Контрольная работа по "Гражданскому и торговому праву зарубежных стран"

  1. Закон как источник права  и его место  в различных системах права.

     Закон - это нормативно-правовой акт, принимаемый  на референдуме или высшим представительным (законодательным) органом государства  в особом, усложненном порядке, обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения. Признаки закона:

· Принимается  парламентом или на референдуме.

· Регулирует основные, наиболее значимые общественные отношения.

· Всегда является нормативным по содержанию.

· Включает максимально общие, обобщающие нормы, которые затем развиваются, конкретизируются, дополняются подзаконными нормативно-правовыми  актами.

· Имеет  особые процедуры принятия, изменения  и отмены (законодательный процесс).

· Обладает верховенством в романо-германских правовых системах.

Верховенство  закона означает:

· все  остальные правовые акты должны быть основаны на законах, соответствовать  им, не противоречить;

· в  случае каких-либо расхождений между  нормативными актами действует именно закон, как акт большей юридической  силы;

· законы не подлежат утверждению (одобрению, санкционированию) со стороны какого-либо исполнительного, судебного или иного органа;

· никто  не вправе отменить или изменить закон  кроме самого органа, его издавшего.

     В романо-германской правовой семье различным источникам права придается одинаковое значение. Тем не менее, в единой иерархически построенной системе источников писаного права ведущее место снимает именно закон. Закон имеет приоритет по отношению к обычаю, обобщениям судебной практики, внутригосударственным договорам. Законы регулируют частную и публичную сферы общественных отношений наиболее важные вопросы общественного устройства, права и свободы граждан, структуру и организацию государственной власти. Они определяют правовое положение физических и юридических лиц, отношения между этими лицами.

     Виды законов:

     - конституционные. Писаные конституции  обладают высшей юридической  силой и составляют основу  правовой системы - Конституция  ФРГ 1949 г., Конституция Италии 1947 г, Конституция Франции 1958 г и др.;

     - обычные (текущие) - кодексы, специальные  законы, сводные тексты норм.

     Не  каждое государство стран континентальной  Европы располагает специальными правовыми  актами о юридических источниках (формах) права (т. н. законами о законах). Например, государство Италии руководствуется «Общими положениями о Законе» 1942 г., в которых даны перечень и характеристика источников права и процедур применения законов. В общем виде указания о нормативно-правовых актах, действующих в стране, содержатся в конституциях. Согласно Конституции Франции, законы подразделяются на органические, финансовые, программные.

 

     В ФРГ - это Федеральный конституционный  суд, в Италии и Испании - Конституционный, во Франции установлено распределение  обязанностей между двумя органами - Конституционным советом, а обязанность которого входит следить за конституционностью актов, создаваемых парламентом, и Государственным советом, который осуществляет контроль над конституционностью актов исполнительной власти (рассмотрение дел по жалобам о превышении власти).

     Англо-американская правовая система включает в себя национальные системы права Англии, США, Северной Ирландии, Канады, Австралии, Новой Зеландии. В нее входят и системы права ряда азиатских и африканских стран – бывших английских колоний. 
По своему происхождению данная правовая семья восходит к английскому праву

     Общее право Англии первоначально сложилось  в виде судебных обычаев. Обобщая  судебную практику в своих решениях, судьи руководствовались сложившейся  системой юридических принципов.

     После судебной практики (прецедентного права  судов), как первого и основного  источника английского права, в  качестве второго его источника  признается статутное право –  законы и подзаконные акты.

     В Англии нет писаной конституции, и под «английской конституцией» имеется в виду совокупность норм закона и прецедентного права, определяющих систему и правомочия органов государственной власти, права и свободы подданных.

     На  современном этапе развития в  англосаксонской правовой системе  возросло значение закона среди других источников права. Законодательство постепенно стало приобретать большое значение в правовом регулировании общественных отношений. Повышение роли законодательной  деятельности связано с теми интеграционными  процессами, которые идут в объединенной Европе. При этом учитывается опыт других государств, в том числе  национально-правовых систем, относящихся  к романо-германской семье права.

     Следовательно, наблюдается процесс постепенного сближения правовых систем Англии и  других стран континентальной Европы. В Англии нет писаной Конституции. Английская конституция – это  система правовых принципов и  норм, выработанных судебной и законодательной  властью, призванных обеспечить права  и свободы личности, а также  ограничить произвол власти.

