Контрольная работа по "Гражданскому праву". 102

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ СУРГУТЕ

 

 

 

 

 

Контрольная работа

по дисциплине «Гражданское право»

ВАРИАНТ № 1

 

 

 

 

 

               Выполнил:  студент 1 курса

                                                                               Иваницкая М.Р.

                                                                              Специальность (направление):

                                                                               «Юриспруденция»

                                                                              Группа: № 1

                                                                             

                                                                               Проверил: Турышев А.Д.

                                                              

 

 

 

 

Сургут 2012

  1. Общая  долевая  собственность  (понятие,  владение,  пользование  и  распоряжение).

 

     Общая собственность  представляет собой принадлежность  одного и того же имущества  одновременно нескольким лицам  (сособственникам). При этом они  же являются и субъектами права  собственности на данное имущество.  Таким образом, участники отношений  общей собственности сообща являются  собственниками одного и того  же имущества.

     Здесь не  происходит "объединения имущества  собственниками", не возникает  ни "коллективной", ни "смешанной"  собственности, о чем неудачно  говорилось в прежнем законодательстве. В такой ситуации не создается  никакого нового субъекта права  ("коллектива"), не происходит  ни объединения, ни "смешения" имущества, не появляется никакой  новой "формы собственности", а возникает лишь множественность  субъектов права собственности  на одно и то же имущество.

     Право общей  собственности возникает на неделимые  вещи (ч. 1 ст. 133 ГК), если они поступают  в собственность нескольких лиц:  например, при наследовании детьми  умершего гражданина принадлежавшего  ему жилого дома, который не  может быть разделен на части  в силу своих технических (конструктивных) особенностей. Имущество может не  подлежать разделу в силу указаний  закона: например, неделимыми согласно  указаниям законодательства являются  многие ценные бумаги. Делимые  вещи также способны быть объектами  общей собственности, когда это  предусматривают либо закон, либо  соглашение участников, например  договор о совместной деятельности.

     Общая собственность  может быть как долевой, так  и бездолевой (совместной).

В первом случае законом  или договором определяются точные доли участников в праве на общее  имущество. В п. 2 ст. 244 ГК прямо отмечено, что речь при этом идет о долях  не в имуществе, а в праве на имущество. При разделе имущественного объекта, например жилого дома, никакой  юридической общности не сохраняется  и каждый из бывших сособственников  становится собственником конкретного  имущества (в данном случае - части  дома). Общая долевая собственность  означает поэтому раздел между участниками принадлежащего им сообща права собственности, а не имущества.

     Совместная (бездолевая) собственность означает, что право собственности на конкретный объект не делится между собственниками, а принадлежит им сообща, совместно. Никто из участников таких отношений не знает заранее своей конкретной доли, которая может быть определена лишь на случай раздела или выдела. Очевидно, что такая ситуация возможна только в качестве исключения, обусловленного наличием между сособственниками особых, лично-доверительных отношений, которые не предполагают и не требуют полной определенности в объеме соответствующих правомочий их участников. По действующему законодательству такие отношения могут возникнуть в двух случаях: между супругами либо между членами крестьянского (фермерского) хозяйства, то есть только между гражданами, связанными близкими семейными узами и в силу этого находящимися в лично-доверительных отношениях друг с другом.

     Согласно п. 3 ст. 244 ГК долевая общая собственность  является правилом, а образование  совместной (бездолевой) собственности исключением, прямо предусмотренным законом. В силу этого возникновение совместной собственности по договору исключается как противоречащее требованиям закона (ст. 168).

     Допустима  и обратная ситуация - участники  отношений совместной (бездолевой) собственности, возникающей только в силу закона, вправе по своему соглашению заменить их отношениями долевой собственности (п. 5 ст. 244). Например, супруги могут заключить так называемый "брачный контракт", оговорив в нем конкретные доли каждого в общем имуществе (либо вообще установив в нем режим раздельной, а не общей собственности на принадлежащее каждому из них имущество). Участники крестьянского (фермерского) хозяйства также могут договориться друг с другом о конкретных долях в праве на имущество такого хозяйства. Иначе говоря, отношения совместной собственности могут быть заменены отношениями долевой собственности по воле их участников, тогда как наоборот сделать невозможно.

