Общие положения о наследовании по завещанию
СОДЕРЖАНИЕ:
Введение…………………………………………………………
I. Понятие наследования
и основные категории наследственного
права ........4
II. Понятие завещания.
Свобода завещания………………………………….....19
Заключение……………………………………………………
Список
использованной литературы....................
ВВЕДЕНИЕ
Традиционно в правовой науке под наследованием понимается переход прав и обязанностей от умершего к наследникам. Наследственное право – это не простой механизм правового регулирования отдельных гражданских правоотношений: с его помощью достигается стабильность и прочность существующих гражданских прав и обязанностей. Нельзя не согласиться с мнением знаменитого дореволюционного цивилиста В.И. Синайского, который говорил, что «благодаря наследованию человек как бы не умирает, а продолжает существовать в лице своих преемников»1.
Основная сущность наследования заключается в том, что совокупность прав и обязанностей, которыми обладал человек до смерти, со смертью не прекращается, а переходит к иному лицу. Но следует также учитывать тот факт, что отношения, которые были неразрывно связаны с личностью умершего, с исчезновением такой личности должны прекратиться сами собой. Высказанная нами мысль была законодательно закреплена как в российском дореволюционном, советском, так и в современном наследственном праве.
Изменения в Российской Федерации вызвали необходимость существенного реформирования российского законодательства. В новых условиях российской государственности определенная роль в преобразовании экономической основы нашего общества отводится совершенствованию наследственного законодательства, поскольку возрастают требования общества к улучшению качества законов и их роли в реализации принципа социальной справедливости в обществе.
Наследственное право в той или иной степени затрагивает интересы каждого гражданина. Принятие частей I и II ГК РФ отразилось и на наследственных отношениях. ГК РФ законодательно закрепил новые объекты гражданских прав, их правовой режим, что не могло сказаться и на отношениях по наследственному преемству, так как в состав имущественного имущества входят вещи, различные права, а также обязанности умершего, то есть наследодателя.
I.
Понятие наследования
и основные категории
наследственного права
Наследование является одним из основных древнейших правовых институтов, упоминания о котором можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских иероглифах и т.д.
В Афинах о наследовании по завещанию впервые упоминается в законодательстве Солона (VI век до н.э.), согласно которому права завещателя здесь несколько ограничены. Завещать мог лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий детей мужского пола, усыновленные, а также женщины не могли завещать2.
В
привычном для нас виде основные
институты наследственного
Именно римскому праву современное законодательство обязано самим понятием наследования, как универсального правопреемства, в силу которого на наследника не только переходят, в качестве единого комплекса права и обязанности наследодателя, но и возлагается ответственность своим имуществом за долги наследодателя, создается своего рода продолжение в лице наследника, юридической личности наследодателя. Вместе с идеей универсального правопреемства римское право выработало и понятие сингулярного преемства по случаю смерти: понятие завещательных отказов (легатов), в силу которых определенные лица приобретали отдельные права на принадлежавшее завещателю имущество, не становясь субъектами каких бы то ни было обязанностей3. С этими основными понятиями системы наследования как преемства в правах и обязанностях вследствие смерти, римское право создало ряд положений об основаниях наследования, о порядке приобретения наследства, об отношениях наследников между собою и с кредиторами наследодателя.
Само понятие завещания также пришло к нам из Древнего Рима. Именно этот способ распределения всех материальных благ, нажитых человеком в течение своей жизни, особенно культивировался древнеримским обществом4.
Завещанием в римском праве признавалось не всякое распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, а лишь такое, которое содержало назначение наследника. По классическому праву требовалось, чтобы такое назначение было в самом начале завещания. Назначение наследника составляло существенную часть завещания: если в распоряжении, сделанном на случай смерти, имелись даже исчерпывающие указания, кому и в каких долях должно перейти имущество после смерти данного лица, но никто нее был назван в этом распоряжении в качестве наследника, завещание не было действительным5.
