Преступления, категория преступления

Балтийская  Академия Туризма  и Предпринимательства. 

Факультет туризма и сервиса

Кафедра рекламы и связи  с общественностью 
 
 

Реферат на тему ». Понятие и признаки преступления. Категории преступлений.» 
 
 
 

Выполнила студентка I курса веч. Отд.

Мартиросян  Анаида 
 
 
 
 
 
 

Санкт Петербург.

2011. 
 
 
 

Содержание. 

  1. Введение
 
 
  1. Понятие преступления
 
  1. Признаки преступления
 
 
  1. Категории преступлений
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Введение.

      Понятие преступления является краеугольным камнем уголовного законодательства. Уже во второй половине XIXв. в российской доктрине формируется определение преступления как «противозаконного посягательства на чье-либо право, столь существенного, что государство, считая это право одним из необходимых условий общежития, при недостаточности других средств охранительных, ограждает неразрешимость его наказанием»1.

      Как известно, значительное влияние на российскую науку уголовного права  досоветского периода оказала «классическая  школа» уголовного права, традиционно  понимавшая под преступлением противоправное посягательство на запрет, содержащийся в уголовной норме. Например, по словам великого отечественного юриста Н.С. Таганцева, преступление есть «нарушение норм или  заповедей права, велений авторитетной воли, которой регулируются наши юридические  отношения друг к другу или  к целому, т.е. к обществу или государству, определяются в интересах целого границы свободной деятельности каждого»2.

      «Классическая школа» уголовного права оказала  значительное влияние и на российское законодательство XIX—начала XX в. Например, в ст. 1 Уголовного уложения 1903 г. преступным признавалось деяние, «воспрещенное во время его учинения законом под страхом наказания»3.

      В советский период законодательно была закреплена классовая концепция  преступления. Так, в УК РСФСР (1922 г.) преступлением признавалось «всякое  общественно опасное действие или  бездействие, угрожающее основам советского строя и правопорядку, установленному рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период времени». Аналогичное определение  преступления было повторено в ст. 6 УК РСФСР (1926 г.). Действовавший до 1 января 1996 г. УК РСФСР (1960 г.) признавал  преступлением «предусмотренное Особенной  частью настоящего Кодекса общественно  опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на советский общественный или государственный строй, социалистическую систему хозяйства, социалистическую собственность, личность, политические, трудовые, имущественные и другие права граждан, а равно иное, посягающее на социалистический правопорядок общественно  опасное деяние, предусмотренное  Особенной частью настоящего Кодекса» 
 
 

Понятие преступления 

Преступление (уголовное  преступление) — правонарушение (общественно опасное деяние), совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности. Преступления могут выделяться из общей массы правонарушений по формальному признаку (установление за них уголовного наказания, запрещённостьуголовным законом), а также по материальному признаку (высокая степень опасности их для общества, существенность причиняемых ими нарушений правопорядка).

Преступление в  самом общем понимании представляет собой форму девиантного (отклоняющегося) поведения человека. 

Признаки  преступления.

Преступление как  правовое явление характеризуется  определенными признаками, представляющими  существенные стороны данного явления. Признаками преступления в соответствии со ст. 14 Уголовного кодекса РФ являются общественная опасность, уголовная  противоправность, виновность и наказуемость.

1)Общественная  опасность 

Общественная опасность –   качественный признак преступления. Данный признак выражает материальную сущность преступления и объясняет, почему, то или иное деяние признается преступлением. Общественная опасность преступления представляет собой объективное свойство преступления и заключается в том, что им причиняется, либо создается угроза причинения существенного вреда объектам уголовно-правовой охраны. При этом вред может быть физический, имущественный или моральный. 

Можно выделить два  аспекта общественной опасности: социально-философский  и юридический. Первый характеризует  исходное и фундаментальное основание  для построения понятия преступления вообще. Оно связано с изначальной  оценкой обществом его материальных, социальных, духовных, религиозных  и других общих ценностей. В юридическом  же аспекте общественная опасность  характеризует преступление, когда  социально-философское представление  об опасности конкретного деяния отражено в законе, т.е. в составе  конкретного преступления, а ее квинтэссенция  заключена в формулировках объективной  стороны состава преступления. 

Сущность общественной опасности определяется через реальный ущерб, причиненный преступлением, или наличие реальной опасности  его наступления. Характер этого  ущерба напрямую влияет на степень  опасности, поэтому в демократическом  обществе не могут быть общественно  опасными помыслы, настроения, образ  мыслей, и т. п. В основе понятия  общественной опасности лежит совокупность элементов, свойственных, прежде всего объективной стороне преступного деяния. Для юридической же характеристики степени и характера общественной опасности нужно учитывать и субъективные моменты личности преступника, его вину и т. п. 

