Основные средства по мирному разрешению международных споров
Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
( ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»)
Юридический факультет
Кафедра международного права и международных отношений
Курсовая работа
Тема: Основные средства по мирному разрешению международных споров
по дисциплине: «Международное право»
Чита 2012
Оглавление
Глава 2. Система международно-правовых средств мирного разрешения споров
2.1. Согласительные способы мирного разрешения споров
2.1.1 Непосредственные переговоры - ведущее
средство мирного
решения международных разногласий...................
2.1.2. Добрые услуги и посредничество................
2.2. Международное арбитражное и судебное
разбирательство...............
2.3. Разрешения споров в международных
организациях..................
Заключение....................
Библиографический список …………………….……………………….……...42
Введение
В настоящее время в мире чрезвычайно
обострился вопрос разрешения кризисных
и конфликтных ситуаций. В этой связи особую актуальность
приобретает проблема выбора алгоритма
действий при их разрешении. Данный выбор
в значительной мере зависит от интересов
сторон и при их содействии должен основываться
на принципах международного права. Основными
принципами международного права при
разрешении конфликта являются поддержание
мирных и добрососедских отношений между
государствами, а также недопущение возникновения
ситуаций, могущих привести к спору, конфликту
или кризису. В случае если спор, конфликт
или кризис всё же возникает, в силу вступают
два других взаимосвязанных принципа
поведения: воздерживаться от использования
силы или угрозы силой для навязывания
другой стороне своего способа разрешения
конфликта и предпринять попытки к урегулированию
споров, конфликтов или кризисов мирным
путём. В то же время принимается в расчёт
и дополнительные международные правила
- не способствовать осложнению или разрастанию
спора, а урегулирование конфликта или
кризиса не должно нести в себе угрозы
миру и безопасности. В таких мероприятиях, в качестве первого
шага к урегулированию спора или предотвращению
его осложнения, государство уведомляет
другую сторону в споре о том, что возникшая
ситуация может нарушить существующие
между ними дружественные отношения, и
предлагает другой стороне обменяться
мнениями по данному вопросу. Если договорённость
не достигнута, стороны вынуждены искать
урегулирование спора путём прямых переговоров
по дипломатическим или иным каналам.
Если и в результате прямых переговоров
не удаётся прийти к урегулированию спора,
они приступают к обмену мнениями относительно
следующих шагов, которые они предпримут.
При невозможности достичь соглашения
о последующей процедуре каждая сторона
в споре имеет право искать урегулирования
в одностороннем порядке в соответствии
с какой - либо одной процедурой урегулирования,
рассмотренной в одном из предыдущих соглашений
между сторонами. При отсутствии таких
соглашений и в случае, если данный спор
может представлять собой угрозу для международного
мира и безопасности, стороны в споре должны
передать его на рассмотрение Совета Безопасности
ООН. Этот орган уполномочен давать сторонам
рекомендации относительно надлежащей
процедуры и методов урегулирования спора,
а также рекомендовать целесообразные
условия урегулирования.
- охарактеризовать Международное арбитражное и судебное разбирательство;
- изложить разрешение споров в международных организациях. Подробный анализ мирного разрешения международных споров как важнейшего принципа современного международного права, условий и истоков зарождения, времени сложения и развития дается в первой главе данной работы. Во второй главе рассматривается система международно-правовых средств мирного разрешения споров и различные виды средств урегулирования (непосредственные переговоры, добрые услуги, посредничество, международная следственная процедура, международная согласительная процедура, международное арбитражное и судебное разбирательство, разрешение споров в таких универсальных международных.
Методология исследования. В настоящей
работе на основе методологического аппарата
науки о международных отношений и международно-правовой науки сделана
попытка системного исследования проблемы
мирного разрешения международных споров.
При написании курсовой работы учитывалась
степень разработки рассматриваемых вопросов
в литературе, практике применения конкретных
мирных средств разрешения споров. Основным
источником данной работы стал Устав
ООН.
Структура выпускной работы состоит из
введения, двух глав семи параграфов,
заключения и библиографии.
