Договор хранения. 13



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВОСУДИЯ»

Казанский Филиал

 

ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ДЛЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

(ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ)

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: Гражданское права (Особенная часть)

на тему: Договор хранения

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Выполнила: студентка III курса 

                                                   Очного отделения 301 группы

                                                      Сиразиева Эльвина Шамилевна

                                                  Проверила:  Ковалькова Е.Ю.

                                          Оценка_______________

                                                      Подпись преподавателя_______

                                       ____________ 2011 год

 

 

 

 

 

 

 

Казань, 2011

Содержание

Введение……………………………………………………………..………….3

Глава 1. Общая характеристика договора хранения…………….…………...5

§1. Понятие и правовая природа договора хранения…………………..…….5

§2. Элементы договора хранения……………………………………..……….8

§3. Форма и порядок заключения договора хранения……………...………11

§4. Содержание обязательства по хранению…………………….………….14

Глава 2. Характеристика отдельных видов договора хранения……………19

§1. Хранение на товарном складе……………………………………………19

§2. Особенности специальных видов хранения………………….…………22

Заключение…………………………………………………………………….30

Список использованной литературы……………………………………..….32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Обязательство хранения, возникающее из реальных действий одного лица по передаче вещи на сохранение другому лицу в условиях, когда собственник или владелец по ряду причин лишен возможности осуществлять надлежащий уход за ней, известно с давних времен. В весьма развитом виде они присутствовали уже в римском праве, в соответствии с которым договором поклажи (depositum) признавался реальный договор, по которому одна сторона (хранитель) принимала на себя обязательство хранить переданную ей другой стороной (поклажедателем) индивидуально-определенную вещь и возвратить ее в неизменном и неповрежденном виде по окончании срока хранения.

В наши дни человек так же нуждается в обеспечении сохранности своего имущества в ситуации, когда он сам не может осуществлять присмотр за ним, предотвращать как влияние вредных внешних воздействий, так и попытки присвоения своего имущества третьими лицами. Это привело к возникновению особых правовых норм о хранении. Наряду с общими положениями, относящимися ко всем видам хранения, а также к обязательствам по хранению, возникающим в силу закона, ГК РФ регламентирует правила хранения на товарном складе и специальные виды хранения.

Актуальность темы определяется потребностью использования в практической деятельности договора хранения на данном этапе развития Российской Федерации. Гражданско-правовой институт хранения имеет достаточно широкую сферу применения. Он используется в разных сферах экономики и в бытовых отношениях.

Основная цель данной работы состоит в том, чтобы дать гражданско-правовой анализ договора хранения, выявить его специфические особенности.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

1. дать общую характеристику договора хранения, определив его понятие и основные черты;

2. рассмотреть порядок заключения и форму договора хранения;

3. проанализировать права и обязанности, а так же ответственность сторон по договору хранения;

4. рассмотреть отдельные виды договора хранения.

Выше изложенные задачи определяют структуру работы. Работа состоит из 2 глав. Первая глава посвящена общей характеристике договора хранения, ее элементов, предмета и формы, а так же содержанию обязательств договора хранения. Вторая глава анализирует виды договора хранения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Общая характеристика договора хранения.

§1. Понятие и правовая природа договора хранения.

Общественные отношения по поводу хранения вещей хронологически являются одними из древнейших. В докапиталистический период они были преимущественно распространены на бытовом уровне как отношения лично-доверительного характера без какого-либо коммерческого содержания. В связи с этим безвозмездность хранения была характерным признаком обязательства.

С развитием рыночных отношений хранение как разновидность услуг становится все более необходимым и выгодным направлением предпринимательской деятельности. Это повлекло, во-первых, утрату в значительной мере традиционной безвозмездности хранения на бытовом уровне и, во-вторых, возникновение и последующее нормативное закрепление практически во всех правовых системах специальных видов хранения, обусловленных деятельностью субъектов гражданского права особого рода. Вместе с тем безвозмездное хранение также продолжает иметь определенное значение.

