Интелектуальная собственность. 7

Содержание                                                  стр

 

 

ВВЕДЕНИЕ

В истории человечества огромную роль играет память, как в  широком, так и в узком смысле этого слова. Что бы делал каждый из нас, если бы в Древнем Египте не изобрели бы колесо или бы наши предки забыли про это? Всё начиналось сначала, и сейчас мы бы не стояли на той ступени, на которой стоим. 

Люди изобретали, изобретают и будут изобретать, но в отличие  от «египетского» колеса люди, сделавшие  открытие в той или иной сфере, стремятся узаконить свои права, что бы все знали имя его и он получал прибыль. Несомненно, для многих предпринимателей это является важнейшим пунктом в их деле.

Поэтому в данной  работе мы решили рассмотреть вопрос, связанный  с собственностью, а точнее с интеллектуальной собственностью.

Так же попробовали разобраться в темах:

  • Основа интеллектуальной собственности
  • Патенты и патентование
  • Коммерческая тайна    и другие. 

ПОНЯТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ1

Интеллектуальная собственность -  юридический термин, обозначающий совокупность прав, предоставляемых неким лицам (авторам или другим правообладателям), на нематериальные объекты. Прежде всего термин подразумевает временное обладание авторскими и смежными правами, обладание действующими свидетельствами на товарные знаки, и действующими патентами. Юридическое содержание самого термина интеллектуальная собственность в большинстве стран не определено[1]. В России термин определён в ст. 1225 части четвертой Гражданского кодекса РФ, принятой 24 ноября 2006 года, как список результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, которым предоставляется правовая защита.

В широком понимании означает закрепленные законом временные исключительные права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Законодательство, которое определяет права на интеллектуальную собственность, устанавливает монополию авторов на определенные формы использования результатов своей интеллектуальной, творческой деятельности, которые, таким образом, могут использоваться другими лицами лишь с разрешения первых. 

   Первое упоминание об интеллектуальной собственности восходит к временам Великой французской революции XVIII в., когда большое распространение получила теория естественного права. Суть этой теории состоит в том, что все произведенное человеком, будь то материальные объекты или результаты творческого труда, признается его собственностью. Таким образом, создатель результатов творческого труда имеет исключительное право распоряжаться ими.  

   Понятие "интеллектуальная собственность" было впервые введено в международные правовые документы в 1967г. Стокгольмской конвенцией, учредившей ВОИС - Всемирную организацию интеллектуальной собственности.

 

ОСНОВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

  В соответствии  со статьёй № 2 Стокгольмской  конвенции понятие интеллектуальной  собственности включает в себя все права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях. Таким образом, основу интеллектуальной собственности составляют авторское и патентное право, однако они не исчерпывают это понятие, поскольку сюда же относится право на промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания. 

  Рассмотрим авторское и патентное  права более тщательно, как  основу интеллектуальной собственности. 

 Авторское право2.

Существует два определения  авторского права:

  1. в объективном смысле — раздел гражданского права, регулирующий личные неимущественные и имущественные отношения, связанные с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства, выраженных в устной, письменной или иной объективной форме, допускающей их воспроизведение. В состав авторского права входят соответствующие нормы национального гражданского законодательства, а также нормы международных конвенций по его охране. В РФ основным источником авторского права является ФЗ "Об авторском праве и смежных правах" от 9 июля 1993 г.;
  2. в субъективном смысле — совокупность личных неимущественных и имущественных прав в отношении произведений литературы, науки и искусства. К личным авторским правам  относятся: право авторства, право на имя, на неприкосновенность произведения; к имущественным — исключительное право на воспроизведение, публикацию и продажу его содержания и формы и др. авторские права относятся к числу объектов интеллектуальной собственности. Распространяются на произведения как выпущенные, так и не выпущенные в свет; как на обнародованные, так и на не обнародованные, но существующие в какой-либо объективной форме; на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведений, а также от способа их выражения: письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т. д.); звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, оптической и т. д.); изображения (рисунок, чертеж, кино-, видео- или фотокадр и т. д.); объемно-пространственной (скульптура, модель, сооружение и т. д.); в других формах.

Объектами авторского права  являются: литературные произведения, программы для ЭВМ, драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения,  хореографические произведения и пантомимы,  музыкальные произведения; аудиовизуальные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства,  произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, фотографические произведения, географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам и другие произведения. К объектам авторского права также относятся: производные произведения (переводы, рефераты, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства); сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.