     Доля в праве  на общее имущество входит  в состав имущества сособственника. Поэтому кредиторы, требующие  обращения взыскания на его  имущество, могут потребовать  обратить взыскание и на такую  долю. В отличие от ранее действовавшего  законодательства новый ГК допускает эту возможность в отношении участников не только долевой, но и совместной собственности (ч. 1 ст. 255).

     При этом  необходимо определить долю участника  (в отношениях совместной собственности)  и выделить ее с соблюдением  прав и интересов других сособственников.  Последние обладают, в частности,  правом преимущественной покупки  доли, продаваемой одним из сособственников  (в отношениях долевой собственности), и могут быть заинтересованы  в приобретении отчуждаемой доли. С учетом этого ч. 2 ст. 255 ГК допускает для кредитора возможность потребовать, чтобы его должник, являющийся сособственником, продал свою долю кому-либо из других сособственников с тем, чтобы обратить в погашение долга вырученные от продажи деньги. В интересах кредитора-взыскателя закон требует продажи доли по реальной, рыночной, а не заниженной цене, в которой могут быть заинтересованы и приобретатели, и отчуждатель доли. Если же остальные сособственники откажутся от приобретения доли, приходящееся на нее имущество после выдела по судебному требованию кредитора может быть продано с публичных торгов. Это правило защищает интересы должника, который при таком способе реализации сможет выручить за продаваемое имущество максимально возможную цену.

     Сам кредитор-взыскатель не может приобрести долю сособственника должника в общей собственности в порядке погашения долга, поскольку это могло бы нарушить право преимущественной покупки, имеющееся у других сособственников (ст. 250), а при их отказе от реализации этого права вступает в силу правило ч. 3 ст. 255 ГК, требующее продажи имущества с публичных торгов. Речь при этом идет об отношениях общей долевой собственности, ибо стать участником отношений бездолевой (совместной) собственности не сможет лицо, не связанное с другими участниками соответствующими семейными, личнодоверительными отношениями. В таком случае кредитор сможет потребовать лишь выдела имущества должника для обращения на него взыскания в установленном законом порядке.

      Долевая  собственность по своей сути  требует четкого определения  долей участников в праве на  общее имущество. Такие доли  могут быть определены в законе  либо устанавливаться соглашением сторон (например, участников договора о совместной деятельности). В отсутствие таких указаний они предполагаются равными (п. 1 ст. 245 ГК). Такая презумпция дает возможность участникам отношений долевой собственности не определять прямо свои доли в праве на общее имущество, что будет означать их равенство, то есть разделение по количеству участников.

     Новыми являются  правила о правовом режиме  улучшений, произведенных в общем  имуществе одним из сособственников.  Эти правила важны с учетом  длительного характера отношений  по использованию общего имущества,  например какого-либо объекта  недвижимости. Закон предоставляет  возможность сособственникам самим  договориться о правилах изменения  их долей в зависимости от  вклада каждого в приращение  общего имущества (п. 2 ст. 245). Если  же такое соглашение отсутствует,  вступают в силу правила п. 3 ст. 245 ГК, согласно которому имеет  значение характер произведенных  улучшений общего имущества.

     Улучшения,  отделимые от основного объекта  общей собственности (без несоразмерного  ущерба его хозяйственному назначению), по общему правилу поступают в собственность того из участников, кто их произвел, то есть не составляют объекта общей собственности. По соглашению сособственников они могут остаться в составе общего имущества и тогда повлечь соразмерное увеличение доли произведшего их участника.