Общественная опасность  является объективным свойством  преступления. Она причиняет вред общественным отношениям независимо от сознания и воли законодателя, потому что по своей внутренней сущности противоречит нормальным условиям существования  общества. Задача же  законодателя состоит в том, чтобы правильно оценить условия жизни общества на данном этапе и принять решение об отнесении деяния к числу преступлений.  

Преступлениями являются деяния, опасные для личности, общества и государства. Общественная опасность  преступления может быть раскрыта путем  указания объекта уголовно-правовой охраны. Согласно Уголовному кодексу  такими объектами являются : личность, права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный порядок и безопасность, окружающая среда, конституционный строй Российской Федерации, мир и безопасность человечества. Однако характеристика преступления как общественно опасного деяния не исчерпывается только указанием объектов, на которые оно посягает. Это лишь одна из существенных сторон характеристики общественной опасности. 

Общественная опасность  может зависеть от особенностей самого общественно-опасного деяния- места, времени, способа, обстановки совершения. Так  охота является незаконной, если она  произведена с применением механического  транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ или газов, на территории государственного заповедника  или заказника; время совершения убийства матерью новорожденного ребенка (во время или сразу после родов) является обстоятельством, существенно  влияющим на степень общественной опасности  этого преступления.  

В некоторых случаях  общественная опасность определяется свойствами лица, совершающего деяние. Так, за отказ в предоставлении гражданину информации (ст.140) несет ответственность  лишь должностное лицо. Нередко особые характеристики субъекта повышают степень  общественной опасности преступления, например вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления родителем, педагогом или иным лицом, на которое  законом возложены обязанности  по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 150 УК РФ). Но при этом необходимо отметить, что в первую очередь при обосновании  уголовной ответственности нас  должно интересовать в первую очередь  преступное деяние, а не личность преступника. В ст. 77 УК РФ говорится о возможности  освобождения лица от уголовной ответственности, когда это лицо или совершенное  им деяние перестало быть общественно  опасным. Уже из смысла самого закона следует, что общественная опасность  деяния и общественная опасность  личности преступника не являются тождественными, не соотносятся как общее и  частное, а являются самостоятельными. В решении этого вопроса надо исходить из основного принципа уголовного права – приоритета деяния при  решении вопросов об уголовной ответственности. Умаление роли деяния создает опасность  возможности превентивного осуждения, что уже имело место в истории  нашего законодательства. Принцип равенства предполагает, что каждый ответственен за свои поступки независимо от социального положения, морального облика, образа мыслей и т.д. В силу перестройки всей социально- политической структуры нашего общества, где право уже не может служить инструментом политической борьбы в руках представителей какой-то определенной социальной группы, общественная опасность должна рассматриваться лишь как критерий криминализации деяний, т.е. общественная опасность должна рассматриваться как основание отнесения тех или иных деяний к преступлениям.  

Характер общественной опасности является качественной характеристикой  преступления, в ней содержатся особенность, свойства преступления, которые позволяют  отличить его от смежных с ним, выделить из числа тех, которые составляют определенную группу преступлений, имеющих  общие признаки. Характер общественной опасности позволяет выделить преступление в силу свойственных лишь ему объективных  и субъективных признаков, которые  отражают важность общественных отношений, на которые направлено преступление, внешнюю форму деяния, наносящего ущерб этим отношениям. Совокупность этих признаков, их устойчивое взаимоотношение  характеризуют специфику преступления, дающую возможность отличить его  от других. Вместе с тем качественная характеристика выражает и то общее, что характеризует всю группу однородных преступлений. Установление признаков преступления позволяет  дать ему качественную характеристику, т.е. правильно квалифицировать содеянное, что во  многом предопределяет индивидуализацию наказания. Законодатель с учетом характера опасности преступления ( его качественной характеристики) в санкциях статей Особенной части УК устанавливает пределы наказуемости деяний данного вида преступлений. В пределах установленных санкций суд обязан продолжить индивидуализацию наказания с учетом остальных критериев. Качественная характеристика преступления как бы дает ключ к дальнейшей работе по индивидуализации наказания, уяснив ее пределы.  