Не являются объектами  авторского права: официальные документы (тексты нормативных правовых актов, судебных решений и т. п.), а также их официальные переводы, государственные символы и знаки, произведения народного творчества, сообщения о событиях и фактах, имеющих информационный характер, идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты.

Авторское право на произведение не связано с правом собственности  на материальный объект, в котором  произведение выражено, поскольку передача такого права сама по себе не влечет передачи каких-либо авторских прав. на произведение, выраженное в этом объекте, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Для охраны авторского права  не требуется регистрации или  выполнения каких-либо иных формальностей. По общему правилу, авторское право  действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти. Право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора охраняются бессрочно.

 Патентное право

отрасль буржуазного  права, нормы которой определяют систему охраны прав на технические  решения — изобретения — путём выдачи патента. На основании патентного права патентообладателю предоставляется возможность путём использования легальной монополии  на изобретение компенсировать повышенные затраты, связанные с практическим использованием технического новшества, а также получить нормальную (а при благоприятных условиях и повышенную) прибыль на вложенный капитал. Основное содержание патентного права составляют нормы, определяющие права, закрепляемые за патентообладателем, порядок их полной или частичной переуступки, а также последствия нарушения этих прав. Патентное право устанавливает также процедуру закрепления прав на изобретения и выдачи патента: регламентирует порядок подачи заявки на получение патента, то есть комплекта документов, составленных в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством. Как правило, заявка состоит из ходатайства о выдаче патента, описания изобретения и чертежей; она подаётся в особый государственный орган — патентное ведомство, уполномоченное квалифицировать предложение в качестве изобретения. В отдельных странах устанавливается различный порядок рассмотрения заявок. Традиционными являются явочная и проверочная системы. При явочной системе патентное ведомство проверяет только соответствие заявки формальным требованиям и при отсутствии нарушений выдаёт патент. Соблюдение требований, предъявляемых к изобретению, проверяется через суд, куда заинтересованные лица могут подать иск об аннулировании выданного кому-либо патента. При проверочной системе патентное ведомство проверяет также соответствие технического решения требованиям, установленным законом для изобретений (при этой системе патент также может быть оспорен через суд).

Всё более широкое  распространение получает система  так называемой отсроченной экспертизы, при которой на первом этапе проверяется лишь соблюдение требований, предъявляемых к заявке, а затем на основании проведённой проверки на определённый срок предоставляется условная охрана изобретения. В течение этого срока должно быть заявлено ходатайство о проведении экспертизы технического решения по существу. Если такое ходатайство не заявлено или проверка дала отрицательный результат, охрана считается не предоставлявшейся. Безусловная охрана в полном объёме возникает только на основании патента, выданного патентным ведомством после проверки технического решения по существу.

Патентное право предусматривает  также порядок разрешения споров о выдаче патента; они рассматриваются  первоначально самим патентным  ведомством, а окончательно обычно в специальном патентном суде или в суде общей юрисдикции. В судебном порядке рассматриваются также споры о нарушении патентов. Патентное право определяет функции и порядок деятельности органов, осуществляющих квалификацию технических решений и рассматривающих споры. Основным источником этого права являются, как правило, специальные законы, принимаемые высшими органами законодательной власти. Большое практическое значение имеют и подзаконные нормативные акты, издаваемые ведомствами по изобретательству (например, о порядке экспертизы и т.п.), а также судебная практика.

В эпоху империализма в патентных правах капиталистических  стран наблюдаются кризисные  явления, особенно обострившиеся с  развёртыванием научно-технической  революции, когда произошли качественные изменения в уровне развития производительных сил, резко ускорились темпы обновления применяемых технических решений и интенсивность их использования. Эти явления находят своё выражение в резком возрастании удельного веса технических решений, не оформляемых в качестве изобретений и защищаемых как секреты производства ("ноу-хау"). В интересах государственно-монополистического капитала после второй мировой войны 1939—1945 ограничивается действие некоторых основных принципов патентного права, связанных, прежде всего с возможностью для владельца изобретения свободно по своему усмотрению пользоваться принадлежащими ему правами. Некоторые категории изобретений могут принадлежать только государству, широкое распространение получают принудительное отчуждение прав на изобретения, принудительные лицензии, ограничивается применение правила о сохранении заявки в тайне и т.п. Патентное право используется в ряде случаев для того, чтобы воспрепятствовать реализации технических новшеств конкурентами для обхода антитрестовского законодательства. На содержание национального патентного права всё большее влияние оказывают международные соглашения по охране промышленной собственности. 

