Наследование по завещанию. 91

Содержание

Введение

Глава 1. Общие положения наследования по завещанию

            1.1 Исторический опыт развития положений о наследовании по завещанию

                       1.2 Общие положения завещания

                       1.3 Принципы завещания

 

Глава 2. Форма и порядок  совершения завещания

                          2.1 Содержание завещания

                       2.2 Толкование и исполнение завещания

Заключение

Список литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Исторически сложилось так, что институт наследования является одним из самых древнейших, поскольку его зарождение и дальнейшая эволюция проходили одновременно с развитием человеческого общества.

Правовое регулирование отношений, возникающих при переходе имущества  от умершего субъекта к его правопреемникам не теряет актуальности на протяжении многих веков. Актуальна эта тема и в наши дни.

Экономические и многочисленные социальные преобразования, изменение законодательства в части, касающейся видов, объема и  стоимости имущества, которое может принадлежать гражданам, предопределили необходимость серьезных трансформаций наследственного права, дополнения и детализации механизмов перехода и распределения наследственного имущества, расширения прав гражданина по распоряжению своей собственностью, в том числе и на случай смерти (свобода завещания).

В настоящее время действует  часть третья Гражданского кодекса  Российской Федерации "Наследственное право", которая вступила в силу более шести лет назад (1 марта 2002 года). Кроме того, наряду с частью третьей ГК РФ продолжают свое действие нормы других нормативных актов, регулирующих наследственные правоотношения.

Учитывая все выше изложенное, актуальность выбранной темы очевидна.

Целью настоящей курсовой работы является анализ правового регулирования общественных отношений, возникающих по поводу наследования.

Объект исследования в курсовой работе - правовое регулирование наследования.

Предмет исследования - наследование по завещанию в РФ.

Поставленная в работе цель обусловила ряд задач, а именно:

1) провести ретроспективный анализ  законодательства о наследовании  по завещанию;

2) рассмотреть понятие, принципы  и общие положения завещания;

3) определить круг субъектов  наследственных правоотношений;

4) проанализировать роль свидетелей  в производстве по наследственным делам;

5) проанализировать форму и порядок  совершения завещания;

6) рассмотреть вопросы, связанные  с нотариальным удостоверением  и толкованием завещания;

7) проанализировать понятие обязательной  доли;

8) рассмотреть вопросы, связанные с недействительностью, отменой, и изменением завещания.

Теоретической основой исследования явились труды ученых, касающихся проблем правового регулирования  наследования по завещанию, в том  числе работы: М.Ю. Барщевского, А.И. Костычевой, А.Л. Маковского, О.В. Мананникова, М.Н. Разинкова, Э.Б. Эйдиновой и других.

Методология исследования. Работа базируется на современной доктрине гражданского права. Методологическую основу курсовой работы составил метод анализа действующего законодательства и литературы, посвященной вопросам наследования по завещанию. Из специальных методов познания в ходе работы использовались исторический, сравнительно-правовой, формально-логического анализа и изучения документов.

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Общие положения  наследования по завещанию

1.1 Исторический опыт  развития положений о наследовании  по завещанию

Древнейшими источниками права  были правовые обычаи, нормы которых  использовались в устной форме при  заключении и осуществлении судебных действий.

Первыми письменными памятниками  права, в которых содержались нормы «Закона русского» (свода устных норм обычного права), были договоры Руси с Византией. Их тексты содержали нормы Византийского и русского права, относящиеся к международному, торговому, процессуальному, гражданскому и уголовному праву. В сфере гражданского права относятся нормы о завещаниях наследовании, заключении договоров, возращении беглых рабов.

По мнению Г.Ф. Шершеневича, история  застает славян в период переходный, от родового быта к государственному. Отсюда неустойчивость общественных начал, неопределенность характера наследования, колебание и борьба между исконным славянским порядком и византийскими положениями.1

Следует отметить, что церковь осуществляла собственную юрисдикцию (по установленному для нее кругу лиц и дел) на основании сводов каноничного, церковного права, составленных из различных норм византийского права (Кормчая книга).2

Интересным для исследования представляется вопрос о том, что привычно возникло: наследование по закону или по завещанию. Однозначно на этот вопрос ответить нельзя, поэтому на этот счет существует несколько точек зрения.

