Наследование по завещанию. 90

Основные данные о работе

Версия шаблона

2.1

Филиал

Орловский

Вид работы

Курсовая работа

Название дисциплины

Гражданское право

Тема

Наследование по завещанию

Фамилия студента

Хотеев

Имя студента

Дмитрий

Отчество студента

Иванович

№ контракта

12916090101693


 

Содержание

Введение

Завещание. Его содержание и сроки принятия наследства.

Принципы наследования.

Заключение 

Глоссарий

Список использованных источников

приложения

Введение

Наследование по завещанию  – это предусмотренный законом  порядок правопреемства в случае смерти гражданина.

Законодательство Российской Федерации (Гражданский кодекс Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о нотариате) достаточно полно регулирует как наследственное право вообще, так и этот институт наследственного права, в частности.

Завещание – распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти. Это единственный способ, которым  каждый из нас может распорядиться  имуществом на случай смерти.

Отличие наследования по завещанию от наследования по закону состоит в том, что наследование по закону является общим порядком наследования. Наследование по закону имеет место не в силу того, что завещатель выразил волю на завещание своего имущества какому-либо лицу, а в силу того, что оно гарантировано законом.

Цель составления завещания заключается в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам (в том числе государству).

Завещание характеризуется  следующими признаками:

1. завещание является  односторонней сделкой;

2. завещание носит строго личный характер. В соответствии с и. 3 ст. 1125 ГК РФ оно должно быть собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено, за исключением случаев, когда при составлении завещания приходится прибегать к помощи сведущего лица. При всех обстоятельствах совершение завещания через представителя не допускается (п. 3 ст. 1118). Завещание не может быть совершено на основании доверенности, не могут совершать завещание опекуны от имени своих подопечных;

3. завещание является единоличной сделкой, т. е. может быть составлено только от имени одного лица. Если же завещание содержит волеизъявление двух и более лиц (например, родители хотят составить совместное завещание в пользу своего сына), то оно может быть признано недействительным;

4. завещания обычно  относят к срочным сделкам, так как смерть завещателя, на случай которой составляют завещание, неизбежно должна наступить, рано или поздно, т. е. наступление события обязательно должно произойти.

Наследование по завещанию можно определить как сделку, заключающуюся завещателем, который хочет правильно распорядиться своим имуществом на случай, если его не станет. А это значит, что на момент составления завещания он должен быть полностью дееспособен. При этом лица, которые обрели дееспособность раньше согласно с законом (эмансипированные или не достигшие брачного возраста – ст. 27 и ст. 21 п. 2 ГК РФ соответственно), могут составлять завещание на одном уровне с остальными дееспособными гражданами. А вот лишены такого права люди, которые частично или полностью лишены дееспособности. Даже если документ составлен во время, так называемого, «просветления» недееспособного лица – завещание не считается действительным. Есть случаи, когда человек, который в светлом разуме и здравии изложил свою волю в завещании, но через некоторое время потерял дееспособность. Этот факт не влияет на юридическую силу уже составленного документа, хотя имеет право быть оспоренным по ст. 177 ГК РФ.

Если, все же, в последствии  завещатель будет признан недееспособным, этот факт может повлиять на то, что наследник будет признан не достойным наследства и отстранен от него. Главная цель завещания – некоторые правовые последствия (передача прав на владение имуществом от покойного наследникам). Однако есть несколько факторов без которых их достижение невозможно. Это, прежде всего, открытие самого наследства и процесс его принятия наследником.

Согласно ст 1118 п. 4, завещание  не может быть коллективным: каждый человек должен сам распоряжаться  своей собственностью, даже если она часть общего имущества. Для этого случая можно привести простой пример. Муж и жена владеют совместной квартирой равноправно, каждый из них хочет, чтобы после их смерти она перешла во владение их сыну.