Рассматривая вопрос об основах интеллектуальной собственности, мы задели важную тему – патенты.

 

ПАТЕНТЫ

Патент (от средневекового лат. litterae patentes — грамота; лат. patens —  открытый),

1) документ, удостоверяющий  государственное признание технического  решения изобретением, полезной  моделью, промышленным образцом  и закрепляющий за лицом, которому он выдан, исключительное право на использование указанных объектов.

2) Документ на право  заниматься торговлей или промыслом  и т. д., в некоторых государствах  — на занятие определенной  должности. 

Патент выдаётся государственным  патентным ведомством изобретателю или его правопреемнику (право на служебное изобретение обычно принадлежит предпринимателю) по его заявке, рассмотренной в соответствии с процедурой, установленной законодательством данного государства. Действие патента  распространяется на территорию того государства, где он выдан. Срок его действия также устанавливается национальным законодательством (как правило, 15—20 лет), в некоторых странах предусматривается возможность продления этих сроков. При выдаче патента взимается патентная пошлина3.

Исключительное право  патентообладателя заключается  в предоставлении ему монопольного права на применение изобретения. Если изобретение используется без разрешения владельца патента, он может обратиться в суд с иском о возмещении убытков, запрещении действий, связанных с нарушением патента и т.п. Патентообладатель имеет право отчуждать свои права на изобретение и выдавать разрешения (лицензии) другим лицам на использование запатентованного изобретения.

В буржуазных государствах, где использование нового изобретения позволяет извлекать повышенную прибыль, патент— важное орудие в конкурентной борьбе. Поскольку реальную возможность применения изобретения имеют крупные капиталистические предприятия, они, как правило, патент скупают на все представляющие интерес изобретения. Известны случаи "замораживания" патента (то есть скупка патента без реализации изобретений) крупными монополиями с тем, чтобы не допустить использования изобретений конкурентами.

В ряде стран патенты  выдаются и на объекты промышленной собственности (например, на промышленные образцы). 

Разобравшись с понятием «патент», постараемся ответить на вопрос «как получить патент?» 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

Для получения патента  техническое решение должно быть признано изобретением, полезной моделью или промышленным образцом. Для этого существуют свои параметры.

Изобретением может  быть признано техническое решение в любой области науки и техники, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. В качестве изобретения может быть защищено техническое устройство, вещество или  способ.  
 
Новизна изобретения - это его неизвестность из сведений об уровне техники. Под уровнем техники понимаются любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При этом необходимо иметь в виду, что служебная, секретная и т.п.  информация во внимание  не  принимается.  
 
Полезной моделью может быть признано техническое решение, представляющее собой устройство, если оно является новым и промышленно применимым.  
 
Изобретение и полезная модель считаются промышленно применимыми, если они могут быть использованы в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики  или  в социальной  сфере.  
 
 Техническое решение признается и охраняется в качестве изобретения или полезной модели при условии государственной регистрации, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдает патент  на изобретение или  полезную  модель.  
 
Промышленным образцом может быть признано новое и оригинальное художественно-конструкторское решение изделия промышленного или ремесленного производства, определяющее его внешний вид. При получении патента на промышленный образец, патентообладатель получает охрану в отношении внешних декоративных или эргономических особенностей внешнего вида изделия, таких как форма, конфигурация, орнамент  и сочетание  цветов и др.  
 
Промышленные образцы разрабатываются и защищаются для очень многих изделий: оригинальных ювелирных украшений, посуды, мебели, транспортных изделий и промышленных конструкций. В качестве промышленных образцов может быть зарегистрирована оригинальная упаковка или этикетка, страница сайта в Интернет или интерфейс программы.  
 
Внешний вид изделия признается и охраняется в качестве промышленного образца при условии государственной регистрации, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ФИПС) выдает патент на промышленный образец.  
 
Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и  составляет:

  • двадцать лет - для изобретений
  • десять лет - для полезных моделей
  • пятнадцать лет - для промышленных образцов 

 

ПАТЕНТОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Современное сообщество во многом полагается на компьютерную технологию. Компьютер не может работать без программного обеспечения. Программное обеспечение и аппаратура действуют совместно в сегодняшнем информационном обществе. Поэтому неудивительно, что охрана программного обеспечения в качестве интеллектуальной собственности является важной не только для отрасли программного обеспечения, но и для других отраслей экономики.

