Договор в гражданском праве РФ

План работы

Введение…………………………………………………………………...………3

1.Понятие и виды договора  в гражданском праве РФ…………………...…..…5

1.1 Понятие правовой договор…………………………………………..….........5

1.2 Виды договоров в  гражданском праве РФ……………………………........10

2. Особенности заключения  гражданско-правового договора. Расторжение  гражданско-правового договора………………………………………………..15

2.1 Основные этапы заключения  гражданско-правового договора…..............15

2.2 Изменения и расторжение  гражданско-правового договора..……............23

Заключение…………………………………………………………………….....28

Список используемой литературы…………………………………………...…30

 

Введение

Договор является одним из ключевых институтов гражданского законодательства. Его правовая природа, основные черты  и характерные признаки досконально  исследованы еще римскими юристами. Поэтому общее определение гражданско-правового  договора не менялось с тех времен. В качестве примера можно привести определение договора трех российских классиков цивилистики XIX в.

«Договор (contractum, pactum) представляет собой соглашение воли двух или нескольких лиц, которое пораждает право на чужое действие, имеющее имущественный интерес»[1].

«Договором называется соглашение двух или более лиц, направленное к установлению, изменению или  прекращению юридических отношений. Продукт воли нескольких лиц, называемых в настоящем случае контрагентами, договор является видом юридической  сделаки»[2].

«Итак, договор есть сознательное соглашение нескольких лиц, в котором  все они совместно изъявляют  свою волю для того, чтобы определить между собою юридическое отношение, в личном своем интересе по имуществу. Не всякое добровольное соглашение может  быть признано договором, подходящим под  действие законов гражданских, т.е. порождающим право на чужое действие, имеющее ценность в общежитии. Посему, например, соглашение нескольких душеприказчиков  в сделанном ими сообща постановлении, по исполнению завещания, не порождает  между ними обязательственного договорного  отношения»[3].

Актуальностью данной темы является то, что договор-это наиболее, оперативное и гибкое средство связи  между производством и потреблением, изучения потребности и немедленного реагирования на них со стороны производства. С помощью договора, граждане по своему усмотрению, расходуют полученные в виде заработной платы, доходы от предпринимательской деятельности, и иных доходов денежные средства, приобретая на них те ценности, которые  способны удовлетворять их индивидуальные, материальные и культурные потребности.

Цель курсовой работы-систематизировать весь массив гражданско-правовых норм, охватывающих поставленную проблему, отследить их место и положение в правовой системе Российской Федерации, проанализировать законодательство в области заключения гражданско-правовых договоров.

 

1. Понятие и виды договоров  в гражданском праве РФ

1.1 Понятие правового договора

Договор - центральный и  важнейший институт гражданского права, который используется во всех сферах предпринимательства и обслуживает  разнообразные имущественные и  личные потребности граждан. Действующее  гражданское законодательство, отражая  процесс заключения и исполнения договора, употребляет термин «договор»  в трех значениях: как основание  возникновения договорных обязательств (договор-сделка), как возникшие из договора обязательства его участников (договор-обязательство) и как письменное выражение соглашения сторон (договор-документ). В настоящей главе договор  рассматривается преимущественно  в первом его значении.

Договор как сделка-это  соглашение двух или более сторон, направленное на установление гражданских  прав и обязанностей или их изменение  и прекращение (ст. 420 ГК). Отсюда следует, что участниками договора могут  быть только субъекты гражданского права, наделенные дееспособностью и выражающие свою волю, а сам договор предполагает свободу и самостоятельность  его сторон. Там, где такой свободы  нет, договор возможен, однако, его  эффективность резко снижается. Широкое применение и возможности  договора обусловлены тем, что как  правовая форма он соответствует  характеру регулируемых гражданским  правом имущественных отношений  рынка, когда необходимы самостоятельность  и инициатива участников экономического оборота и, следовательно, определенная свобода (диспозитивность) правового  регулирования. Эти основополагающие начала договорного права в условиях рыночной экономики закреплены в  ст. 421 ГК «Свобода договора».

