Авторское право в современности

                           
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3

1. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОРСКОГО ПРАВА……………………………………………………………..……………..5

1.1. Понятие и признаки авторского права…………………………………….5

1.2. Сущность  и значение авторского права……………………………………9

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  И ПОНЯТИЯ СОВРЕМЕННОГО АВТОРСКОГО ПРАВА………………………………………………………...13

2.1. Общая характеристика основных принципов и понятий современного авторского права…………………………………………………………………13

2.2. Принцип свободы  договора в законодательстве об авторском праве…..16

3. ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО  ПРАВА………………………………………...20

3.1. Общая характеристика  и признаки объектов авторского права………...20

3.2. Охраняемые  и неохраняемые авторским правом произведения………..23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….27

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………….30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 

      Актуальность  выбранной нами для исследования темы обусловлена, прежде всего, тем, что  в наше время интеллектуальная собственность  является особенно интенсивно развивающейся  сферой, и именно по этой причине оно нуждается в подробном изучении как исследователей, так и законодателей. Сегодня авторское право, нормы которого регулируют отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки и искусства, большинство видных юристов справедливо рассматривают в качестве особого института гражданского права. Институт авторского права заключает в себе специальные черты, отличающие его от всех других институтов гражданского права. Институтом этим охраняются не только имущественные интересы авторов, но также затрагивается и столь тонкая сфера, как интересы личные — нравственные и духовные. Вместе с тем затрагиваются интересы общественные — интересы культуры и просвещения. Все это делает авторское право специфичным институтом, очень нуждающимся в качественной и подробной регламентации. Именно поэтому данная тема не только не теряет свою актуальность, но и приобретает в некоторых своих аспектах все большую остроту.

      Данная  тема достаточно хорошо разработана, она рассматривалась в комментариях к законодательству, в различных публикациях и учебных пособиях. Разработкой этой темы занимались такие исследователи, как А. Н. Авдеева, Н. И. Добрякова, А. И. Земсков, Ю. Кочинев, Д. Липцик, Н. В. Макагонова, Е. А. Моргунова, Е. Павлова, М. М. Рассолов, И. В. Свечникова, Г. А. Соколова, С. А. Судариков, И. И. Турбина и многие другие. Нужно особенно отметить исследователей, стоявших у истоков российского авторского права. - Г.Ф. Шершеневича, И.В. Серебровского, В.И. Синайского.

      Целью данной курсовой работы является гражданско-правовая характеристика авторского права, основных принципов и понятий современного авторского права, а также анализ объектов авторского права.

     Исходя  из указанных целей, можно выделить следующие задачи:

1. дать понятие авторского права, охарактеризовать его и раскрыть сущность и значение,

2. охарактеризовать  основные принципы и понятия  современного авторского права,

3. рассмотреть  объекты авторских прав, а также охраняемые и неохраняемые авторским правом произведения.

      Данная  курсовая работа написана на основе анализа  различного рода источников по авторскому праву – публицистических материалов, учебных пособий, нормативных актов. Структура данной работы обусловлена целью и задачами исследования. Она состоит из введения, трех глав, включающих в себя шесть параграфов, и заключения. 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОРСКОГО ПРАВА 

