такого молодого института, как авторское право. "С тех пор, — замечает проф. Табашников, — как положительные законодательства приняли это злополучное право под свою защиту, оно носится по горизонту науки безо всякого определенного назначения, и по дуновению того или иного ученого или легко передвигается с одного места на другое, или же парит в пространстве, подобно птице, высматривающей место, куда ей удобнее было бы спуститься".1

Сегодня авторское право, нормы которого регулируют отношения, возникающие в связи с созданием  и использованием произведений науки  и искусства, большинство российских ученых справедливо рассматривают в качестве особого института гражданского права.

Институт авторского права заключает в себе специальные  и своеобразные черты, отличающие его  от всех других институтов гражданского права. Институтом этим охраняются не только имущественные интересы авторов, но также и их права и интересы личные — нравственные и духовные. Вместе с тем этим институтом затрагиваются интересы общественные — интересы культуры и просвещения. Благодаря этому правоотношения, нормируемые законом об авторском праве, выходят далеко за пределы частногражданских отношений и приобретают исключительный интерес — как юридический, в виду своеобразной правовой конструкции этого права, так и общественный, в виду предъявляемых к нему требований культурно-просветительского свойства.

Авторское право регулирует отношения, связанные с производством  и обменом результатов интеллектуального  труда, которые сохраняются вне  трудового процесса. Вместе с тем  создаваемые произведения не отделимы от их авторов, и поэтому права последних носят личный и исключительный характер. Данные обстоятельства оказывают существенное влияние на правовое регулирование авторских отношений, предопределяя выделение норм авторского права в относительно самостоятельное подразделение.

 

 

 

Глава I. Институт авторского права в Российской федерации.

 

1. История  развития авторского права в  России.

 

Авторское право возникло в XV веке в крупнейшей торговой державе того времени -  Венецианской республике. В 1476 голу был принят Указ «О патентах и привилегиях для охраны изобретений и произведений». Так первым обладателем охранного документа, который предоставлял владельцу право разрешить издание свой книги только одному издателю, стал юрисконсульт Петр из Равенны в 1491 году. Перепечатка книги другими издателями, согласно охранному документу, каралась конфискацией книг и денежным штрафом за каждый экземпляр.

Помимо охраны литературных произведений, Венецианский указ охранял  и изобретения. Первым е обладателем, еще до принятия Указа, в 1469 году стал де Спирее на изобретение, созданное Гутеннбергом.

В последствии национальные законы по охране прав на произведения появились и других странах.

Спустя, практически, четыре века, в 1828 году в Российской империи появились первые законы регулирующие авторские права, где право автора на созданное им произведение трактовалось как право собственности, которым можно торговать. В 1830 году было принято первое «Положение о правах сочинителей, переводчиков и издателей». Работа на том, не было закончено и буквально в течение пятидесяти лет были приняты различные правила регламентирующие положения о собственности на художественные и музыкальные произведения. С 1887года все нормы авторского права внесены в Свод законов Российской империи в приложение к ст. 420 «О праве собственности на произведения науки, словесности, художеств и искусств». Последний Закон Российской империи «Об авторском праве» принят 20 марта 1911 года.

После крушения Российской империи правоотношения в области  авторского права регулировались декретами и постановлениями Совета Народных Комиссаров (СНК), которые существенно ограничили права авторов. Так, в соответствии с Декретом СНК «О научных, литературных, музыкальных и художественных произведениях» от 26.11.1918 года, любое произведение могло быть признано достояние республики.

В 1925 году принят первый советский закон «Об основах  авторского права». После присоединения  СССР, в 1973 году, к Всемирной конвенции  об авторском праве в Основы гражданского законодательства СССР были введены новые нормы, значительно расширяющие права авторов.

Следующим этапом в развитии законодательство в области авторского права стали законы «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» и «Об  авторском праве и смежных  правах».

Новым этапом развития российского  законодательство об авторском праве  и смежных правах стали разработка, принятие и вступление в силу с 01 января 2008 года части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации с отменой всех ранее действовавших специализированных законов в области интеллектуальной собственности, в том числе и авторского права.

