Контрольная работа по "Гражданскому праву". 201

Вариант 6.

1. Производственные  и потребительские кооперативы:  общее и особенное.

2. Правовое  положение индивидуального предпринимателя.

3. Особенности  гражданско-правового регулирования  оборота валютных ценностей.

4. Понятие  «прощение долга». Пределы применения  прощения долга.

5. Поручительство  как способ обеспечения исполнения  обязательства.

6. Право  хозяйственного ведения и право  оперативного управления.

7. Договор  присоединения: понятие, особенности  оформления.

8. Нематериальные  блага: понятие и классификация.

9. Виды  ответственности в гражданском  праве.

10.Задача

Банк  «Альфа» 10 января 2005 года выдал на имя  Павлова простой вексель с  обязательством выплатить по нему денежную сумму в размере 30 тыс. рублей по истечении 6 месяцев с даты составления  векселя и с начислением процентов на вексельную сумму за весь срок из расчета 60 % годовых. 11 июля 2005 года банк отказался совершить выплату по векселю из-за отсутствия денег на счете.

По  каким правилам Павлов должен совершить  протест векселя? Что вправе требовать Павлов в судебном порядке?

 

 

 

1) Производственные и потребительские кооперативы: общее и особенное.

 В соответствии со ст. 107 ГК РФ производственный кооператив (артель) - это объединение лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности на началах их личного трудового и иного участия, первоначальное имущество которого складывается из паевых взносов членов объединения. В производственном кооперативе, как и в хозяйственных товариществах, решающее значение имеет личное участие его членов в деятельности организации. Но нормы о хозяйственных товариществах сконструированы в основном в расчете на то, чтобы обеспечить полным товарищам возможность непосредственного личного участия в предпринимательской деятельности. В отношении же производственных кооперативов акцент делается на непосредственное трудовое участие, предполагающее включение участника в состав трудового коллектива кооператива. Поэтому ст. 7 Закона "О производственных кооперативах" <*> ограничивает количество членов кооператива, не принимающих личного трудового участия в его деятельности, всего 25% от числа членов, участвующих в работе кооператива личным трудом. Решение имущественных вопросов и управление в производственном кооперативе также обладают значительной спецификой. В фирменном наименовании вместо слов "производственный кооператив" можно использовать слово "артель", поскольку законодатель считает их синонимами.