1.1. Понятие и признаки авторского права 

      Авторское право как таковое появилось  в России лишь в начале XIX века – в этот период право автора на созданное им произведение трактовалось как право собственности, которым можно торговать. Прошедшие почти два столетия - это большой срок для развития отрасли права, но многие проблемы, поднимавшиеся тогда, актуальны и сегодня. В настоящее время авторское право регулируется частью четвертой Гражданского кодекса РФ, призванной регламентировать основания возникновения и порядок осуществления авторских, смежных с авторскими и иных прав, связанных с результатами интеллектуальной деятельности. Ранее авторское право регулировалось Законом РФ от 09.07.1993 N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах", утратившим силу в связи с применением Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ. Согласно вышеуказанному закону, авторскими правами назывались бессрочно охраняемые личные неимущественные права автора и охраняемые в течение его жизни, а также в течение семидесяти лет после его смерти имущественные (исключительные) права. При этом под автором понималось, как отмечает В.  Авдеев в своей статье «Автор произведения и авторские права» [21, 48], физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. Согласно ныне действующему  Гражданскому кодексу РФ,  авторское право – это «интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства» [6, 16]. Теперь участниками регулируемых гражданских отношений являются граждане и юридические лица, под автором произведения подразумевается гражданин, творческим трудом которого оно создано. При этом «лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, на основании ст. 1257 ГК РФ будет считаться его автором, если не доказано иное» [6 ,15]. В объективном смысле авторское право - это совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений литературы, науки и искусства. В субъективном смысле под авторским правом понимается совокупность субъективных прав, возникающих у автора в связи с созданием конкретного произведения литературы, науки и искусства. Основной задачей авторского права является, с одной стороны, обеспечение интересов авторов и их правопреемников, а с другой стороны, - интересов общества в целом, предоставление доступа к сокровищам мировой культуры. Как совокупность правовых норм, авторское право является составной частью гражданского права. Соответственно на авторско-правовые отношения распространяют свое действие общие положения гражданского права и, в первую очередь, положения обязательственного права, регулирующие права и обязанности сторон при заключении договоров на использование охраняемых авторским правом произведений. В частности, нормы обязательственного права регулируют такие вопросы, как права и обязанности сторон, участвующих в договоре, ответственность, наступающую в случае неисполнения договора и тому подобное. Обычными являются также условия об объеме правомочий на использование произведений, территория использования, срок использования.

      Объектами авторского права признаются лишь такие  произведения, которые обладают предусмотренными законом признаками. Такими признаками являются творческий характер произведения и объективная форма его выражения. Это означает, что объект авторского права должен быть результатом именно творческого труда автора, и должен быть закреплён на материальном носителе (в письменной форме, в форме изображения, звуковой или видеозаписи, в объёмно-пространственной форме), также объект авторского права может быть выражен в устной форме, но в виде публичного исполнения. Так, например водные узоры,  которые образуются при работе фонтана,  являются результатом творческого труда автора, создавшего фонтан, но сами водные узоры не будут являться объектом авторского права, в этом случае охраняется только фонтан, поскольку он создан творческим трудом автора и имеет объективную объёмно–пространственную форму выражения (металл, камень) в отличие от водных узоров, создаваемых фонтаном. Если следовать определению некоторых исследователей, то можно определить творчество как «интеллектуальную деятельность, завершающуюся производящим актом, в результате которого появляются новые понятия, образы и (или) формы их воплощения, представляющие собой идеальное отражение объективной действительности» [15,54]. Показателем творческого характера произведения, по мнению большинства российских ученых, является его новизна. Новизна в данном случае рассматривается как синоним оригинальности произведения. Она может выражаться в новом содержании, в новой форме произведения, в новой идее, в новой научной концепции. В этом смысле всякое творческое произведение характеризуется оригинальностью, новизной, неповторимостью и уникальностью. В юридической литературе есть также точка зрения, согласно которой «новизна произведения должна считаться самостоятельным его признаком» [23, 74], но в авторском праве, охраняющем форму произведения, признак новизны как самостоятельный критерий его охраны является излишним, поскольку он полностью поглощается признаком творчества.

      Произведение  как результат творческой деятельности автора становится объектом авторского права лишь при условии, что оно выражено в какой-либо объективной форме. Чтобы творческий результат приобрел общественную значимость и характер объекта авторского права, он должен быть воплощен в какой-либо объективной форме – письменной рукописи, машинописи, нотной записи, устной (публичное произнесение, публичное исполнение), звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической), изображения (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- или фотокадр), объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооружение) или другой форме. Иными словами, произведение должно существовать в форме, которая отделена от личности автора и приобрела самостоятельное бытие. При этом для признания произведения объектом авторского права вовсе не требуется завершенности работы. Объективная форма выражения произведения тесным образом связана с возможностью его воспроизведения. Относительно характера данной связи в российской юридической литературе существуют две позиции. По мнению одной группы авторов, объективная форма и воспроизводимость произведения составляют единый признак охраноспособного произведения. То есть о воспроизводимости произведения нет необходимости говорить особо, так как само наличие у произведения объективной формы свидетельствует о возможности его воспроизведения. Другие ученые полагают, что воспроизводимость является самостоятельным признаком произведения или, что то же самое, закон охраняет только такие произведения, объективная форма которых обеспечивает возможность их воспроизведения без участия самого автора. Они признают, что произнесенные речи и доклады, исполненные музыкальные произведения и прочитанные устно стихотворения, даже если они нигде и никак не зафиксированы, существовали в объективной форме, иначе они не могли бы восприниматься другими людьми. Но, по мнению этой группы ученых, такая форма, не связанная с каким-либо материальным носителем, является «крайне неустойчивой, легко может быть утрачена и искажена» [18, 92].