Глава 1. Понятие и содержание принципа Мирного разрешения споров как важнейшего принципа современного Международного права
1.1 Понятие принципа мирного
разрешения международных
Исходными в раскрытии понятия принципа мирного разрешения международных споров должны быть соответствующие общенаучные (философские) и общеправовые категории принципов как объективно обусловленных начал, определяющих сущность и качественные особенности данной системы права и раскрывающих его содержание1. Важнейшим признаком основных принципов международного права является их нормативность, выраженная в совокупности определенных общеобязательных правил поведения субъектов международного права во всех сферах международных отношений. Основные принципы - это особые нормы международного права, нормы высшего императивного порядка2. В силу своей значимости как основополагающих, конститутивных начал современного международного права основные принципы являются юридической базой для развития международного правотворчества, для создания новых международных норм, развивающих и конкретизирующих их положения. Эти предварительные замечания позволяют выделить следующие определяющие признаки и особенности основных принципов современного международного права: 1) это - важнейшие свойства международного права, выражающие его сущность и определяющие содержание международно-правовых институтов и норм на данном этапе его развития; 2) они всегда нормативны по своему характеру и закрепляются главным образом в международных обычаях и других источниках международного права или, извлекаются из их содержания; 3) это наиболее важные, наиболее общие, общепризнанные нормы международного права универсального назначения; 4) это нормы основополагающие, нормы в высшей степени императивные, своего рода стандарты международного поведения государств, которым должны соответствовать все другие международно-правовые нормы; 5) в силу этого они являются критерием международной законности. Анализ международных актов позволяет выделить следующие слагаемые (основные компоненты) принципа мирного разрешения международных споров: 1) его юридическое требование; 2) сфера действия; 3) характер урегулирования споров и улаживания ситуаций. 1. Юридическое требование принципа - это основанная на совокупности международно-правовых норм всеобщая обязанность субъектов международного права разрешать свои споры и улаживать ситуации исключительно мирными средствами, обусловленная запрещением в международных отношениях силы или угрозы ее применения. Эта обязанность образует костяк, основу принципа мирного разрешения международных споров. При этом государства и другие субъекты международного права обязаны не только мирно разрешать все свои споры и разногласия, но и разрешать их по существу и вовремя. Это императивное требование современного международного права в равной степени относится не только к спорам, продолжение которых может угрожать поддержанию международного мира и безопасности (п. 1 с г. 33 Устава ООН)3, но и к спорам, не достигшим еще такой степени остроты, - «любым» (ст. 38 Устава) и «местным» (ст. 52 Устава) спорам. Различие между спорами, угрожающими международному миру и безопасности, и спорами, еще не достигшими такой степени остроты, ни в коей мере не должно истолковываться таким образом, что императивные положения Устава ООН об обязательности мирного разрешения споров не должны относиться к спорам второй категории. В отношении этих споров в Уставе выражена идея их заблаговременного предотвращения и предупреждения, с тем, чтобы как любой, так и местный конфликт не мог перерасти в современных условиях единства и неделимости мира в более крупный, могущий создать серьезную угрозу всеобщему миру и безопасности. Любой неразрешенный, «замороженный» спор способен оказывать серьезное воздействие на международные отношения, усиливая общую напряженность и порождая новые конфликтные ситуации. Поэтому если государство сохраняет свой конфликт неразрешенным и не стремится к его разрешению, то это можно расценить как нарушение его обязательств, взятых на себя как на члена международного сообщества. 2. Сферу действия рассматриваемого принципа составляют объективно или субъективно обусловленные международные разногласия, конфликты, отличающиеся друг от друга по источникам возникновения, по своей природе, типам, содержанию, структуре и формам проявления. Их многообразие обусловлено многообразием международных противоречий, происходящих в современном мире. Основными разновидностями международных конфликтов выступают спор и ситуации. Категорию международных образуют лишь те споры, которые возникают между субъектами современного международного права: споры между государствами; между государствами и международными организациями; между самими международными организациями; между метрополиями и борющимися за независимость нациями. Ко второй разновидности международного конфликта относится ситуация. Улаживание ситуаций предусмотрено Уставом ООН в п. 1 ст. 34, п. 1 ст. 35 и ст. 368 19. В этой связи необходимо установить, каково соотношение ситуации и спора. В Уставе ООН ничего по этому вопросу не сказано. Между тем от правильного определения того, чем является данный конфликт - спором или ситуацией, зависит участие государств - не членов ООН и членов ООН, не входящих в состав Совета Безопасности, в его рассмотрении, когда Совет считает, что интересы этих государств особо затронуты. Ситуацию можно определить как совокупность обстоятельств объективного характера, вызвавших трения между государствами в географическом районе (регионе) в результате столкновения их противоположных интересов, не связанных с конкретным предметом спора. При ситуации спора в формальном смысле, то есть взаимных контрпретензий сторон, еще нет, но есть объективные условия для его возникновения. Поскольку ситуация - явление, вызванное столкновением интересов, а не взаимными притязаниями государств и характеризующееся «отсутствием» сторон, действия Совета Безопасности на данной стадии конфликта направлены, прежде всего, на расследование его обстоятельств и должны основываться на ст. 34 Устава ООН. Вообще же определение сторон для квалификации конфликта как спора связано с рядом практических трудностей, о чем свидетельствует практика Совета Безопасности. 3. Урегулирование международных споров и улаживание ситуаций должно проводиться «таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость», и «в согласии с принципами международного права»- формулировки, как Устава ООН, так и Декларации принципов международного права в этом отношении идентичны. Выражение «чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность», очевидно, исключает применение таких методов урегулирования, которые не только не содействуют разрешению спора, но задевают интересы третьих государств и могут создать дополнительные конфликтные ситуации. Важным элементом содержания мирного разрешения международных споров одновременно и как цели, и как принципа Устава ООН и современного международного права является указание на то, что мирное урегулирование должно проводиться на основе справедливости. Если принцип справедливости не будет уважаться, то не может быть никакого урегулирования спора и поэтому мир и безопасность будут находиться под угрозой4. Итак, принцип мирного разрешения международных споров - это важнейшее свойство современного международного права, непосредственно и предельно концентрированно выражающее его сущность как права мирного сосуществования государств независимо от их социальных систем и проявляющееся в основанной на международно-правовом запрещении применения в международных отношениях силы или угрозы ею всеобщей обязанности субъектов международного права разрешать возникающие между ними споры или ситуации исключительно мирными средствами; с правом свободного выбора каждого из них и учетом взаимных интересов друг друга, в соответствии с принципами справедливости и международного право.