Так, сторонники одной из них полагают, что наследование по закону, то есть по обычаю, предшествует наследованию по завещанию. Например, Г.Ф. Шершененвич  считает, что «завещательные распоряжения появляются только тогда, когда ослабевают крепкие связи родового союза и патриархальной семьи».3

По мнению М.Ф. Владимирского-Буданова в исторической преемственности  нельзя говорить ни о преимущественной древности завещательного исследования, ни наоборот. Первоначально оба способа наследования неразличимы, ибо закон заменяется обычаем, а обычай складывается из проявлений воли частных лиц.4

В этой связи необходимо отметить, что в истории российского  права первые известные упоминания о способах урегулирования отношений наследования по завещанию содержатся в сборнике правовых норм, называемой «Русской правдой», которая делилась в соответствии с содержанием на три редакции: Краткую, Пространную и Сокращенную.

При наследовании по закону, Русская правда определила два различных порядка наследования: один – для бояр, другой – для смердов. Кроме того, в ней было установлено, что под кровными родственниками, наследующими имущество, понимались сыновья, дочери и жена.

Следовательно наследование по «Русской правде» ограничивалось узким кругом семьи: «назначение приемника из посторонних лиц было бы не только тяжким грехом, который не в силах взять себе на душу умирающий, но и нравственным преступлением».5 Поэтому имущество, включенное в наследственную массу, либо оставалось в семье, либо в качестве выморочного доставалось князю.

Во втором по значимости документе, регламентирующим развитие наследственного  права являются Псковская и Новгородская судные грамоты.

В Псковских землях роль завещательных  распоряжений выполняло «приказное», то есть, имущество, переданное кому-либо по приказу другого, а в Новгородских землях роль завещательных распоряжений выполняло «рукописание».

Завещание называемое «рукописанием» или «порядной», обязательно оформлялась  в письменной форме. Как свидетельствуют новгородские источники, завещания удостоверялись священником, свидетелями (В Пскове они не требовались), и обязательно скреплялись печатью наместника новгородского владыки. Наследники по завещанию могли предъявить иск или отвечать по обязательствам наследодателя только при наличии оформленного завещания («доклады» и «записи»). То есть они могли предъявлять требования лишь тогда, когда в завещании на это имелась ссылка, также и ответственность по долгам наследодателя они несли лишь при упоминании о долге в завещании.

Спустя некоторое время душеприказчиков  стали называть – исполнителями  завещания. В российской дореволюционной  традиции юридический статус исполнителя  завещания было принято связывать  с идеей представительства. При  этом одни авторы называли исполнителя завещания – представителем завещателя,6 другие – представителем наследником, третьи – представителем наследства как юридического лица.7 Постепенно и субъективная воля завещателя начинает получать больший простор. Личность уже не поглощается правами семьи, рода и государства, поэтому завещание уже мог совершить каждый член семьи.

В отличии от Русской Правды Судебник 1497 г. разрешал и низшим сословиям  передачу наследственного имущества (при отсутствии сыновей) дочерям, а при отсутствии дочерей ближайшим родственникам.

В связи с развитием феодальной собственности, новеллы наследственного  права нашли отражение в Соборном уложении 1649 г., царя Алексея Михайловича. Это был первый печатный кодекс, который на многие десятилетия определил правовую систему российского государства.

По Соборному уложению, наследование осуществлялось по закону и по завещанию, но степень свободы в распоряжении имущества была различной, при этом главное внимание законодательства уделяло порядку передачи по наследству земли.

Воля завещателя была ограничена сословными принципами: нельзя было завещать землю  церквям и монастырям: родовые  и жалованные вотчины, а равно  поместье не подлежали завещательному распоряжению. Они могли передаваться по наследству только членам того же рода, которому принадлежал завещатель. В соответствии с новым законодательством поместье можно было поменять, но их нельзя было сдавать в залог и продавать.8

Важнейшие изменения в наследственное право внес Указ Петра I «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» 1714 года. (Указ о единонаследии).

Указ практически завершил процесс  сближения правового режима вотчин и поместий, объединив их в категории  «недвижимых вещей, то есть родовых  выслуженных и купленных вотчин и поместий, а также дворов и лавок».9

При наследовании по завещанию недвижимого  имущества, воля наследодателя была ограничена: он имел право завещать только одному из сыновей по выбору. Остальные дети получали долю движимого  имущества.

В отсутствии детей недвижимое имущество могло быть завещано только ближайшим родственникам одной фамилии с наследодателем, а движимое могло быть разделено в любых долях, между любыми претендентами, завещатель дает ее «кому захочет».

Все сказанное позволяет заключить, что индивидуальная свобода завещания заметно увеличилась, но завещательное право эпохи Петра I представляло собой еще не сформировавшееся юридическое явление.

Стоит отметить, что закон о единонаследии  встретил сильное противодействие  в обществе, потому что затронул и стремился изменить самые близкие ему интересы. Поэтому, в 1731 году, с целью укрепления позиций дворянства Анна Иоанновна отменила Указ «О единонаследии». Отменилось и ограничение в отношении недвижимой собственности, кроме одного: родовые имения нельзя было завещать посторонним лицам.10

На протяжении длительного периода  российской истории завещательными правами обладали только лица мужского пола и передавать имущество по наследству могли только членам своей семьи, то есть супруге и детям. Обычай этот касался лишь свободных простых граждан, на боярское имущество и собственность дружинников князя подобное правило не распространялось.

В первой половине 19 века произошла  кодификация русского права коснувшаяся  и вопросов наследования. В сфере  наследственного права расширялась завещательная свобода. Завещать можно было все, что угодно из имущества, кому наследодатель считал нужным.

С 1 октября 1831 было принято положение  о духовных завещаниях, вошедших в 10 том Свобода законов Российской Империи. Целью этого нормативного акта было, по всей видимости, определение правил для руководства при составлении, хранении и исполнении духовных (заверяемых священником) завещаний, так как до этого времени в этом отношении существовала полная неразбериха.

Наследование по закону, в дореволюционной России, строится на началах кровного родства. В связи с этим законодатель вынужден был приложить к закону соответствующую таблицу, показывающую степень родства. Завещателю закон предоставлял право распоряжаться своим имуществом как в пользу наследников по закону, так и в пользу посторонних лиц. Обязательная наследственная доля супруга, детей и родителей законом не предусматривалась. Ограничение завещательного распоряжения допускалось только в части родового имущества. Родовые имения не подлежали завещанию.11 Во второй половине 19 века особенно ярко стала проявляться потребность в ликвидации родовых институтов и существовавших ограничений в распоряжении ими посредством завещания.

В завещании могли содержаться  распоряжения не только имущественного характера, но и не имущественного, например, о назначении опекуна. Имущество могло завещаться как в собственность, так и в пользование. Завещательная воля ограничивалась в зависимости от рода имущества, так свободному распоряжению родовые имущества, как правило, не подлежали. Завещательные распоряжения осложнялись назначением душеприказчиков. Таким образом, законодательство этого периода развивалось достаточно сложно и противоречиво.

Новый этап в развитии наследственного  законодательства начался с принятием акта, сыгравшего большую роль не только в наследственном праве, но в жизни всего общества в целом. Акт назывался «Об отмене наследования» от 27 апреля 1918 г. Так началось развитие и формирование Советского права.12

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. состоял из четырех разделов, один из которых был посвящен наследственному праву. Следует отметить, что наследование по завещанию, превратилось в разновидность наследования по закону, так как в ст. 422 Гражданского кодеска 1922 г., было установлено, что завещанием признается лишь такое распоряжение на случай смерти, которое сделано в пользу одного или нескольких лиц из числа наследников по закону.

Таким образом, ограничение свободы  завещания кругом наследников по закону, по общему признанию было направлено против возможности накопления крупной собственности.13

Свобода завещания была довольно узкой, круг наследников, также был ограничен, ими могли быть лица из числа наследников  по закону. После принятия данного  кодекса, в юридической литературе утвердилось мнение, что основанием возникновения наследственных прав, наряду с родственным союзом, являются и трудовые отношения наследника с наследодателем, то есть к наследованию должны призываться лишь те, кто докажет свою хозяйственно-трудовую связь с наследодателем.

С 1 марта 1926 г. произошли очередные изменения в связи с введением института усыновления. Усыновленные и их потомство по отношению к усыновителям в личных и имущественных правах обязанностях были приравнены к родственникам по происхождению, в связи с чем, они стали наследовать после усыновителей.

Ограничение свободы завещаний  было лишь несколько ослаблено 14 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и по завещанию».14 Было предоставлено право, завещать свое имущество любому лицу, но только при отсутствии наследников по закону.

Формирование и развитие наследственных правоотношений, как круга объектов и субъектов наследования в России, прошел долгий, на некоторых этапах весьма противоречивый путь развития, от признания преимущественных прав наследования за сыновьями в ущерб интересам дочерей, до расширения свободы завещания и признания к наследованию по закону всех кровных родственников без ограничения степени родства, от полной отмены наследования как «формы незаконного обогащения», до существенного расширения круга наследников и свободы волеизъявления завещателя.

