Общая характеристика основных институтов римского права

     Казахско-Американский Университет

     Факультет экономики и права 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Реферат на тему «Общая характеристика основных институтов римского права»

     По дисциплине «История государства и права зарубежных стран» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Выполнила: студент группы ФЭП-Ю(10)4С*(4)

     Такиянова А.М.

     Проверила: Кадиркулова Д.М. 
 
 
 
 
 
 
 

     Алматы, 2011

     Содержание 
 

  1. Содержание…………………………………………………………………………...2
  2. Введение……………………………………………………………………………...3
  3. Римское право………………………………………………………………………..4
    1. Источники………………………………………………………………………...5
    2. Принципы……………………………………………………...............................6
    3. Отрасли...................................................................................................................7
  4. Законотворчество. Рецепция римского права………………….……………...…...9
  5. Основные институты……………………………………………………………….12
  6. Заключение………………………………………………………………………….14
  7. Список использованных источников……………………………………………...15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 
 

           Римское право - право  Древнего Рима - наиболее развитая правовая система древности, послужившая  основой для современной континентальной  системы права.

     В системе римского права Римские  юристы выделяли две крупнейшие области  римского права: публичное (ius publicum) и  частное (ius privatum) право. За основу деления  был взят характер защищаемых интересов. Классический юрист Ульпиан указывал на то, что публичное право ограждает  интересы государства. В связи с  тем, что государство является носителем  суверенной власти, можно говорить о неравенстве субъектов публичных  правоотношений, а, следовательно, и  об императивном характере регулирования.

     Публичному  праву противостоит частное. К области ius privatum принадлежат нормы, ограждающие  имущественные интересы отдельных  лиц. В частном праве преобладает  диспозитивный метод регулирования. Субъекты частных правоотношений равны  как в своем праве вступать в эти отношения, так и в  своем праве самим определять их. Развитие римского частного права  не было однородным, а происходило  одновременно по нескольким направлениям. Поэтому по термином "ius privatum" обыкновенно  подразумевается совокупность трех параллельных систем: цивильного права (ius civile) , права народов (ius gentum) и права  преторского (ius praetorium) . Основанное римлянами  деление права на частное и  публичное было усвоено многими  современными правовыми системами, например, во Франции. Однако содержание этого разграничения теперь несколько  изменилось. Так из сферы регулирования  частного права были изъяты уголовно-правовые отношения.

     Римское частное право делилось на несколько  основных институтов: семейное право, наследственное право, вещное право  и обязательственное право. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Римское право 
 

     Римское право — правовая система, возникшая в Древнем Риме и развивавшаяся вплоть до падения Византийской империи, а также отрасль правовой науки, занимающаяся её изучением.

     Римское право явилось образцом или прообразом правовых систем многих других государств, является исторической основой романо-германской (континентальной) правовой семьи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Источники 
 

      Первые  указания на форму обычного права  Рима и его правовых институтов могут  быть найдены в дошедших до нас  заключениях по судебным делам. Первые дошедшие до нас источники писаного права Рима — законы римских царей. Один из наиболее значимых — Свод законов двенадцати таблиц (лат. Leges duodecim tabularum), перенесший многие положения Законов Солона, относится к середине V века до н. э. К III веку до н. э. римское право уже чётко отделялось от религиозных норм.

      В 367 году до н. э. законом Цивилия Цекса была введена должность претора. Претор избирался ежегодно, кандидаты на эту должность составляли преторские эдикты, описывавшие их отношение к правоприменению и понимание его принципов. Претор мог в меру необходимости восполнять пробелы в источниках права и признавать старые законы несоответствующими современным реалиям. Преторское право внесло большой вклад в развитие Римской системы права.

      Единственным  памятником полной древнеримской научной  системы права являются Институции Гая (II век н.э.). В 426 г. н.э. император Валентиниан III признал его мнения наряду с суждениями ПапинианаУльпианаМодестина и Павла источником права, которым надлежало пользоваться судьям при вынесении решений.