1.2 Становление и утверждение принципа мирного разрешения споров в современном международном праве
Известно, что идея предотвращения войн,
исключения их из сферы отношений между
государствами и народами уходит своими корнями в далекое прошлое. Она «издавна
встречается в народном творчестве, проникла
в религию, оказывала воздействие на художественные,
политические и философские произведения.
Мы находим идею «вечного мира» и в древней
Индии, в Китае, и в античном мире - Греции
и Риме, и в другие времена в других странах».
Следует иметь в виду, что конкретные мирные
средства играли неодинаковую роль в международных
отношениях различных периодов5. В международных отношениях античных
государств преобладающими были отношения
войны, постольку основным методом урегулирования
межгосударственных споров и разногласий
был насильственный путь. Но это не исключало
применения отдельных мирных способов
разрешения межгосударственных конфликтов.
Утверждать, что древний мир «знал только
право сильного и не было никакого материала
для международного права» значит впадать
в противоречие с историческими фактами.
Известно, что еще в древней Индии договоры
суварна - разновидность союзных и мирных
договоров - устанавливали дружественный
и почетный мир. В 546 году до н. э. на съезде
правителей Северного Китая был заключен
договор о мирном разрешении международных
споров и о третейском суде. Ксенофонт
упоминает, что в своем споре с ассирийским
царем Кир призывал индийского царя выступить
в качестве посредника. Исходя из этого
и применялись отдельные средства мирного
урегулирования: переговоры, посредничество,
третейский суд, смешанные комиссии, жребий.
Что касается доктрины древнего мира,
то передовая мысль того времени положительно
относилась к идее мирных отношений между
народами. Китайский философ Лао-Цзы, греки
- писатель Аристофан, поэт Еврипид, философ
Платон, историк Плутарх, римляне - юрист
Цицерон, философ Сенека, историк Тит Ливий,
поэт Овидий, философ император Марк Аврелий
приобрели известность как приверженцы
мира. В сочинениях этих и других авторов
мы находим рассуждения о предосудительности
войн, о мирных способах разрешения споров
между народами. Что касается развития
отдельных мирных средств, то в этот период
устанавливается различие между посредничеством
и арбитражем. Практика жребия и поединка
постепенно исчезает. Период Нового Времени
на первое место выдвигаются переговоры
между государствами, осуществляемые
как па двусторонней основе, так и на многочисленных
конгрессах и конференциях. Широкое распространение
получает посредничество. Дипломатия
вводит понятие добрых услуг (bons offices) и
устанавливает различие между ними и посредничеством
(mediation). Практика обращения к арбитражу
(третейскому суду) сводится к минимуму,
поскольку обязательные для сторон решения
арбитров рассматривались как ущемление
абсолютистских прав суверена, как противоречащие
утверждавшемуся в международных отношениях
принципу par in parem non habet jurisdictictionem (равный
над равным не имеет юрисдикции). Идею всеобщего
«замирения» народов и мирного урегулирования
межгосударственных разногласий в практическую
плоскость пытались перевести возникавшие
в XIX веке различные национальные и международные
общества «друзей мира», когда они на своих
многочисленных конгрессах обращались
с проектами мира к правительствам различных
государств. Но деятельность этих обществ
успеха не имела. Естественно, международное
право, регулировавшее отношения только
между «цивилизованными» государствами
и создававшееся ими, не содержало определенных
договорных или обычных норм, запрещающих
войну и обязывающих государства разрешать
возникающие между ними споры и разногласия
только мирными средствами. До ХХ века
международное право было преимущественно
правом войны, и в соответствии с так называемым
правом на войну (jus ad bellum) любое государство
- сторона в конфликте могло отказаться
от мирного его урегулирования и решить
спор вооруженным путем. При этом международное
право не делало никаких различий между
государством-агрессором и государством
- жертвой агрессии. Действия обеих сторон
- как нападающей, так и защищающейся -
считались в равной степени правомерными6. В то же время нельзя не отметить, что
в процессе развития международного права
и его науки уже в тот период было сделано
немало попыток ограничить право на развязывание
войны и расширить правовую основу применения
мирных средств разрешения международных
споров. Первые официальные попытки некоторого
ограничения права государств на войну
и регламентации в универсальном масштабе
международно-правовых средств мирного
урегулирования были предприняты на Гаагских
конференциях мира, состоявшихся в 1899
и 1907 годах. На этих конференциях, созванных
по инициативе России, были приняты соответственно
17/29 июля 1899 г. и 5/18 октября 1907 г. Конвенции
о мирном решении международных столкновений.