Основная часть

1 Завещание. Его содержание и сроки принятия наследства

Завещание – это документ, в котором изъявлена воля человека о том, кто будет распоряжаться  его имуществом, недвижимостью и  другими благами в случае его  смерти. Этот документ вступает в силу тогда, когда завещателя уже нет  в живых, с момента, когда наследство считается «открытым». Поскольку завещание – это не что иное, как выражение личной воли, то, чтобы не оставалось сомнений в подлинности этой воли, документ должен быть составлен согласно с определенным порядком.

Хоть уже и было сказано, что завещание – не что иное, как сделка, но сделка эта – односторонняя. Иными словами, права и обязанности прописываются только для одной из сторон – для наследника. Завещатель же, даже при жизни, не имеет никаких обязательств в отношении этого документа. Единственное – он имеет право изменить или аннулировать завещание при жизни. Ведь до тех пор, пока завещатель жив, акт составления документа совсем не бесповоротный. А сам факт его существования не порождает никаких правоотношений.

Но вместе с тем завещание выступает главным юридическим фактом, который вместе с открытием наследства становиться фактором возникновения правовых отношений. Наследники, заявленные в завещании, призываются к пользованию своим имуществом – то есть наследством.  Но следует отличать завещание от акта дарения, так как законом не допустимо дарение на случай смерти. Иными словами, документ дарения, в котором указано, что имущество будет подарено кому-то после смерти дарителя, не имеет никакой юридической силы. Ведь договор дарения может быть только документом реальным или консенсуальным. Первое подразумевает, что для того, чтобы сделка дарения состоялась, нужно не только изъявить свою волю о передаче, но и передать саму вещь. Причем, документ не может быть признан существующим именно до того момента, пока даритель не передаст вещь. Консенсуальный договор дарения заключается в случае, если обе стороны достигли по всем вопросам и всем пунктам документа, при этом даритель берет на себя обязательства безвозмездно передавать вещь в собственность тому, кого он одаряет. Именно такого вида договора дарения и касается ст. 572 п. 3 абз. 1 ГК РФ, в которой говориться, что договор дарения, где даритель изъявил желание передать имущество одаряемому только после своей смерти, не действителен. К таким актам дарения применяются правила все той же ст 572 п.3 абз. 2.

Эти правила касаются самого дара, поскольку он является частью наследственной массы и переходит  во владение лицам, принимающим наследство. Может быть, конечно, что наследник  и одаряемый – одно лицо. Но имущество перейдет в его пользование не в сингулярном порядке, как это было бы при «дарственной», а в порядке универсального право преемства.

Ни для кого не секрет, что завещатель вправе изъявить в  своем завещании самую неожиданную  волю. Например, лишить права наследства всех тех, кто по закону может быть его наследниками, ведь он не обязан придерживаться круга наследников, составляя этот документ. Он вправе передать свое имущество как одному, так и нескольким гражданам, причем они могут входить в круг законных наследников, а могут и не входить. Кроме того, завещатель вправе передавать имущество государству, юридическим лицам, муниципальным учреждениям.

При этом, завещая имущество  кому-то из упомянутых наследственных категорий, завещатель не обязан кому-то рассказывать о своей воле, в том числе и самым близким, так называемым, наследникам по закону. Закон не обязывает так же завещателя, которые в силу каких-то причин лишил кого-то наследства, объяснять причины такого решения. Вернее, завещание, в котором будут отсутствовать разъяснения этих причин, не будет считаться недействительным. Гражданин, составляющий завещание вправе оставить все имущество одному из наследников или же разделить его частями между несколькими лицами.

Кроме того, завещатель имеет право добавить в завещание некоторые пункты:

О завещательном отказе, согласно ст. ст. 1137, 1138 ГК РФ;

Об исполнении завещания  душеприказчиком, согласно статьям 1134 и 1135 ГК РФ;

О завещательном возложении – ст. 1139 ГК РФ.

Правда, законодательством предусмотрено и обязательное правило наследования для некоторых категорий наследников. Обязательная доля в наследстве, согласно ст. 1149 ГК РФ, не зависимо от того, в чью пользу составлено завещание, полагается несовершенно летним или нетрудоспособным детям завещателя, его нетрудоспособным родителям или оставшемуся мужу/жене.