 

 

2. Понятие,  задачи, нормы и принципы авторского  права.

 

2.1. Понятие и задачи авторского права.

 

Теоретические предпосылки  авторского права базируются на необходимости для человечества иметь широкий доступ ко всем достижениям интеллектуальной творческой деятельности и вытекающей отсюда обязанности вознаграждать тех, кто способствует возникновению и распространению этих достижений. Во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г., авторские права были отнесены к основным правам человека. В ст.27 Декларации говорится:

«1. Каждый человек имеет  право свободно участвовать в  культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами.

2. Каждый человек имеет  право на защиту его моральных  и материальных интересов, являющихся  результатом научных, литературных  и художественных трудов, автором  которых он является».2

Интеллектуальная собственность охраняется законом. Государство содействует развитию  культуры, научных и технических исследований на благо общих интересов. Свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания и охрану интеллектуальной собственности гарантирует статья 44 Конституции РФ.

В объективном  смысле авторское право - это совокупность норм гражданского права, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. Оно является самостоятельным институтом гражданского права.

В субъективном смысле авторское право – это совокупность личных неимущественных (моральных) и имущественных прав, принадлежащих лицам, создающим произведения науки, литературы и искусства (авторам) в отношении созданных ими произведений.

В соответствии с ранее  действовавшим Законом РФ «Об  авторском праве и смежных  правах» авторское право –  это отношения, возникающие в  связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. В Гражданском Кодексе РФ понятие «авторское право» не определено, однако признано, что результатом творческой деятельности авторов являются произведения науки, литературы и искусства.

На этом основании  можно определить понятие «авторское право» следующим образом:

«Авторское право» – это установленное законодательством право некоторых лиц на произведения науки, литературы или искусства, созданные творческим трудом этих же или иных лиц.

Существуют и иные определения понятия «авторское право», однако главным в любом определении являются три элемента:

1. Произведения науки, литературы и искусства признаются охраняемыми при некоторых условиях;

2. Автору представляются личные неимущественные права на созданное произведение;

3. Автору или иным лицам предоставляются исключительные имущественные права на использование созданного автором произведения.

В качестве основных задач  авторского права чаще всего в  юридической литературе называются две следующие задачи. С одной стороны, авторское право должно стимулировать деятельность по созданию произведений науки, литературы и искусства. В этих целях авторское право способствует созданию условий для занятия творческим трудом; обеспечивает правовое признание и охрану достигнутых творческих результатов; закрепление за авторами прав на использование создание ими произведений и получение доходов и т.д. С другой стороны, задачей авторского права считается создание условий для широкого использования произведений в интересах общества. Иными словами, повышение уровня охраны прав авторов ни в коем случае не должно препятствовать использованию их произведений в целях образования и просвещения или служить помехой в стремлении самой широкой аудитории читателей, зрителей, слушателей знакомиться с ними.

 

Сфера действия авторского права.

 

Национальное законодательство об авторском праве в той или иной форме признает принцип национального режима и принцип территориальности, которые являются общепризнанными международными нормами.

Национальный режим  — предоставление одинаковых прав как национальным, так и зарубежным гражданам и юридическим лицам.

Следовательно, национальное законодательство должно одинаковым образом  охранять авторские права, как своих граждан, так и граждан других стран. Принцип национального режима установлен Бернской конвенцией в следующей форме: «Если автор не является гражданином страны происхождения произведения, в отношении которого ему предоставлена охрана в силу настоящей Конвенции, он пользуется в этой стране такими же правами, как и авторы — граждане этой страны». Таким образом, если автор создал свое произведение в стране, гражданином которой он не является, то он пользуется такой же охраной своего произведения в данной стране, как и ее граждане.

Принцип территориальности  законодательство любой страны действует  только на национальной территории и не может иметь силы за ее пределами.

Однако национальное законодательство может оказывать  косвенное влияние на уровень  охраны и за пределами государственной  территории. Например, если законодательство соответствует международным нормам и государство является членом международных договоров, то его авторы имеют такие же права, которые гарантируются своим авторам в каждой из стран — участниц этих международных договоров.