Анализируя их, нетрудно убедиться в том,
что они лишь в некоторой степени ограничивали
пресловутое право государств на войну,
но не исключали ее из арсенала правовых
средств разрешения международных споров. Международное
право по-прежнему предметом своего регулирования
имело, прежде всего, ход войны, а не принципиальное
отношение к ней. Гаагские конвенции, как
пишет Геза Геррцег, кодифицировали законы
войны в отношении jus in bello, не отрегулировав
jus ad bellum, тогда как к международному праву
и после принятия конвенций относятся
не столько действия, совершаемые в войну,
сколько отношение воюющих к самой войне.
Деятельность Гаагских конференций мира
практически свелась только к известной
унификации мирных средств разрешения
международных споров и регламентации
законов и обычаев войны. Следовательно,
в тогдашнем международном праве, венцом
мирорегулирующей деятельности которого
были Гаагские конвенции, принцип мирного
разрешения международных споров не получил
закрепления.
Глава 2. Система международно-правовых средств мирного разрешения споров
2.1. Согласительные способы мирного разрешения споров
2.1.1.Непосредственные переговоры - ведущее средство мирного решения международных разногласий
Переговоры как средство мирного решения
международных разногласий состоят в
поисках решений по спорным вопросам самими
спорящими сторонами путем установления непосредственного контакта и достижения
соглашения между ними7. В современном международном праве нет
норм, которые бы в универсальном порядке
регламентировали начало, порядок ведения,
продолжительность и форму переговоров.
Однако несомненно, что процесс согласования
воль спорящих государств как неотъемлемое
условие успешного урегулирования их
разногласий должен основываться на строго
определенных принципах. К ним в первую
очередь относятся основные принципы
современного международного права как
его императивные требования. Для достижения
наибольшего результата переговоры «должны
строиться на принципах равноправия государств,
уважения суверенитета, взаимной выгоды,
мирного сосуществования». Важное значение
для согласования воль спорящих сторон
имеет основанное на искреннем стремлении
к миру и взаимопониманию проявление инициативы
относительно начала переговоров. Инициатором
переговоров могут выступить одно государство,
группа государств, третье государство
(которое в дальнейшем не будет стороной
в переговорах), а также международная
организация. Переговоры можно классифицировать
по различным критериям. По конкретному
предмету спора переговоры можно подразделить
на мирные, по политическим и по специальным
(экономические, торговые, социального
и культурного общения, относительно толкования
международных договоров и т. д.) вопросам.
Особо распространенную категорию представляют
территориальные и пограничные споры
и разногласия, которые нередко приводят
к вооруженным столкновениям, чреватым
в современных условиях тесного переплетения
экономических, политических, стратегических
и иных интересов государств угрозой непосредственной
опасности для международного мира. Значение
переговоров для урегулирования этой
категории международных споров трудно
переоценить. По количеству сторон различают
двусторонние и многосторонние переговоры.
Двусторонние переговоры состоят в установлении
непосредственных, прямых контактов между
двумя спорящими сторонами. Многосторонние
переговоры могут приобретать самые различные
формы. Еще в древнем мире была известна
такая форма многостороннего общения,
как съезды. На одном из съездов правителей
Северного Китая, по сведениям старинных
китайских источников, еще в 546 году до
н. э. был заключен договор о мирном разрешении
споров и о третейском суде. Широкое распространение
съезды государей как форма многосторонних
переговоров получили в Западной и Восточной
Европе в средние века. Наиболее известные
из них: в Любече (1097 г.), Вятический (1100
г.), Каменский (1166 г.) съезды; в Тарасконе
(1201 г.), Данциге (1366 г.), Луцке (1429 г.), Аррасе
(1435 г.). Процедура рассмотрения споров
на них была весьма сложной, но малоэффективной.8 Переговоры могут проходить на различном
уровне. По должности участвующих в них
представителей государств бывают переговоры
на уровне глав государств, глав правительств,
а также министров, послов или уполномоченных
представителей. В последних случаях они
могут иметь дипломатический или специальный
(технический) характер.
Переговоры могут проходить в устной или
письменной форме, путем переписки. Международная
дипломатическая практика выработала
различные формы официальной переписки:
обмен посланиями, нотами (коллективная
нота, вербальная нота, идентичная нота),
меморандумами, памятными записками и
т. д. Международное право не регламентирует
порядок ведения и продолжительность
переговоров. Они определяются самими
спорящими сторонами. Что касается международных
конференций и совещаний, то в современном
международном праве имеются определенные
обычные и конвенционные нормы их организации:
место проведения, начало, участники, вопросы
процедуры, порядок принятия решений и
т. д. Одной из разновидностей переговоров
в широком смысле являются консультации.
Они состоят в том, что, «прежде чем обратиться
к тем или иным средствам разрешения международных
споров, стороны консультируются между
собой по нерешенному вопросу или же. консультируются
вообще по важным вопросам международной
жизни, затрагивающим интересы договаривающихся
стран». Консультативная процедура получила
распространение на американском континенте
в рамках Организации американских государств.