В начале 90-х годов изменение  общественно-политической и экономической  ситуации в России, вызвало необходимость  реформирования законодательства. Была принята всенародным референдумом Конституция Российской Федерации, ряд нормативно-правовых актов в сфере конституционных прав граждан, экономических отношений, и большинство законов, регулирующих все области общественных отношений. Перед органами государственной власти РФ, обладающими правом законодательной инициативы назрел вопрос о разработке проекта соответствующего закона регулирующего наследственные правоотношения. Гарантированное Конституцией РФ право наследования (п. 4 ст. 35) требовало нормативного закрепления, так как только таким образом могла быть использована для защиты интересов граждан конституционная форма. Новый закон был принят Государственной Думой 1 ноября 2001 года, одобрен Советом Федерации 14 ноября 2001 г., подписан президентом РФ 26 ноября 2001 г. и вступил в силу 1 марта 2002 года.15

 

 

1.2. Понятие завещания, общие положения завещания

Закон предоставляет гражданину право  назначить наследников путем  составления завещания и распределить наследственное имущество по своему усмотрению, но с соблюдением требований, установленных законом.

Завещание - это распоряжение наследодателя (завещателя) относительно принадлежащего ему имущества на случай своей смерти, изложенное в установленной законом форме. Содержание его составляют указания завещателя о назначении наследника или наследников, о распределении между ними своего имущества в ином порядке, чем это предусмотрено правилами о наследовании по закону, и о выполнении наследниками других действий в соответствии с волей завещателя (порядок погребения, назначение исполнителя завещания, назначение наследника, завещательный отказ и т.д.)

В соответствии с действующим законодательством  РФ, распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания статья (1118 ГК РФ). Кроме того:

1. Завещание может быть совершено  гражданином, обладающим в момент  его совершения дееспособностью  в полном объеме.

2. Завещание должно быть совершено  лично. Совершение завещания через  представителя не допускается.

3. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.

4. Завещание является односторонней  сделкой, которая создает права  и обязанности после открытия  наследства.

Как уже отмечалось, завещание - это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, сделанное в установленном законом порядке. Под распоряжением понимается правомочие, принадлежащее собственнику вещи, т.е. свобода и право распорядиться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и решить судьбу имущества после своей смерти. Никто не вправе воздействовать на завещателя при совершении им завещания. Оно должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом или другими лицами, указанными в пункте 7 статей 1125, 1127, 1128 ГК РФ.

На момент совершения завещания  гражданин должен обладать дееспособностью  в полном объеме, т.е. способностью своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для  себя гражданские обязанности и  исполнять их. Полная дееспособность наступает в 18 лет. Из этого правила существуют два исключения: во-первых, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак; во-вторых, несовершеннолетний шестнадцатилетний может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, контракту или с согласия родителей, попечителей или усыновителей занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным производится органом опеки и попечительства или судом16.

В нотариальной и судебной практике интерес представляет вопрос, возможно ли удостоверение завещания от имени  гражданина, ограниченного судом  в дееспособности вследствие злоупотребления  спиртными напитками или наркотическими средствами. Действительно, объем дееспособности подобных граждан максимально сужен, и они вправе без согласия попечителей совершать лишь мелкие бытовые сделки. Невозможность составления завещания, как и все другие ограничения, связана с необходимостью защиты интересов семьи ограниченно дееспособного лица. Однако вывод суда о необходимости удостоверения завещания от имени ограниченно дееспособного лица с согласия его попечителя противоречил юридической природе завещания и его исключительно личному характеру. Благодаря норме, содержащейся в п. 2 ст. 1118 ГК РФ, данный вопрос, наконец-то, получил свое разрешение.

Вместе с тем следует иметь  в виду, что сам по себе факт того, что завещатель страдает хроническим  алкоголизмом, не является основанием для признания сделки недействительной. Факт составления гражданином завещания в момент, когда он не был способен понимать значение своих действий и руководить ими, может быть доказан только в судебном порядке. Гражданин обязан лично подписать завещание, ведь завещание - это волевой акт конкретного лица в отношении принадлежащего ему имущества, поэтому должна быть обеспечена точность воли завещателя. Однако если гражданин по каким-либо физическим недостаткам, болезни, неграмотности не может этого сделать, то завещание по его просьбе может быть подписано другим лицом. При этом в завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписаться собственноручно. Не допускается совершение завещания через представителя, т.е. по доверенности, на основании которой создаются, изменяются или прекращаются права и обязанности представляемого.

В одном завещании не может содержаться  распоряжение имуществом двух и более  граждан, поэтому завещание должно быть совершено от имени каждого  лица отдельно.

Завещатель вправе лично в любое  время изменить или отменить завещание, составить его заново, не указывая причин, которые побудили его к  этому. Такой порядок обеспечивает свободу волеизъявления гражданина, тайну совершения нотариального  действия.

1.3 Принципы завещания

 

Одним из основных принципов наследственного  права является принцип свободы  завещания (ст.1119 ГК РФ).