Степень общественной опасности является количественным показателем, она способствует сравнительному анализу преступлений одного вида, одного и того же характера. Насколько  опасно преступление и в какой  степени, можно установить на основе анализа всех объективных и субъективных  признаков преступления. Степень общественной опасности учитывается законодателем при дифференциации преступлений на простые, с отягчающими и со смягчающими обстоятельствами. Критерием такой дифференциации является так называемая типизированная степень общественной опасности. Под конкретной степенью общественной опасности понимают количественную характеристику преступления, которая выражает его внешнюю определенность, а именно степень развития его свойств. Это и ценность объекта, и величина ущерба, и степень вины, и низменность мотивации и т.д. Познать и установить степень общественной опасности можно, лишь сравнивая преступление с другими такого же вида. Для того чтобы суд смог учесть конкретную степень общественной опасности преступлений, законодатель предусматривает относительно определенные санкции с достаточной амплитудой размеров и разнообразием видов наказания. 

Определить конкретную степень общественной опасности  можно лишь на основе всех объективных  и субъективных признаков преступления и смягчающих и отягчающих обстоятельств, относящихся к преступлению. Степень  выраженности объективных и субъективных признаков преступления оказывает  прямое влияние на конкретную степень  общественной опасности. 

Одной из основных величин, определяющих общественную опасность  преступления, является вред, который  причинен или может причинить  совершенное деяние. Некоторые деяния становятся общественно опасными с  момента совершения деяния или бездействия  независимо от того, какие они повлекли за собой вредные последствия. Другие же приобретают общественную опасность  лишь при наступлении тех последствий, которые указаны в законе. Характер последствий, позволяющих отнести  деяние к числу общественно опасных  и преступных законодателем могут  быть описаны по-разному. Иногда последствия четко определены (причинение вреда здоровью, материальный ущерб). Так характер последствий (степень причиненного вреда здоровью – тяжкого, среднего или легкой степени) служит основанием для выделения различных по своей опасности видов преступлений (ст.ст. 111,112,115 УК РФ). В других случаях, когда последствия могут быть разнообразными и нет возможности их конкретизировать, законодатель прибегает к неопределенным формулировкам. Установление наличия или отсутствия последствий в таких случаях является вопросом факта. Так в ст. 196 УК РФ законодатель говорит об иных тяжких последствиях, в ст.161-о причинении значительного ущерба гражданину. 

Характер общественной опасности и типизированную степень  общественной опасности законодатель определяет сам, конструируя нормы  уголовного права об ответственности  за конкретные виды преступлений ( и их подвиды). Оценка опасности с учетом этих качественных и количественных показателей отражена в санкциях статей Уголовного кодекса, которые становятся обязательным предписанием и рамками для индивидуализации наказания на основе установления конкретной степени общественной опасности и данных, характеризующих личность виновного.

2) Уголовная противоправность 

Под противоправностью  в теории уголовного права принято  понимать запрещенность преступления соответствующей уголовно - правововой нормой под угрозой применения к  виновному наказания. Уголовная  противоправность, с одной стороны, означает, что признаки преступного  деяния описаны в диспозиции уголовно-правовой нормы, т. е. преступно только то, что  запрещено уголовным законом. Это свойство непосредственным образом связано с другими признаками преступления - общественной опасностью и виновностью, поскольку только то, что составляет опасность для общества и совершено виновно, запрещено уголовным законом. С другой стороны, составной частью уголовной противоправности является угроза наказанием, так как установление запрета в уголовном законе означает и установление наказания за его нарушение. Но речь идет, действительно, лишь об угрозе наказанием, поскольку фактическая наказуемость деяния, не будучи признаком преступления, не всегда реализуется. В российском уголовном праве, как мы уже об этом говорили, существуют институты освобождения от уголовной ответственности и наказания, в связи, с чем не каждое преступление оказывается реально “наказанным”. 

В понимании противоправности преступления в уголовном праве  отразились две тенденции. 

Первая тенденция  выразилась в отказе этого признака, что обусловило “правотворчество”  революционных трибуналов и беззаконие. Так, УК РСФСР, принятый в 1926 году, устанавливал, что преступлением может быть признано любое общественное опасное  деяние, даже не предусмотренное законом. И если было совершено такое деяние, суд мог признать его преступлением  и применить к виновному по аналогии статью о наиболее сходном  с ним преступлением. Теоретическое  обоснование этой деятельности трибуналов выражалось в общественной опасности  преступления в его классовом  содержании. Признание общественной опасности основным признаком преступления привело к отказу от противоправности.  

Вторая тенденция  проявилась в признании признака противоправности и в соответствии его составу, который, по существу предполагал  реальное проявление принципа nullum crimen sine lege. 

Казалось бы, эти  две тенденции несовместимы, так  как одна ведет к  отрицанию, а другая к утверждению признака противоправности. И тем не  менее такой подход к пониманию понятия преступления сохраняется в уголовном законодательстве, в полной мере он был отражен в ст. 14 УК РФ.