В ст. 7 Межамериканского договора о взаимной
помощи от 2 октября 1947 г. предусматривается
возможность собрания на консультации
государств - членов ОАГ для обсуждения
мер по урегулированию конфликта между
двумя или несколькими американскими
государствами. Консультативным органом,
согласно ст. 11 Договора, выступает совещание
министров иностранных дел9. Особую разновидность консультаций
представляет традиционный в африканском
обществе институт обсуждений и переговоров
(палавер), основанный на методах дискуссий
и компромиссов. Этот институт оказывает
все большее влияние и на международную
практику других государств.
Успешная подготовка и ход общеевропейского
совещания по вопросам безопасности и
сотрудничества в Европе показали жизненность
и эффективность многосторонних консультаций,
проводимых на основе консенсуса. В согласованных
правилах подготовительных консультаций
консенсус определяется как отсутствие
возражений, высказанных каким-либо представителем
и выдвинутых им в качестве препятствия
для принятия решения по рассматриваемому
вопросу, как констатация того, что его
существо не противоречит ничьим интересам.
Принцип консенсуса влечет за собой особый
механизм выработки и принятия решений,
когда важнейшее значение приобретает
выявление элементов сходства, а не различий
в позициях участников, и выявление точек
соприкосновения становится базой для
достижения общеприемлемого компромисса
по тому или иному вопросу в целом.
На основании изложенного можно говорить о том, что непосредственные переговоры занимают особое место в системе мирных средств разрешения споров. Без переговоров по существу вообще невозможно мирное улаживание международных споров, ибо использование всех мирных средств так или иначе связано с переговорами. Почти во всех соглашениях о мирном урегулировании международных споров переговоры признаются первым шагом для достижения цели
2.1. 2. Добрые услуги и посредничество
В международно-правовой литературе
термин «добрые услуги» (bons offices) употреблялся)
различном значении. Большинство авторов
рассматривает их как дипломатическое
средство мирного урегулирования споров
наряду с переговорами и посредничеством.
Кроме того, в доктрине добрые услуги определялись
и как способ участия третьих государств
в заключении международного договора,
то есть как составная часть учения о договоре. В
современных условиях о добрых услугах
можно также говорить как о деятельности
государств, направленной на содействие
в решении общих международных проблем,
не связанной с конкретными спорными вопросами.
Как институт мирного урегулирования
добрые услуги представляют совокупность
международно-правовых норм, регулирующих
деятельность третьих государств или
международных организаций, осуществляемую
по их собственной инициативе или по просьбе
находящихся в конфликте государств, направленную
на установление или возобновление прямых
переговоров между спорящими и целях создания
благоприятных условий для мирного разрешения
спора. Институт добрых услуг ведет свое
самостоятельное международно-правовое
существование с конца XIX века, когда он
был закреплен в ряде двусторонних и многосторонних
договоров и соглашений. До этого времени
добрые услуги рассматривались как составная
часть института посредничества (mediation).10 Добрые услуги обычно применяются: в
случае нежелания одной или обеих спорящих
сторон начинать переговоры относительно
возникшего между ними спора; при безрезультатности
непосредственных переговоров между конфликтующими
державами; когда обращение спорящих государств
к другим мирным средствам также не принесло
положительного результата. Правовым основанием
для начала добрых услуг (они могут применяться
как во время войны, так и в мирное время)
являются либо обращение спорящих сторон
к третьим государствам (испрашиваемые
добрые услуги), либо предложение своего
содействия со стороны третьих, не причастных
к конфликту держав (предлагаемые добрые
услуги). Предложение добрых услуг требует
от государств учета ими ряда объективных
и субъективных факторов, способствующих
применению добрых услуг или исключающих
его. Государство, оказывающее добрые услуги,
может выполнять следующие функции: а)
стремиться установить непосредственный
контакт между спорящими сторонами; б)
может стать связующим звеном между ними
после начала прямых переговоров. Однако
в самих переговорах оно участия не принимает,
если только стороны сами об этом не попросят.
При добрых услугах деятельность третьих
государств направлена на ознакомление
и сближение позиций спорящих сторон путем
налаживания прямых контактов между ними.
Эта деятельность должна осуществляться
в весьма тактичных, гибких и деликатных
формах, не затрагивающих суверенные права
и интересы конфликтующих сторон. Такими
формами должны быть пожелания, предложения,
советы. Статья 6 Гаагских конвенций о
мирном решении международных столкновений
специально устанавливает, что «добрые
услуги или посредничество, будут ли они
применяться по просьбе спорящих сторон
или по почину непричастных к столкновению
Держав, имеют исключительно значение
совета и отнюдь не могут почитаться обязательными»11.
Итак, добрые услуги и посредничество — это мирные средства разрешения международных споров с помощью третьей стороны. Третья сторона может оказывать добрые услуги или посредничество по своей инициативе или по просьбе одной или нескольких сторон в споре. При этом как предложение добрых услуг, или посредничества, так и отказ от них не считается недружелюбным действием (ст. 3). Добрые услуги или посредничество имеют «исключительное значение совета и не могут почитаться обязательными» (ст. 6). Различия между этими двумя мирными средствами следующие. Целью добрых услуг является налаживание контактов между сторонами в споре с тем, чтобы побудить их вступить в переговоры. Сторона, оказывающая добрые услуги, не должна участвовать в переговорах и влиять на их ход. Посредничество предполагает более активное участие третьей стороны. Его целью является не только налаживание контактов между спорящими сторонами, но и достижение между ними примирения.
2.1.3. Международная следственная процедура (обследование) и международная согласительная процедура
В процессе международного спора у сторон
могут возникнуть разногласия в оценке
фактических данных, различных обстоятельств,
приведших к спору или лежащих в его основе.
В этих случаях государства могут договориться
о проведении расследования таких фактов
и обстоятельств путем применения сторонами
международной следственной процедуры.
Следственная процедура (обследование)
представляет собой такое международно-правовое
средство мирного урегулирования, которое
состоит в расследовании международным
органом, создаваемым сторонами совместно
с представителями третьих государств,
конкретных обстоятельств и фактических
данных, лежащих в основе межгосударственного
разногласия, и представлении соответствующих
докладов спорящим государствам. Порядок образования следственных комиссий
в соответствии с положениями ст. ст. 45
и 47 Конвенции следующий. Каждая сторона
назначает двух членов комиссии, из которых
только один может быть ее гражданином.
Эти члены сообща выбирают председателя
комиссии. В случае разделения голосов
стороны избирают сообща третью державу,
которая и избирает председателя комиссии.
Если и в этом отношении не было достигнуто
соглашения между сторонами, то каждая
из них отдельно избирает государство
и выбор председателя комиссии производится
по соглашению между избранными таким
образом государствами. Если в течение
двух месяцев эти два государства не смогут
прийти к соглашению, каждая из них представляет
двух кандидатов, взятых из списка членов
Постоянной палаты третейского суда, но
не из членов, назначенных спорящими сторонами,
и не из числа их граждан. В этом случае
председатель комиссии избирается путем
жребия13. Стороны имеют право назначать при следственной
комиссии своих агентов, а также советников
или адвокатов, которые поддерживали бы
их интересы в комиссии. Следствие в комиссии
производится в состязательном порядке.
Каждая сторона сообщает комиссии и другой
стороне сведения о фактах, представляет
бумаги и документы, которые она считает
необходимыми для раскрытия истины, а
также список свидетелей и экспертов,
которых она желает выслушать. Стороны
обязываются предоставить, по возможности,
следственной комиссии все средства и
способы, необходимые для полного выяснения
и точной оценки спорных фактов. Свидетели
и эксперты вызываются по просьбе сторон
или по инициативе самой комиссии и выслушиваются
поочередно и отдельно в порядке, устанавливаемом
комиссией. Совещания комиссии проходят при закрытых
дверях и остаются секретными. Решение
принимается большинством голосов членов
комиссии. Работа комиссии завершается
составлением доклада, который подписывается
всеми членами комиссии. Доклад ограничивается
лишь установлением фактов и не имеет
для сторон значения обязательного решения.
Стороны сохраняют полную свободу воспользоваться
по своему усмотрению фактическими выводами
следственной комиссии. Итак, общие черты
положений о международной следственной
процедуре можно свести к следующим: к
услугам международных следственных комиссий
государства прибегают добровольно; комиссии
должны заниматься лишь рассмотрением
вопросов факта в спорах международного
характера, не затрагивающих ни чести,
ни существенных интересов государств;
они учреждаются на временных началах
для рассмотрения именно того вопроса,
который обусловил их создание; состав
комиссий таков, что в них преобладает
нейтральный элемент (гражданами спорящих
государств из пяти членов комиссии могут
быть лишь два ее члена), функции председателя
также осуществляет представитель третьей
державы; доклад комиссии содержит рекомендации
и не имеет для сторон обязательного характера14.
Согласительную процедуру можно определить
как международно-правовое средство мирного
урегулирования, состоящее в рассмотрении
споров в создаваемых сторонами на паритетных
началах органах, в состав которых, как
правило, входят и представители третьих
государств, имеющие своей задачей на
основе соблюдения принципов и норм международного
права, с учетом взаимных интересов, выработать
проект соглашения и представить его сторонам
с целью их примирения. Основным способом
осуществления согласительной процедуры
является рассмотрение спора в согласительной
комиссии. Согласительная процедура может
быть осуществлена также в международных
организациях, смешанных комиссиях, с
помощью пограничных представителей и
т. п. В то же время согласительная процедура
- понятие более широкое, чем следственная.
Ее функции не ограничиваются расследованием
и установлением фактических обстоятельств,
лежащих в основе спора, а заключаются
главным образом в предложении сторонам
возможных решений спорного вопроса.
Члены согласительных комиссий обязаны
довести свою работу до конца и представить
доклад с формулой соглашения спорящим
сторонам независимо от того, примут его
стороны или нет. При этом в некоторых
актах указывается срок образования и
окончания работы согласительной комиссии.
В целом же посредничество и согласительная
процедура являются видами общей примирительной
процедуры, в основе которой лежит соглашение
между сторонами. Общая сфера применения
согласительной процедуры может охватывать
международные споры самого различного
характера, что подтверждается практикой
урегулирования ряда конфликтов между
государствами.
Работа классических международных согласительных
комиссий (т. е. состоящих из нечетного
числа членов с участием нейтрального
элемента) завершается выработкой комиссией
либо условий разрешения спора, либо рекомендации
процедуры урегулирования, либо может
закончиться безрезультатно.
Итак, международные следственные и согласительные комиссии — органы, создаваемые спорящими сторонами на паритетных началах, иногда с привлечением третьей стороны. В ст. 33 Устава ООН эти мирные средства обозначаются терминами «обследование» и «примирение».
2.2. Международное арбитражное и судебное разбирательство
Международное
арбитражное и судебное разбирательство
в международно-правовых актах замыкает
систему классических средств мирного
урегулирования. «Под международным арбитражем
понимают организованное на основе соглашения
(так называемого компромисса) между спорящими
государствами судебное разбирательство
дела либо отдельным лицом (арбитром),
либо группой лиц (арбитрами), решения
которых обязательны для сторон. Международный
суд - это постоянный судебный орган, состоящий
из лиц, избираемых на определенный срок;
международный суд рассматривает дела,
которые спорящие стороны добровольно
передают ему, и решение его юридически
обязательно для сторон»15. Главное, что отличает международную
арбитражную и судебную процедуру от ранее
рассмотренных мирных средств, - это то,
что спорящие стороны при ней практически
отстраняются от разбирательства спора,
которое осуществляется посторонним элементом
(арбитрами или судьями) и непременно предполагает
вынесение последним обязательного для
сторон решения. В отличие от дипломатических
средств, рамки международной юридической
процедуры заранее определены в международных
соглашениях, и несоблюдение какого-либо
процессуального положения может служить
поводом к пересмотру решения. В свою очередь,
между арбитражем и судом также можно
провести определенные различия. При арбитраже состав арбитров зависит
от соглашения сторон. Это относится ко
всем видам международного арбитража:
постоянному и учреждаемому по соглашению
сторон в каждом конкретном случае (ad hoc);
арбитражу, вытекающему как из общего,
так и из специального компромисса; собственно
арбитражным договорам и договорам, предусматривающим
арбитраж в сочетании с согласительной
или иной процедурами. Состав же международных
судов от спорящих сторон не зависит вовсе,
поскольку они комплектуются заранее
- на основе их учредительных актов. Существует
также определенное различие в самих правилах
арбитражного и судебного процесса, источниках
права, которое применяется, и т. п. Если
международный арбитраж относится к числу
старейших институтов международного
права и применялся еще в древнем мире
(Китай, Древняя Греция, Древний Рим), то
международное судебное разбирательство
- это новый международно-правовой институт,
который ведет свое начало со Статута
Постоянной палаты международного правосудия.
Однако эти различия между арбитражной
и собственно судебной процедурами не
существенны, поскольку обе они являются
лишь разновидностями общего юридического
разбирательства. Члены Палаты назначаются
на шестилетний срок государствами-участниками
Гаагских конвенций (каждое государство
назначает не более четырех лиц, которые
являются признанными специалистами в
области международного права и обладают
высокими моральными качествами). Члены
Постоянного третейского суда должны
быть готовы принять участие в арбитражном
производстве, когда к ним будет обращена
соответствующая просьба спорящих государств.
Постоянный третейский суд, точнее список
его членов, был учрежден в 1900 году. В Постоянный
административный совет входят дипломатические
представители договаривающихся государств,
аккредитованные в Нидерландах, и министр
иностранных дел Нидерландов, выполняющий
обязанности председателя Совета. Административный
совет осуществляет руководство и контроль
за деятельностью Международного бюро
Палаты16. Кандидаты в члены Суда выдвигаются
в каждом государстве так называемыми
«национальными группами», состоящими
или из членов Постоянной палаты третейского
суда, или создаваемыми соответствующими
государствами. Члены Суда избираются
из числа этих кандидатов абсолютным большинством
в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности
ООН, действующими независимо друг от
друга. Статья 9 Статута требует, чтобы
весь состав Суда в целом обеспечивал
«представительство главнейших форм цивилизации
и основных правовых систем мира». Судьи
избираются на девять лет, причем каждые
три года их состав обновляется на одну
треть. Из своего состава судьи избирают
председателя и вице-председателя Международного
Суда ООН. Местопребывание Суда - Гаага.
Но это не препятствует ему выполнять
свои функции в любом другом месте. Кроме
заседаний Суда в полном составе Статут
предусматривает возможность образования
камер.
Суд может рассматривать лишь споры между
государствами и только с их согласия.
Следовательно, компетенция Суда в принципе
является для сторон факультативной.
Итак, Судебные средства разрешения международных споров включают в себя международный арбитраж (третейское разбирательство) и судебное разбирательство в Международном суде ООН. Отличие арбитража от Международного суда носит главным образом организационный характер. Состав арбитража для рассмотрения каждого конкретного спора зависит от воли конфликтующих сторон. Но между арбитражем и рассмотрением спора в Международном суде много сходного: юридическая обязательность выносимых ими решений, взаимное согласие спорящих сторон на обращение в арбитраж и Международный суд и др.