Во времена Российской империи гражданское законодательство предусматривало наследование как по закону, так и по завещанию. Кроме того, по-особому оформлялось наследование родовых имений6.
Недействительными признавались завещания, составленные безумными, сумасшедшими и самоубийцами. Также признавались недействительными, полностью или в части, завещания в пользу лиц, не имеющих права наследовать, а также лиц, лишенных права владеть некоторыми видами имущества, например, дворянскими имениями. Но в ходе реализации указанных положений возникал ряд сложностей, и было принято решение о реформе русского наследственного права. Отметим, что, эта попытка реформирования в Гражданском уложении не увенчалась успехом, поскольку этот закон до Октябрьской революции так и не приняли.
Как
отмечал И.А. Покровский, в сфере
наследственного права
Особенно сильным изменениям наследственное право подверглось в прошлом веке. В истории России был период, когда власть отказалась от института наследования вообще. Первым декретом советской власти в области наследственного права был акт, вызвавший огромный общественный резонанс и в корне изменивший систему наследственного преемства – декрет ВЦИК РСФСР от 24 апреля 1918 г. «Об отмене наследования»8. Как следует из названия документа, наследование как по завещанию, так и по закону отменялось, а также было признано контрреволюционным и само понятие «наследование». Как отмечает, О.И. Чистяков, данный декрет реализовал давнюю мечту марксистов о ликвидации права наследования – как способе упразднения частной собственности. Представлялось, что таким образом можно более безболезненно лишить эксплуататоров возможности накопления и передачи средств производства9.
После смерти владельца все его имущество становилось собственностью РСФСР, с оговоркой, что если имущество, оставшееся после умершего гражданина, не превышает 10 тысяч рублей, то оно поступает в непосредственное управление и распоряжение ближайших родственников умершего. Наследование по завещанию Декрет 1918 года не допускал.
Декрет 1918 г. действовал недолго, однако вред, нанесенный им обществу, трудно определить – вред не только материальный, но и моральный, который понесли как наследодатели, так и наследники. В то смутное для России время казалось, что право будет уничтожено вовсе. Авторы статьи «Очерк по истории законодательства о наследовании» указывают, что даже известный советский юрист П.И. Стучка в предисловии к своей книге «Революционная роль права и государства» оговаривался: «Я пишу предисловие к своей книге по той простой причине, что считаю необходимым сказать несколько слов в ее защиту, ибо боюсь, что без этого никто не станет читать в нынешнее высокореволюционное время от таких «контрреволюционных» предметах, как право»10.
Право наследования было восстановлено лишь в 1922 году (ст. 418 ГК РСФСР 1922 г.) в связи с принятием первого советского гражданского кодекса, который кардинально отличался от дореволюционного законодательства о наследовании. Было установлено две очереди наследников. При отсутствии завещания к наследованию по закону призывались только самые ближайшие родственники. В первую очередь наследников входили дети, супруг и родители умершего. Во вторую очередь – братья и сестры умершего, его дед и бабка. Таким образом, ГК РСФСР 1922 г. предусматривал так называемое «ограниченное право наследования». Наследование по завещанию допускалось, но было ограничено суммой в 10 тысяч рублей, за вычетом всех долгов умершего. Имущество, превышающее данную сумму, поступало в доход государства.
Исключительное по своему масштабу значение имело издание 14 марта 1945 г. Указа Президиума Верховного Совета СССР «О наследовании по закону и завещанию»11, внесшего изменения в действующее законодательство о наследовании и имевшего важное влияние на все последующее советское наследственное законодательство. Указ существенно расширил круг наследников по закону и предоставил более широкие права гражданам в части распоряжения своим имуществом на случай смерти. Более того, в целях предоставления гражданам СССР возможности воспользоваться более широкими правами, чем это имело место ранее, действие Указа 1945 года было распространено и на «наследства, открытые до его принятия, но не принятые наследниками и не перешедшие в собственность государства12.