Отношения по поводу хранения вещей регулировались нормами русского дореволюционного права (поклажа) в традициях континентальной системы права уже с учетом коммерциализации данного вида услуг.

Данное правоотношение принадлежит к категории обязательств по оказанию услуг и представляет собой совокупность необходимых последовательных действий:

1) передача объекта хранения в чужое владение с целью сохранения его полезных свойств в течение определенного срока;

2) действия хранителя по обеспечению сохранности объекта и (или) его полезных свойств;

3) возвращение объекта хранения поклажедателю по истечении установленного срока или по требованию.

Сложность и особенность хранения как обязательства по оказанию услуг заключается в двойственной природе данного договора. Двойственность обусловлена различными сферами применения, которые могут быть обозначены как "бытовая сфера" и "профессиональная сфера".[1]

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.[2]

Договор хранения предполагает передачу имущества во владение другой стороне с последующим возвратом.

Как правило, договор хранения — реальный, поскольку обязанность хранителя по оказанию услуг возникает с момента передачи ему имущества другой стороной (поклажедателем). Однако этот договор может быть и консенсуальным, если предусматривает обязанность хранителя принять на хранение вещь, которая будет передана ему поклажедателем в предусмотренный договором срок. При этом консенсуальные договоры можно заключить не со всеми хранителями. В частности, как следует из п. 2 ст. 886 ГК РФ, консенсуальный договор хранения может быть заключён только с профессиональным хранителем.

Если рассматривать возмездность договора хранения - только применительно к некоторым специальным видам хранения по этому поводу содержатся определённые нормы. Так, договор складского хранения (ст. 907 ГК РФ) может быть только возмездным, тогда как хранение в гардеробах организаций предполагается безвозмездным, если вознаграждение за хранение не оговорено или иным очевидным способом не обусловлено при сдаче вещи на хранение (п. 1 ст. 924 ГК РФ).                А. П. Сергеев полагает, что действующий ГК вводит общую презумпцию возмездности хранения, ссылаясь при этом на ст. ст. 896, 897 и 924 ГК. Другие авторы, ссылаясь на отдельные статьи ГК, включая и те, которые использовал А. П. Сергеев, приходят к прямо противоположному выводу — о закреплении в ГК презумпции безвозмездности.[3] Исходя из вышеизложенного - договор хранения может быть как возмездным, так и безвозмездным.

В литературе также давно существуют разные мнения относительно того, носит ли договор хранения взаимный характер или является односторонним. Хотя договор хранения и заключается прежде всего в интересах поклажедателя, более убедительной представляется позиция, согласно которой правами и обязанностями обладают обе стороны, в том числе даже тогда, когда договор хранения является безвозмездным и реальным. Из этого следует, что договор хранения, как безвозмездный, так и возмездный, является двусторонне обязывающим соглашением.

Проанализировав несколько точек зрения, можно сделать вывод, что юридическая квалификация договора является следующей:

- реальный, поскольку обязанность хранителя по оказанию услуг возникает с момента передачи имущества другой стороной — поклажедателем; может быть консенсуальный, когда сторонами предусматривается передача имущества на хранение в предусмотренный договором срок;

- возмездный (с профессиональными хранителями) и безвозмездный (чаще заключается в быту);

- двухсторонне обязывающий или односторонний. Односторонним является реальный, безвозмездный договор.

 

§2. Элементы договора хранения

"Хранение" следует понимать как услугу, совокупность полезных действий, объектом совершения которых является переданная хранителю вещь, подлежащая последующему возвращению.

Предметом договора хранения во всех случаях являются услуги, оказываемые хранителем по хранению имущества поклажедателя.