В завещание можно  внести так же имущество, которое  наследодатель планирует приобрести в будущем.

Унаследовать по завещанию можно  только то имущество, которое принадлежало завещателю на тот момент, когда было открыто наследство. При этом в завещании может быть указано и имущество, которым завещатель не владел полноправно, например, общая квартира супругов без выделенной доли наследодателя. Ведь нотариус не обязан проверять, принадлежит ли указанное в завещании имущество саму завещателю. При этом имущество можно не конкретизировать, а обойтись общей фразой: «Все свое имущество завещаю…». Только после открытия наследства, наследники должны будут доказывать, что та или иная часть наследства действительно была собственностью покойного.

Так же наследодатель может завещать одним лицам лишь некоторые части  общего наследства, например отдельные  вещи, одним наследникам, а все  остальное наследство – другим. Те же виды имущества, которые не подпадают под распоряжение завещателя, и правила завещания и наследования отдельных видов имущества указаны в статьях 1112  и 1176 – 1185 ГК РФ. Закон предполагает, что каждый гражданин может составить как одно, та Ки несколько завещаний, таки образом распорядившись своим имуществом не единожды. Правда, может потребоваться дополнительное толкование таких документов, если они в чем-то перекликаются друг с другом. И если будет установлено, что воля наследодателя изъявлена в рамках закона, приоритетным, а, значит, и действительным будет считаться завещание, которое было составлено позже по времени. При составлении завещания лицо, уполномоченное его заверять, может указать наследодателю о том, что в составленных документах существуют некие несоответствия. И даже если, зная о них, он не пожелает устранить неточности, повода для отказа в удостоверении документа не будет.

Если в завещании указано  несколько наследников, то их доли должны быть четко указаны,  в большинстве случаев для этого используются арифметические дроби. Кроме идеального выражения доли имущества, наследодатель вправе и указать какая конкретно часть наследства (например, если это касается жилого дома) кому из наследников должна достаться. Хотя е исключены и ситуации, когда при наличии двух и более наследников, доли, которые должны им достаться, не указаны, более того, не говориться и о том, какая часть имущества кому достанется. Ведь закон не обязывает завещателя конкретизировать, какая доля, или какая вещь из общего наследства кому предназначается. Для таких случаев предусмотрена ст. 1122 ГК РФ п. 1, согласно которой имущество разделится между наследниками в равных частях.

Одна из самых распространенных ошибок в составлении завещаний  – когда наследодатель хочет  передать неделимую вещь в наследство нескольким лицам, при этом, указав ее часть, которая предназначена каждому наследнику. И если раньше подобного рода завещания считались не действительными, то теперь завещанная неделимая вещь делится в соответствии со стоимостью каждой из ее частей. А порядок использования такой вещи устанавливается, исходя из порядка наследников, указанного в завещании. Если наследники согласуют между собой этот вопрос, он может быть закреплен в специальном свидетельстве о праве на наследство. Но если между ними возникает спор, порядок пользования наследством и доли будет устанавливать суд.

Этот принцип обеспечен еще  одни правилом – соблюдением тайны  завещания, включая все действия, кусающиеся составления документа  и его удостоверения. Разглашать все подробности заключения завещания не имеют права ни нотариус (либо другое лицо, которое удостоверяло документ), ни исполнитель завещания, ни свидетели, ни переводчики. Не важно, в какой форме будет происходить это разглашение: будь это устный рассказ, демонстрация документа, предоставление информации представителям прессы. Согласно ст. 150 п.1 ГК РФ, тайна завещания относится к непередаваемым и неотчуждаемым нематериальным благам, принадлежащим завещателю. В случае нарушения этого правила, наследодатель имеет полное право требовать любой вид компенсации морального ущерба, который в этом случае может заключаться в нравственных терзаниях. Такие могут возникнуть, например, если завещатель лишил наследства всех членов своей семьи, и в силу неправоверных действий некоторых лиц и раскрытия тайны завещания, они узнали об этом до смерти наследодателя. Запрет прек5ращает свое действие только после открытия наследства.

Срок, в течение которого должно быть осуществлено принятие наследства, по общему правилу равен 6 месяцам. Шестимесячный  срок достаточно краток, однако это вполне обосновано необходимостью определить собственников имущества, являющегося лежачим наследством. Это означает, что не позднее указанного срока наследник должен подать нотариусу заявление о принятии наследства или осуществить фактические действия, названные в п. 2 ст. 1153 ГК РФ. Шестимесячный срок исчисляется с момента открытия наследства, т.е. начинает течь на следующий день после смерти наследодателя либо после дня вступления в законную силу судебного решения о признании его умершим.

Это правило действует и когда  в решении о признании гражданина умершим указан в качестве дня  смерти день его предполагаемой гибели. Применительно к таким ситуациям  ГК РФ содержит достаточно сложную  конструкцию, в рамках которой п. 1 ст. 1114 ГК РФ устанавливает, что временем открытия наследства является день смерти, указанный в решении суда (день предполагаемой гибели), а абз. 2 п. 1 ст. 1154 ГК РФ определяет, что при открытии наследства в день предполагаемой гибели оно может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда о признании гражданина умершим.

При таком регулировании имеют  место две юридические условности, в то время как можно было бы вполне обойтись и одной, установив, что при признании гражданина умершим временем открытия наследства является день вступления в силу решения суда, даже если в нем указана дата смерти, – условность состояла бы в том, что в конкретной ситуации – когда гражданин пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая (п. 3 ст. 45 ГК РФ), – не совпадали бы дата смерти и дата открытия наследства (подобное исключение из общего правила представляется вполне допустимым). Описанный выше порядок исчисления срока для принятия наследства применяется для большинства наследников. Исключением из общего правила (либо второй группой ситуаций, дифференцированных по критерию порядка исчисления шестимесячного срока) являются случаи, когда наследник призывается к наследованию только при отказе от наследства других наследников либо признании их недостойными. Например, брат наследодателя сможет на что-то претендовать, если единственный наследник первой очереди – сын – будет признан недостойным.

В таких ситуациях шестимесячный срок будет исчисляться с момента заявления последним из других наследников отказа от наследства либо с даты вступления в силу решения суда, подтверждающего отстранение от наследования недостойного наследника, – соответственно, срок для принятия наследства для других наследников начнет течь на следующий день после возникновения указанных юридических фактов. Из этого следует, что в приведенном выше примере брат наследодателя может получить наследство не только, если сын заявит об отказе от наследства либо окажется недостойным наследником, но и если сын в течение 6 месяцев не совершит ни юридических, ни фактических действий, направленных на принятие наследства. В этом случае право на принятие наследства возникнет у брата, однако срок уже не будет равен 6 месяцам. Исключением из общего срока на принятие наследства является срок, установленный п. 3 ст. 1154 ГК РФ, для лиц, которые могут стать наследниками, только если другие лица наследство не приняли. Этот срок равен трем месяцам со дня истечения установленных шести месяцев. Отметим, что еще один особый срок для принятия наследства установлен абз. 2 п. 2 ст. 1156 ГК РФ. Указанная норма предусматривает особый случай, когда наследственное имущество переходит в порядке наследственной трансмиссии. Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев. По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со ст. 1155 Гражданского кодекса, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока. Статья 1155 ГК РФ устанавливает правила продления срока для принятия наследства.

Для восстановления судом пропущенного срока для принятия наследства установлены два условия:

1) уважительность причин пропуска  срока для принятия наследства;

2) обращение в суд в течение  шести месяцев после того, как  отпали причины пропуска этого  срока. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам, и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

При признании наследника, принявшим  наследство, суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства (п. 3 ст. 1155 ГК РФ). Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными. Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в порядке, указанном в абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ.

Согласие наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства. Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.

Наследник, принявший наследство после  истечения установленного срока, имеет  право на получение причитающегося ему наследства в соответствии с правилами о применении норм ГК РФ о неосновательном обогащении (ст. ст. 1104, 1105, 1107 и 1108). Так, если имущество, причитающееся опоздавшему наследнику, сохранилось, оно должно быть возвращено ему в натуре. В случае невозможности возвратить такое имущество в натуре опоздавшему наследнику должна быть возмещена его действительная стоимость.

При применении правила ст. 1107 ГК РФ о возмещении неполученных доходов  следует исходить из того, что моментом, с которого приобретатель узнал  или должен был узнать о неосновательности обогащения, является день, когда соответствующий наследник узнал или должен был узнать о вступлении в силу решения суда, удовлетворившего требование наследника о восстановлении пропущенного срока и новом распределении долей в наследственном имуществе либо о выдаче нотариусом новых свидетельств о праве на наследство в порядке п. 2 ст. 1155 ГК РФ. То есть расчет процентов за пользование денежными средствами и неполученных доходов начинается с вышеуказанного момента.

2 Принципы наследования и способы принятия наследства

В момент открытия наследства на стороне наследников, призванных к наследованию, возникает право, которое обычно называют правом на принятие наследства, или правом наследования. Указанное право предоставляет  наследникам, призванным к наследованию, альтернативную возможность принять наследство или отказаться от него. В силу прямого указания закона для приобретения наследства наследник должен его принять.

Разумеется, это не означает возложения на наследника какой-то обязанности – он волен принять наследство либо отказаться от него. Но если он желает наследство принять, то его воля на принятие наследства так или иначе должна быть выражена, поскольку с принятием наследства как для самого наследника, так и для других лиц связано наступление целого ряда правовых последствий. Если же воля на принятие наследства никак не выражена, то это означает отказ наследника от наследства, что также влечет целый ряд правовых последствий. Статья 1153 ГК РФ посвящена способам принятия наследства. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении  должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 ГК РФ), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ. Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется. В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1153 и п. 3 ст. 185 ГК РФ подпись наследника на заявлении о принятии наследства может быть засвидетельствована нотариусом или иным должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Кроме того, подписи военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, могут быть засвидетельствованы начальником такого учреждения, его заместителем по медицинской, части, старшим или дежурным врачом; подписи военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно- учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, – также подписи рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих могут быть засвидетельствованы командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения; подписи лиц, находящихся в местах лишения свободы, могут быть засвидетельствованы начальником соответствующего места лишения свободы; подписи совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты населения, могут быть засвидетельствованы администрацией этого учреждения или руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения. Что касается доверенности на принятие представителем наследства от имени наследника, такая доверенность может быть удостоверена только нотариусом или иным должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.

Законным представителям (например, родителям или опекунам малолетнего) доверенность для принятия наследства не требуется, они предъявляют в  подтверждение своих полномочий соответствующий документ (свидетельство о рождении ребенка или решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна). Законные представители осуществляют представление интересов своего подопечного на основании прямого указания в законе. Второй способ принятия наследства заключается в совершении действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник: 41- вступил во владение или в управление наследственным имуществом; – принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; – произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; – оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. Перечень таких действий, приведенный в п. 2 ст. 1153 ГК РФ, является открытым и может быть дополнен любыми иными правомерными фактическими действиями, способными создать презумпцию наличия у наследника намерения принять наследство путем совершения таких действий.

Сказанное означает, что  если наследник, например, оплатил за свой счет долги наследодателя, то предполагается, что он сделал это не из альтруистических побуждений, а имея целью выразить таким образом свою волю к принятию наследства. Однако эта презумпция может быть опровергнута, при этом бремя ее опровержения возлагается на заинтересованное в этом лицо. При осуществлении фактического вступления в наследство наследник может, например, поселиться в доме, переходящем по наследству, произвести его ремонт или улучшение, принять меры к охране от посягательства на него посторонних лиц или совершить иные действия. Главное, чтобы действия свидетельствовали о намерении наследника пользоваться перешедшим по наследству имуществом.

Предусмотренный в п. 2 ст. 1153 ГК РФ способ принятия наследства фактическими действиями не исключает впоследствии обращения наследника к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. При отсутствии у наследника достаточных для нотариуса доказательств принятия наследства фактическими действиями факт принятия наследства может быть установлен судом в порядке рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. При подаче искового заявления в суд с требованием о признании фактического вступления в права наследования необходимо в исковом заявлении указать сведения о смерти наследодателя, входящем в состав наследственной массы имуществе, подтвердить документами или свидетельскими показаниями фактические действия, свидетельствующие о вступлении в права наследования.

При подаче искового заявления  необходимо также уплатить госпошлину. Заявление об установлении факта  принятия наследства подается по месту  жительства заявителя. Однако, если в  состав наследственной массы входят объекты недвижимости, заявление  подается в суд по месту нахождения недвижимости.

Наследственное право  – крупное подразделение гражданского права, которому присущи только ему  свойственные принципы. К принципам  наследственного права как одного из относительно самостоятельных подразделений  отрасли гражданского права и законодательства могут быть отнесены: принцип универсальности наследственного правопреемства; принцип свободы завещания; принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников; принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя; принцип свободы выбора у наследников, призванных к наследованию; принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по наследованию; принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств.

Принцип универсальности  наследственного правопреемства означает, что между волей наследодателя (действительной или предполагаемой), направленной на то, чтобы наследство перешло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство, не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме случаев, прямо предусмотренных законом (например, если наследник недееспособен, то наследство принимает за него его законный представитель), что наследник является продолжением юридической личности самого наследодателя во всей возможной полноте, что наследник заступает на место наследодателя во всех правоотношениях, участником которых был наследодатель, кроме случаев, опять-таки предусмотренных законом (так, наследник не замещает наследодателя в обязательствах, неразрывно связанных с личностью последнего, или к наследнику не переходит принадлежавшее наследодателю право авторства). Универсальность наследственного правопреемства означает, что акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы таковое ни выражалось и у кого бы ни находилось. Наследство нельзя принять частично, под условием или с оговорками. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, хотя бы наследник, принимая наследство, и не подозревал, что именно в состав наследства входит. Так, наследник может не знать о банковских вкладах наследодателя, принадлежавших ему акциях или о его долговых обязательствах.

Принцип свободы завещания является конкретным выражением таких присущих гражданскому праву принципов, как принцип дозволительной направленности и принцип диспозитивности гражданско-правового регулирования. Он означает, что наследодатель может распорядиться на случай смерти своим наследством по своему усмотрению, а может и вовсе не распорядиться им. Он может оставить наследство любому субъекту гражданского права, по своему усмотрению распределить наследство между наследниками, лишить наследства всех или часть наследников, оформить особые завещательные распоряжения. Принцип свободы завещания означает, что воля наследодателя при составлении завещания, его последующей отмене или изменении должна формироваться совершенно свободно, никто не должен ни прямо, ни косвенно давить на него, пользуясь беспомощным состоянием наследодателя, шантажируя его, угрожая причинением вреда ему самому или его близким, и т.д. В то же время в законе иногда определяется круг лиц, которым то или иное наследственное имущество не может быть завещано. Так, получателями постоянной ренты могут быть только граждане, а также некоммерческие организации, если это не противоречит закону и соответствует целям их деятельности (п. 1 ст. 589 ГК РФ). Из этого следует, что к коммерческой организации права получателя постоянной ренты перейти не могут, в том числе и в порядке наследования. Однако в данном случае речь идет не об ограничении свободы завещания, а об учете юридической природы переходящих по наследству прав. Указанные права таковы, что они могут переходить не ко всем субъектам гражданского права, а лишь к определенному кругу этих субъектов.

Наследование по завещанию. 90