Противоправность  связана с общественной опасностью, но они не всегда совпадают, так как  социальная обстановка иногда меняется быстрее, чем уголовный закон. Поэтому  возникают ситуации, когда в реальной жизни появились новые опасные  поступки, но законодатель еще не предусмотрел ответственность за них, и наоборот – закон опаздывает в отмене ответственности  за деяния, которые перестают быть опасными. Но в каждый данный момент преступлением признается только то, что прямо указано в законе.

3)Виновность 

Под виновностью  в уголовном праве понимают психическое  отношение лица к совершаемому деянию в виде умысла и неосторожности 

Начиная с 40-х годов  в учебной литературе почти общепризнанными  признаками преступления стала виновность. И, наконец, в Основах уголовного законодательства Союза ССР и  республик 1991 года этот признак получил  законодательное закрепление. В  ст. 14 УК сказано, что преступлением  признается виновносовершенное общественно  опасное деяние, запрещенное УК под  угрозой наказания. В истории  российского уголовного права в  отличие, например от австрийского и  немецкого виновность не включали в  число признаков преступления. Многие криминалисты выступали против включения  признака виновности в понятие преступления, так как деяние, совершенное без  умысла и неосторожности, не бывает уголовно противоправным. Следовательно, признак виновности содержится в  признаке уголовной противоправности.  

Указание в определении  понятия преступления на виновность, как его необходимый признак, призвано лишний раз подтвердить, что вина субъекта является одним из главных и абсолютно необходимым элементом любого преступления — от самого тяжкого до самого незначительного. Ведь всякое право обращено только к людям, как к разумным и мыслящим существам. Оно предполагает сознательное поведение, выражающееся в форме умысла или неосторожности. 

Однако виновность присуща как признак и другим правонарушениям, в частности, административным проступкам и большинству гражданских  правонарушений. В философском смысле подлинная свобода воли представляет собой не простой произвол, являющийся лишь видимостью свободы, но выбор, основанный на знании дела, т. е. сознательно принятое решение о модели поведения в  конкретной ситуация, которую субъект  предварительно изучил, взвесил все  «за» и «против» и принял решение  действовать на основе реальной оценки всех основных и сопутствующих обстоятельств. Все остальные действия можно  назвать действиями  «вслепую». Нормальный человек, имеющий здоровую психику, всегда понимает, как и зачем он совершает противоправные поступки, каковы могут быть последствия его деятельности, и в этом состоит суть его вины. Но при этом всегда нужно иметь в виду, что это возможно, только если человек вменяем. 

Именно вменяемость  представляет собой необходимую  предпосылку вины. Невменяемость  или отсутствие вины делает бессмысленным  уголовную ответственность и  наказание, которые в таких условиях не могут иметь каких-либо целей, кроме нерациональной мести. Наказание  в подобных случаях не может выполнить  задач общего и специального предупреждения.  

Рассудочное поведение  человека возможно только при условии, что он правильно ориентируется  в окружающей действительности, понимает внешние обстоятельства, видит конечный результат своей деятельности, словом, действует свободно. Любое поведение, полностью исключающее такую  свободу (непреодолимая сила и т. п.), исключает вопрос не только об ответственности, но и о вменяемости. Нормальный человек, имеющий определенную сумму знаний об окружающем мире, способен ориентироваться  в нем так, чтобы в своем  обычном поведении достигать  поставленных целей.

Это, собственно, и  есть вменяемость, т. е. способность  не только оценить фактическую сторону, но и социальную значимость своего поведения, о чем сказано в  ст. 21 УК РФ (ч. I):

«Не подлежит уголовной  ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, т. е. не могло осознавать фактический  характер и общественную опасность  своих действии бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия, либо иного  болезненного состояния психики». 

Сказанное, однако, не означает, что действия невменяемых  не опасны для окружающих. Поэтому  к подобным лицам вполне правомерны принудительные меры медицинского характера  в условиях изоляции от общества, которые  в большой степени зависят  от характера и тяжести заболевания. 

Итак, невменяемость  исключает вину, а следовательно, и уголовную ответственность. 

Невменяемость взрослого  человека определяется следствием или  судом на основе соответствующего заключения судебно-психиатрической экспертизы, для несовершеннолетних же достаточно точной констатации возраста на момент совершения преступления. Кроме того надо заметить, что зачастую вменяемые  преступники пытаются убедить суд, что они невменяемые и таким  образом избежать ответственности.  

Общественно опасное  деяние влечет за собой уголовную  ответственность при достижении субъектом определенного возраста. Это условие предусмотрено практически  во всех УК мира. 

Законодательство  различных стран по-разному решает вопрос о начальном возрасте уголовной ответственности, причем разброс точек зрения очень значителен: от восьми-девяти до 14 и даже 16 лет. 

В ст. 20 УК РФ указывается  минимальный возраст уголовной  ответственности — 16 лет, а по наиболее опасным преступлениям — 14 лет.

Только с определенного  возраста человек начинает понимать социальную значимость своих поступков, предвидеть развитие причинной связи  и ближайшие результаты своего поступка, т. е. становится способным к критическому анализу своего поведения и соразмерению его с определенными нормами, принятыми в обществе. В данном случае несовершеннолетнего можно  условно приравнять к невменяемому. 

Как уже было сказано  выше, вина может выражаться в форме  умысла и неосторожности. 

Под умышленной виной подразумевается, что лицо сознает фактическую и социальную значимость своего поведения, т. е. понимает, что оно причиняет другому телесные повреждения, крадет чужое имущество и т. п. Бесспорно, когда лицо не осознает фактической стороны своего поведения, то оно не понимает и ее социальной значимости. В данном случае о вине не может быть и речи. 

Характерными чертами  умысла являются:

а) сознание общественной опасности поведения;

б) предвидение общественно  опасных последствий этого поведения.  

Сказанное означает, что, действуя преступным образом умышленно, субъект сознает, что его действия (поведение) причиняют или могут  причинить существенный вред интересам  общества, государства, личности. 

Итак, субъективным компонентом преступного поведения  является презумпция того, что всякий вменяемый и достигший определенного  законом возраста человек сознает  общественную (социальную) опасность  своего поведения, и это обстоятельство не подлежит специальному доказыванию со стороны обвинения. 

Под неосторожностью  понимаются действия, выраженные в виде легкомыслия или небрежности. 

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность наступления  общественно опасных последствий  своих действий (бездействия), но без  достаточных на, то оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий. Ущербность осознания опасности действий при легкомыслии заключается в том, что возможность наступления последствий для виновного кажется абстрактной и предотвратимой, хотя в действительности это не так. 

Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления  общественно опасных последствий  своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. При небрежности сознание хотя бы абстрактной возможности предвидения  последствий отсутствует вообще, но ущербность сознания виновного состоит  в том, что он, как вменяемый  человек, должен был действовать  более осторожно, ибо имел возможность  предвидеть наступление общественно  опасных последствий, но не воспользовался ею.

4) Наказуемость 

Наказуемость преступления означает угрозу применения наказания  за совершенное деяние. 

Наказуемость в  определении понятия преступления указывается как один из признаков  преступления. Если деяние не наказуемо, оно не может рассматриваться  как преступление, наказуемость –  необходимое свойство преступления. Норма без санкции с угрозой  наказания не может быть уголовно-правовой нормой. Исключение наказуемости из числа  признаков преступлений стирает  грань между преступлением и  не преступлением. За каждое преступление в санкциях статей Особенной части предусматривается наказание. Данным признаком преступления закон называет угрозу применения наказания за совершенное деяние. Наказуемость понимается именно как угроза наказания, а не как фактическое реальное применение наказания. Это означает, что не во всех случаях установленное законом наказание подлежит применению. Уголовный закон допускает возможность освобождения лица от уголовной ответственности и наказания, например, в случае деятельного раскаяния, примирения с потерпевшим. Поэтому признаком преступления следует считать угрозу наказания, а не наказанность деяния. Наказанность – это не признак преступления, а его последствие. Не наказанное преступление не перестает из - за этого быть преступлением

Категории преступлений. 

В зависимости от характера и степени общественной опасности все преступные деяния классифицируются следующим образом:

  1. преступления небольшой тяжести
  2. преступления средней тяжести
  3. тяжкие преступления
  4. особо тяжкие преступления
 
  1. Преступления  небольшой  тяжести - в уголовном праве РФ - умышленное и неосторожное деяние, за совершение которого максимальное наказание не превышает двух лет лишения свободы. 
  2. Преступление средней тяжести - в уголовном праве РФ - умышленное и неосторожное деяние, за совершение которого максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, но свыше двух лет лишения свободы. 
  3. Тяжкие преступления - по ст. 14 У К РФ умышленные и неосторожные деяния, за которые УК РФ предусматривает наказания, от пяти до десяти лет лишения свободы.
  4. Особо тяжкие преступления - по ст. 14 УК РФ умышленные действия (бездействие), за совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет или более строгая мера.
Преступления, категория преступления