Объект договора хранения — вещи и ценные бумаги, причём вещи могут быть как индивидуально-определёнными, так и определяемыми родовыми признаками. Под "вещью" как объектом хранения следует понимать движимое имущество (кроме варианта специального хранения в порядке секвестра, которым в качестве объекта хранения предусмотрены и недвижимые вещи). Хотя данное правило не установлено ГК, но согласно традициям континентального и, в частности, российского права объектом хранения следует признавать именно движимую вещь. При этом объектом хранения может быть как индивидуально-определенная вещь, так и вещь, определяемая родовыми признаками. Подобная универсальность в отношении объекта позволяет отличить хранение как от имущественного найма, так и от займа.[4]

Сторонами договора являются хранитель и поклажедатель. Хранитель — любое юридическое или физическое лицо. Юридическое лицо вправе быть хранителем, когда в учредительных документах нет соответствующей записи, запрещающей заниматься подобной деятельностью. В качестве профессионального хранителя может выступать коммерческая или некоммерческая организация, для которой хранение является одной из целей деятельности. Профессиональными хранителями являются: товарные склады, ломбарды, камеры хранения и т.д. В качестве непрофессионального хранителя могут выступать граждане, некоммерческие организации.

Поклажедатель — обычно собственник имущества. Однако возможна сдача имущества на хранение иными лицами, но согласие собственника необходимо для передачи вещи на хранение (перевозчиком, залогодержателем, ссудополучателем и т.п.).[5]

Договор хранения может быть заключен на определенный срок, без его указания либо до востребования. Конкретный выбор сроков предопределяется правилами, регулирующими деятельность организаций-хранителей, либо договором.

В консенсуальных договорах хранения определяются сроки не только возврата имущества, но и сдачи его на хранение поклажедателем. Если консенсуальный договор заключен на определенный срок, хранитель вправе при его наступлении требовать от поклажедателя передачи имущества. После окончания срока он может предложить принять имущество обратно. При бессрочном договоре такое требование может быть заявлено хранителем в любой момент, однако он обязан предоставить другой стороне достаточный при данных обстоятельствах срок для принятия имущества (ч. 2 ст. 424 ГК). [6]

Поклажедатель вправе в любое время потребовать от хранителя возвращения переданного ему имущества до истечения срока договора  (ч.1 ст. 424 ГК). Это объясняется тем, что в хранении имущества заинтересован тот, кто сдал его на хранение. И если поклажедатель утерял интерес в дальнейшем хранении имущества, хранитель не вправе отказать ему в его возврате. Однако при досрочном возвращении имущества может возникнуть вопрос об обязанности возместить хранителю те затраты, которые он понес в связи с хранением сданного ему имущества, исходя из обусловленного срока хранения, и которые теперь могут оказаться неоправданными.

На практике нормы, регулирующие понятие договора хранения, применяются при даче правовой оценки указанному договору. Л. обратилась в суд с иском к муниципальному учреждению "Городская клиническая больница №40", ГОУ ВПО "Уральская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" о возмещении ущерба в сумме 72500 руб. В обоснование иска указала, что является студенткой 4-го курса УГМА; 4 декабря 2004 г. во время учебных занятий из гардероба была похищена принадлежащая ей шуба из меха норки, сданная ею на хранение. В связи с изложенным просила взыскать с ответчиков в солидарном порядке стоимость вещи.

Представитель ответчика МУ ГКБ №40 иск не признал, ссылаясь на то, что вещь на хранение от истца не принималась, она была оставлена ею не в гардеробе больницы, а во вспомогательном помещении, которым фактически пользовалась УГМА в соответствии с договором между ГКБ №40 и УГМА. Решением Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга в удовлетворении иска отказано.

Судебная коллегия по гражданским делам изменила решение Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга. Судом установлено, что вспомогательное помещение в нейрохирургическом корпусе больницы, в котором истец оставила верхнюю одежду, по договору о сотрудничестве в подготовке специалистов предоставлено больницей №40 УГМА. Использование этого помещения как гардероба для студентов, обучающихся в УГМА и посещающих практические занятия в городской больнице №40, было обычным и систематическим.