Участие страны в международных  договорах, прежде всего в Бернской конвенции, расширяет сферу действия авторского права, поскольку в стране должны охраняться произведения, созданные в других странах Бернского союза, как их гражданами, так и лицами без гражданства, что закреплено в п. 1,3 ст. 1256 Гражданского кодекса РФ. По этим же причинам признается авторское право за гражданами РФ, если их произведения находятся в объективной форме за рубежом.

 

2.2. Нормы и принципы авторского права.

 

Нормы авторского права  содержаться в различных законодательных  и нормативных актах федерального и республиканского значения. Основы гражданского законодательства устанавливают принципиальные положения по вопросам, требующим единообразного решения во всех республиках. Такое единство предопределено и необходимостью участия в международных конвенциях об охране авторских прав. Вместе с тем Конституция РФ относит "правовое регулирование интеллектуальной собственности" к совместному ведению Федерации и республик в ее составе.

Авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты.

 

Как и всякий другой правовой институт, авторское право имеет  принципы:

А) Свобода творчества.

Позволяет автору выбирать интересующую его тему, форму будущего произведения, метод создания, использовать произведения всеми дозволенными законом способами. Конституционное законодательство гарантирует свободу научного, технического и художественного творчества путем широкого развертывания научных исследований, изобретательской и рационализаторской работы, развития литературы и искусства.

В Конституции РФ закреплено:

1. Каждому гарантируется  свобода литературного, научного, технического и других видов  творчества, преподавания. Интеллектуальная  собственность охраняется законом.

2. Каждый имеет право  на участие в культурной жизни и пользованием учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.

3. Каждый обязан заботиться  о сохранности исторического  и культурного наследия. Беречь  памятники истории и культуры.

 

Б) Принцип сочетания личных интересов с интересами всего общества.

Хотя данный принцип, безусловно, проявляется и в других институтах права интеллектуальной собственности и гражданского права  в целом, в авторском праве  он имеет особое значение. В основе авторского права лежит признанное за автором монопольное право на использование созданного им произведения. Определение разумных границ этой монополии на протяжении веков являлось одной из главных проблем авторского права. В настоящее время уже никто не утверждает, что авторы должны иметь неограниченный контроль за использованием своих произведений. Ничем не ограниченная монополия необходима и возможна лишь в отношении необнародованных произведений. Если же произведение с согласия автора стало доступно для  всеобщего сведения, его права на произведение не могут быть столь обширными, чтобы полностью игнорировать интересы других граждан и общества в целом. Законы демократического общества не только гарантируют охрану интеллектуальной собственности, но и закрепляют право членов общества на участие в культурной жизни и пользование достижениями культуры. (п.2 ст.44 Конституции РФ).

В) принцип  не отчуждаемости личных неимущественных  прав автора.

В этом состоит одно из существенных отличий российского  авторского права от авторского права  ряда зарубежных стран. По российскому авторскому законодательству, личные неимущественные права автора (право на авторство, право на имя и пр.) не могут перейти к другим лицам, хотя бы сам автор и выразил на это свое согласие. Подобное соглашение не будет иметь юридической силы и является недействительным. Поэтому даже в тех случаях, когда произведение создано в порядке выполнения служебного задания, личные неимущественные права сохраняются за автором и должны быть во всех случаях обеспечены. Этими же соображениями продиктованы нормы российского законодательства, устанавливающие, что право авторства, право на авторское имя, право на защиту репутации автора не переходят по наследству, что в случаях так называемого «свободного» использования произведений обязательно указание имени автора и т.д. Что же касается имущественных прав авторов, то они могут передаваться другим лицам по авторскому договору, в порядке наследования, а также в силу закона (служебные произведения).

Г) Принцип  свободы авторского договора.

