Контрольная работа по "Правоведению". 50

ГОУ ВПО «МОРДОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.П. ОГАРЕВА» 

Юридический факультет 

Кафедра правовых дисциплин 
 
 
 
 

Контрольная работа

по курсу

  «Правоведение» 
 

                Выполнил: студентка

                заочного  отделения

                4 курса 401 группы

                экономического  факультета

                специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

                Опанасенко  Е.В.

                Проверил: доцент кафедры правовых дисциплин

                Усманова  Е.Ф. 

Саранск 2009г.

 

Содержание 

           Введение…………………………………………………………………3

       2. Понятие и содержание  права…………………………………………5

       60. Международно-правовая ответственность………………………14

           Заключение……………………………………………………………19

           Список использованных  источников……………………………...20 
 

 

Введение 

         Вместе с возникновением государства появляется право. Это было естественно, поскольку государство является организацией, которая объединяет уже не родственников, а население, проживающее на определенной территории. Для регуляции взаимоотношений между соседями оказываются недостаточными обычаи, традиции, нормы морали и религиозные верования, кровнородственные связи. Тогда и возникло право как регулятор взаимоотношений в обществе, где люди равны в имущественном и социальном положениях.

       Взаимосвязь государства и права подчеркивали уже античные ученые. Римский мыслитель  Цицерон (106 – 43 до н.э.) понимал под  государством не любое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а соединение многих людей, связанных между собой согласием в вопросах права и общностью интересов.

       Однако  многовековая история существования  права не закрепила за ним однозначного понимания. Происходящие в Российской Федерации реформы практически во всех отраслях жизнедеятельности нуждаются в активной правовой поддержке, причем этот процесс должен пониматься и поддерживаться населением страны.

       Российское  общество сумело в основном избежать разрушительных потрясений, добилось сохранения общественно приемлемого уровня политической стабильности и гражданского согласия, хотя и происходит дальнейшее расслоение общества. Все же сегодня можно с уверенностью говорить лишь о значительном улучшении ситуации в конституционной сфере, в сфере парламентаризма, федеративных отношений, экономики, земельного, таможенного права и др.

       В условиях правового нигилизма в  России усиление интереса общества к  вопросам права явление знаменательное, так как означает приобщение общества в различных его проявлениях, а общество не может обойтись без правового регулирования. Право сопровождает человека с момента рождения и до окончания жизненного пути. Трудно назвать сферу отношений между людьми, которая вообще выпадала бы из правового поля. Сегодня ни одно сколько-нибудь значимое решение нельзя принять без программирования его на предмет соответствия закону. Без трудового права шагу нельзя сделать в трудовых отношениях, без семейного – в семейных и т.д.

       Вообще, трудно представить культурного образованного человека, не владеющего основами права,  не знающего основных законов, по которым живет общество.

       Идущий  в России процесс последовательной демократизации общества, установления правовых основ государственного строительства, укрепления правопорядка и законности, более полного обеспечения прав и свобод человека все ближе подвигает общество к этапу завершения формирования подлинно правого государства.

       Знания  о государстве и праве необходимы для создания основ правового  государства, в котором права и свободы гражданина будут надежно защищены и гарантированы от произвола государства или отдельных лиц. Однако переход современного российского общества от тоталитаризма к демократии сложен и тернист, он связан с радикальной трансформацией правового сознания, в центре которого права и свободы личности,, а не интересы государства. Одна из главных предпосылок создания цивилизованных форм взаимодействия людей в условиях свободы – это их правовая культура, развитое правовое сознание. Известный американский просветитель и политик Т. Джефферсон (1743-1826) как-то справедливо заметил: Если нация предполагает, что на какой-то стадии цивилизации можно быть невежественными и свободными, то она хочет того, чего никогда не было и быть не может. Поэтому одна из главных задач права, наряду с просветительской, - преодоление правового нигилизма, негативного отношения к праву, которое складывалось в течение предшествующего (современного) этапа развития общества.