     Неотделимые  от основного объекта общей  собственности улучшения становятся  объектом общей собственности  всех участников. Сделавший их  участник может требовать соразмерного  увеличения своей доли в праве  на общее имущество, если он  осуществил такие улучшения за  свой счет и с соблюдением  установленного порядка использования  общего имущества, то есть они  касались той его части, которая  была предоставлена ему в пользование.  Например, сособственник жилого дома, пользующийся одной из его комнат в соответствии со своей долей и произведший пристройку к этой комнате в виде, допустим, террасы, может требовать увеличения своей доли в праве на общее имущество, поскольку оно увеличилось за его счет (при этом сама терраса как часть дома составляет объект общей собственности, а не объект собственности построившего ее участника).

     Поскольку  право собственности на общее  имущество принадлежит всем сособственникам 

(в объеме, соответствующем  их долям), его реализация, включая  право распоряжения, может осуществляться  только по единогласному решению  всех сособственников (п. 1 ст. 246, п. 1 ст. 247). При отсутствии согласия  хотя бы одного из них, независимо  от размера его доли в праве  на общее имущество, конкретный  способ использования этого имущества  можно будет применить только  по решению суда.

     Участник отношений  общей долевой собственности  вправе по своему усмотрению  распорядиться своей долей, составляющей  часть принадлежащего лично ему  имущества. При этом вовсе не  требуется предварительный выдел  имущества, приходящегося на эту  долю, ибо объектом соответствующих  сделок будет отчуждение именно  доли как части права собственности  на общее имущество. Однако  возмездное отчуждение доли путем  ее продажи или мены возможно  только с соблюдением установленных  ст. 250 ГК правил о праве преимущественной  покупки такой доли, имеющемся  у других сособственников.

     Во многих  случаях невозможно достижение  полного соответствия между долей  участника и той частью общего  имущества, которая реально выделяется  ему в пользование. Например, жилой  дом, состоящий из трех неравных  по площади комнат, достался двум  наследникам по закону. В подобных  случаях сособственники должны  договариваться о порядке пользования  общим имуществом, хотя бы примерно  соответствующем размеру их долей.  При этом предоставление в  пользование одного из сособственников  части общего имущества меньшей, чем его доля, влечет обязанность других сособственников компенсировать ущемление имущественных интересов данного участника (путем, например, соответствующего уменьшения приходящихся на его долю обязательных платежей и расходов по содержанию общего имущества). Ведь каждый участник долевой собственности в соответствии со ст. 249 ГК обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов и иных платежей, касающихся общего имущества, а также в иных издержках по его содержанию и сохранению.

     Изложенные  положения применяются и к  правовому режиму плодов, продукции  и доходов, полученных от использования  общего имущества (ст. 248). Они тоже  становятся объектом общей собственности  участников и распределяются  между ними пропорционально их  долям в праве на общее имущество.  Однако по соглашению участников  такое распределение может строиться  и иначе: например, пропорционально  реальной части общего имущества,  выделенной в пользование соответствующим  сособственникам (то есть пропорционально  так называемым "реальным", фактическим,  а не "идеальным", юридическим  долям), или поровну.

     Выход участника  общей долевой собственности  из этих отношений возможен  путем отчуждения им своей  доли иным лицам, а также  при ее выделе либо при разделе  общего имущества.

     В случае  продажи своей доли иным лицам  остальные сособственники вправе  требовать, чтобы за указанную  отчуждателем цену и на иных установленных им условиях доля была продана им. Механизм реализации преимущественного права покупки доли выходящего сособственника остающимися участниками долевой собственности установлен ст. 250 ГК. В соответствии с ним продавец доли обязан письменно известить остальных сособственников о цене и других условиях продажи им своей доли. Последние вправе приобрести отчуждаемую долю в праве на недвижимость в течение месяца, а в движимом имуществе - в течение 10 дней с момента извещения (п. 2 ст. 250). После истечения указанных сроков отчуждатель вправе продать свою долю любому постороннему лицу. При нарушении преимущественного права покупки сособственников отчуждателем доли любой из них вправе требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей приобретателя доли (а не признания сделки купли-продажи доли недействительной), что означает обязанность уплаты им покупной цены и выполнения других условий заключенной отчуждателем доли сделки.