2.3. Разрешение споров в Международных организациях
Исторически
первой международной организацией общего
характера была Лига наций (1920-1946 гг.). Формально
одной из ее целей было ограничение права
на войну и принятие некоторых обязательств
по мирному разрешению споров между государствами-членами.
Однако значимость рекомендаций Совета
по мирному урегулированию споров несомненна.
«Не говоря уже о морально-политической
силе любого принятого в соответствии
с Уставом акта Совета Безопасности, следует
учитывать, что в случае угрозы миру, вытекающей
из игнорирования сделанных им рекомендаций.
Совет Безопасности может прибегнуть
к принудительным действиям»17.
Основанием для рассмотрения спора или ситуации в Генеральной Ассамблее следует считать: а) доведение до сведения Ассамблеи любым членом Организации в соответствии с п. 2 ст. 11, п. 1 ст. 35 Устава о любом споре или ситуации, продолжение которой «может привести к международным трениям или вызывать спор»; б) доведение до сведения Ассамблеи государством - не членом ООН на основании п. 2 ст. 11 и п. 2 ст. 35 о любом споре, в котором оно является стороной, при условии, если оно заранее примет на себя обязательства по мирному разрешению международных споров, предусмотренные Уставом ООН; в) решение Генеральной Ассамблеи, принятое по собственной инициативе на основании ст. ст. 10 и 14 о рассмотрении данного спора; г) запрос Совета Безопасности, сделанный на основании п. 2 ст. 12 Устава. Сами полномочия Генеральной Ассамблеи по мирному урегулированию споров и улаживанию ситуаций по-разному определены в Уставе ООН. В ст. ст. 11, 12, 35 они изложены в самой общей форме. Более конкретно о них говорится в ст. 14: «С соблюдением положении статьи 12 Генеральная Ассамблея уполномочивается рекомендовать меры мирного улаживания любой ситуации, независимо от ее происхождения, которая, по мнению Ассамблеи, могла бы нарушить общее благополучие или дружественные отношения между нациями, включая ситуации, возникающие в результате нарушения положений настоящего Устава, излагающих Цели и Принципы Объединенных Наций». Из общего смысла перечисленных статей Устава ООН можно сделать вывод о следующих формах примирительной деятельности Генеральной Ассамблеи ООН: а) обращение внимания Совета Безопасности на споры и ситуации, которые могут создать угрозу международному миру и безопасности; б) рекомендация сторонам процедуры мирного урегулирования в смысле п. 1 ст. 33 Устава; в) создание вспомогательных специальных органов, призванных осуществлять примирительную деятельность между спорящими государствами, как это, например, имело место в палестинском конфликте. Генеральный секретарь ООН. Определенную роль в мирном улаживании международных разногласий может сыграть главное административное должностное лицо Организации Объединенных Наций - ее Генеральный секретарь. Действуя в этом качестве на всех заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, Генеральный секретарь ООН может выполнять различные функции, какие возлагаются на него этими органами (ст. 98 Устава). Наряду со своими основными функциями как руководителя одного из главных органов ООН Генеральный секретарь имеет право в соответствии со ст. 99 Устава доводить до сведения Совета Безопасности о «любых вопросах, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности». Из смысла Устава ООН вытекает, что к таким вопросам относятся, прежде всего, международные споры и ситуации.18 Если квалифицировать с международно-правовой точки зрения полномочия Генерального секретаря в мирном урегулировании международных разногласий, то можно сделать вывод, что они носят преимущественно характер посредничества или оказания добрых услуг. Обычно Генеральный секретарь выполнял примирительные функции по постановлению Генеральной Ассамблеи или Совета Безопасности и реже - по собственной инициативе, поскольку Устав ООН определяет его правовой статус как «должностного лица, ограничиваемого в своих действиях правилами процедуры, резолюциями и рекомендациями главных органов Объединенных Наций». Свои функции по содействию в мирном урегулировании споров между государствами Генеральный секретарь может осуществлять лично или поручать эту миссию своим специальным представителям. Как показывает опыт, деятельность Генеральных секретарей ООН все более приобретает характер дипломатических акций и связана в значительной мере с личностью человека, занимающего этот важный международный пост. За более чем четверть века своего существования Организация Объединенных Наций внесла весомый вклад в дело поддержания международного мира и безопасности. Она содействовала преодолению ряда острых международных кризисов, урегулированию многих сложных и чреватых угрозой всеобщему миру конфликтных ситуации, в особенности, в Азии и Африке.

- Основные средства предприяти
- Основные средства предприятий
- Основные средства предприятия
- Основные средства предприятия
- Основные средства предприятия
- Основные средства предприятия
- Основные средства предприятия
- Основные средства организации и их эффективность
- Основные средства организации, источники формирования, пути повышения эффективности использования
- Основные средства организации и эффективность их использования
- Основные средства организации: сущность, состав, структура и оценка
- Основные средства передачи рекламной информации. Их востребованность и актуальности
- Основные средства. Показатели использования основных средств
- Основные средства. Показатели эффективности использования