       2. Понятие и содержание права 

       Право – явление сложное, многогранное, имеющее богатое понятийное выражение. Во-первых, выделяют право в общесоциальном смысле (моральное право, право народов и т.п.), в рамках которого речь идет о нравственных, политических, эстетических и иных возможностях в поведении субъектов (например, моральное право руководить коллективом, поступить по совести; изменить следуя моде, свой внешний вид; право члена общественного объединения и т.п.).

       Во-вторых, выделяют право в специально-юридическом  смысле, как юридический инструмент, связанный с государством, связанный  с государством.

       Право (в этом сугубо юридическом смысле) – это система общеобязательных, формально определенных юридических норм, выражающих общественную, классовую волю (конкретные интересы общества, классов и т.п.), устанавливаемых и обеспечиваемых государством, и направленных на урегулирование общественных отношений.

       Признаки  права:

  1. волевой характер (право есть проявление воли и сознания людей, но не любой воли, а прежде всего государственно выраженной воли классов, социальных групп, элит, большинства общества);
  2. общеобязательность (в этом проявляется суверенитет государства, означающий, что выше власти, чем власть государства, в обществе быть не может и что все принимаемые нормы права распространяются на всех субъектов);
  3. нормативность (означает, что право, прежде всего, состоит из норм, то есть общих правил поведения, регулирующих большое количество общественных отношений);
  4. связь с государством (означает, что право во многом принимается, применяется и обеспечивается государственной властью);
  5. формальная определенность (означает, что право имеет внешне выраженную письменную форму, что оно обязательно должно быть объективировано, воплощено во вне);
  6. системность (означает, что право не механическая совокупность юридических норм, а внутренне согласованный, непротиворечивый, упорядоченный организм, где каждый элемент имеет свое место и играет свою роль). [8, c.63]

       При рассмотрении сущности права важно  учитывать два аспекта:

  1. то, что любое право есть, прежде всего, регулятор (формальная сторона);
  2. то, чьи интересы обслуживает данный регулятор (содержательная сторона).

       Если  при анализе сущности права останавливаться только на формальной стороне, тогда получится, что древнеримское и современное право Италии тождественны по своей сущности. Между тем это в корне не верно. Главное в сущности права – его содержательная сторона, другими словами то, чьи интересы прежде всего данный регулятор обеспечивает.

       В этой связи можно выделить следующие  подходы к сущности права:

       - классовый, в рамках которого  право определяется как система  гарантированных государством юридических  норм, выражающих возведенную в  закон государственную волю экономически господствующего класса (здесь право используется в узких целях, как средство для обеспечения главным образом интересов господствующего класса);

       - общесоциальный, в рамках которого  право рассматривается как выражение  компромисса между классами, группами, различными социальными слоями общества (здесь право используется в более широких целях, как средство закрепления и реального обеспечения прав человека и гражданина, экономической свободы, демократии, политического плюрализма и т.п.).

       Наряду  с этими основными можно выделить и религиозный, и национальный, и  расовый, и иные подходы к сущности права, в рамках которых соответственно религиозные. Национальные и расовые  интересы будут доминировать в законах  и подзаконных актах, правовых обычаях и нормативных договорах.

       Иначе говоря, сущность права многоаспектна. Она не сводится только к классовым  и общесоциальным началам. Поэтому  в сущности права в зависимости  от исторических условий на первый план может выходить любое из вышеперечисленных начал. [8, c.64]

       В юридической науке и практике традиционно различают право  в объективном и субъективном смысле.

       Объективное право (или собственно право) – это система общеобязательных, формально определенных юридических норм, устанавливаемых и обеспечиваемых государством, и направленных на урегулирование общественных отношений. Объективное право – это законодательство, юридические обычаи, юридические прецеденты и нормативные договоры данного периода в конкретном государстве. Оно объективно  в том смысле, что непосредственно не зависит от воли и сознания отдельного лица и не принадлежит ему.

       Субъективное  право – это мера юридически возможного поведения, призванная удовлетворять собственные интересы лица. Субъективными правами выступают конкретные права и свободы личности (право на жизнь, свободу, труд, образование и т.п.), которые субъективны в том смысле, что связаны с субъектом, принадлежат ему и зависят от его воли и сознания.

       Если  объективное право – это юридические  нормы, выраженные в тех или иных формах, то субъективное право – это те конкретные юридические возможности, которые возникают на основе и в пределах права объективного.