     Преимущественное  право покупки касается только  случаев купли-продажи, а также  мены доли (п. 5 ст. 250 ГК), поскольку  к договору мены согласно ст. 255 ГК 1964 года применяются правила  о договоре купли-продажи. Оно  не распространяется на иные случаи отчуждения доли (по договору дарения, в порядке обращения взыскания на заложенное имущество и т. д.). Не действует это право и при продаже доли с публичных торгов в случаях, предусмотренных законом (при обращении кредиторами взыскания на долю сособственника по его личным долгам в порядке, предусмотренном ст. 255 ГК, при обращении взыскания на долю как на предмет залога и т. д.). Исключается уступка этого права другим лицам в порядке цессии (п. 4 ст. 250 ГК).

     В ст. 251 ГК  впервые четко определен момент  перехода доли в праве на  общее имущество к ее приобретателю.  Приобретатель доли становится  полноправным сособственником с  момента заключения договора  об отчуждении доли, если иной  момент не предусмотрен соглашением  сторон. Поскольку объектом отчуждения  здесь является не вещь, а право,  на данные отношения невозможно  распространить правила ст. 223 ГК, определяющие момент возникновения  права собственности на приобретаемое  имущество. Более того, в отличие  от закрепленного в ст. 223 принципа  передачи ст. 251 закрепляет принцип  договора, то есть совершенно  иной принцип определения указанного  момента.

     Однако в  тех случаях, когда договор  об отчуждении доли подлежит  регистрации (ст. 164), например, при переходе доли в праве собственности на недвижимость, новый владелец доли становится сособственником с момента такой регистрации в соответствии с положением, закрепленным п. 2 ст. 223 Кодекса.

     Раздел имущества,  находящегося в долевой собственности,  означает ее прекращение. При  выделе доли одним из участников  общее имущество, как правило,  уменьшается в объеме, однако  на него сохраняется право  общей собственности оставшихся  сособственников. При этом способы  и условия как раздела, так  и выдела должны прежде всего определяться соглашением самих сособственников и лишь при невозможности его достижения - судом.

     Поскольку  выделяющийся сособственник был  одним из субъектов права собственности  на общее имущество, он вправе  требовать передачи ему соответствующей  части имущества в натуре. Компенсация  за приходящееся на его долю  имущество без согласия самого  сособственника возможна лишь  в качестве исключения, условия  которого прямо определены законом.  Такое исключение предусмотрено  в абз. 2 п. 3 ст. 252 ГК на случай невозможности выдела без несоразмерного ущерба общему имуществу или запрета выдела самим законом (когда имущество стало неделимым по его прямому указанию). Другим исключением является невозможность выдела в натуре части имущества, точно соответствующей доле выходящего участника (абз. 1 п. 4 ст. 252). Тогда он может быть компенсирован за недостаток выделенного ему имущества.

     Наконец, третьим  исключением является давно известный  судебной практике случай выплаты  компенсации сособственнику за  его долю без его согласия, если его доля была незначительна,  не могла быть реально выделена  и его интерес в использовании  общего имущества не может  считаться существенным (абз. 2 п. 4 ст. 252). Речь при этом обычно шла о спорах по поводу выдела доли в праве собственности на жилой дом. Если доля была настолько незначительной, что на нее не могли быть выделены никакие из имевшихся в доме помещений, да и интерес владельца доли заключался в периодическом использовании жилья, тогда как оставшиеся сособственники постоянно проживали в нем, суды в порядке исключения отказывали в выделе имущества в натуре, заменяя его денежной компенсацией за счет других сособственников. Эта возможность теперь получила прямое законодательное закрепление.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Понятие,  формы  и  виды  гражданско-правовой  ответственности

 

Гражданско-правовая ответственность  — это один из видов юридической  ответственности и представляет собой такие санкции, которые  применяются к правонарушителю  в виде возложения на него дополнительных гражданско-правовых обязанностей или лишения принадлежащего ему гражданского права.