Юридические преимущества договорной формы взаимоотношений проявляются  в ее универсальности, простоте и  гибкости. Договор может быть заключен в любой форме, причем и между  отсутствующими контрагентами (путем переписки) или через представителя. Первоначальные условия договора могут быть в дальнейшем изменены и дополнены сторонами, их права могут быть установлены в интересах третьих лиц, которые в заключении договора не участвовали, или уступлены затем третьим лицам. Все это делает договор незаменимым инструментом рынка.

Функции гражданско-правового  договора характеризуются в литературе с известными различиями, однако большинство  авторов отмечают следующие основные задачи (функции) договора.

Во-первых, договор является формой установления хозяйственных  связей между участниками экономического оборота и основанием возникновения  их взаимных обязанностей и прав. Договор  наполняет эти связи конкретным содержанием, должен обеспечивать их практическую реализацию и ответственность за исполнение принятых обязательств.

Во-вторых, договор позволяет  его участникам определить и согласовать  их взаимные права и обязанности  с учетом как потребностей рынка, так и индивидуальных запросов и  возможностей каждого из контрагентов. Эта функция договора представляется особо важной, ибо она обеспечивает обслуживание договором общественных нужд и потребностей. Практическое осуществление этой функции договора предполагает наличие необходимой  свободы (диспозитивности) в законодательной  регламентации условий договора и предоставление его участникам права самостоятельно определять условия  договора в рамках общих предписаний  закона.

В-третьих, заключение договора создает для сторон важные правовые гарантии. Это выражается в том, что  договор подлежит обязательному  исполнению (ст. 425 ГК), одностороннее  изменение его условий допускается  только в определенных случаях и  лишь по решению суда (ст. 450 ГК), а  нарушение принятых по договору обязательств влечет обязанность возместить причиненные  этим убытки (ст. 15, 393 ГК). Стороны могут  предусмотреть в договоре и другие правовые средства обеспечения его исполнения: условие о неустойке, поручительство, гарантию и др. Сопутствующий договору механизм имущественной ответственности дополняется правом расторгнуть договор при его существенном нарушении контрагентом (ст. 450 ГК).

Договор применяется не только в сфере имущественных отношений, основанных на использовании товарно-денежных категорий (такие договоры именуются  товарными), но также для регламентации  организационных отношений, когда  договор направлен преимущественно  на формирование последующих имущественных  связей участников договора или их нижестоящих структур и определение  основных условий таких связей (так  называемые организационные или  рамочные договоры).

Общие положения части  первой ГК о договоре дополняются  обширным законодательством о различных  видах договоров: нормами части  второй ГК и специальным законодательством  об отдельных договорах (розничной  купле-продаже, поставке для государственных  нужд, подряде, транспортных договорах, кредитовании и др.). Для договоров  граждан особое значение имеет Закон  о защите прав потребителей, который  дает физическим лицам повышенную правовую защиту. Авторские и лицензионные договоры являются предметом законодательства РФ об интеллектуальной собственности[4].

Договор должен соответствовать  правовым нормам, действующим в момент его заключения. Последующие изменения  законодательства влияют на условия  состоявшегося договора только в  том случае, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее  заключенных договоров (ст. 422 ГК). Такие  случаи придания правовым нормам обратной силы в действующем законодательстве крайне редки.

Присущие договору правовые качества и преимущества могут быть в полной мере использованы только в условиях свободы договора. ГК называет свободу договора в числе  основных начал гражданского законодательства (п. 1 ст. 1) и определяет содержание и  общие рамки этого важного  правового начала (ст. 421).

Граждане и юридические  лица свободны в заключении договора, и понуждение его заключить допускается  только в случаях, предусмотренных  ГК и иными законами или добровольно  принятым обязательством. Таким образом, понуждение к договору может вводиться  только законами и не должно устанавливаться  актами Правительства РФ, а тем  более-министерств и агентств.