       Вместе  с тем следует не забывать, что  не государство создает и предоставляет личности права, а она сама их имеет от рождения, и обязанность государства – признавать и защищать эти права. [8, c.65]

       Множественность теорий правопонимания обусловлена  различными национальными и религиозными традициями, философскими и идеологическими  воззрениями, историческими и социально-психологическими особенностями.

       Выделяют  следующие основные теории правопонимания: естественно-правовую, историческую, нормативистскую, материалисти-ческую, психологическую  и социологическую.

       Естественно-правовая теория наиболее логическую завершенную форму получила в период буржуазных революций XVII – XVIII веков. Представителями данной теории являются: Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескьё и др.  [8, c.66]

       Согласно  данной теории в обществе существует два права: естественное и благоприобретенное. Естественное право принадлежит человеку от рождения и включает в себя право на жизнь, личную свободу, частную собственность, право быть счастливым. Эти права признаются неотъемлемыми, и всякое посягательство на них других лиц, в том числе и государства, является правонарушением либо вовсе преступлением.

       Благоприобретенные  права устанавливаются государством в форме законов и иных нормативно-правовых актов. В основе этого права лежат  естественные права человека. Закон  признается правовым постольку, поскольку  он соответствует и конкретизирует естественные права человека. Несправедливый закон не создает право – таков главный принцип данной теории. [10, c.10]

       Психологическая теория права наиболее логически завершенную форму получила в ХХ веке. Психологической теорией права также признается два вида права. Основоположником данной теории является российский правовед Л.И.Петражицкий. Согласно этой теории право представляет психическую деятельность человека, его правовые, «императивно-атрибутивные» эмоции, чувства, оценки, переживания. Человек чувствует свою волю связанной притязаниями других лиц, ожидающих от него исполнения определенной обязанности. Именно такие психологические переживания определяют конкретные акты поведения человека и выступают его действительным, реальным правом.

       В обществе существует также официальное право, установленное государством в виде законов и иных нормативно-правовых актов. Законы могут влиять на интуитивное право человека, на процессы формирования его воли. Тем не менее они не всегда доминируют в принимаемых индивидуумом решениях. Последний может принимать во внимание иные социальные нормы и действовать вопреки установлениям официального права. Следовательно, действующее в обществе право значительно шире установленных государством нормативных предписаний и включает в себя всю совокупность психических переживаний человека и не только его. [10, c.10]

       Историческая  школа права наиболее логически завершенную форму получила в конце XVIII – начале XIX веков. Представители: Гуго, Савиньи, Пухта и др. [8, c.66]

       Историческая школа понимала право как продукт народного духа, разума народа, который живет и выражается во взаимоотношениях его представителей.

       Основные  идеи:

  1. право – историческое явление, которое, как и язык, не устанавливается договором, не вводится по чьему-либо указанию, а возникает и развивается постепенно, незаметно, стихийно;
  2. право – это прежде всего правовые обычаи (т.е. исторически сложившиеся правила поведения, влекущие за собой юридические последствия).
  3. Представители этой теории, которая возникла во времена феодализма, отрицала права человека, ибо в обычаях той сословной эпохи не могли найти отражения никакие «естественные» права человека. [8, c.67]

       Для нормативной теории право – это прежде всего нормы. Краеугольный камень нормативизма связан с отождествлением права и закона. Любой закон является правовым. Законы создаются государством, все, что создает государство. Верно и правомерно. Эта теория является апологией сильного государства, «железного» порядка в обществе, сформированного на строгом следовании закону. [10, c.12]

       Социологическая теория права наиболее логически завершенную форму получила в ХХ веке. Представители: Эрлих, Жени, Муромцев и др.

       Для социологической теории право  - это в первую очередь конкретика, реальность, подлинные общественные отношения и правовые отношения как их часть. Право – это то, что фактически складывается в жизни, то, что делает судья. Качество права, его внутреннее содержание не имеют решающего значения. Любая судебная практика есть право. Эта теория хорошо согласуется с ослаблением директивной роли государства, с ограничением вмешательства государства в экономику,  с децентрализацией  управления. Она также хорошо согласуется с плюрализмом в обществе, с разделением властей, обосновывает высокую роль суда. В ней заложен очевидный демократический, антитоталитарный импульс. Вместе с тем, если не найти разумных пределов плюрализма и децентрализации, общество может быть дезорганизовано. [10, c.12]

       Материалистическая  теория права наиболее логически завершенную форму получила в XIX – XX веке. Представители: Маркс, Энгельс, Ленин и др.