Данный принцип заменил  собой присущий ранее действующему авторскому праву принцип нормативной регламентации  основных прав и обязанностей сторон по авторским договорам. Наиболее ярким выражением последнего было существование так называемых типовых авторских договоров (издательских, сценарных, постановочных и др.), которые имели нормативное значение и подробно регламентировали отношения авторов и пользователей произведений. Конечно, было бы неверно сводить роль типовых договоров лишь к ограничению свободы сторон в распоряжении принадлежащими им правами. Одной из главных функций типовых договоров было ограждение авторов от произвола пользователей произведений, стремление гарантировать авторам определенный минимальный уровень прав. Условия конкретных авторских договоров, ухудшающие положение авторов по сравнению с  типовым договором, признавались недействительными и заменялись условиями, закрепленными в типовом договоре.

Вместе с тем присутствие  в законодательстве правил, детально регулирующих сферу отношений, которая  в принципе должна определяться прежде всего свободным волеизъявлением самих сторон, трудно признать нормальным явлением. В этой связи новое российское авторское законодательство отказалось от жесткой регламентации отношений сторон авторского договора. В нем закрепляются лишь возможные типы авторских договоров, а также указываются условия, которые должны быть в обязательном порядке согласованы сторонами. Что касается законных интересов авторов, то они обеспечиваются, с одной стороны, запретом включать в авторские договоры явно кабальные для авторов условия, например, условие о передаче прав на произведения, которые автор может создать в будущем, и, с другой стороны, правилами, предоставляющими авторам определенные права, например, на расторжение авторского договора по истечении пяти лет с даты его заключения, если конкретный срок договора сроками не определен, или налагающими на пользователей произведений определенные обязанности, например, по выплате автору аванса по договору заказа. Кроме этих и других указанных в законе ограничений, стороны свободны в определении содержания авторского договора.

Д) Принцип моральной и материальной заинтересованности в использовании произведений. Материальное поощрение: государственные и именные премии.

Е) Принцип всемирной охраны права и законного интереса авторов.

Отражен не только в нормах права, но и в нормах, обеспечивающих защиту нарушенных авторских прав.

Ж) Принцип автоматической охраны

Принцип автоматической охраны — авторское право на произведение возникает в силу факта его  создания.

Принцип автоматической охраны следует из п. 2 ст. 5 Бернской конвенции, в соответствии с которой использование авторских прав на произведение и их осуществление «не связаны с выполнением каких бы то ни было формальностей». Под формальностями понимаются регистрация, депонирование, обнародование произведений и некоторые иные действия.

Обнародование произведения — это действие, с помощью которого произведение становится доступным для всеобщего сведения, т.е. неопределенному кругу лиц.

Основными формами обнародования являются:

  • опубликование произведения;
  • публичное исполнение произведения;
  • сообщение произведения для всеобщего сведения;
  • доведение произведения до всеобщего сведения и т.д.

Принцип автоматической охраны означает, что ни одно из этих действий не является необходимым для возникновения правовой охраны произведений.

Необходимо подчеркнуть, что отказ от обязательной регистрации  и обнародования произведения усложняет  охрану прав автора. Встречаются случаи, когда произведение оказывается  похищенным или заимствованным, а затем и обнародованным. Если автору становится известно, что его произведение обнародовано без его согласия и не под его именем, то за защитой своего авторского права он вынужден обращаться в суд и представить доказательства своего авторства. Без регистрации или обнародования произведений такие доказательства могут оказаться субъективными и суд не сможет принять их к сведению, встав, таким образом, на сторону нарушителя закона, а не автора.

В отличие от Бернской конвенции, Всемирная конвенция об авторском праве разрешает каждому государству «требовать соблюдения формальностей или других условий для приобретения и осуществления авторских прав на произведения, впервые опубликованные на его территории, или на произведения его граждан, независимо от места их опубликования». 3 Для выполнения таких формальностей нет необходимости регистрировать произведения в специальных реестрах, а достаточно разместить на каждом экземпляре произведения конвенционный знак охраны авторского права, состоящий из трех элементов:

  • латинской буквы «С» в окружности: ©;
  • наименования обладателя имущественных прав;
  • года первого опубликования произведения.

Всемирная конвенция  по авторскому праву устанавливает, что знак охраны авторского права  помещается на каждом экземпляре произведения таким образом и на таком месте, чтобы быть разборчивым и легко обнаруживаемым.