ГК заметно расширил перечень регулируемых договоров по сравнению  с ранее действовавшим законодательством. При этом субъекты гражданского права  могут заключать как предусмотренные, так и не предусмотренные законодательством  договоры. Возможны соглашения, содержащие элементы договоров разного рода, так называемые смешанные договоры, и они получили в современных  условиях заметное распространение.

Наконец, и это наиболее важное проявление свободы договора, стороны вправе определять условия  заключаемого договора по собственному усмотрению с учетом, естественно, реального  состояния рынка и своих хозяйственных  и финансовых потребностей и возможностей. Стороны определяют также порядок  заключения договора: самостоятельно, через представителя, на конкурсной основе и т.д.

Однако свобода договора не означает полную самостоятельность  сторон при его заключении и определении  его условий. Действующее законодательство содержит немалое число императивных норм, обязательных для граждан и  юридических лиц при совершении ими договоров и выработке  их условий. Установление таких норм отражает общегосударственные интересы, особенность отдельных групп договоров и необходимость защиты прав других участников имущественного оборота.

Общегосударственные (публичные) интересы требуют соблюдения общественной безопасности (ограничение торговли оружием, наркотиками и т.д.), норм санитарной и пожарной безопасности, а также предписаний, направленных на охрану природы и окружающей среды. Такого рода ограничительное регулирование  устанавливается нормами административного, а не гражданского права.

Обязательное заключение договора введено для предпринимателей, осуществляющих коммерческую деятельность в рамках публичных договоров, когда  продажа товаров или оказание услуг должны производиться каждому  обратившемуся лицу. Круг таких предпринимателей достаточно широк (ст. 426 ГК). Это традиционная норма рыночного законодательства, особенно на первом этапе его становления.

Наконец, определенные рамки  для свободы договора установлены  законодательством об ограничении  монополистической деятельности и  защите конкуренции. Действующие в  этой области законы требуют согласования некоторых сделок с антимонопольными органами и разрешают им принимать  акты, обязывающие предпринимателей-монополистов заключать договор[5]. По существу, в этих случаях речь идет не об ограничении свободы договора, а об установлении разумных и справедливых правил добросовестной конкуренции на рынке, которые в интересах его развития и самих выступающих на рынке субъектов гражданского права.

Обязательность заключения договоров может устанавливаться  для государственных и муниципальных  казенных предприятий их собственниками. Они вправе доводить до предприятия  обязательные для исполнения заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных  или муниципальных нужд[6]. Это необходимая реализация широких прав собственника, которые должны за ним сохраняться в силу природы собственности и необходимости ее защиты.

 

1.2 Виды договоров в  гражданском праве РФ

Договоры по своему назначению и содержанию необычайно разнообразны, причем в условиях рынка их круг расширяется за счет применения новых  договорных отношений. Для понимания  правовых особенностей различных по своему назначению договоров и правильного  применения к ним норм законодательства необходимо проводить разграничение  между отдельными разновидностями  договоров.

Традиционные договоры гражданского права. В части второй ГК, посвященной  отдельным видам обязательств, закреплена традиционная для гражданского права  система договоров, различающихся  прежде всего по своему хозяйственному и правовому значению. На первый план в ГК вынесены наиболее важные и часто применяемые договоры о передаче права собственности (купля-продажа и ее виды), затем  о временном пользовании чужим  имуществом (аренда), выполнении работ  и оказании разного рода услуг (подряд, перевозка, хранение, страхование), о  денежных операциях, представительстве  и т.д.[7].

Закрепленная в ГК система  договоров есть их классификация  по типам, каждый из которых ввиду  наличия особого предмета или  существенных правовых особенностей требует  самостоятельной и притом достаточно полной правовой регламентации. Такая  классификация является основной и  наиболее важной, ибо раскрывает юридические  особенности договора каждого типа и исключает возможность применения к нему норм о договорах иного  типа[8].

Наряду с систематикой договорных отношений по их типам  договоры классифицируются по видам  в зависимости от их юридических  особенностей. Основные видовые признаки договоров также названы в  нормах ГК и могут быть присущи  как договорам всех типов, так  и лишь некоторым из них. Видовые  особенности лежат в основе подразделения  договоров на возмездные и безвозмездные, реальные и консенсуальные, а также позволяют выделить договоры с гражданами-потребителями, в пользу третьего лица и предварительный договор. Есть и более частные видовые особенности договоров, связанные, например, с их формой (письменные и устные), сроками исполнения (длительные и разовые).