Рассматривая гражданско-правовую ответственность необходимо подчеркнуть, что ее основной функцией является компенсация, то есть эта ответственность  служит восстановлению нарушенной имущественной  сферы потребителя за счет имущества  правонарушителя. Действующее законодательство предусматривает следующие формы  гражданско-правовой ответственности:

  1. Возмещение убытков.
  2. Уплата неустойки.
  3. Компенсация морального вреда.

Рассмотрим каждую из названных  форм в отдельности.

Под убытками согласно ст. 15 Гражданского Кодекса РФ понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Упущенная выгода может рассматриваться как, например, неполучение ожидаемого урожая на приусадебном участке в результате покупки недоброкачественной техники или удобрений. Или другой пример: потребитель, заказавший строительство жилого дома и не вселившийся в него из-за просрочки окончания работ, вправе требовать как возмещения расходов на наем жилого помещения у другого лица, так и неполученный доход в виде неполученной наемной платы из-за невозможности сдать часть жилой площади по договору найма жилого помещения, который он заключил, рассчитывая на своевременное исполнение своих обязательств строительной организацией. В соответствии с п. 2 ст. 13 убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки (пени).

Другой формой гражданско-правовой ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 330 Гражданского Кодекса  является неустойка. Неустойка (штраф, пени) — определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору (потребителю) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. Для взыскания неустойки достаточно установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Доказывание причинения при этом убытков не требуется. Неустойка, предусмотренная законом (законная неустойка) в отличие от неустойки, установленной договором (договорная неустойка), подлежит взысканию независимо от включения условия в договор о неустойке (ст. 332 ГК).

Понятие "моральный вред" раскрывает статья 151 Гражданского кодекса, из которой следует, что "моральный вред" — это физические и нравственные страдания. Физические страдания — любые болезненные или неприятные ощущения, например, боль, головокружение, удушье. Нравственные страдания могут выражаться в форме различных переживаний: страх, обида, возмущение, чувства беспомощности и т. п.

Правила компенсации морального вреда установлены в статьях 151, 1099—1101 Гражданского кодекса. Моральный  вред подлежит компенсации, если он причинен действиями, которые нарушают личные неимущественные права гражданина или посягают на принадлежащие ему  иные нематериальные блага. Если вред причинен действиями, нарушающими другие права гражданина, то он подлежит компенсации только в случаях, специально предусмотренных законом. Таким случаем как раз и является компенсация вреда за нарушение прав потребителя.

Причинителем вреда может быть изготовитель, исполнитель, продавец или организация, выполняющая функции изготовителя (продавца). С объективной стороны вред должен быть следствием нарушения указанными лицами прав потребителей, предусмотренных законами и иными нормативными актами РФ по защите прав потребителей. Например, право требования компенсации морального вреда возникнет у потребителя, если ему будет продан товар ненадлежащего качества или с опозданием будет отремонтирована квартира.

 Гражданский кодекс  предусматривает единственную форму,  в которой суд может взыскать  компенсацию с причинителя вреда — денежную (п. 1 ст. 1101 ГК). Суды, как правило, ориентируются при определении сумм, подлежащих возмещению в качестве компенсации морального вреда, на суммы требований граждан о возмещении материальных убытков, неустойки и др. В отдельных случаях суды без мотивации снижают размер сумм, взыскиваемых в возмещение морального вреда, несоразмерно характеру причиненного вреда. В целом подходы к определению компенсации морального вреда не отработаны. В результате имеется значительный разброс и необоснованная произвольность в оценке судами размеров компенсации морального вреда.

Виды гражданско-правовой ответственности выделяются по различным  критериям. Рассмотрим основные виды гражданско-правовой ответственности.

 А) Исходя из основания  гражданско-правовой ответственности,  выделяются:

- договорная ответственность  – применение санкции за нарушение  договорного обязательства; 

 Пример: Перевозчик по  договору перевозки отвечает  за ущерб, причиненный утратой,  недостачей или повреждением  груза или багажа в размере  стоимости утраченного или недостающего  груза или багажа (ст. 796 Гражданского  кодекса РФ).