       Основные  идеи:

  1. право понимается как возведенная в закон воля господствующего еласса, то есть классовое явление;
  2. содержание выраженной в праве классовой воли в конечном счете определяется характером материальных производственных отношений, носителями которых выступают классы собственников основных средств производства, держащие в своих руках государственную власть;

       3)право представляет собой социальное явление, в котором классовая воля получает государственно-нормативное выражение. Право – это такие нормы, которые устанавливаются и охраняются государством. [8, c.68]

       Принципы  права – это основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность права как специфического социального регулятора.[8, c.71]

       В зависимости от сферы распространения  выделяют общеправовые, межотраслевые  и отраслевые принципы.

       К общеправовым относятся такие принципы, как:

       1) справедливость (означает соответствие  между ролью лица в обществе  и его социально-правовым положением  и т.д.);

       2) юридическое равенство граждан  перед законом и судом;

       3) гуманизм (означает, что Конституция  и законы должны закреплять  права и свободы человека и гражданина, запрещать различные деяния, посягающие на человеческое достоинство);

       4) демократизм (означает, что в правовых нормах должны быть закреплены механизмы и институты представительного и непосредственного народовластия, с помощью которых граждане могут защищать свои права);

       5) единство прав и обязанностей (означает, что нет и не может  быть прав без обязанностей и обязанностей без прав); [8, c.72]

       6) федерализм (характерен для тех правовых систем, которые существуют в федеративных государствах и означает, что в данном обществе действуют две системы законодательства – общефедеральная и региональная);

       7) законность (означает систему требований общества и государства, состоящую в точной реализации норм права всеми и повсеместно);

       8) сочетание убеждения и принуждения.

       Если  принципы характеризуют наиболее существенные черты нескольких отраслей права, то их относят к межотраслевым. Среди них выделяют: принцип неотвратимости ответственности, принцип состязательности и гласности судопроизводства и т.д.

       Принципы, действующие в рамках только одной  отрасли права, называются отраслевыми. К ним относятся: в гражданском праве – принцип равенства сторон в имущественных отношениях; в трудовом праве – принцип свободы труда и т.п. [8, c.73]

       Функции права – это основные направления правового воздействия, выражающие роль права в упорядочении общественных отношений. [8, c.74]

       Функции права рассматривают в двух плоскостях в зависимости от того, освещаются ли они в рамках специально-юридических (узких) или в общесоциальных (более широких).

       Согласно  широкому смыслу функций права можно  выделить:

       - экономическая (закрепляет формы  собственности, определяет механизм  распределения общественного богатства  и т.д.);

       - политическая (регламентирует политические  отношения, регулирует деятельность субъектов политической системы и т.д.);

       - воспитательная (оказывает специфическое педагогическое воздей-ствие на лиц, формирует у субъектов мотивы правомерного поведения);

       - коммуникативная (выступает способом  связи между субъектом и объектом управления, «посредником между законодателем и обществом»).

       На  специально-юридическом уровне право  выполняет регулятивную (развитие общественных отношений) и охранительную функции.

       Регулятивная  функция имеет первичное значение, носит творческий характер, ибо право с помощью ее призвано содействовать развитию наиболее ценных для общества и государства социальных связей. Подобную функцию, как правило, обеспечивают правовые стимулы – поощрения, льготы, дозволения, рекомендации и т.д. Данные средства способствуют удовлетворению интересов лиц, открывая простор для их активности, инициативы, предприимчивости.