      Дигесты Юстиниана на долгое время стали основным писаным источником права в Риме. Институциональная консервативность права в период Римской империи позволила развить чрезвычайно разработанную юридическую технику и составить высоко-систематизированные источники права, оказала благотворное влияние на правовую науку. Рецепция римского частного права сыграла ключевую роль в развитии романо-германской и производных правовых семей и позволила укрепиться европейской правовой науке. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Принципы 
 

      Основным  принципом Римского права является утверждение, что государство есть результат установленной договорённости между гражданами государства в  целях решения всех правовых вопросов согласно заранее принятым общим консенсусом правилам. Этот принцип Римского права лёг в основу такой формы власти как Республика, которая является на сегодняшний день самой распространённой формой власти.

      Римское правосознание рассматривает справедливость, выводимую из равноправия, как основной принцип правореализации. «Ius est ars boni et aequi» — гласит изречение Цельса-младшего, переводимое как «Право есть искусство (наука) доброго и равного», а не справедливого, вопреки расхожему мнению. (aequus, a, um — равный).Казуистичность Римского права основывается на осознании высокой роли судебной власти; «Я имею иск — значит, я имею право» — описывает это отношение римское изречение. Утилитаризмом названо рассмотрение пользы (utilitas) как смысла права, свойственное римскому отношению к праву: «Польза — мать доброго и справедливого». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Отрасли 
 

      Первое, известное нам описание различия частного (jus privatum) и публичного права (jus publicum), принадлежит римскому юристу Ульпиану: «Публичное право — то право, которое относится к пользе Римского государства, частное — то право, которое относится к пользе отдельных лиц».

Jus publicum

      Публичное право - нормы права, которые охраняют интересы государства и определяют правовое положение государства  и его органов. Для него характерен признак того, что римское публичное  право не может быть изменено с  соглашения частных лиц, нормы публичного права являются императивными.

Jus privatum

      Ius privatum базируется на отношениях  по поводу частной собственности. Европейскими либертаристами было перенято римское отношение к собственности как к важному признаку свободы и уважения личности.

      Римское частное право пронесло свои базовые  институты и принципы через тысячелетнюю историю и в итоге стало  базой для современного частного права. Это было во многом связано  с изучением Corpus Juris Civilis в университетах Европы. Частное право Рима до сих пор повсеместно имеет огромное значение в правовой науке как каркас для изучения гражданско-правовых отраслей права современных государств.

Jus civile

      Jus Quiritum (право Римских граждан (квиритов)) или ius civile (цивильное право) — право, субъектами которого являются квириты (граждане Рима) и другие латины. Квиритское право появилось в эпоху Республики в Риме. Таким образом, ius civile является древнейшей частью римского частного права. Ему присущи примитивизм и простота конструкций.

      Источниками ius civile являются юридические обычаи Древнего Рима (например, кодифицированный юридический обычай — Законы Двенадцати Таблиц) и законы, принятые Народным Собранием.

      Средством защиты исков в ius civile были только законные иски.

Jus gentium

      Jus gentium (право народов) — право, составленное исходя из обнаруженных мировых правовых принципов, для решения споров между жителями зависимых земель и иностранцев, находящихся на подконтрольной территории Рима.

Jus honorarium

    Преторское  право

     Jus honorarium (лат. honores — почетная должность). Появление этого права было вызвано теми же причинами, что и jus gentium. Субъектами права являлись только римские граждане.

      Источниками jus honorarium являются эдикты магистратов (преторов, курульных эдилов, правителей провинций). Таким образом, jus honorarium представляет собой совокупность преторского (jus praetorium) и эдильного права.

      Jus honorarium был во многом схож с  jus civile, поэтому две эти системы  неизбежно сближались. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Законотворчество 
 

      В Римской Республике была разработана  трёхэтапная законотворческая процедура. Правом законодательной инициативы обладал каждый магистратЗаконопроект вывешивался им на Римском форуме, где римляне могли ознакомиться с ним и обсудить его. Все предложения по изменению законопроекта могли быть переданы самому магистрату. Затем народное собрание всеобщим голосованием принимало или отклоняло законопроект. Сенат как исполнительный орган Рима осуществлял проверку процедуры принятия, при отсутствии нарушений закон вступал в силу. Некоторое время эта процедура с той или иной долей фикции сохранялась и в Римской империи. Затем законотворческая функция укрепилась в руках императора с той или иной долей участия сената.