  - внедоговорная ответственность – применение санкции к правонарушителю, не состоящему в договорных отношениях с потерпевшим.

 Пример: За недостатки  проданной вещи перед потребителем  отвечает как продавец, так и  изготовитель, несмотря на то, что  последний не состоит с потребителем  в договорных отношениях (ст. 11 Федерального  закона «О защите прав потребителей»).

 

 Б) Исходя из характера  распределения ответственности,  выделяются:

- долевая ответственность  – ответственность, при которой  каждый из должников несет  ответственность перед кредитором  только в той доле, которая  падает на него в соответствии  с законом или договором; 

 Пример: Собственники  жилого дома в случае его  продажи несут перед покупателем  ответственность за недостатки  проданного дома соразмерно долям  в праве общей собственности. 

- солидарная ответственность – ответственность, при которой пострадавший может привлечь к ответственности любого из лиц, совместно причинивших вред, как в полном объеме ответственности, так и в любой ее части;

 Пример: Солидарную ответственность  несут лица, совместно причинившие  внедоговорной вред.

- субсидиарная ответственность – ответственность, при которой кредитор обязан предъявить требование сначала к основному должнику, и только потом (в случае если основной должник не удовлетворил требование кредитора в полном объеме) обращаться к дополнительному должнику.

 Пример: По договору  поручительства стороны могут  установить, что поручитель несет  субсидиарную ответственность пред  кредитором при неисполнении  или ненадлежащем исполнении   должником обязательства, обеспеченного  поручительством. 

 

 В) Отдельного внимания  заслуживает ответственность за  неисполнение денежных обязательств, предполагающая уплату процентов  на сумму средств, которыми  должник неправомерно пользовался. 

По общему правилу, если иное не установлено законом или договором, взимается процент в размере  учетной ставки банковского процента.

 

Основания и пределы  гражданско-правовой ответственности.

Основаниями гражданско-правовой ответственности является совокупность условий необходимых и достаточных  для привлечения к ответственности. К таким условиям относятся:

 А) наличие противоправного  поведения (действие или бездействие,  выразившееся в нарушении возложенных  обязательств);

 Б) наличие прямой  причинной связи между противоправным  поведением и возникшими убытками;

 В)  наличие убытков; 

 Г)  наличие вины.

Пределы гражданско-правовой ответственности предпринимателей заключаются в следующей специфике. По общему правилу предприниматель, когда он участвует в обязательствах, связанных с осуществлением им предпринимательской  деятельности, несет ответственность  на началах риска (не на началах вины). Это означает, что он будет отвечать и за случайное (невиновное) причинение вреда, если не докажет, что причиной его действий стала непреодолимая  сила.

 

  1. Задача.

ОАО «Норд» должно было собрать  и доставить оборудование ЗАО  «Вест» в определенный сторонами  срок. Однако  оборудование оказалось  готово на три недели раньше. ОАО  «Норд» обратилось к контрагенту  с просьбой принять продукцию  досрочно. Не дождавшись согласия, ОАО  «Норд» решило все же доставить оборудование раньше срока, но вызвало крайнее неудовольствие со стороны заказчика, который отказался принять его из-за отсутствия помещений для складирования. Везти назад оборудование было нецелесообразно, поэтому пришлось его оставить. Однако, ЗАО «Вест» из-за этого было вынуждено приостановить выполнение важного заказа и поэтому потребовало с ОАО «Норд» возмещение убытков. Кто прав в данной ситуации и какой принцип исполнения обязательств был нарушен?

 

Решение.

В данной ситуации прав ЗАО  «Вест», так как согласно ст.15 ГК лицо, право которого нарушено, может  требовать полного возмещения причиненных  ему убытков, если законом или  договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Принцип надлежащего исполнения, предусмотренный ст.309 ГК, устанавливает, что "обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями". Принцип надлежащего исполнения предполагает, что обязательство должно быть исполнено надлежащими субъектами, в надлежащем месте, в надлежащее время, надлежащим предметом и надлежащим образом.

Контрольная работа по "Гражданскому праву". 102