Таким образом, договор хранения между истцом и УГМА был заключен, но, принимая на хранение вещи студентов, ответчик, УГМА, не проявил всей необходимой степени заботливости для их сохранности, т.е. не может быть признан невиновным. Судебная коллегия вынесла по делу новое решение об удовлетворении требований Л.[7]

 

§3. Форма и порядок заключения договора хранения

В главе 47 ГК РФ содержится определённое число норм, посвящённых как порядку заключения, так и форме рассматриваемого договора. В них конкретизируется сфера применения изданных на этот счёт общих, относящихся ко всем договорам норм либо устанавливаются изъятия из этих норм.

Как и любой другой, договор хранения совершается по согласованной воле обеих сторон. В определенных случаях на хранение распространяется режим публичного договора. По прямому указанию ГК публичными являются: договор хранения на товарном складе общего пользования (п. 2 ст. 908), договор хранения ломбардом вещей граждан   (п.1 ст. 919) и договор хранения вещей в камере хранения транспортной организации общего пользования (п. 1 ст. 923). Закон, однако, не исключает признания публичными иных договоров хранения, в которых хранителем выступает коммерческая организация.[8]

Подчинение режиму публичных договоров означает, прежде всего, обязанность для хранителя — коммерческой организации заключать договор с любым, кто обратится. Отказ от заключения договора может последовать, как вытекает из ст. 426 ГК РФ, только при отсутствии возможности предоставить требуемую услугу. Во всех других, не подпадающих под этот признак случаях при уклонении хранителя от заключения договора потребитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении хранителя заключить договор (п. 4 ст. 445 ГК). Кроме того, исключается возможность оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении отдельных условий договора (ч. 2 п. 1 ст. 426 ГК). Приведённая норма конкретизируется в специальных актах.

Форма договора зависит от его вида (реальный или консенсуальный) и стоимости имущества (ст. 887 ГК). Согласно п. 2 ст. 886 ГК заключение консенсуального договора предусмотрено только для профессиональных хранителей. В этом случае договор вступает в силу в момент его подписания. Для консенсуального договора требуется простая письменная форма независимо от состава участников и стоимости вещи, передаваемой на хранение. [9]

Реальный договор должен заключаться в простой письменной форме в случаях, когда хотя бы одной стороной является юридическое лицо; стоимость вещи превышает не менее чем в 10 раз установленный законом МРОТ (при этом субъектный состав значения не имеет).

Одна из особенностей договора хранения состоит в том, что его письменная форма считается соблюдённой, если в ответ на конклюдентное действие поклажедателя, выраженное в передаче вещи, вторая сторона — хранитель удостоверит приёмку вещи определённым образом.

Подтверждением соблюдения простой письменной формы может быть: письменное соглашение; подписанный хранителем документ, подтверждающий принятие вещи на хранение (сохранная расписка, квитанция, свидетельство и т.д.); номерной жетон или иной знак, удостоверяющий прием вещи на хранение (если такая форма предусмотрена законодательством).[10]

Нарушение простой письменной формы договора хранения влечет общие последствия, предусмотренные п. 1 ст. 162 ГК, - лишение сторон права в случае спора ссылаться на свидетельские показания. Для хранения предусмотрено два исключения из этого правила. Во-первых, свидетельскими показаниями может доказываться передача вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожаре, стихийном бедствии, внезапной болезни и т.п.). Во-вторых, стороны вправе ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращаемой хранителем. [11]

На практике нормы ГК РФ, закрепляющие порядок заключения и форму договора хранения, достаточно широко применяются для установления наличия договорных отношений по хранению между сторонами. Достаточно интересным примером на этот счёт является Апелляционное определение Миасского городского суда Челябинской области. ИП Б.Н.П. обратилась к мировому судье с иском к П.А.А. о признании заключенным  договор хранения автомобиля, гос.номер N, взыскании с ответчика задолженности по договору в сумме 24 145 руб., расходов по госпошлине в сумме 824 руб. 35 коп.