Закон РФ "О  потребительской кооперации в Российской Федерации" предусматривает создание единой централизованной системы организаций потребкооперации. Она состоит из низовых потребительских обществ, а также районных, областных, краевых (республиканских) и центрального союзов потребительских обществ. Наряду с ними система потребкооперации включает также юридические лица других организационно-правовых форм (например, учреждения или хозяйственные общества), единственными учредителями которых являются потребительские общества или союзы. 
Наименование потребительского кооператива должно содержать указание на основную цель (точнее, предмет) его деятельности и слова "кооператив", "потребительское общество" или "потребительский союз". 
Участниками потребительских кооперативов могут быть как граждане, так и юридические лица, причем наличие хотя бы одного гражданина (физического лица) обязательно, в противном случае кооператив превратится в объединение юридических лиц. Основным учредительным документом любого потребительского кооператива является его устав. 
Правовое положение потребительского кооператива и в плане организационной структуры, и с точки зрения прав участников во многом сходно с производственным кооперативом. Высшим органом управления потребительским кооперативом является общее собрание его членов. В промежутках между заседаниями общего собрания его функции выполняет совет (в сельскохозяйственных кооперативах - наблюдательный совет). Коллегиальный исполнительный орган потребительского кооператива называется правлением. В отличие от производственных кооперативов члены потребительского кооператива не обязаны принимать личное трудовое участие в его деятельности и по общему правилу не отвечают по его долгам (единственное исключение предусмотрено п. 4 ст. 116 ГК). 
В изъятие из общих норм о статусе некоммерческих организаций потребительским кооперативам предоставлено право распределять доходы от предпринимательской деятельности между своими членами. Таким образом, потребительский кооператив занимает промежуточное положение между коммерческими и некоммерческими организациями. 
Разделение кооперативных организационно-правовых форм на коммерческие и некоммерческие признается многими одной из неудачных новелл гражданского законодательства. 
Потребительским кооперативом называется некоммерческая организация, созданная гражданами и юридическими лицами путем их добровольного объединения на основе членства и внесения в уставный фонд организации имущественных паевых взносов с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников. Потребительский кооператив (жилищный, дачный, гаражный и т.п.) обычно создается для удовлетворения потребности своих членов сначала в приобретении некоего имущества (частично в свою собственность, частично - в собственность кооператива), а затем - в совместной эксплуатации этого имущества. Как правило, потребительский кооператив не занимается коммерческой деятельностью. Если же в соответствии с законом и уставом кооператива такая деятельность все-таки осуществляется, то полученные от нее доходы распределяются между членами. Производственный кооператив, напротив, специально создается несколькими лицами (как правило, физическими, но не исключено участие и юридических лиц) на основе членства путем объединения имущественных паевых взносов, а также личного трудового и иного участия для совместного осуществления предпринимательской деятельности (производства товаров, выполнения работ, оказания услуг) с целью получения прибыли, подлежащей разделу между членами кооператива. Таким образом, главным отличием потребительского кооператива от производственного называют предмет и цели деятельности, а также отсутствие признака обязательного трудового участия членов некоммерческого кооператива в его деятельности. В то же время необходимо учитывать, что отграничить основную деятельность от неосновной - весьма трудная задача. Например, в п. 1 ст. 116 ГК закреплена цель деятельности потребительского кооператива: удовлетворение материальных и иных потребностей его членов. Между тем, например, потребкооперация уже давно обслуживает не только своих членов, но и все сельское, а частично и городское население. У нее объективно сформировалась еще одна цель - получение прибыли. По-настоящему потребительскими кооперативами являются такие, которые замыкаются в удовлетворении потребностей своих членов. Это жилищно-строительные, дачно-строительные, гаражно-строительные кооперативы и другие. 
На наш взгляд, с точки зрения теории гражданского права указанных различий недостаточно, чтобы рассматривать производственный и потребительский кооперативы в качестве двух самостоятельных организационно-правовых форм юридического лица. Более того, при более детальном изучении законодательства о кооперации оказывается, что и эти различия в значительной мере сглаживаются. Так, на основании п. 2 ст. 7 Федерального закона "О производственных кооперативах" часть членов кооператива может только внести паевой взнос, но не принимать личного трудового участия в его деятельности. Но ведь закон прямо разрешает потребительским кооперативам заниматься предпринимательской деятельностью и распределять полученные доходы между своими членами как в зависимости от трудового участия, так и пропорционально имущественным вкладам (п. 5 ст. 116 ГК; ст. 12 Закона о производственных кооперативах). Необходимо отметить, что потребительские и производственные кооперативы сближает наличие субсидиарной ответственности их членов по долгам кооператива (п. 2 ст. 107, п. 4 ст. 116 ГК), возможность объявления кооператива несостоятельным или банкротом (ст. 65 ГК) и многое другое. Указанная неопределенность правового положения кооперативов приводит к тому, что рассмотрение споров с их участием несколько затрудняется. 
ССЫЛКИ НА ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N 117-ФЗ 
"О КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВАХ ГРАЖДАН" 
(принят ГД ФС РФ 11.07.2001) 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.05.1996 N 41-ФЗ 
"О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВАХ" 
(принят ГД ФС РФ 10.04.1996) 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.12.1995 N 193-ФЗ 
"О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ" 
(принят ГД ФС РФ 15.11.1995) 
"ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 21.10.1994) 
ЗАКОН РФ от 19.06.1992 N 3085-1 
"О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВАХ, ИХ СОЮЗАХ) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Юрист, 2005, N 3

2. Правовое положение индивидуального предпринимателя.

Статьей 2 ГК РФ установлено, что предпринимательство - это не запрещенная законом самостоятельная  деятельность физического или юридического лица, осуществляемая на свой риск, с  использованием своих способностей и своего имущества, направленная на систематическое получение прибыли  от пользования имуществом, продажи  товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными  в этом качестве в установленном  законом порядке. 
Общие принципы осуществления гражданином предпринимательской деятельности сформулированы в статье 23 ГК РФ: 
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 
Таким образом, из процитированной нормы можно уяснить разницу между понятиями "индивидуальный предприниматель" и "предприниматель без образования юридического лица". В первом случае речь идет о субъекте предпринимательской деятельности, а во втором - об особенностях ее осуществления. Осуществление предпринимательской деятельности без образования нового юридического лица в некоторых случаях также может производиться и организациями - например, по договору простого товарищества или договору доверительного управления имуществом. 
К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения. 
Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, не прошедший процедуру государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила ГК РФ об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 
Для целей налогообложения используется определение, приведенное в статье 11 НК РФ: 
индивидуальные предприниматели - физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства Российской Федерации, при исполнении обязанностей, возложенных на них настоящим Кодексом, не вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными предпринимателями. 
Таким образом, подчеркивается, что статус индивидуального предпринимателя предполагает осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица. Обязательным условием для получения такого статуса является процедура государственной регистрации. Однако для целей налогообложения более существенным является фактическое осуществление предпринимательской деятельности. То есть, физические лица, не прошедшие процедуру государственной регистрации, также могут быть признаны налогоплательщиками. 
Индивидуальный предприниматель может быть: 
участником полного товарищества и полными товарищами в товариществах на вере (статья 66 ГК РФ); 
исполнительным органом акционерного общества (статья 103 ГК РФ); 
исполнительным органом общества с ограниченной ответственностью (статья 33 Закона об обществах с ограниченной ответственностью); 
доверительным управляющим в договоре доверительного управления имуществом (статья 1015 ГК РФ); 
правообладателем или пользователем в договоре коммерческой концессии (статья 1027 ГК РФ); 
участником договора простого товарищества (совместной деятельности) (статья 1041 ГК РФ).

3. Особенности гражданско-правового  регулирования оборота валютных  ценностей.

На  основании ФЗ  « О валютном регулировании  и валютном контроле»  от 10.12.2003 №173-ФЗ   Ст 1. 

Валюта  это: денежная единица — ключевой элемент денежной системы государства: денежный знак, полноценная монета, счётная денежная единицаи другие выполняющие функции денег меры стоимости, средства обращения и платежа, — которые в соответствии с законодательством данного государства (территории) являются[базой для определения масштаба цен, то есть той единицей, в которой выражаются цены на товары и услуги;

  • законным средством платежа, то есть обязательной к приёму для погашения долга на территории данного государства (территории); ограничение на использование денежных знаков в качестве законных платёжных средств могут устанавливаться в зависимости от суммы или от вида платежа

Под валютой также понимаются:

  • иностранные деньги;
  • валютные ценности (например, такие драгоценные металлы, как золото, серебро и некоторые другие);
  • сумма по балансу (валюта баланса).

 

Оборот  валютный ценностей регулируется гражданским  правом, а так же другим нармотивно-правовым актом ФЗ « О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №173-ФЗ

Валютный контроль — юридический термин. В ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 2003 года определение валютногоконтроля отсутствует, но прописаны его принципы:

  1. приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования;
  2. исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции;
  3. единство внешней и внутренней валютной политики РФ;
  4. единство системы валютного регулирования и валютного контроля;
  5. обеспечение государством защиты прав и экономических интересов участников валютных операций при их осуществлении.

Доктринальное определение (по 4 изданию учебника Финансового права Н. И. Химичевой от 2008 года): «Валютный контроль — это контроль Правительства России, органов и агентов валютного контроля за соблюдением валютного законодательства при осуществлении валютных операций».

Органами валютного регулирования  в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации.

Валютный контроль в Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля.

Органами валютного контроля в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган (федеральные  органы) исполнительной власти, уполномоченный (уполномоченные) Правительством Российской Федерации. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 года № 278 таким федеральным органом исполнительной власти является Федеральная служба финансово-бюджетного надзора.

Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки, подотчетные  Центральному банку Российской Федерации, государственная корпорация «Банк  развития и внешнеэкономической  деятельности (Внешэкономбанк)», а также не являющиеся уполномоченными банками профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе держатели реестра (регистраторы), подотчетные федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг, таможенные органы и налоговые органы.

4.Понятие «прощение долга». Пределы применения  прощения долга

Прощение  долга является одним из оснований  прекращения обязательства. Прекращение  обязательства - это общие нормы, регулирующие прекращение обязательств, независимо от их вида (определены главой 26 Гражданского кодекса РФ). Прекращение - итоговая стадия существования обязательства. Вместе с прекращением обязательства  прекращается и юридическая связь  между сторонами обязательства. В общем случае обязательство  прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК РФ, иными законодательными или правовыми  актами, договором. Помимо прощения долга  к таким основаниям относятся:

Прекращение обязательства исполнением (ст. 408 ГК РФ);

Исполнение  обязательства предоставлением  отступного (ст. 409 ГК РФ);

Прекращение обязательства зачетом (ст. 410 ГК РФ);

Прекращение зачетом при уступке требования (ст.412 ГК РФ);

Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице (ст.413 ГК РФ);

Прекращение обязательства новацией (ст.414 ГК РФ);

Прекращение обязательства невозможностью исполнения (ст. 416 ГК РФ);

Прекращение обязательства на основании акта государственного органа (ст.417 ГК РФ);

Прекращение обязательства смертью гражданина (ст. 418 ГК РФ);

Прекращение обязательства ликвидацией юридического лица (ст. 419 ГК РФ).

Прощение  долга (ст. 415 ГК РФ) новое для гражданского законодательства России основание  прекращения обязательства. Суть его  заключается в освобождении кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает прав других лиц  в отношении имущества кредитора.

В отечественной хозяйственной практике такой вид прекращения обязательств используется сравнительно нечасто  и, не в последнюю очередь, в силу дискуссионного характера его природы  и разночтений в правоприменительной  практике. В силу этого и вопросы  исчисления и уплаты налогов в  случае прекращения исполнения гражданско-правового  обязательства путем прощения долга  всегда вызывают значительные сложности  у специалистов, которым приходится столкнуться с подобной хозяйственной  операцией.

Казалось  бы, прощение долга - это правовое понятие  четко прописано в Гражданском  кодексе Российской Федерации. Однако в течение длительного времени  в юридическом сообществе ведется  дискуссия о правовой природе  прощения долга, в частности, о его соотношении с таким видом сделок, как дарение.

Дарение в гражданском праве, договор, согласно которому одно лицо безвозмездно передаёт своё имущество в собственность  другому. Законом обычно предусматриваются  некоторые обязательные условия  оформления договора Д. для признания  его действительным.

В настоящее время законодатель предусматривает, что, поскольку освобождение должника кредитором не предусматривает какое-либо встречное удовлетворение кредитора, то к прощению долга должны применяться  правила, установленные ГК РФ для  договоров дарения. В частности, при прощении долга действуют  нормы запрещения и ограничения  дарения (ст. 575, 576 ГК РФ). В частности, ГК РФ запрещено дарение, за исключением  обычных подарков, стоимостью не более  пяти минимальных размеров оплаты труда, в отношениях между коммерческими организациями. Также прощение долга не допускается, если это нарушает права третьих лиц в отношении имущества кредитора.

5. Поручительство как способ  обеспечения исполнения обязательства.

Поручи́тельство — гарантия субъекта (поручителя) перед кредитором за то, что должник (порученный) исполнит своё обязательство перед этим кредитором. Отношения поручительства по общему правилу возникают в результате заключения особенного договора — договора поручительства. Поручительство выступает в качестве одного из способов обеспечения исполнения обязательств.

Поскольку сам по себе договор  поручительства непременно создаёт  обязательства для поручителя, обязательной стороной этого вида договора является именно поручитель. Другой стороной договора поручительства может быть как кредитор по основному обязательству, так и любое иное лицо, включая и должника. В том случае, когда договор поручительства заключён поручителем не с кредитором, такой договор носит характер договора в пользу третьего лица — кредитора.

Поскольку поручительство снижает  вероятность неудовлетворения интереса кредитора, оно является обеспечением. К этому виду же обязательств поручительство относится и в силу официальной классификации ГК РФ.

Важной особенностью поручительства, существенно отличающей его от гарантии, является то, что обязательство по нему носит характер дополнительного (акцессо́рного) по отношению к основному обязательству. Это, в частности, означает, что прекращение основного обязательства по любому из оснований, прекращает и обязательство поручительства. Кроме того, особенностью поручительства является и то, что вне зависимости от договорённости сторон, к поручителю, исполнившему обязательство перед кредитором, непременно переходят права кредиторского требования в том объёме, в котором поручитель исполнил свои обязательства.

В течение длительного  времени в литературе шли споры  о том, допустимо ли заключение договора поручительства до того момента, как  возникло основное обязательство. В  настоящее время этим спорам положен  конец специальной оговоркой, сделанной  в ст. 361 ГК РФ — такое возникновение договора поручительства возможно.

Некоторые виды поручительства возникают не в результате заключения договора, а в результате условия  в ином договоре (делькредере) или в результате особенным образом оговоренных действий (аваль).

 
Поручительство прекращается: 1)С  исполнение обязательства обеспеченного  поручительством. 2)С отказом кредитора  принять надлежащее исполнение обязательства  должником. 3)С изменением обязательства,обеспеченного поручительство, влекущее за собой ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, если последний не дал согласия на эти изменения. 4)Поручительство прекращается с переводом на друге лицо долга по обеспеченному поручительству обязательства, если поручитель не дал согласия отвечать за нового должника

 

Ст. 364 ГК РФ и ст. 365 ГК РФ регулирует права поручителя по кредиту:

  • поручитель имеет право выдвигать возражения против требования кредитора;
  • поручитель имеет право требовать возмещения убытков, понесенных  в связи с ответственностью за должника;
  • в случае исполнения обязательства поручитель имеет право потребовать от кредитора документы, удостоверяющие требования к должнику. 

При этом должник обязан сразу известить поручителя в  случае полного погашения кредита. Банки, требуя возврата долга не только с кредитора, но и с поручителя, своего рода подстраховываются, чтобы  выданная сумма была возвращена в  полном размере. Соглашаясь выступить  в роли поручителя, следует помнить  о некоторых правилах: не подписывать  пустые бланки документов; получать полную информацию о кредиторе, о его  финансовом положении; в случае сомнений не бояться отказать кредитору. 

Таким образом, прежде чем  соглашаться выступить в роли поручителя, следует взвесить все  за и против, оценить свои возможности  и силы, чтобы впоследствии не возникло финансовых трудностей и проблем  при погашении кредита.

6. Право хозяйственного ведения  и право оперативного управления.

 

Право хозяйственного ведения - право государственного или муниципального унитарного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом в  пределах, установленных законом. 
Особенности данного права: 
субъект - государственные и муниципальные предприятия, кроме казенных; 
объектом данного права являются имущество - здания, сооружения, оборудование и т.д., переданное собственником на баланс предприятия; 
собственник определяет пределы пользования переданным имуществом; 
предприятие не вправе продавать переданное недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог или иным способом распоряжаться им без согласия собственника, движимым имуществом предприятие вправе распоряжаться самостоятельно. 
Собственник на переданное имущество сохраняет лишь ряд полномочий (так, он лишается полномочия пользования и владения): 
решает вопросы создания предприятия (предмет и цели его деятельности, назначает руководителя); 
решает вопросы реорганизации и ликвидации; 
осуществляет контроль за использованием переданного имущества по назначению; 
имеет право на получение части прибыли от использования имущества. 
Право оперативного управления - право казенного предприятия, учреждения владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним собственником имуществом в соответствии с целями деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. 
Особенности данного права: 
субъектами являются казенные предприятия (коммерческие организации) и учреждения (некоммерческие учреждения); 
объект данного права - все виды имущества, закрепленного за собственником, при этом он имеет право изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество; 
право оперативного управления имеет целевой характер, который должен соответствовать целям деятельности, заданиям собственника и назначению имущества; 
собственник несет субсидиарную ответственность по долгам казенных предприятий и учреждений. 
Право оперативного управления казенным предприятием включает следующие условия: 
имущество, закрепленное за казенным предприятием, может отчуждаться только с согласия собственника; 
произведенную продукцию казенное предприятие реализует самостоятельно, если иное не установлено законом; 
доходы, полученные казенным предприятием, распределяются также собственником. 
Право оперативного управления учреждением состоит в том, что учреждение: 
не вправе отчуждать или иным образом распоряжаться закрепленным за ним имуществом даже с согласия собственника; 
имеет право распоряжения на доходы, полученные в результате осуществления разрешенной уставными документами деятельности, самостоятельно распоряжаться имуществом, приобретенным на эти доходы. Такое имущество учитывается на отдельном балансе и не может быть изъято по решению собственника; 
несет ответственность перед кредиторами только в размере находящихся в его распоряжении денежных средств. При их недостаточности субсидиарную ответственность несет собственник. 
Право хозяйственного ведения и оперативного управления возникает в момент передачи имущества государственным и муниципальным предприятиям, казенным предприятиям и учреждениям, если иное не установлено законом или собственником, а прекращается по общим основаниям. а также по решению собственника в случаях правомерного изъятия имущества. 
В случае смены собственника переданного или закрепленного имущества предприятия и учреждения сохраняют право хозяйственного ведения или оперативного управления на принадлежащее им имущество.

Гражданский кодекс РФ 
Часть 1

Глава 19. Право хозяйственного ведения, право  оперативного  управления ,ст 294-300

 

7.Договор присоединения: понятие, особенности оформления.