       Охранительная функция осуществляется с помощью правовых ограничений – обязанностей, запретов, наказаний, приостановлений – и имеет вторичный характер. Она производна от регулятивной функции и призвана ее обеспечивать, ибо охрана и защита начинают действовать тогда, когда нарушается нормальный процесс развития тех или иных социальных связей, когда ему препятствуют конкретные помехи. [8, c.75]

       Регулятивная и охранительная функция находятся во взаимодействии и дополняют друг друга – каждая из них вносит вклад в упорядочение социальных связей. [8, c.76] 

 

60. Международно-правовая  ответственность 

       Под механизмом международно-правового регулирования понимается совокупность международно-правовых средств и методов воздействия на межгосударственные отношения. [2, c.111]

       Основными элементами данного механизма является международно-правовое отношение и международно-правовая норма. Существенное значение для понимания механизма действия международно-правовых отношений имеют и юридические факты, под которыми понимаются события и действия субъектов, порождающие юридические последствия. Юридическими фактами являются и неправомерные действия. Они порождают отношения ответственности. [2, c.112]

       Международно-правовая ответственность – это предусмотренная нормами международного права обязанность субъекта международного права возместить вред, причиненный им другому субъекту международного права, его юридическим и физическим лицам, а в случае серьезного нарушения международных обязательств – дополнительно претерпеть и другие неблагоприятные для себя последствия. Нормы международного права об ответственности являются в основном нормами международного обычного права. [5, c.353]

       Ущерб, причиняемый международными правонарушениями, можно подразделить на две основные категории:

       - материальный (всякого рода имущественные  потери);

       Нематериальные (начиная от разных форм ограничения  государственного суверенитета и кончая ущербом, причиненным чести и достоинству государства). [2, c.112]

       Государство как субъект международного права  несет ответственность в принципе не только за свои действия (т.е. за деятельность своих органов), но и за действия органов других государств, предпринятых на его территории или с его территории против третьих государств. Эти действия могут совершаться с согласия государства или без его согласия.

       Формой  осуществления ответственности  является охранительные правоотношения. Поэтому можно сказать, что ответственность – это правоотношение, с одной стороны, возлагающее на правонарушителя обязанность прекратить противоправные действия, ликвидировать или компенсировать последствия правонарушения, а с другой – наделяющее пострадавшего субъекта правом требования совершения упомянутых акций. Правоотношение ответственности является вторичным и охранительным относительно первичного правоотношения. Возникает оно автоматически, независимо от воли сторон, в случае нарушения одной из них своих обязанностей в первичном правоотношении.

       Выделяют  следующие функции международно-правовой ответственности:

       - правовосстановительная (репарационная) – заключается в предоставлении потерпевшему государству компенсацию за причиненный ему материальный или моральный ущерб;

       - репрессивная (карательная) – призвана сдерживать потенциального правонарушителя и побудить его выполнить надлежащим образом свои обязанности;

       - воспитательная – имеет целью повлиять на будущее поведение сторон в интересах добросовестного выполнения  ими своих обязательств. [2, c.113]

       Различают юридические, процессуальные и фактические  основания международно-правовой ответственности.

       Под юридическими основаниями понимаются международно-правовые обязательства субъектов международного права, в соответствии с которыми то или иное деяние объявляется международным правонарушением. Иными словами при международном правонарушении не сама международно-правовая норма, а обязательства субъектов соблюдать международное правило поведения. Поэтому перечень источников юридических оснований ответственности шире, чем круг источников международного права.

       Юридическими  основаниями ответственности являются: договор, обычай, решения международных  судов и арбитражей, резолюции  международных организаций, а также  односторонние международно-правовые обязательства государств, устанавливающие юридически обязательные правила поведения для данного государства (в форме деклараций, заявлений, нот и т.п.).

       Фактическим основанием ответственности являются международные правонарушения.

       Процессуальные  основания ответственности представляют собой процедуру рассмотрения дел о правонарушениях и привлечения к ответственности. В одних случаях эта процедура детально зафиксирована в международно-правовых актах, в других – ее выбор оставлен на усмотрение органов, применяющих меры ответственности. [2, c.114]

       Международное правонарушение как фактическое основание международно-правовой ответственности – это деяние субъекта международного права, выражающееся в действии (либо бездействии), нарушающее международно-правовые обязательства и наносящее другому субъекту или группе субъектов международного права или всему международному сообществу в целом ущерб материального или нематериального характера.

Контрольная работа по "Правоведению". 50