      Также необходимо упомянуть о том, что ранее в советской юридической литературе было высказано мнение, что одним из критериев произведения должна считаться его общественная полезность. Но ст. 1259 части четвертой Гражданского кодекса РФ прямо указывает на то, что авторское право распространяется на все произведения «науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения» [6, 16]. Это говорит о том, что авторским правом в равной степени охраняются как высокохудожественные произведения, так и те произведения, художественные достоинства которых невысоки, тем более что оценка в данном случае была бы сугубо субъективна.  

1.2. Сущность  и значение авторского права 

      Говоря  о сущности авторского права, в первую очередь нужно подчеркнуть то, что оно охраняет форму воплощения идей, мыслей и образов автора в конкретном произведении независимо от его содержания. Целью законодательство об авторском праве является обеспечение владельцу авторских прав возможности использования охраняемого произведения по своему усмотрению в рамках действующего законодательства, а также возможности препятствия использованию охраняемого произведения другими лицами без его разрешения. Законодательство в области интеллектуальной собственности и, в частности, авторского права позволяет реализовать принцип справедливости, давая возможность владельцу исключительных прав получить вознаграждение за свой интеллектуальный труд. Тем самым оно стимулирует творческую деятельность людей. Ключевым понятием в авторском праве является понятие произведения. В законодательстве об авторском праве определения этого понятия нет. Наибольшее распространение среди юристов получила мысль о том, что произведение - это совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность воспроизведения. Исходя из этого, можно выделить такой важный для сущностной характеристики авторского права аспект, как нематериальный характер произведения, так как  идеи, мысли и образы - сущности нематериальные, то произведение, как совокупность этих сущностей, также нематериально. В связи с этим следует различать собственно произведение и материальный носитель произведения. Одно и то же произведение может быть воспроизведено на разных носителях. Например, литературное произведение может быть воспроизведено на бумаге в виде книги или на электронном носителе: дискете или СD-диске. Но книга или диск - это не произведение, а только материальные носители. Также можно говорить о таком аспекте, как рассмотрение произведения как результата творческой деятельности автора. Авторское право распространяется не на любые произведения, а только на такие, которые являются результатом творческой деятельности автора. Творческая деятельность предполагает новизну результата. Следовательно, авторское право распространяется на новые, оригинальные, уникальные и неповторимые произведения. Следующая важная черта - конкретная объективная форма произведения. Для восприятия произведения людьми оно облекается автором в конкретную объективно существующую форму: письменную, устную, звуко- или видеозапись, изображение, объемно-пространственную и так далее – способы выражения могут быть различными, на это указывает часть 4 Гражданского кодекса РФ [6, 16]. Совокупность идей, мыслей и образов, не воплощенных в какой-либо объективной форме, не может быть воспринята другими людьми и не является произведением. Авторское право распространяется на произведения, которые можно воспроизвести без присутствия автора - если произведение невозможно воспроизвести известными способами без помощи автора, то такому произведению и не требуется правовая охрана. Авторское право распространяется только на воспроизводимые произведения. Из рассмотренного, таким образом, следует важный вывод: авторское право охраняет не идеи и мысли автора, а лишь форму их воплощения. Это значит, что научное произведение нормами авторского права охраняется так же, как и литературное произведение. Если те же идеи другой автор воплотит в новую форму, то это будет новое произведение, несмотря на то, что содержание осталось прежним.

      Говоря о значении авторского права, нельзя не сказать, прежде всего, о том, что  знание основополагающих положений авторского права как совокупности правовых норм важно не только для непосредственных творцов произведений литературы, науки и искусства, но и для значительной части лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. В первую очередь это касается предпринимателей, занимающихся использованием произведений литературы, науки и искусства, а также экспортных, импортных материальных носителей этих произведений (издательские, концертные, звукозаписывающие фирмы). Немаловажным представляется знание авторского права для организаций, занимающихся созданием и распространением программного обеспечения для компьютеров. В настоящее время повсеместно программное обеспечение, которое включает в себя не только алгоритмы и программы, но также и интегральные микросхемы, охраняется авторским правом. И, наконец, знание общих положений авторского права имеет значение для тех предприятий, которые занимаются производством наукоемкой продукции. Нередки случаи, когда работники таких организаций используют результаты совместного научного труда, в том числе итоговые работы научных учреждений для создания как новых самостоятельных работ, так и всякого рода компиляций. Конечно же, основополагающими для характеристики значения авторского права являются охрана произведений науки, литературы и искусства и защита прав авторов и правообладателей.

      Таким образом, в первой главе мы дали гражданско-правовую  характеристику авторского права –  раскрыли понятие, рассмотрели признаки, а также исследовали его сущность и значение. Авторское право претерпело за время своего существования значительные изменения:  первоначально (еще в начале XIX века) право автора на созданное им произведение трактовалось как право собственности, которым можно торговать. До недавнего времени авторское право регулировалось Законом РФ "Об авторском праве и смежных правах", утратившим силу в связи с применением Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ [9]. Согласно ему, авторскими правами назывались бессрочно охраняемые личные неимущественные права автора и охраняемые в течение его жизни, а также в течение семидесяти лет после неё. Согласно ныне действующему  Гражданскому кодексу РФ,  авторское право – это «интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства» [6 ,15]. Теперь участниками регулируемых гражданских отношений являются граждане и юридические лица, под автором произведения подразумевается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Можно предположить, что в будущем понятие и сущность авторского права будет меняться в соответствии с реалиями времени.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОНЯТИЯ СОВРЕМЕННОГО АВТОРСКОГО ПРАВА 

2.1. Общая характеристика основных принципов и понятий современного авторского права 

     Принципы  авторского права — это его  основные начала, отправные идеи, которые  обладают универсальностью и общезначимостью. Не будучи закрепленными в конкретных статьях закона, принципы авторского права выводятся из анализа всей совокупности авторско-правовых норм. Знание принципов позволяет ориентироваться в обширном авторском законодательстве, правильно толковать и применять на практике отдельные его нормы. К числу важнейших относится принцип свободы творчества, который прямо закреплен статьей 44 Конституции РФ [4, 18]. Данный принцип конкретизируется в целом ряде норм авторского права. Например, свобода творчества несовместима с цензурой произведений науки, литературы и искусства. В настоящее время цензура в России запрещена в законодательном порядке. Например, ст. 3 Закона РФ «О средствах массой информации» от 27 декабря 1991 г. устанавливает, что «требование от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является автором), а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, — не допускаются» [10, 2]. Обеспечивая свободу творчества, авторское право охраняет все произведения науки, литературы и искусства независимо от их назначения, достоинств и способа выражения. В этих же целях закон не ограничивает круг охраняемых произведений каким-либо перечнем и охраняет любые результаты творческой деятельности, существующие в объективной форме. Творцы произведений свободны в выборе темы, сюжета, жанра и формы воплощения создаваемых ими понятий или художественных образов, а также самостоятельно решают вопросы о выпуске своего произведения в свет, придании произведению окончательной формы. Другим принципом авторского права является сочетание личных интересов автора с интересами общества. Хотя данный принцип, безусловно, проявляется и в других институтах права интеллектуальной собственности и гражданского права в целом, в авторском праве он имеет особое значение. Общеизвестно, что в основе авторского права лежит признанное за автором монопольное право на использование созданного им произведения. Определение разумных границ этой монополии на протяжении веков являлось одной из главных проблем авторского права. В настоящее время уже никто не утверждает, что авторы должны иметь неограниченный контроль над использованием своих произведений. Если произведение с согласия автора стало доступно для всеобщего сведения, его права на произведение не могут быть столь обширными, чтобы полностью игнорировались интересы других граждан и общества в целом. Законы демократического общества не только гарантируют охрану интеллектуальной собственности, но и закрепляют право членов общества на участие в культурной жизни и пользование достижениями культуры [4, 18]. В этой связи в авторском законодательстве России, как и в законодательстве других стран, за авторами закрепляется широкий круг исключительных личных и имущественных прав, устанавливается, что произведения могут быть использованы, по общему правилу, лишь на основании договоров с их авторами на оговоренных с ними условиях, определены сроки действия субъективного авторского права. В то же время, с учетом интересов общества, установлены случаи, когда произведения могут свободно использоваться указанными в законе заинтересованными лицами. В качестве одного из принципов российского авторского права может быть выдвинуто положение о неотчуждаемости личных неимущественных прав автора. Важное здесь понятие неотчуждаемости раскрывается в ст. 1265 Гражданского кодекса РФ, в которой говорится, что права автора «анонимны, неотчуждаемы и непередаваемы, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на произведение и при предоставлении другому лицу права использования произведения. Отказ от этих прав ничтожен» [6, 19]. Поэтому даже в тех случаях, когда произведение создано в порядке выполнения служебного задания, личные неимущественные права сохраняются за автором и должны быть во всех случаях обеспечены. Этими же соображениями продиктованы нормы российского законодательства, устанавливающие, что право авторства, право на авторское имя, право на защиту репутации автора не переходят по наследству, что в случаях так называемого «свободного» использования произведений обязательно указание имени автора. Для современного российского авторского права характерен также принцип свободы авторского договора. Он заменил собой присущий ранее действовавшему авторскому праву принцип нормативной регламентации основных прав и обязанностей сторон по авторским договорам. Наиболее ярким выражением последнего было существование так называемых типовых авторских договоров (издательских, сценарных, постановочных), которые имели нормативное значение и подробно регламентировали отношения авторов и пользователей произведений. Условия конкретных авторских договоров, ухудшающие положение авторов по сравнению с соответствующим типовым договором, признавались недействительными и заменялись условиями, закрепленными в типовом договоре. Интеллектуальная собственность охраняется законом. Каждый обязан заботиться о сохранности исторического и культурного наследия.  Можно также выделить принцип моральной и материальной заинтересованности в использовании произведений, чрезвычайно важный для стимулирования граждан в создании общественно значимых произведений искусства, литературы и науки, что, в конечно итоге, является одним из факторов развития экономического потенциала страны. Можно упомянуть также принцип всемирной охраны права и законного интереса авторов, который отражен не только в нормах права, но и в нормах, обеспечивающих защиту нарушенных авторских прав. Нормы авторского права содержатся в различных законодательных и нормативных актах федерального и республиканского значения. Основы гражданского законодательства устанавливают принципиальные положения по вопросам, требующим единообразного решения во всех республиках. Такое единство предопределено и необходимостью участия в международных конвенциях об охране авторских прав.  

     2.2. Принцип свободы договора в  законодательстве об авторском  праве 

     Принцип свободы договора является одним  из основных в современном гражданском праве, что закреплено в ст. 8 Конституции РФ [4], а также в Гражданском кодексе РФ. В соответствии с этим принципом граждане Российской Федерации свободны в заключении договора, понуждение к заключению договора не допускается за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом РФ, иным законом или добровольно принятым обязательством. Таким образом, есть основания рассматривать свободу заключения договора как неотъемлемую и наиболее значимую по своему правовому и практическому смыслу часть принципа свободы договора. Свобода договора выражается в следующем: право участников гражданского оборота самостоятельно решать, следует ли им заключать договор или нет; установлении для граждан и юридических лиц реальной свободы в выборе контрагента по договору; юридическом равенстве сторон в процессе достижения соглашения; самостоятельности сторон в определении вида (разновидности) договора, которому они хотят подчинить свои правоотношения; возможности заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иным правовым актом (смешанный договор); праве сторон самостоятельно вести переговоры с целью достижения соглашения путем использования любых правомерных способов и без ограничения во времени, а также в решении вопроса о целесообразности продолжения переговоров; регулировании взаимоотношений участников договора преимущественно диспозитивными (дозволительными) нормами, которые действуют только в том случае, если иное правило не предусмотрено в самом договоре, разработанном сторонами. Если говорить конкретно о рассматриваемом принципе в законодательстве об авторском праве, то он подчиняется закрепленным в Гражданском кодексе общим положениям о договоре – это в равной мере касается свободы договора во всех ее проявлениях.  И если в советском авторском праве огромную роль в регулировании авторских правоотношений имели типовые авторские договоры, утверждаемые полномочными ведомствами, то в настоящее время принцип свободы договора позволяет участникам авторских правоотношений в рамках авторского договора урегулировать большинство вопросов на свое усмотрение. Ограничение свободы договора допустимо лишь в порядке исключения и лишь в той мере, в которой подобное ограничение вообще допустимо по отношению к гражданским правам, то есть в целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства [5, 1].  Принцип свободы договора отражает одну из важнейших идей в сфере правового регулирования отношений гражданского оборота - идею диспозитивности. Эта идея заключается в предоставлении участникам правоотношения права самостоятельно определять как содержание правоотношения, так и устанавливать правила, действию которых оно подчиняется. Первая возможность обеспечивается тем, что круг оснований, по которым могут приобретаться гражданские права и обязанности, не ограничивается в кодексе какими-либо специальными рамками. Вторая возможность обеспечивается наполнением кодекса значительным числом диспозитивных норм, подлежащих применению лишь в случаях, когда участники отношения не предусмотрят в своем соглашении иного правила, чем то, которое зафиксировано диспозитивной нормой. Таким образом, диспозитивность призвана содействовать такому порядку вещей, при котором приобретение прав и осуществление обязанностей производится участниками гражданского оборота своей волей и в своем интересе. В кодексе прямо указывается: "Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе" [5, 1]. Идея, если так можно выразиться, автономии воли, присущая принципу свободы договора, воплощена в кодексе с необходимой последовательностью: решение вопроса о том, вступать в договор или воздержаться от его заключения, равно как и вопроса о выборе своего контрагента, зависит, главным образом, от самого субъекта права. В то же время принцип свободы договора не трактуется в Гражданском кодексе с абсолютных позиций, в отрыве от реальных условий гражданского оборота и задач законодательного регулирования договорных отношений. Реализуя этот принцип, стороны подвергаются действию ряда правовых предписаний, несоблюдение которых может повлечь те или иные неблагоприятные последствия для отступившей от них стороны договора. В число таких предписаний входят, прежде всего, те, что содержатся в императивных нормах закона [5, 104]. Такие предписания касаются чаще всего условий, включаемых в содержание заключаемых договоров, правда, лишь постольку, поскольку их включение диктуется необходимостью защиты публичных интересов либо прав одной из сторон договора.

     Таким образом, в данной главе мы рассмотрели  основные принципы и понятия, характерные  для современного авторского права, выделив в отдельный параграф принцип свободы договора как  один из основных вообще в гражданском праве и в авторском праве в частности, без соблюдения которого теряет смысл и сама суть права. Можно сделать вывод также о том, что принципы авторского права вообще - это его основные начала, отправные идеи, которые обладают универсальностью и общезначимостью. И без этих «краеугольных камней» невозможно строительство наших общих правовых основ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ОБЪЕКТЫ  АВТОРСКОГО ПРАВА

     3.1. Общая характеристика и признаки  объектов авторского права 

          В советское время  для признания произведения объектом авторского права требовалось наличие возможности его воспроизведения (согласно ст. 134 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г.). Позднее закон об авторском праве такого требования уже не предъявлял. Не предъявляет подобных требований и ныне действующее законодательство. Это означает, что охраной пользуются даже те объекты, которые вообще невоспроизводимы в связи с отсутствием необходимых технических средств. Необходимость объективной формы порождает споры о том, что именно является непосредственным объектом авторско-правовой охраны  -  форма или содержание произведения. Одни исследователи полагают, что авторское право призвано защищать созданное произведение в целом - и форму, и содержание. Другие считают, что суть авторского права заключается в охране формы произведения, а не его содержания. Ответ на этот вопрос содержится в статье 1259 действующего Гражданского кодекса РФ, согласно которой объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства «независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения» [6 ,16]. Гражданский кодекс РФ специально указывает, что авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме [6, 16].

    Согласно  ст. 1259 Гражданского кодекса РФ объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения. Тем самым не дается четкого определения понятия произведения, но закрепляется открытый перечень произведений, которые следует считать объектами авторского права. Это:

    «- драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;

    - хореографические произведения и пантомимы;

    - музыкальные произведения с текстом или без текста;

    - аудиовизуальные произведения;

     - произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;

     -произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;

      - произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов;

     - фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;

     - географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам;

     -другие произведения» [6,16].

          Специфика правового  режима указанных объектов выражается, прежде всего, в наделении их авторов дополнительными правами. Так, в соответствии со ст. 1294 Гражданского кодекса РФ автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства имеет исключительное право использовать свое произведение [6 ,20], в том числе путем разработки документации для строительства и путем реализации архитектурного, градостроительного или садово-паркового проекта.

          Практически аналогичный  перечень объектов авторского права  содержится в ст. 2 Бернской конвенции  и включается в понятие "литературные и художественные произведения" [1 ,1], который охватывает любую продукцию в области литературы, науки и искусства, вне зависимости от способа и формы ее выражения.

    Объектами авторского права являются также  программы для ЭВМ, появившиеся  в рамках правового поля лишь во второй половине XX в. Авторские права  на все виды программ для ЭВМ (в  том числе на операционные системы  и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы. Отнесение программ для ЭВМ к литературным произведениям характерно для законодательства большинства стран мира - аналогичные положения закреплены в Директиве Европейского союза и в Договоре ВОИС по авторскому праву.

    Помимо  уже рассмотренных произведений, объектами авторских прав являются производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения (переводы литературных текстов, аранжировки музыкальных произведений, киносценарии по чьим-либо романам), составные произведения, то есть произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда. Авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным п. 3 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ. Следует отметить, что персонаж произведения как охраняемый объект указывается законодателем впервые. Раньше авторское право не распространялось на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты. Этот перечень воспроизводит и действующее законодательство [6, 16], добавляя к нему решения технических, организационных или иных задач и языки программирования.

    Объектами авторских прав не являются официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому подобное), а также символы и знаки муниципальных образований. Объекты, носящие официальный (официальные документы) или государственный (государственные символы и знаки) характер, объединены общей особенностью - они должны широко и беспрепятственно распространяться. Также таковыми не являются произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов, сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания движения транспортных средств и тому подобное). 
 

3.2. Охраняемые  и неохраняемые авторским правом произведения 

      Круг  охраняемых законодательством произведений достаточно широк и многообразен. Произведения различаются по объективной форме, способам их воспроизведения, степени самостоятельности, видам использования и целому ряду других оснований. Важнейшее значение имеет деление произведений на обнародованные и необнародованные, а также близкое к нему, но не совпадающее с ним деление на опубликованные и неопубликованные произведения. Авторским правом охраняются и те и другие. Но если необнародованные произведения неприкосновенны, то обнародованные произведения могут быть использованы заинтересованными лицами без согласия автора и даже вопреки ему. Аналогичные различия существуют между опубликованными и неопубликованными произведениями. Согласно ст. 1268 Гражданского кодекса РФ обнародованием признается осуществленное с согласия автора действие, которое «впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом» [6, 20]. Опубликование характеризуется несколько иным способом и данные понятия не совпадают по содержанию.

Авторское право в современности