Итак, конвенционный знак охраны авторского права – оповещение об имущественном праве тех или  иных лиц.

Следует особо подчеркнуть, что наличие или отсутствие конвенционного знака не имеет никакого отношения к наличию прав, которые могут возникнуть только в силу создания и объективного существования произведения.

Хотелось бы отметить, что Договор ВОИС по авторскому праву содержит ряд внутренних противоречий. С одной стороны, Договор подтверждает применимость основных принципов Бернской конвенции, в частности принципа автоматической охраны произведений, не связанного «с выполнением каких бы то ни было формальностей», но, с другой стороны, Договор предусматривает формальности, которые в некотором отношении аналогичны предложенным Всемирной конвенцией об авторском праве.

Например, ст.12 Договора ВОИС по авторскому праву устанавливает, что к экземпляру произведения может  быть приложена информация об управлении правами, которая идентифицирует произведение, автора произведения, обладателя какого-либо права на произведение, условия использования произведения и любые цифры или коды, в которых она представлена. Допустимость приложения к произведению информации об управлении правами аналогична подходу Всемирной конвенции об авторском праве, поскольку Договор ВОИС по авторскому праву допустил использование вместе с символом © (или вместо него) информацию об управлении правами. Однако в отличие от Всемирной конвенции наличие или отсутствие такой информации не означает наличия или отсутствия авторского права. Другими словами, информация об управлении правами не является условием возникновения прав, что следует из согласованного заявления в отношении этой статьи, т.е. страны не должны использовать информацию об управлении правами для введения формальностей, не допускаемых Бернской конвенцией или Договором ВОИС об авторском праве, как устанавливающих возникновение права.4

 

2.3. Срок действия авторского права.

 

Авторское право действует  в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти. Право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора охраняются бессрочно.

Автор вправе в том  же порядке, в каком назначается  исполнитель завещания, указать  лицо, на которое он возлагает охрану права авторства, права на имя и права на защиту своей репутации после своей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно. При отсутствии таких указаний охрана права авторства, права на имя и права на защиту репутации автора после его смерти осуществляется его наследниками или специально уполномоченным органом РФ, который осуществляет такую охрану, если наследников нет или их авторское право прекратилось.

Авторское право на произведение, обнародованное анонимно или под  псевдонимом, действует в течение 50 лет после даты его правомерного обнародования.

Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, действует  в течение всей жизни и 50 лет  после смерти последнего автора, пережившего  других соавторов.

Авторское право на произведение, впервые выпущенное в свет после смерти автора, действует в течение 50 лет после его выпуска. В случае, если автор был репрессирован и реабилитирован посмертно, то срок охраны прав начинает действовать с 1 января года, следующего за годом реабилитации.

В случае, если автор работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, то срок охраны авторских прав увеличивается на 4 года.

В соответствии с Гражданским  кодексом РФ срок охраны произведений может быть увеличен еще на 25 лет, если они впервые обнародуются после их перехода в общественное достояние.

Исчисление сроков начинается с 1 января года, следующего за годом, в  котором имел место юридический  факт, являющийся основанием для начала течения срока.

Истечение срока действия авторского права на произведения означает их переход в общественное достояние. Произведения, которым на территории РФ никогда не предоставлялась охрана, также считаются перешедшими в общественное достояние. Произведения, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без выплаты авторского вознаграждения. При этом должно соблюдаться право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора.

Правительством Российской Федерации могут устанавливаться  случаи выплаты специальных отчислений за использование на территории РФ произведений, перешедших в общественное достояние. Такие отчисления выплачиваются в профессиональные фонды авторов, а также организациям, управляющим имущественными правами авторов на коллективной основе, и не могут превышать одного процента от прибыли, полученной за использование таких произведений.

 

 

3. Объекты  авторского права.

 

3.1. Понятие и формы объектов авторского  права.

 

Бернская конвенция, как  и иные международные договоры в  области авторского права, не содержит определения термина «объекты авторского права», которое используется в национальном законодательстве. В п. 1 ст.1259 Гражданского кодекса РФ прямо установлено, что «объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения»5.