Наиболее общей видовой  классификацией договоров является их подразделение на возмездные и  безвозмездные (ст. 423 ГК). В возмездном договоре каждая сторона получает определенное имущественное предоставление; в  безвозмездном договоре одна из сторон такого встречного предоставления не получает. Большинство договоров  являются возмездными, и согласно п. 3 ст. 423 ГК договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное.

В зависимости от момента, с которого договор начинает действовать, необходимо различать консенсуальные, реальные и формальные договоры (ст. 433 ГК). Консенсуальными (от лат. «consensus»-согласие) признаются договоры, заключенные в момент получения лицом, направившим предложение о его заключении (оферту), согласия на это предложение (акцепта) или же в момент заключения договора между присутствующими контрагентами. Реальными (от лат. «res»-вещь) являются договоры, для совершения которых в силу закона необходима, помимо соглашения сторон, передача имущества; они считаются заключенными только с момента такой передачи.

Формальными договорами являются соглашения, подлежащие государственной  регистрации (п. 3 ст. 433 ГК). Такие договоры немногочисленны, к ним относятся  главным образом договоры об установлении вещных прав на недвижимость (ст. 131 ГК). К числу формальных должны быть отнесены и договоры, требующие в силу закона обязательного нотариального оформления, например договоры ренты (ст. 584 ГК). Формальные договоры приобретают юридическое  значение после их регистрации (нотариального  оформления).

Значительной особенностью обладают договоры в пользу третьего лица, согласно которым должник обязан произвести исполнение не кредитору, а  не участвовавшему в заключении договора третьему лицу, приобретающему таким  образом право требовать от должника исполнения (ст. 430 ГК).

Новеллой ГК является подробная  регламентация предварительного договора (ст. 429), который в условиях рынка  получает широкое применение. Это  договор, в силу которого стороны  обязуются заключить в будущем  договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных  предварительным договором. Такой  предварительный договор под  страхом его недействительности заключается в письменной форме. Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие  установить предмет, а также другие существенные условия будущего основного  договора. В предварительном договоре указывается срок для заключения основного договора, а если он не определен, основной договор необходимо заключить в пределах года с момента  заключения предварительного договора. Если обе стороны отказались заключить  основной договор либо одна из сторон не направила другой предложение  заключить договор, обязательства  предусмотренные предварительным  договором, прекращаются. Какие-либо правовые последствия в этом случае не наступают.

Так, акционерное общество (АО) заключило в январе 2009г. Договор  с обществом ограниченной ответственности (ООО), согластно которому стороны должны до 1.07.2009г. заключить договор купли-продажи здания. Однако свои намерения по продаже этого имущества путем заключения основного договора стороны не реализовали. Тем не менее ООО обратилось в арбитражный суд с иском к АО о признании права собственности на упомянутое здание. Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований, поскольку согласно п.2 ст.218 ГК РФ право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества; предварительный договор такого основания не дает[9].

ГК предусматривает для  некоторых часто применяемых  договоров важные видовые особенности (свойства), выделяя в системе  договорных отношений два договора: публичный (ст. 426 ГК) и присоединения (ст. 428 ГК).

Для публичного договора характерны два признака: во-первых, он может  быть заключен только коммерческой организацией, и, во-вторых, предпринимательская деятельность этой организации по своему характеру  должна быть публичной, т.е. осуществляться в отношении каждого, кто к  ней обращается. В качестве примеров такой публичной деятельности в  ст. 426 ГК названы розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание.

Специфика договора присоединения  состоит в особом способе его  заключения. Одна из сторон (обычно это  предприниматель, реализующий товары и услуги) предлагает другой составленный в виде формуляра или в иной стандартной форме перечень договорных условий, которые эта другая сторона  может принять или отклонить, если хотя бы одно из предложенных условий  для нее неприемлемо.