Вопросы охраны программного обеспечения  компьютеров в качестве интеллектуальной собственности активно обсуждаются как на национальном, так и на международном уровне. Например, в Европейском союзе обсуждался проект директивы о патентоспособности связанных с компьютером изобретений в целях гармонизации толкования национальных требований о патентоспособности для изобретений, связанных с программным обеспечением компьютеров, включая деловые методы, осуществляемые через компьютеры. Эти дискуссии свидетельствуют о различии взглядов разных партнеров в Европе. Кроме того, Интернет ставит сложные проблемы в отношении обеспечения действия патентов, поскольку охрана патентов обеспечивается на «пострановой» основе и патентное законодательство каждой страны действует лишь в пределах ее собственных границ.   

Говоря о программном обеспечении  следует заметить, что довольно часто критикуются патенты, выдаваемые в этой области.

Патенты на программное обеспечение — патенты на методы, используемые в программном обеспечении — алгоритмы, способы работы с форматами файлов в одних странах (включая Россию) они официально запрещены, а в других, включая США, могут выдаются в полном соответствии с законами.

Хотя отчасти благодаря патентам и появляются технологии лучше запатентованных, они не всегда успевают стать сколько - либо популярными к тому времени, когда популярная запатентованная  технология в существующем виде уже, возможно, устарела бы, если бы не охранялась. Некоторые причины:

  • Держатели патентов борются за популярность «своих» технологий.
  • Пользователи запатентованных технологий, за них заплатившие, не хотят добавлять другие технологии.
  • Некоторые компании опасаются использовать технологию, которая не упоминалась в судебных процессах с участием «патентных троллей» (англ.) и/или держателей патентов на популярную технологию. Такие опасения (FUD (англ.)) распространяют сами держатели патентов (пример: сжатие MP3). Также под этим предлогом Nokia и Apple отказались реализовать поддержку свободного формата хранения видеоданных Ogg Theora, чем добились исключения рекомендации его поддержки из разрабатываемой спецификации HTML 5.

В исследовании, опубликованном в 2002 году Европейским Парламентом, сообщалось со ссылкой на немецкое исследование, что патентные архивы используются в первую очередь для поиска информации в юридических целях, а не в технических. Иногда это связывают с тем, что описания простейших действий в заявках намеренно усложняются, чтобы изобретение выглядело менее очевидным и более оригинальным, увеличивая шансы на выдачу патента.

Патент США № 6935954, выданный Nintendo в 2005 году USPTO, и ещё раньше — Patent Cooperation Treaty, описывает использование в компьютерной игре переменной «состояние рассудка персонажа», причины к её изменению и его последствия (замедление реакции, галлюцинации).[15] Фонд свободного ПО считает, что это не сильно отличается от гипотетических патентов на сюжеты литературных произведений, описанных в статье Ричарда Столмана.

Иногда патенты выдаются на изобретения, реализация которых  многим кажется не заслуживающей патента. Например, в августе 2008 года корпорация Microsoft получила в США по заявке 2005 года патент на формулу использования кнопок компьютерной клавиатуры Page Up и Page Down (англ.) для прокрутки ровно на высоту одной (как минимум, первой) страницы документа независимо от масштаба того, какая часть документа видна на экране, и во сколько колонок расположены страницы, а не на высоту видимой области, как обычно делается для удобства чтения всего текста.

Многие критиковали  патент только за очевидность (но некоторые из них были введены в заблуждение броскими заголовками типа «Майкрософт запатентовала кнопки „Page Up“ и „Page Down“».), другие выступили в защиту неочевидности этого патента, но выразили сомнения в пользе этого патента.

В американской патентной  системе патентный иск стоит огромных денег — даже если удаётся доказать, что патент несостоятелен. Поэтому небольшие компании предпочитают платить владельцу патента, чем госпошлину. 

 

ПИРАТСТВО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Нарушение авторского права (также контрафакция, от лат. contrafactio — подделка; или — в случае имущественных авторских прав — «пиратство») — это правонарушение, суть которого составляет использование произведений науки, литературы и искусства, охраняемых авторским правом, без разрешения авторов или правообладателей или с нарушением условий договора о использовании таких произведений]. К числу основных способов нарушения авторских прав относится незаконное копирование и распространение произведения, а также плагиат.

Что же включает в себя пиратство программного обеспечения?