Значительным изменениям советское наследственное право подверглось в начале 60-х годов прошлого столетия. 8 декабря 1961 года Верховный Совет СССР принял Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик. В Основах 1961 года были сформулированы положения, в целом отражавшие сложившуюся в стране систему наследования, но были значительно расширены права граждан в части наследования по закону и по завещанию.
В 1964 году на базе Основ 1961 года был принят Гражданский кодекс РСФСР13. ГК РСФСР 1964 года, ставший третьей кодификацией советского гражданского законодательства, закрепил право существования наследования как по закону, так и по завещанию.
Четвертой по счету кодификацией советского гражданского законодательства стали принятые 31 мая 1991 года Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик14. Прогрессивные по своему значению Основы 1991 года стали базой для последующего как советского, так и российского гражданского законодательства.
В.И. Синайский еще в начале ХХ века в качестве исключительной черты наследования называл «неразработанность его в законодательстве»15, хотя сейчас, с учетом принятой части III Гражданского кодекса РФ16, так сказать нельзя, большая часть вопросов регулируется не только ГК РФ, но и иными федеральными законами, подзаконными актами и международными договорами РФ.
С 1 марта 2002 года вступила в силу третья часть ГК РФ, раздел V которой полностью посвящен наследственному праву. Более подробно все новое в законодательстве о наследовании рассмотрим в следующем параграфе настоящей работы.
Наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по переходу имущества умершего другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент17. В.В. Пиляева поясняет, что универсальное правопреемство – это волеизъявление наследника о неограниченном принятии прав и обязанностей наследодателя, что означает принятие полной ответственности в отношении долговых обязательств наследодателя за счет собственного имущества. Универсальное правопреемство ведет к утрате обособленности наследственного имущества, и оно смешивается с собственным имуществом наследника.
Неизменный вид при наследовании означает, что никто не может поменять наследство, изменить его, что-либо добавить или, наоборот, что-либо из него изъять. Наследство должно оставаться в неизменном виде, до того момента, пока оно официально не перешло к лицам, которые стали наследниками.
Моментом универсального правопреемства считается время, в которое произошла смерть наследодателя. При этом круг наследников, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества будут определяться законодательством, действующим на день открытия наследства18.
Термин «наследственное право» можно рассматривать в объективном и субъективном смысле.
В объективном смысле – это совокупность правовых норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам в порядке универсального правопреемства. В эту совокупность норм входят в правовые акты, регулирующие отношения, которые возникают в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав. Таким образом, наследственным правом регулируются и отношения, по сути своей не являющиеся наследственными. Они возникают либо еще до открытия наследства (например, связанные с составлением завещания), либо после этого (например, связанные с разделом имущества).
В субъективном смысле под наследственным правом принято понимать право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства19.
В
ГК РФ дается легальное определение
наследования. В п. 1 ст. 1110 ГК РФ (части
третьей) впервые в истории
Понятие «основание наследования» российское наследственное право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону (ст. 1111 ГК РФ). Часть третья ГК РФ весьма определенно устанавливает прерогативу волеизъявления наследодателя, в связи с чем, большое развитие получил блок статей о завещании, но об этом мы будем говорить позднее. Наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Очевидно, что наследование по закону носит подчиненный характер по отношению к наследованию по завещанию. В тех случаях, когда наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством. Этот принцип, характерный и для ранее действовавшего законодательства в области наследственного права, получил дальнейшее развитие в части третьей ГК РФ.
Законодатель
прямо поставил наследование по завещанию
на первое место среди оснований наследования.
Как полагает профессор Е.А. Суханов, формальное
выдвижение наследования по завещанию
на первое место стало прямым следствием
как расширения самого круга объектов
наследственного преемства, то есть объектов
частной собственности граждан, так и
возможностей распоряжения находящимся
в частной собственности имуществом20.
Для наследственного права решающее значение имеет вопрос о времени открытия наследства, поскольку с ним связано определение: а) состава наследства; б) сроков на принятие или отказ от наследства; в) сроков на предъявление претензий кредиторам; г) момента возникновения у наследников права собственности на наследственное имущество; д) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство; е) законодательства, которым следует руководствоваться.
Согласно ст. 1114 ГК РФ «днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим», а в случае, когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, – день смерти, указанный в решении суда.
Часть 2. ст. 1114 ГК РФ закрепляет, что граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. Такие лица в гражданском праве именуются «коммориентами». В данном случае имеет место наследование по закону, но если одновременно с завещателем умирает наследник по завещанию, которому подназначен другой наследник, то в соответствии с п. 2 ст. 1121 ГК, имущество наследодателя переходит к подназначенному наследнику. Если же завещатель не подназначил наследника, то действует общее правило о наследовании после коммориентов.
По новому сформулирована статья, посвященная месту открытия наследства. Так, если согласно ГК РСФСР23 1964 г. местом открытия наследства признавалось последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно – место нахождения его основной части, то в соответствии со ст. 1115 ГК, местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя. Если же последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения наследственного имущества. В случаях, когда наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее его ценной части. Ценность имущества определяется исходя из рыночной стоимости.
Правильное определение места открытия наследства имеет большое практическое значение. С учетом места и времени открытия наследства устанавливается круг лиц, призываемых к наследованию, и применимое законодательство. По месту открытия наследства происходит его принятие либо отказ от него; кредиторы наследодателя предъявляют требования к принявшим наследство наследникам; подаются заявления о принятии мер охраны наследственного имущества; наследники обращаются за выдачей свидетельств о праве на наследство, а также совершаются иные значимые для развития наследственных правоотношений действия.
Наследник должен документально подтвердить место открытия наследства. Подтверждающим документом является, в частности, справка жилищных органов о регистрации наследодателя по месту жительства. Место открытия наследства может быть подтверждено справкой местной администрации или справкой с места работы с указанием места жительства наследодателя, справкой адресного бюро, копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой имеется специальная графа о месте постоянного жительства умершего, заполняемыми работниками загса на основании данных паспорта о регистрации умершего. Если место жительства умершего неизвестно, место открытия наследства подтверждается документом о месте нахождения его имущества.
В случае, когда указанные документы не могут быть представлены, место открытия наследства может быть определено на основании вступившего в законную силу решения суда об установлении места открытия наследства в порядке особого производства на основании п. 9 ст. 264 ГПК РФ24.
Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель и наследник.
Одной из центральных фигур в наследственном праве является наследодатель. Наследодателем признается лицо, после смерти которого, осуществляется правопреемство. Наследодателем может быть только физическое лицо (в силу прямого указания закона, юридические лица не вправе выступать в качестве наследодателя). Вместе с тем следует иметь в виду, что частично дееспособные и ограниченно дееспособные лица могут выступать в качестве наследодателей лишь при наследовании по закону, поскольку завещательной дееспособностью они не обладают. Таким образом, отметим, что завещание вправе составить только гражданин, обладающий на момент его составления дееспособностью в полном объеме. Наследодателями могут быть также иностранные граждане и лица без гражданства. Если наследодатель сделал в установленной законом форме распоряжение о судьбе принадлежавшего ему имущества на случай своей смерти, такое лицо называется завещателем.
Наследником является лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства.
Круг наследников в ст. 1116 ГК РФ очерчен в полном соответствии с принципом равенства участников гражданских правоотношений (ст. 1 ГК). Итак, к наследованию могут призываться:
1) физические лица;
а) находящиеся в живых в день открытия наследства,
б) зачатые при жизни
2) юридические лица, существующие на день открытия наследства, - как наследники по завещанию;
3) государственные и муниципальные образования:
а) Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации,
образования Российской Федерации – как наследники по завещанию, а
Российская Федерация – и как наследник по закону в соответствии со ст.
1151 ГК РФ.
б) иностранные государства – как наследники по завещанию.
Предметом наследственного правопреемства является «принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности» (п. 1 ст. 1112 ГК РФ). Н.В. Ростовцева отмечает, что существенным следует признать уточнение, содержащееся в п. 3 ст. 1112 ГК РФ, о том, что «не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина и др.»25.
С.П. Гришаев пишет, что необходимо обратить на то обстоятельство, что это положение вступает в противоречие с некоторыми положениями других правовых актов. В частности, переходят по наследству такие личные неимущественные права, которые необходимы для реализации связанных с ними имущественных прав (например, право на получение патента). Далее, при наследовании голосующих акций по наследству переходит не только имущественное право на получение дивидентов, но и право на участие в управлении акционерным обществом, которое рассматривается как неимущественное право.
Кроме того, ст. 29 Закона об авторском праве и смежных правах26 предусматривается возможность наследования такого личного неимущественного права, как право на обнародование произведения и право на его отзыв27.
По этому поводу в Комментарии к Гражданскому кодексу РФ, уточняется «что данная норма конкретизирует более общие положения гражданского законодательства, прежде всего, правило п. 1 ст. 150 ГК, согласно которому достоинство личности, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, права свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом»28.
Вместе с тем законом могут быть предусмотрены случаи, когда отдельные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе и его наследниками. Таким образом, общество выражает свое отношение к личности (его индивидуальности), уважая память о человеке и оберегая интересы других лиц, дорожащих прежними связями с ним. Именно этим целям служат нормы, гарантирующие исполнение воли гражданина о достойном отношении к его телу после смерти29, закрепляющие правила о защите чести и достоинстве гражданина после его смерти и др.
Специальный режим установлен для наследования исключительных прав. Исключительные права прямо названы имущественными правами в Законе об авторском праве 30 и в Законе о правовой охране топологий интегральных микросхем31. Во всех этих законах содержание исключительного права, принадлежащего правообладателю, составляет право использовать самостоятельно или разрешать третьим лицам использование результата творческой деятельности. В этих актах предусмотрено, что исключительное (имущественное) право переходит по наследству (ст. 29 Закона об авторском праве, п. 2 ст. 11 Закона об правовой охране программ, п. 2 ст. 6 Закона о правовой охране топологий интегральных микросхем).
В Патентном законе32 исключительное право прямо не названо имущественным правом, но его содержание аналогично содержанию исключительных прав в вышеназванных законах.
Таким образом, из содержания перечисленных законов можно сделать вывод о том, что исключительные права являются правами имущественными и переходят по наследству.
Наряду с имущественными правами создателю результата интеллектуальной деятельности принадлежат также личные неимущественные права на этот результат. В отличие от имущественных прав они тесно связаны с личностью такого создателя (автора, изобретателя и т.п.). В частности, ст. 29 Закона об авторском праве указывает, что право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора произведения по наследству не переходят. При этом наследники автора имеют право осуществлять защиту этих прав. Их полномочия по защите не ограничиваются никаким сроком, а при отсутствии наследников защиту прав должен осуществлять специально уполномоченный орган Российской Федерации.
В действующем законодательстве ничего не говорится о наследовании еще одного личного неимущественного права автора – права на обнародование произведения. Отметим, что в ст. 29 Закона об авторском праве это право не упомянуто как передаваемое по наследству.

- Общие положения о недвижимости в гражданском праве
- Общие положения о недействительности сделок
- Общие положения о перемене лиц в обязательстве
- Общие положения о порядке уплаты налога на игорный бизнес
- Общие положения о праве интеллектуальной собственности
- Общие положения о производстве геодезических работ в кадастре
- Общие положения о публичной собственности
- Общие положения о договоре страхования
- Общие положения о местном самоуправлении
- Общие положения о назначении наказания
- Общие положения о наследовании
- Общие положения о наследовании
- Общие положения о наследовании
- Общие положения о наследовании