      Закон имел постоянную структуру и состоял  из:

  1. praescriptio — вводной части, описывавшей мотивы принятия, имя составившего закон магистрату и дату принятия.
  2. rogatio — основной части, содержавшей функциональную часть закона.
  3. sanctio — санкции, указывавшей ответственность за нарушение норм, установленных законом.
 
 
 

Рецепция  римского права 
 

      Рецепция (усвоение, заимствование) римского права — использование положений римского права другими государствами более позднего периода.

      Варвары, образовавшие после падения Римской империи новые государства в Галлии и Испании, продолжали применять римское право. В этих государствах составлялись сборники римского права (Leges romanae), наиболее известный из которых, Lex Romana Visigothorum, или Breviarium Alaricianum, был составлен в вестготском государстве при Аларихе II, в 506 г. Он был единственным средством ознакомления с римским правом вплоть до возобновления в XI веке его систематического изучения. Меньшее значение имели Edictum Theodorici - сборник, составленный между 511 и 515 гг. для латиноязычного и германского населения остготского государства и Lex Romana Burgundionum, иначе Papian, составленный около 517 г. в Бургундском государстве.

      Римское право активно применялось в  южной Франции и средней Италии. В 529-534 годах в Византии был составлен Кодекс Юстиниана (Corpus juris civilis). Он имел огромное значение для дальнейшего развития римского права.

      Научные занятия по римскому праву начались в Италии в XII веке и особенно усилились  во Франции в XVI веке. Они проводились  в университетах, прежде всего в Болонском. Исследователей римского права называли глоссаторами.

      Интерес к римскому праву был связан с  тем, что с усилением королевской  власти появилось стремление правителей ослабить значение народных правовых обычаев в судах. В связи с этим королевскою властью назначались судьи, знакомые с римским правом. Развитие экономических отношений требовало регулирования со стороны более совершенного права, чем существовавшие правовые обычаи. При этом не только каждая местность, но и каждая социальная группа жила по своим правовым обычаям. Наконец, католическая церковь также покровительствовала римскому праву как более совершенному по сравнению с правовыми обычаями языческих времен. Римское право взамен неясных и спорных обычаев предлагало вполне определенное, писаное право - lex scripta, единое для всех территорий и сословных групп и способное регулировать самые сложные отношения торгового оборота.

      Помимо  этих общих причин, в Германии рецепции римского права способствовало то, что Священная Римская империя считалась наследником прежней Римской империи. В ней в 1495 г. был учрежден общеимперский суд (Reichskammergericht). При решении дел он прежде всего должен был применять римское право, и лишь затем он должен был принимать во внимание "доброе" немецкое право, на которые сошлются стороны. Так действие римского права было санкционировано законодательно. Затем подобные правила были введены и в других судах германских земель. В связи с этим к концу XVI - XVII в. римское право было реципировано в Германии прямо и непосредственно.

      Но  будучи реципировано и став непосредственным законом, римское право претерпело изменения. Обновленное римское  право получило название "современное  римское право" (usus modernus Pandectarum, heutiges römisches Recht).

      Затем в наиболее крупных государствах Германии возникло стремление к кодифицированию  гражданского права путем переработки  римского и национального права  в нечто единое. Так, в 1756 г. в Баварии был издан "Codex Maximilianeus Bavaricus", а в 1794 г. в Пруссии было издано Прусское земское уложение (Preussisches Landsrecht). Во Франции национальное и римское право были объединены при создании Кодекса Наполеона (1804 г.), который, в свою очередь, стал образцом для подражания при кодификации гражданского права в других государствах.

      Таким образом, римское право оказало  такое же объединяющее влияние на юриспруденцию и законодательство европейских народов, как латинский язык - на их науку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Основные  институты 
 

     Вещное  право

     В тех случаях, когда лицо имеет  право на вещь, которое предоставляет  его носителю возможность непосредственного  воздействия на вещь (когда предметом  права является вещь; право называется вещным (т.е. правом на вещь).

     Залоговое право представляет собой разновидность прав на чужие вещи. Назначение этого права состоит в обеспечении исполнения обязательств. Такое право обращения взыскания взыскания (в случае неисполнения обязательств) на определенную заранее вещь: 1) независимо от того, продолжает она принадлежать должнику или нет, и 2) предпочтительно перед всеми другими требованиями, называется залоговым правом.

      Обязательственное право

      Общее различие вещных и обязательственных  прав обычно проводят по объекту права: если объектом является вещь, то право  считается вещным; если объектом права  служит действие другого лица, связанное  с возможностью субъекта права требовать  совершения данного действия (или  воздержания от него), то тогда налицо обязательственное право. Однако некоторые  ученые считали, что объектом обязательства  является свободное лицо, равноправное в гражданском отношении с  самим субъектом, а уже субъект (веритель) имеет юридическую власть потребовать от объекта совершения каких-либо заранее определенных действий.

      Семейно-правовые отношения

     В семейно – правовых отношениях римского государства существовало четыре основных направления:

     1) Римская семья;

     2) Брак;

     3) Личные и имущественные отношения  между супругами;

     4) Отцовская власть.

     Римская семья представляет законченный  тип промежуточной патриархальной семьи, объединявшей под властью  главы семьи (домовладыки), жену, детей, других родственников, кабальных, а  также рабов.

     При браке жена поступала под власть мужа на одинаковых основаниях с его  детьми (она была на положении дочери). Первоначально власть мужа была неограниченной, но по мере развития хозяйственной  жизни и на ее основе общего культурного  развития власть мужа была введена  в известные рамки, например отпало право убить жену, продать в кабалу и т.д. Но принцип главенства мужа и подчинения жены проводился последовательно в течении всего того времени, пока существовала практика браков cum manu.

     При браке sine manu жена остается под властью своего отца, т.е. остается в составе прежней семьи, а если до брака женщина была самостоятельна то она сохраняла самостоятельность и после вступления в брак. Тем не менее главенство мужа сказывалось и при браке sine manu. Жена получала имя и сословное положение мужа; местожительство мужа было обязательным местожительством и для жены; муж мог исковым порядком истребовать жену от всякого третьего лица у которого она находилась, и т.п.

     При браке cum manu все имущество жены поступало в полную собственность мужа, сливаясь нераздельно с имуществом, принадлежавшим ему до брака. Даже в случае прекращения брака имущество, принесенное женой, не возвращалось ей; она получала лишь известную долю в порядке наследования в случае смерти мужа.

     При браке sine manu имущество супругов оставалось раздельным. Даже простое управление имуществом жены принадлежало мужу при браке sine manu только тогда, когда жена сама передаст ему имущество для этой цели; в таком случае отношения между супругами определялось на основании договора – поручения.

      Отцовская власть возникает с рождением  сына или дочери от данных родителей  в законном браке, а также путем  узаконения или усыновления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Заключение 
 

     Значение  римского права проявилось и проявляется  до сих пор в самом явлении  его рецепции во всем мире. По меткому  выражению Э. Гиббона, законам Римской  империи доныне повинуются многие народы, никогда не зависевшие от нее. То есть, сегодня еще на самых высоких  законодательных трибунах мы можем  услышать слова «деликт», «сервитут». Следовательно римское право  – стало одним из главных источников современной юридической науки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Список  использованных источников 
 

  1. Свободная энциклопедия Википедия, www. wikipedia.org
  2. Косарев А.И. Основы Римского права: Учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов
  3. Римское частное право: Учебник / Под. ред. проф. И.Б. Новицкого и проф. И.С. Перетерского
  4. Барон Ю. Система римского права.
Общая характеристика основных институтов римского права