Новый ГК впервые в отечественном  законодательстве содержит норму о  допустимости так называемых смешанных  договоров. К отношениям сторон в  таких договорах применяются  в соответствующих частях правила  о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре (п. 3 ст. 421 ГК). Смешанные договоры в условиях рынка  получают широкое распространение. К ним должны быть отнесены договоры об инвестировании (элементы договоров  подряда и кредитования), договоры о перекачке нефтепродуктов по магистральным  трубопроводам (элементы транспортировки, поставки, хранения).

К категории смешанных  договоров следует отнести также  получающие распространение в отечественной  практике и имеющие большую народнохозяйственную значимость соглашения о разделе  продукции, предусматривающие освоение новых особо крупных месторождений  природных ресурсов, часто с привлечением иностранных инвестиций. Эти договоры урегулированы специальным Законом  о соглашениях о разделе продукции.

Организационные договоры. Это соглашения субъектов РФ, муниципалитетов, а также крупных предпринимателей (акционерных обществ, концернов  и т.д.) об установлении делового сотрудничества, длительных хозяйственных связей и  об основных условиях будущего производственного  и коммерческого взаимодействия. Такие договоры именуются организационными, генеральными или рамочными соглашениями[10].

 

2. Особенности заключения  гражданско-правового договора. Расторжнние гражданско-правового договора

2.1 Основные этапы заключения  гражданско-правового договора

Заключение договора, кроме  мелких бытовых сделок, проходит обычно несколько стадий, каждая из которых  влечет для будущих контрагентов определенные правовые последствия. Различен и порядок заключения договоров: наряду с общими правилами действуют  специальные правила о заключении договоров на торгах и обязательном заключении договора, когда могут  возникать преддоговорные споры, разрешаемые  судом. Наконец, особенности заключения договора могут вытекать из соглашения, достигнутого будущими его участниками  в рамках состоявшегося ранее  предварительного договора.

Преддоговорные контакты сторон. Заключению договора, особенно при значительности его суммы, обычно предшествуют предварительные контакты между предполагаемыми его участниками  с целью выяснения условий  будущего договора, их приемлемости для  партнеров, а также согласования текста самого договора. В ходе таких  контактов стороны могут направлять друг другу письменные материалы (запросы, информацию, проекты отдельных договорных условий и т.д.) и даже совместно  их подписывать.

На стадии предварительных  переговоров стороны нередко  составляют документы, которые практически  удобны и получили наименование писем  или соглашений о намерениях; они  содержат различную информацию в  отношении условий намечаемого  договора. Законодательство РФ не определяет правовое значение таких документов и содержащихся в них сведений. По общему правилу письма и соглашения о намерениях следует считать  стадией переговоров о заключении будущего договора, которые правовых последствий для сторон не влекут. Однако с учетом содержания названных  документов и статуса подписавших  их лиц возможна и иная оценка их правового значения.

Договорная практика выработала процедуру предварительного согласования условий договора, которая получила наименование парафирования. Оно совершается  посредством нанесения на согласованный  текст договора инициалов лиц, участвовавших  в подготовке договора. Нередко такие  лица имеют полномочия и на последующее  подписание договора. Парафирование  договора, как правило, ведет к  его последующему подписанию и вступлению в силу, однако юридически не обязывает  сторону подписать ранее парафированный ею договорный текст.

В ходе переговоров о заключении договора стороны обычно несут определенные затраты, и его незаключение ввиду отказа предполагаемого контрагента может влечь имущественные потери. Законодательство и судебная практика ряда стран допускают возложение на недобросовестную сторону потерь, понесенных другой стороной вследствие необоснованного отказа от заключения договора. Этот институт получил наименование вины при заключении договора (culpa in contrahendo), или ведения недобросовестных переговоров. Российским законодательством этот институт не предусмотрен, однако норма п. 1 ст. 10 ГК о запрете злоупотребления правом во всех его проявлениях позволяет суду возложить на сторону, недобросовестно действовавшую в ходе переговоров, возмещение имущественных потерь, вызванных отказом заключить договор. Разумеется, такие потери (убытки) должны быть надлежаще доказаны.

Общий порядок заключения договоров. Договор может быть заключен по местонахождению одной из его  сторон или в ином месте (на выставке, ярмарке) путем одновременного подписания сторонами заранее подготовленного  договорного текста. Такова же обычная  процедура заключения мелких бытовых  договоров, многие из которых могут  совершаться также в устной форме. Однако нередко договор заключается  посредством обмена между сторонами  предложением его заключить (офертой) и согласием на такое предложение (акцептом). Такой обмен возможен как в устной, так и в письменной форме.

Оферта. Предложение заключить  договор именуется офертой и  должно удовлетворять определенным требованиям, названным в ст. 435 ГК. Оферта должна быть адресована одному или нескольким конкретным лицам, содержать  существенные условия договора и  выражать намерение заключить договор  с адресатом, если им будет принято  предложение. Оферта связывает направившее  ее лицо с момента ее получения  адресатом.

Важное практическое значение имеет срок действия оферты. Он может  быть назван в самой оферте или  определен законом, что бывает редко. В ином случае оферта действительна  в течение срока, нормально необходимого для получения ответа (п. 1 ст. 441 ГК). Такой срок должен определяться с  учетом всех обстоятельств, прежде всего, предмета оферты и срока прохождения  почты между контрагентами. Когда  оферта сделана устно, для заключения договора должно последовать немедленное  ее принятие, если делающее оферту лицо не назвало срок для ее принятия.

По общему правилу оферта является безотзывной (т.е. не может  быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта), однако иное может  быть оговорено в самой оферте или вытекать из существа предложения  либо обстановки, в которой оно  было сделано.

Гражданскому праву известно понятие публичной оферты. Реклама  и иные предложения, адресованные неопределенному  кругу лиц, оферту не создают, а считаются  приглашением делать оферты. Однако содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается  воля его автора заключить договор  на указанных условиях с любым, кто  отзовется, признается публичной офертой. Публичной офертой надо считать  опубликованное в печати приглашение  на распродажу товаров с указанием  их наименований и цен. Публичная оферта именуется в законодательстве о приватизации публичным предложением[11]

Акцепт. Ответ лица, которому адресована оферта, о согласии на ее принятие именуется акцептом. Однако для этого он, во-первых, должен быть полным и безоговорочным согласием  и, во-вторых, получен в срок, установленный  для акцепта (ст. 438 ГК). Молчание акцептом не признается.

Акцепт с согласием  заключить договор на иных условиях таковым не является и считается  новой офертой. Акцепт может быть отозван при условии, что его  отзыв получен ранее или одновременно с первоначально направленным акцептом. Если акцепт поступил после установленного для него срока, необходимо различать  две ситуации с разными правовыми  последствиями (ст. 442 ГК).

Когда своевременно отправленный ответ получен с опозданием (например, по вине почты или оферента, неправильно  указавшего свой адрес), акцепт не считается  опоздавшим, если оферент немедленно не уведомит другую сторону о получении  акцепта с опозданием.

В случаях, когда акцепт по вине его отправителя был сделан с опозданием, он считается состоявшимся, если оферент немедленно сообщит  о принятии им опоздавшего акцепта. Эти два правила практически  оправданны и создают условия  для заключения договора при несвоевременном  получении акцепта.

Момент заключения договора. Он важен для определения применимого  к договору законодательства, ибо  согласно п. 1 ст. 422 ГК договор должен соответствовать императивным нормам законодательства, действующим в  момент его заключения. В таком  же порядке применяются к договору и диспозитивные нормы, если стороны  не согласовали в договоре иные условия.

По общему правилу договор  признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта или в момент подписания единого согласованного между сторонами  текста договора. Однако реальные договоры (о них было указано выше), считаются  заключенными с момента передачи соответствующего имущества. К ней  приравнивается передача коносамента  или иного товарораспорядительного  документа на это имущество, например товарного складского свидетельства.

Договор в гражданском праве РФ