В обоснование иска указала, что осуществляет деятельность – услуги автостоянки, 2007 года П.А.А. поставил на хранение автомобиль, который находился там до 2009 года, ответчик услуги по хранению автомобиля не оплатил. П.А.А. обратился к мировому судье со встречным иском к ИП Б.Н.П. о взыскании убытков в сумме 97 440 руб., обосновав свои требования тем, что автомобиль был поставлен на стоянку по устной договоренности с ответчиком, срок хранения ими не оговаривался. Решением мирового признан заключенным договор хранения автомобиля, с П.А.А. в пользу ИП Б.Н.П. взыскана задолженность по договору хранения в сумме 13 345 руб., возмещены расходы по госпошлине в сумме 500 руб. 35 коп., в иске П.А.А. отказано. [12]

Таким образом, изучив нормы, регламентирующие порядок и форму заключения договора хранения, можно прийти к выводу, что в определенных случаях на хранение распространяется режим публичного договора, т.е. обязанность для хранителя заключать договор с любым, кто обратится. А также письменная форма считается соблюдённой, если в ответ на конклюдентное действие поклажедателя, выраженное в передаче вещи, вторая сторона — хранитель удостоверит приёмку вещи определённым образом (сохранная расписка, квитанция, свидетельство, номерной жетон или иной знак, удостоверяющий прием вещи на хранение).

 

§4. Содержание обязательства по хранению

Рассмотрим права и обязанности поклажедателя. К ним относятся следующие:

а) обязанность оплатить услуги хранителя либо только в виде возмещения, либо в виде и возмещения, и вознаграждения. Если в возмездном договоре цена не предусмотрена, поклажедатель обязан выплатить вознаграждение, которое при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичное хранение. Когда договорное вознаграждение не покрывает расходов, причиненных хранителю, он может потребовать их возмещения. Хранитель не вправе требовать вознаграждения за период, в течение которого он незаконно удерживал вещь. [13]

Вознаграждение должно быть уплачено по окончании хранения, а если оплата предусмотрена по периодам - соответствующими частями по истечении каждого периода.

Поклажедатель должен возместить хранителю расходы на хранение. При безвозмездных отношениях возмещению подлежат необходимые расходы, которые фактически понесены хранителем. Законом или договором может быть предусмотрен иной. Однако стороны не вправе установить, что расходы возмещению не подлежат. В возмездном обязательстве расходы хранителя, как правило, включаются в вознаграждение. Если договором предусмотрена обязанность возмещения расходов сверх установленного вознаграждения, расходы возмещаются в порядке и размере, согласованных сторонами. [14]

В случае, когда обязанность компенсировать расходы предусмотрена, однако размер и порядок возмещения не согласованы, поклажедатель обязан оплатить фактически понесенные необходимые расходы.

б) обязанность взять вещь обратно по истечении обусловленного срока хранения. При неисполнении поклажедателем этой обязанности хранитель вправе продать ее при наличии двух условий: такое право не исключено договором; поклажедатель не получил вещь, несмотря на письменное предупреждение. Если стоимость вещи превышает 100 МРОТ, она должна быть продана с аукциона. В остальных случаях хранитель вправе самостоятельно продать вещь по цене, сложившейся в месте хранения. Сумма, вырученная от продажи, передается поклажедателю за вычетом сумм, причитающихся хранителю, в том числе его расходов на продажу.[15]

в) обязанность при сдаче вещи на хранение предупредить хранителя об опасных свойствах вещи. Хранение легковоспламеняющихся, взрывоопасных или вообще опасных по своей природе вещей требует особой предосторожности. Поэтому хранитель должен принять необходимые меры для их сохранности и безопасности окружающих лиц и их имущества. С другой стороны, поклажедатель обязан поставить в известность хранителя об опасных свойствах таких вещей.

Отрицательные последствия ненадлежащего информирования хранителя возлагаются на поклажедателя. Во-первых, вещи с опасными свойствами могут быть в любое время обезврежены или уничтожены хранителем без возмещения поклажедателю убытков. Во-вторых, поклажедатель отвечает за убытки, причиненные хранителю и третьим лицам в связи с хранением таких вещей. В-третьих, вознаграждение, уплаченное хранителю, не возвращается, а если оно не было уплачено, хранитель может взыскать его полностью. [16]

Рассмотри обязанности хранителя:

а) принять вещь на хранение. За нарушение этой обязанности он несет ответственность. Однако к данным отношениям неприменима такая форма защиты, как требование исполнить рассматриваемую обязанность в натуре, поскольку ее принудительное исполнение невозможно. Если иное не предусмотрено договором, хранитель освобождается от обязанности принять вещь при просрочке поклажедателя.[17]

б) хранить вещь в течение всего обусловленного договором срока или до востребования вещи поклажедателем.