В соответствии с этим принципом  гражданин вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ о наследовании. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Так, например, предметом завещания может являться жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда, наниматель которого, имеющий право на приватизацию жилого помещения, намерен приобрести его в собственность.

Также по собственному выбору завещатель вправе :

- совершить завещание в пользу  одного лица или нескольких  лиц, как входящих, так и не  входящих в круг наследников  по закону;

- любым образом распределить  имущество между наследниками;

- любым образом определить доли  наследников в наследственном  имуществе;

- лишить наследства одного, нескольких  или всех наследников по закону, не указывая при этом причин  такого лишения;

- подназначить наследника как наследнику по завещанию, так и наследнику по закону на случаи, если назначенный им в завещании наследник или наследник по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство или откажется от него, либо не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный;

- назначить исполнителя своей  воли, выраженной в завещании  (душеприказчика);

- возложить на одного или  нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (завещательный отказ);

- возложить на наследника (наследников)  по закону или завещанию обязанность  совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (возложение);

- в любое время отменить либо  изменить составленное им завещание,  не объясняя причины своих  действий;

- "простить" своих недостойных наследников, завещав им имущество после утраты ими права наследования и т.п.

С принципом свободы завещания  связан предусмотренный законодательством  достаточно широкий круг лиц, которые  могут являться наследниками по завещанию. В настоящее время круг наследников по завещанию определен ст. 1116 ГК РФ, в соответствии с которой наследниками по завещанию могут являться:

- физические лица, входящие в  круг наследников по закону;

- физические лица, не входящие  в круг наследников по закону:

- юридические лица (при этом следует иметь в виду, что юридические лица могут быть призваны к наследованию по завещанию только в том случае, если к моменту открытия наследства они зарегистрированы в установленном законом порядке);

- Российская Федерация;

- субъекты Российской Федерации;

- муниципальные образования;

- иностранные государства;

- международные организации.

Свобода завещания предполагает право  завещателя лишить наследства одного, нескольких или всех наследников  по закону, не указывая причин такого лишения. Лишение права наследования может быть в двух формах: путем прямого перечисления лиц, которых наследодатель лишает права наследования, путем умолчания о ком-либо из наследников.

В соответствии с принципом свободы  завещания завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания17.

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в  наследстве (ст.1149 ГК РФ). Эта статья определяет круг лиц, которые не могут  быть полностью лишены завещателем  права на наследство и призываются к наследованию независимо от содержания завещания (обязательные наследники). К ним относятся:

- несовершеннолетние или нетрудоспособные  дети наследодателя (в том числе  усыновленные);

- нетрудоспособные супруг и  родители (усыновители) наследодателя;

- нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие  призванию к наследованию на  основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ.

К нетрудоспособным иждивенцам, имеющим  право на обязательную долю в наследстве относятся:

- граждане, относящиеся к наследникам  по закону, указанным в ст. 1143-1145 ГК РФ (наследники со второй по седьмую очередь), нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;

- граждане, которые не входят  в круг наследников, указанных  в ст. 1142-1145 ГК РФ (наследники с  первой по седьмую очередь), но  ко дню открытия наследства  являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Перечень необходимых наследников  сформулирован в законе исчерпывающе и расширительному толкованию не подлежит.

Чтобы рассчитать размер обязательной доли, следует сумму стоимости наследственного имущества, включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, разделить на число наследников, которые были бы призваны к наследованию по закону при отсутствии завещания, и от полученного частного найти половину.

Например, гражданин завещал все  свое имущество совершеннолетней трудоспособной дочери. Кроме дочери, у него есть еще и мать - инвалид I группы. Если предположить, что завещания не было, наследство было бы поделено между  дочерью и матерью (по 1/2 имущества завещателя). Таким образом, обязательная доля матери составит половину от 1/2 имущества завещателя, т.е. 1/4 имущества. Свидетельства о праве на наследство будут выданы: матери - на 1/4 от всего имущества (по закону), дочери - на 3/4 от всего имущества (по завещанию).

Если завещатель лишил наследства того наследника, который имеет право  на обязательную долю, то это может  повлечь недействительность завещания  в той части, в какой оно  ущемляет право наследника на обязательную долю.

С принципом свободы завещания тесно связано право завещать любое имущество. Чаще всего предметом завещания являются вещи, однако это может быть также иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Ограничений в отношении имущества, которое может являться предметом завещания, формально законодательством не установлено. Однако при совершении завещаний необходимо учитывать, что отдельные виды имущества и прав не могут переходить по наследству. Так, согласно ст. 1112 ГК РФ не могут переходить по наследству права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается действующим законодательством. Нельзя завещать также личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Наследование по завещанию. 91