1. Договором присоединения  признается договор, условия которого  определены одной из сторон  в формулярах или иных стандартных  формах и могли быть приняты  другой стороной не иначе как  путем присоединения к предложенному  договору в целом. 
2. Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора. 
3. При наличии обстоятельств, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи, требование о расторжении или об изменении договора, предъявленное стороной, присоединившейся к договору в связи с осуществлением своей предпринимательской деятельности, не подлежит удовлетворению, если присоединившаяся сторона знала или должна была знать, на каких условиях заключает договор.

"ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)" 
от 30.11.1994 N 51-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 21.10.1994)

8.Нематериальные  блага: понятие и классификация.

Нематериальные блага — блага неимущественного характера, лишённые экономического содержания, то есть не имеющие стоимостного выражения.

К ним относятся: имя, жизнь и здоровье (в т. ч. психическое/душевное), достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация,неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона

 

Виды


Права, обеспечивающие личные блага, можно разделить на три  группы:

  1. права, обеспечивающие физическое благополучие личности: право на жизнь, здоровье, благоприятную окружающую среду;
  2. права, способствующие индивидуализации личности: право на имя, отчество, фамилию, внешний облик, честь, достоинство, деловую репутацию;
  3. права, обеспечивающие автономию личности в обществе: неприкосновенность жилища, телефонных разговоров, телеграфных сообщений, переписки, физическая и психическая неприкосновенность.

 

 ст. 150 Гражданского Кодекса  РФ

9.Виды ответственности в гражданском  праве.

В гражданском правоотношении всегда имеются две стороны: управомоченная и обязанная. В случае множественности лиц на обязанной стороне ответственность может быть: долевой, солидарной и субсидиарной.

Долевая ответственность означает, что ущерб возмещается каждым причинителем в соответствии со своей долей, установленной законом или договором. Если доли сторон не определены, то каждый из должников несет ответственность в равной с другими доле. Правила о долевой ответственности применяются во всех случаях, когда законом или договором не установлен другой вид ответственности (солидарная или субсидиарная). Так, долевая ответственность (пропорционально стоимости его вклада в общее дело) предусмотрена для участников договора простого товарищества по общим договорным обязательствам, если договор простого товарищества не связан с осуществлением предпринимательской деятельности. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в размере действительной стоимости (доли) перешедшего к ним по наследству имущества.

Солидарная ответственность означает, что кредитор может предъявить требование к любому из должников, причем как в полной сумме долга, так и в части. В свою очередь, остальные должники будут нести ответственность перед своим товарищем, возместившим вред за всех, но уже в равных долях. Данный вид ответственности является более предпочтительным в полном объеме, в случае возможности выбрать самого богатого из должников. Правила о солидарной ответственности применяются только в случаях, указанных в законе или договоре. Так, лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. Солидарно отвечают по обязательствам товарищества его участники.

Субсидиарная ответственность — это ответственность, дополнительная к ответственности другого лица, являющегося основным должником. Если основной должник отказался удовлетворить требования кредитора, это требование может быть предъявлено к лицу, несущему субсидиарную ответственность. Если субсидиарный (дополнительный) должник удовлетворил требования кредитора, то при соблюдении определенных условий у него появляется право требования к основному должнику. Правила о субсидиарной ответственности применяются только в случаях, прямо предусмотренных законом или договором. Так, родители лица в возрасте от 14 до 18 лет несут дополнительную ответственность за вред, причиненный им, в размере, не покрытом средствами несовершеннолетнего. Или собственник, финансирующий учреждение, несет субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения в случае недостаточности денежных средств, находящихся в распоряжении учреждения.

Регрессная ответственность имеет место тогда, когда допускается ответственность одного лица за деятельность другого, и состоит в восстановлении имущественной сферы того лица, которое понесло убытки по вине другого. Так, за вред, причиненный работником юридического лица при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, ответственность несет само юридическое лицо, однако затем при определенных условиях юридическое лицо будет иметь право предъявить регрессное требование к работнику, виновному в причинении вреда.

Смешанная ответственность. Правила смешанной ответственности применяются в тех случаях, когда вред и убытки являются результатом виновных действий обеих сторон. Фактически в этом случае речь идет об уменьшении ответственности одного лица перед другим, если другое лицо также виновно в последствиях. Наиболее показательным примером является дорожно-транспортное происшествие, когда оба водителя допустили ошибки, нарушили Правила дорожного движения. Размер ответственности зависит от степени вины того и другого.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Контрольная работа по "Гражданскому праву". 201