     Закон (акт парламента), согласно английской традиции и сложившейся юридической  доктрине, считается второстепенным источником права, который вносит лишь ряд поправок и дополнений к праву, созданному судебной практикой (то есть к прецедентному праву). Формально закон может изменить или отменить норму прецедентного права, и при коллизии с прецедентом приоритет принадлежит закону. Но фактически само действие закона осуществляется в русле и в контексте его судебно-прецедентного толкования и применения. 

  1. Виды  юридических лиц  по праву Англии и  США.

    Англия.

    Все юридические лица признаются корпорациями.

    Корпорации:

    1. Единоличные корпорации (персонифицированные должности: королева, министр почт, публичный доверительный собственник).

    2. Объединение лиц (классификация по основе их возникновения)

    2.1. Корпорации, созданные по давности (утеряны документы о регистрации церковных общин).

    2.2. Создание по указу короля (Английский банк; ряд страховых компаний, ВВС).

    2.3. Создание специальным актом парламента (ряд национализированных предприятий).

    2.4. Создание общим актом парламента, например законом “о компаниях”.

    США.

    Не  возможно провести общую классификацию, отдельный в каждом штате. Юридические лица признаются корпорациями.

    Корпорации:

    1. В некоторых штатах сохранились единоличные (церковные должности).

    2. Публичные (создание государством в общеполезных целях; муниципал)

    3. Частные:

    3.1. Местные (создаются в данном штате)

    3.2. Иностранные (за границей или в других штатах)

    3.3. В некоторых штатах “как бы” корпорации (выполняет общие функции)

    Специальные корпорации - создаются в определенных сферах деятельности (банки, страхование, транспорт).

    Профессиональные  корпорации - это юридические лица, которые имеют “одну профессию”. Это корпорации, не имеющие целью  извлечения прибыли, создаются в  благотворительных целях; фонды  создаются на иных основаниях.  

  1. АО: имущественные и  личные неимущественные  права акционеров.

     Деятельность  акционера в акционерном обществе носит преимущественно имущественный  характер: получение прибыли от деятельности общества, формирование уставного капитала общества и т.д. Имущественные права  акционера являются основными и  определяющими в содержании акционерного правоотношения т.к. значение личности участника акционерного общества обычно невелико, поскольку акционерное  общество – это, прежде всего объединение  денежных средств для извлечения прибыли, посредством которого происходит объединение конкретных лиц.

     Критерием разграничения имущественных и  неимущественных прав в цивилистики  служит имущество, являющееся объектом субъективного права. Имущественные  права можно возмедзно отчуждать от личности субъекта гражданского права любому лицо, которое заинтересовано в их приобретении. Поэтому, имущественные права можно определить как субъективные гражданские права объектом которых является имущество. Имущественные права (право акционера на дивиденд, право акционера на распоряжение акциями, преимущественное право акционера на приобретение вновь выпущенных акций и так далее) имеют денежную оценку и опосредствуют имущественное участие акционера в деятельности общества. Таким образом, имеется правоотношение между обществом и акционерами по поводу материальных объектов.

     Неимущественные права акционера (право участвовать  в деятельности по управлению акционерным  обществом, право на информацию об акционерном  обществе, право акционера на судебную защиту) не имеют своим объектом имущества и опосредствуют личное участие акционера в деятельности общества. Применительно к акционерным  правоотношениям, можно сказать, что  неимущественные права акционеров зависят от имущественных прав т.к. возможность осуществления неимущественных  прав принадлежит лицам владеющим  акциями акционерного общества. Неимущественным  правам акционера соответствует  обязанность акционерного общества по соблюдению прав акционера. Неимущественные  права являются отчуждаемыми – они  переходят к другому лицу с  переходом права собственности  на акции.

  1. Субъекты несостоятельности по разным системам права.

    В Германии субъектами конкурсного права могут быть любые лица (физические или юридические), независимо от предмета их деятельности и коммерческого статуса, но «оказавшиеся неспособными платить долги» (§ 102 ГКУ). Необходимо отметить, что коммерсант может быть объявлен несостоятельным независимо от правовой формы ведения предпринимательской деятельности, и даже те торговые товарищества, которые, по общему правилу, не признаются правосубъектными, подпадают под действие ГКУ (§ 209).

      Аналогично урегулирован вопрос  и французским правом. Так, закон  № 85-98 постановляет, что процедура  восстановления может быть применима  к любому коммерсанту, ремесленнику, а также к любому юридическому  лицу частного права.

      В Англии закон о несостоятельности распространяется на физические лица и компании, за исключением страховых компаний, правовое положение которых урегулировано законом о страховых компаниях, банков или иных банковских институтов.

    Среди субъектов, в отношении которых действует английское законодательство о несостоятельности, закон упоминает и так называемые «незарегистрированные компании», под незарегистрированной компанией понимаются любой сберегательный банк, действующий на условиях доверительной собственности, любое товарищество, независимо от характера собственности, любая ассоциация, за исключением железнодорожных компаний, инкорпорированных на основании специального акта парламента, а также компании, зарегистрированные на основании закона об акционерных компаниях или законодательства, относящегося к компаниям в Великобритании. Такие компании могут быть ликвидированы, только если основное место ведения предпринимательской деятельности находится в Англии, Уэльсе или Шотландии.

     

    В США несостоятельными могут быть объявлены физические лица, товарищества и корпорации. Не подпадают под  действие закона страховые и банковские корпорации, строительные и кредитные  учреждения и союзы. Для железнодорожных  корпораций предусмотрена специальная  процедура реорганизации. Ныне действующий  закон распространяется на муниципальные  организации и другие организации, которым законодательством штатов разрешается подвергнуться процедуре  урегулирования долгов, предписанной законом о несостоятельности. В отдельную группу субъектов выделены брокеры фондовых и товарных бирж, для которых предусмотрена также специальная процедура урегулирования. Что касается физических лиц, то в специальную категорию выделены лица с постоянным доходом, для урегулирования долгов которых предусмотрена отдельная процедура. 
 

  1. Какое значение имеют сроки  в гражданском  и торговом праве? Виды сроков?

     Во  Франции для признания исполнения договора надлежащим имеют значение срок исполнения и место исполнения. Договор должен быть исполнен в срок, согласованный сторонами, и в определенном месте. При отсутствии в договоре указания места исполнения предполагается, что надлежащим будет исполнение по месту жительства должника (ст. 1247 ФГК). При отсутствии в договоре указания о сроке исполнения, он определяется на основании указаний закона или в соответствии с обычаем. Просрочкой признается нарушение должником установленного договором срока исполнения при наличии особого напоминания о такой просрочке кредитором (ст. 1139 ФГК). Не требуется специально напоминать об истечении срока для исполнения договора, если стороны оговорили это (ст. 1139 ФГК) или характер договорного обязательства предполагал его выполнение к определенному сроку (событию, празднику и т.д.). Досрочное исполнение допускается в зависимости от того, в чьих интересах установлен срок исполнения. Если срок установлен в интересах должника, то согласия кредитора на досрочное исполнение не требуется.

     В Германии для признания исполнения  договора надлежащим имеют значение срок исполнения и место исполнения. Договор должен быть исполнен в срок, согласованный сторонами и в определенном месте. При отсутствии в договоре указания места исполнения предполагается, что надлежащим будет исполнение по месту жительства должника, либо по месту нахождения предприятия должника (§ 269 ГКГ). При отсутствии в договоре указания о сроке исполнения, он определяется на основании указаний закона или в соответствии с обычаем. Если это сделать невозможно, то должник по требованию кредитора может исполнить договор немедленно (§ 271 ГКГ). Просрочкой признается нарушение должником установленного договором срока исполнения при наличии особого напоминания о такой просрочке кредитором. Не требуется специально напоминать об истечении срока для исполнения договора, если для исполнения был назначен календарный срок (абз. 2 § 284 ГКГ) или характер договорного обязательства предполагал его выполнение к определенному сроку (событию, празднику и т.д.). 
 

  1. Виды  прав на чужие вещи по разным системам права.

    В англо-американской системе права  права на чужие вещи как категория отсутствуют. Впрочем, это не означает, что они неизвестны практике. Например, к числу вещных могут быть отнесены залоговые права и сервитуты.

    В романно-германская система права, права на чужие вещи – сервитуты, эмфитевзис, права застройки, залога и т.д.

     Имущественные права на чужие вещи имели место, когда право собственности на вещь принадлежало другому лицу и несобственник имел ряд прав в отношении данной вещи.

     Это были права на вещи, принадлежащие лицам, не являющимся собственниками этих вещей. Лицо, имеющее право на чужую вещь, не могло иметь таких обширных правомочий, как собственник, поэтому права на чужие вещи называли ограниченными вещными правами.

     Виды  прав на чужие вещи:

     1) сервитут – вещное право на  пользование в определенных пределах  чужой вещью либо запрещающее  такое использование другим лицам,  в том числе собственнику. Установление  сервитута не исключало полномочий  собственника, а лишь ограничивало  их использование. 

     Свойства  сервитута:

     – обязанность, связанная с вещью, когда любой собственник земельного участка был обязан терпеть известные  действия или подчиняться запрету делать что-либо со стороны хозяина господствующего участка;

     – принципиальная неделимость – нельзя сделать объектом обязательства  часть права проезда, прохода, прогона, водопровода, так как пользование ими неделимо;

     2) узуфрукт – личное право лица  на пользование чужой вещью  и получение от нее плодов  с сохранением в целости сущности  вещи. Сущность узуфрукта – одному лицу (узуфруктарию) принадлежали отдельные, связанные с потребительской стоимостью вещи полномочия собственника, тогда как титул и право распоряжения оставались у ее собственника. Объект узуфрукта – любая плодоносящая и непотребляемая вещь. Выгодополучатель присваивает плоды от такой вещи и имеет право пользоваться ею, не меняя ее хозяйственного назначения;

     3) квазиузуфрукт – личное обязательство перед собственником (наследником). Легатарий должен был гарантировать собственнику(наследнику)восстановление такого же количества таких же вещей после своей смерти или умаления правоспособности. Он получал право собственности на вещи, которыми мог располагать по своему усмотрению. Наследодатель мог ограничить продолжительность вещного права легатария. Конструкция квазиузуфрукта давала возможность преодолеть такие свойственные праву собственности ограничения, как недопустимость конечного срока или резолютивного условия;

   4) право пользования (usus) – право пользоваться вещью, но без права пользования ее плодами (право жить в доме (habitatio), право пользования рабочей силой раба или животного (operae servorum vel animalium)).В остальном режим права пользования похож на узуфрукт;

   5) суперфиций – отчуждаемое и передаваемое по наследству право возведения строения на чужой городской земле, а также право пользоваться этим строением;

   6) эмфитевзис – отчуждаемое и  передаваемое по наследству право  долгосрочного пользования и  извлечения плодов из недвижимого  имущества за определенную плату;

   7) залог – право пользования  и при определенных условиях  распоряжения чужой вещью. Цель  залога – обеспечение исполнения  обязательства. Сущность залога  – кредитор, которому была заложена  вещь, имел право в случае неисполнения  должником своего обязательства  распорядиться этой вещью независимо  от того, принадлежит ли данная  вещь еще должнику или нет,  и преимущественно перед другими требованиями иных лиц. 

  1. Основание прекращения обязательства.

     Прекращение обязательства – утрата субъектами обязательства субъективных прав и обязанностей, составляющих содержание обязательственного правоотношения, вследствие прекращения обязательства. Прекращенное обязательство перестает существовать, а его участников не связывают те права и обязанности, которые связывали их, пока обязательство существовало.

     Нормальным  и естественным способом прекращения  обязательства является его надлежащее исполнение. При определенных обстоятельствах  обязательство прекращается невозможностью исполнения. Кроме того, в праве предусмотрены и другие способы прекращения обязательств. Среди них особого рассмотрения заслуживают зачет и новация, поскольку именно с этими способами связаны наиболее сложные правовые проблемы.

     1. С помощью зачета могут быть погашены взаимные однородные требования, существующие между двумя лицами (ст. 1289 ФГК; § 387 ГГУ; ст. 120 ШОЗ). Если одно из предъявленных к зачету требований по своим размерам будет превышать другое, то это приведет к прекращению лишь одного, меньшего по своим размерам обязательства; встречное же обязательство лишь уменьшится на соответствующую сумму. Зачет может служить средством прекращения обязательств, предметом которых являются деньги или другие заменимые вещи. На практике зачет используется применительно к денежным обязательствам, главным образом, в банковских операциях. Зачет встречных требований служит ускорению процесса обращения капитала в его денежной форме.

     По  французскому праву, для зачета заявления  сторон не требуется. Зачет происходит автоматически в силу закона, как  только налицо все необходимые для  этого условия. Согласно ГГУ (§ 388), для  зачета обязательно заявление одной  из сторон. При этом встречные требования погашаются зачетом не с момента  заявления, а с момента, когда  возникли условия для предъявления требований к зачету. Поэтому к  зачету могут быть заявлены требования, погашенные исковой давностью, если срок давности не истек в момент, когда возникли условия для зачета (§ 390 ГГУ). На тех же позициях стоит  и право Швейцарии (абз. 3 ст. 120 и ст. 124 ШОЗ).

     В англо-американском праве зачет  применяется только по соглашению сторон либо в гражданском процессе - в  качестве возражения ответчика против предъявленного к нему требования.

     2. Новация  означает прекращение обязательства путем установления нового обязательства. В настоящее время новация в значительной мере утратила свое практическое значение, поскольку право на современном этапе его развития допускает внесение очень многих изменений в обязательство без нарушения его тождества путем заключения дополнительного соглашения; возможно также произвести замену лиц в обязательстве, например, с помощью уступки требования.

     Новация сохранила практическое значение, главным  образом, при изменении основания  обязательства (например, долг покупателя, возникший из договора купли-продажи, может быть оформлен как договор  займа). Каузальное обязательство может быть трансформировано в абстрактное (например, покупатель выдает продавцу простой вексель). Кроме того, в англо-американском праве новация сохраняет свое значение и для замены должника по обязательству, поскольку перевод долга возможен лишь в форме новации.

     В определенной степени перевод долга  в этой форме сохраняет свое значение и во французском праве.

     Поскольку при новации старое обязательство  перестает существовать и на его  месте возникает новое обязательство, постольку обеспечение старого  обязательства (неустойка, поручительство, залог), а также другие акцессорные  обязательства не переходят со старого  обязательства на новое.

его содержание. Новое обязательство возникает  лишь в новой правовой форме, более  надежно обеспечивающей интересы кредитора. Чаще всего это происходит в случае замены простого письменного соглашения договором «за печатью». 

  1. Классификация договоров по англо-американскому  праву.
 

     В англо-американском праве такой  классификации договоров приведенных  выше не существует, там абсолютно  иначе договор понимается и иначе договоры классифицируются.

     В англо-американском праве: договоры формальные и простые (неформальные).

     Формальные  договоры должны быть облечены в определенную сторону установленную форму.

     Неформальные  договоры могут заключаться в любой стране.

     К формальным договорам относят:

     1. договор “за печатью”. Договор “за печатью” - это очень старая архаичная форма договора. Этот договор, который только лишь мог быть исполнен в случае необходимости по суду, если должник не исполнял, должен был отвечать определенным очень жестким требованиям. 
 
 

  1. Договор купли-продажи: способы  защиты продавца от противоправных действий покупателя.

     Средства  защиты интересов продавца обеспечиваются на случай нарушения покупателем  своих обязанностей по принятию товара и уплате покупной цены.

     Непринятие  товара покупателем в срок ставит вопрос о том, является это только просрочкой в исполнении им обязанности  по принятию или же уклонением от выполнения договора. Это устанавливается по обстоятельствам дела и служит основой  применяемых продавцом санкций.

     В романо-германской системе права  просрочка покупателя в принятии товара дает продавцу — по общим  правилам обязательственного права  — возможность взыскать убытки. При отказе в принятии или же длительной просрочке, равносильной отказу, продавец ввиду существенного нарушения  договора может потребовать его  расторжения и возмещения всех понесенных убытков.

     Но  возможно применение и других санкций. Так, в ФРГ специально предусматривается в ГТУ, что при просрочке продавец вправе передать товар на хранение или же, после уведомления покупателя, продать вещь с публичных торгов или через управомоченного на совершение публичных продаж, если она имеет рыночную или биржевую цену.

     Сходной позиции придерживается и англо-американское право. При непринятии товара покупателем  в «разумный срок» можно перепродать  товар и/или взыскать убытки за просрочку  в принятии, а в случае  признания факта уклонения от договора — отказаться от договора и взыскать все убытки (Англия — ст. 37 и п. 1 ст. 50 закона о продаже товаров; США — ст. 2-703 ЕТК).

Контрольная работа по "Гражданскому и торговому праву зарубежных стран"