Прежде всего, нелегальное  копирование и распространение  программных продуктов на дисках и в компьютерных сетях. Так же включает в себя снятие разнообразных программных защит. Для этого существует специальный класс программного обеспечения — так называемые «кряки» (от англ. «to crack» — взламывать), специальные патчи, готовые серийные номера или их генераторы для программного продукта, которые снимают с него ограничения, связанные с встроенной защитой от нелегального использования.

Кроме того, существуют стандартные  программы разработчиков программ, которые могут использоваться для  облегчения самого процесса взлома — отладчики, дизассемблеры, редакторы PE-заголовка, редакторы ресурсов, распаковщики, и т. п.

Иногда свободное распространение проприетарной программы негласно поощряется самим правообладателем. В 1998 году Билл Гейтс сказал, что будет лучше, если пользователи, использующие программы незаконно, будут использовать незаконно его программы — ведь когда-нибудь они могут начать за них платить, и тогда пригодится получившаяся к тому времени зависимость.

Официальной политикой  органов государственного управления большинства стран и основных производителей программного обеспечения является постепенная легализация программного обеспечения, применяемого конечными пользователями (приобретение лицензий на уже используемое программное обеспечение, либо переход на другое с приобретением лицензий на него). По данным BSA (англ.) и IDC, уровень «пиратства» в США в 2008 году был самым низким в мире и составлял 20 % от всего используемого программного обеспечения, в странах европейского союза — 35 %, в России — 68 % (в 2004 году — 87 %), в ряде стран бывшего СССР — 90-95 %. 
Существует также обратный тренд легализации компьютерного пиратства на законодательном уровне.

1 января 2006 г. появилась первая в мире Партия пиратов, выступавшая за отмену авторского и патентного права и, тем самым, за легализацию «пиратства».

Типичная программа пиратской партии содержит такие положения и требования:

  • Снижение сроков авторского права. Реальный срок действия авторского права на данный момент составляет примерно четыре поколения, что, по мнению многих, является запредельно большим сроком. А постоянно удлиняющийся срок ничем не отличается от вечной защиты.
  • Законодательный запрет негласного сбора информации о частной жизни.
  • Недопущение цензуры в Интернете. Пока её ещё нет, однако, по заверениям Партии пиратов США, её появление в США — дело времени. 

 

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

На современном рынке  очень важно первому запатентовать  своё изобретение. У некоторых это самостоятельно не получается и они «крадут» идеи конкурентов. Поэтому на любом предприятие, которое непосредственно связана с изобретением чего-либо нового, существует коммерческая тайна.

Коммерческая  тайна — режим конфиденциальности информации, позволяющий её обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду (из Федерального закона Российской Федерации от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ О коммерческой тайне»).

Также коммерческой тайной именуют саму информацию, которая  составляет коммерческую тайну, то есть, научно-техническую, технологическую, производственную, финансово-экономическую  или иную информацию, в том числе составляющую секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введён режим коммерческой тайны.

Обладатель информации имеет право отнести её к коммерческой тайне, если эта информация отвечает вышеуказанным критериям и не входит в перечень информации, которая не может составлять коммерческую тайну (ст.5 закона упомянутого ранее). Чтобы информация получила статус коммерческой тайны, её обладатель должен исполнить установленные процедуры (составление перечня, нанесение грифа и некоторые другие). После получения статуса коммерческой тайны информация начинает охраняться законом.

За разглашение (умышленное или неосторожное), а также за незаконное использование информации, составляющей коммерческую тайну, предусмотрена ответственность — дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и уголовная.

Статьи из закона см в  приложении.

Продолжая разговор об интеллектуальной собственности, следует подчеркнуть  последнее слово – собственность. Мы уже выяснили, что же такое интеллектуальная собственность, теперь затронем вопрос о правах собственности.

 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

Право собственности — совокупность правовых норм, закрепляющих присвоенность вещей отдельным лицам и коллективам. Существует две основных традиции понимания права собственности: континентальная рассматривает право собственности неограниченным и неделимым, сосредоточенным в руках одного лица; англосаксонская разделяет право собственности на составляющие. В российском гражданском праве традиционным является представление о субъективном праве собственности как о совокупности, «триаде» трех правомочий: владения, пользования, распоряжения.

  Право собственности возникает:

  • по праву первого нашедшего бесхозную вещь (клад)
  • по праву давности владения
  • в силу изготовления вещи своими силами из принадлежащих владельцу или бесхозных материалов
  • в силу приобретения по обмену (акту купли-продажи)
  • в силу дарения, наследования
  • В так называемых нецивилизованных обществах (а также в цивилизованных во время войны) — по праву сильного.