в) предпринимать действия, направленные на сохранение вещи и (или) ее полезных свойств как минимум в том объеме, в каком бы он заботился о сохранении своих вещей. Для всех договоров хранения действует общее правило, обязывающее хранителя принять для сохранности имущества меры, указанные в договоре, а также меры, обязательность которых предусмотрена нормативно-правовыми актами. Обязанность принятия иных (дополнительных) мер зависит от возмездности обязательства. [18]

Если хранение возмездно, хранитель должен принять также меры, соответствующие обычаям делового оборота, существу обязательства и свойствам хранимой вещи. Если хранение безвозмездно, он обязан заботиться о принятой на хранение вещи не менее чем о своих вещах, т.е. обязан принимать указанные дополнительные меры только в том случае, когда он принимает их в отношении своего имущества.[19]

г) оказывать услуги по хранению лично, если иное не предусмотрено договором или другим способом не согласовано с поклажедателем. Хранитель может отступить от этого общего правила, когда право передать вещь на хранение третьему лицу предусмотрено договором; поклажедатель выразил согласие на это после заключения договора; хранитель вынужден к этому силою обстоятельств в интересах поклажедателя и лишен возможности получить его согласие. В любом случае хранитель обязан незамедлительно уведомить об этом поклажедателя.[20]

д) не пользоваться вещью, переданной поклажедателем без его согласия. Отступление от этого правила возможно в трех случаях: когда на это дает согласие поклажедатель; когда пользование хранимой вещью необходимо для обеспечения ее сохранности и не противоречит договору; когда такое право прямо закреплено законом.[21]

е) незамедлительно уведомлять поклажедателя о необходимости изменить условия хранения, предусмотренные договором. Но когда изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты, недостачи или повреждения вещи, хранитель вправе изменить их, не дожидаясь ответа поклажедателя.[22]

ж) возвратить сданную на хранение вещь управомоченному лицу по первому требованию. Вещь должна быть возвращена в том состоянии, в каком она была принята на хранение, с учетом ее естественного ухудшения и естественной убыли. Одновременно с возвратом вещи хранитель обязан передать плоды и доходы, полученные за время ее хранения, если договором не предусмотрено иное.[23]

Таким образом, к числу обязанностей поклажедателя можно отнести:

а) обязанность оплатить услуги хранителя либо только в виде возмещения, либо в виде и возмещения, и вознаграждения;

б) обязанность взять вещь обратно по истечении обусловленного срока хранения;

в) обязанность при сдаче вещи на хранение предупредить хранителя об опасных свойствах вещи.

Хранитель обязан:

а) принять вещь на хранение;

б) хранить вещь в течение всего обусловленного договором срока или до востребования вещи поклажедателем;

в) предпринимать действия, направленные на сохранение вещи и (или) ее полезных свойств как минимум в том объеме, в каком бы он заботился о сохранении своих вещей;

г) оказывать услуги по хранению лично, если иное не предусмотрено договором или другим способом не согласовано с поклажедателем;

д) не пользоваться вещью, переданной поклажедателем без его согласия;

е) незамедлительно уведомлять поклажедателя о необходимости изменить условия хранения, предусмотренные договором;

ж) возвратить сданную на хранение вещь управомоченному лицу по первому требованию.

 

 

 

Глава 2. Характеристика отдельных видов договора хранения

§1. Хранение на товарном складе

Специфика хранения на товарном складе в сравнении с "общим хранением" состоит в следующих существенных признаках, позволяющих характеризовать данную разновидность обязательства как отношение особого рода: