Виды договоров. 6
Введение
Договор
– это соглашение двух или
нескольких лиц об
Проблемы,
связанные с классификацией
В
основе такого деления могут
лежать самые различные
Консенсуальные
контракты
Главные
юридические характеристики и
основные виды консенсуальных
контрактов представлены
1. Говорят, что обязательство заключается в этих случаях посредством соглашения потому, что не требуется ни письма, ни наличности контрагентов; равным образом, не требуется передачи для того, чтобы обязательство считалось действительным, но достаточно одного согласия тех лиц, которые совершают сделку.
2. Вот
почему такое обязательство
3. В этих обязательствах каждая сторона обязуется перед другой по справедливости, между тем как в вербальных обязательствах одно лицо стипулирует, другое обещает".
а.
Договор купли-продажи (emptio-
Это такое соглашение, в силу которого одно лицо (продавец, venditor) обязуется передать другому лицу (покупателю, emptor) право собственности на вещь, а покупатель обязуется принять вещь и уплатить продавцу ее стоимость.
Из
определения следует, что
По воззрениям римского права (I. Кн.3.XXIII.)"Купля-продажа считается совершенной, лишь только состоялось соглашение о цене, хотя бы цена не была еще уплачена и задаток не был дан: задаток служит только доказательством того, что купля-продажа состоялась... 1. Цена должна быть определенная: покупка без обозначения цены не может считаться действительной". Однако, понятно, что без того, что оценивается также не может быть соглашения; следовательно, существенными условиями договора купли-продажи следует считать условия о цене (pretium) и предмете (merx).
Предметом договора может быть любая вещь, за исключением только вещи, изъятой из оборота; это может быть как телесная, так и бестелесная вещь (сервитут, право требования); допускается продажа вещи, не существующей в момент заключения договора (например, будущего урожая). Цена выражается известной денежной суммой, которая должна быть вполне определена или, по крайней мере, определима ("...наше императорское постановление определило, что всякий раз, когда продажа состоялась под условием оценки третьим лицом, то... покупателю представляется иск из купли, продавцу - из продажи").
Цена
определялась свободным
Поскольку
передача вещи по договору
купли-продажи может не
Лишь в последующем было установлено правило, что риск случайной гибели или порчи переходит в момент перехода права собственности на вещь. Последний определяется принципом: право собственности переходит в момент передачи вещи; однако стороны своим соглашением могут установить иное правило о переходе права собственности на проданную вещь.
Главные
обязанности контрагентов
Ответственность
продавца могла возникнуть, если
им не передавалось
Ответственность
продавца за недостатки
б. Договор найма (locatio-conductio)
Общая характеристика этого договора приводится в Институциях Юстиниана (Кн.3.XXIV.): "Условия договора найма весьма близко подходят к условиям купли-продажи, так как этот договор подчинен тем же правилам закона. Как купля-продажа считается совершенной тогда, когда определена цена, так и договор найма признается совершенным тогда, когда определен размер наемной платы; нанимателю предоставляется иск из найма, лицу, отдавшему в найм - иск из отданного в наем".
Общим
образом договор найма можно
определить как соглашение, в
силу которого одна сторона
обязуется предоставить другой
определенный объект в
В обороте применялось три вида такого договора: договор найма вещей (locatio-conductio rerum), договор найма рабочей силы (locatio-conductio operis), договор найма услуг (locatio-conductio operarum).
Договор найма вещей - это соглашение, в силу которого одна сторона (наймодатель, locator) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю, conductor) одну или несколько определенных вещей для временного пользования, а последняя обязуется уплачивать за пользование этими вещами установленное вознаграждение, а по окончании срока пользования возвратить вещи наймодателю в сохранности.
Предметом данного договора могла быть любая непотребляемая и не изъятая из оборота вещь как движимая, так и недвижимая; допускался наем вещей безтелесных (например, узуфрукта). Вознаграждение за пользование, как правило, определялась в денежной суммы, хотя при найме предметов, свойственных сельскохозяйственному производству, допускалась оплата "натурой" - частью произведенного урожая.
Наймодатель
был обязан предоставить вещь
в пользование своевременно и
обеспечить спокойное
Договор
найма услуг - это соглашение,
по которому одна сторона,
По существу, предметом этого договора являлось предоставление определенного количества рабочего времени свободного человека, иными словами, совершение отдельных услуг по указанию нанявшего.
Договор
найма рабочей силы (подряд) - это
такое соглашение, по которому
одна сторона (подрядчик,
В
отличие от договора найма
услуг, предметом данного
в. Договор поручения (mandatum)
Договор поручения - это соглашение, в силу которого одна сторона (доверитель, mandans) поручает, а другая сторона (поверенный, procurator) принимает на себя исполнение каких-либо действий.
Исполняемые
действия могут быть как
Поручение имело строго личный характер и прекращалось смертью одной из сторон.
В зависимости от объема порученного доверителем, поручение могло быть специальным (то есть заключалось в совершении одноразового действия) либо генеральным (при котором совершалась совокупность действий).
г. Договор товарищества (societas)
Институции Юстиниана приводят такую характеристику данного договора (Кн.3.XXV.): "Мы заключаем обыкновенно договор товарищества... или для вступления в общение всем своим имуществом, или ради осуществления одного какого-либо предприятия, например, ради покупки или продажи рабов, масла, вина, хлеба в зерне. 1. Если между товарищами не состоялось никакого уговора относительно прибыли и убытка, то прибыль и убыток распределяются между ними поровну. Поэтому, если части определены, то они и должны соблюдаться. Никогда не возникало сомнения в действительности и такого соглашения: один из товарищей, по уговору, получает две части прибыли или убытка, а другой - только третью часть того или другого".
Из
приведенного фрагмента
Для
достижения поставленной цели
могло объединяться все
Товарищество
создавало строго личное
Ответственность
товарища по иску из
Литеральные
контракты
Литтеральным
контрактом назывался договор, который
должен был совершаться на письме
(litterae— письмо): «Litteris fit obligatio», т. е. «Обязательство
возникает посредством записи, письма».
Таким образом, литтеральный контракт
в более древней форме можно определить
как договор, заключавшийся посредством
записи в приходно-расходную книгу кредитора
или существовавшего до того долга данного
должника или долга другого должника,
переводимого на данного на основании
соответствующего соглашения сторон.
Из приведенного определения литтерального
контракта вытекает вопрос: делалась ли
при этой записи какая-нибудь оговорка
о том, что данное обязательство должно
собой заменить такое-то предыдущее и
что последнее в связи с записью прекращается.
Если нет, то какими средствами предупреждалось
дублирование обязательства, как предупреждалась
возможность двойного взыскания (и по
первоначальному обязательству, послужившему
основанием для записи, и по новому, возникшему
вследствие записи)? В дошедших до нас
источниках римского права никакого материала
для ответа на поставленные вопросы мы
не находим. В классический период приходно-расходные
книги утратили значение, по-видимому,
в связи с вошедшими в практику более простыми
и удобными формами записи долгов. С утратой
значения приходно-расходных книг прекратилась
и практика старых литтеральных контрактов.
Зато стали все больше входить в употребление
заимствованные из греческой практики
долговые документы — синграфы и хирографы.
Синграфы излагались в третьем лице («такой-то
должен такому-то столько-то»); такой документ
составлялся в присутствии свидетелей,
которые подписывали документ вслед за
тем, от чьего имени он составлялся. Эта
форма письменных обязательств получила
широкое распространение на почве процентных
займов, заключавшихся между римскими
ростовщиками и провинциалами. В императорский
период синграфы стали менее употребительным
видом письменного обязательства; на первый
план выступили хирографы. Хирографы излагались
в первом лице («Я, такой-то, должен такому-то
столько-то») и подписывались должником.
Обязательства
из договора
Термином
«обязательства как бы из договора»
обозначаются обязательства, возникающие
при отсутствии между сторонами
договора, но по своему характеру и
содержанию сходные с обязательствами,
возникавшими из договоров. В данном случае
основанием возникновения обязательства
являлись или односторонние сделки, или
некоторые другие факты, не являющиеся
ни договором, ни деликтом. Давая таким
обязательствам наименование «обязательства
как бы из договора», римские юристы делали
отсюда практические выводы, состоящие
в том, что возникающие в этих случаях
спорные вопросы об условиях и пределах
ответственности сторон разрешаются аналогично
тому, как они решаются применительно
к соответствующим договорам.
Основные
виды обязательств как бы из договора
следующие. Negotiorum gestio — ведение чужих
дел (или вообще забота о чужом
деле) без поручения. Слова «без поручения»
добавлены к римскому термину negotiorum
gestio не самими римскими юристами, а
в позднейшей литературе, чтобы подчеркнуть
существенный признак данного обязательства
— отсутствие договора. Из этих дополнительных
слов («без поручения») видно, что рассматриваемый
вид обязательства является аналогичным
тому, какое возникало из договора поручения
(mandatum).
Обязательства,
возникающие вследствие неосновательного
обогащения одного лица за счет другого.
Под эту общую рубрику подходил
ряд специальных
Реальные
контракты
К реальным
договорам относились договоры хранения,
займа ссуды. Договор займа (mutuum)
Заем (mutuum) представляет собой договор,
по которому одна сторона (заимодавец)
передает в собственность другой стороне
(заемщику) денежную сумму или известное
количество иных вещей, определенных родовыми
признаками (зерно, масло, вино), с обязательством
заемщика вернуть по истечении указанного
в договоре срока либо по востребованию
тaкую же денежную сумму или такое же количество
вещей того же рода, какие были получены
(D.44.7.1.2). Заем является одним из реальных
договоров, т. е. обязательство в этом случае
устанавливается не простым соглашением
(consensus), но и передачей вещи (res); нельзя
требовать возврата от того, кто ничего
не получал. Реальный характер договора
займа не означает, однако, что в этой категории
договоров consensus, соглашение сторон, не
имеет существенного значения: соглашение
сторон не является достаточным для возникновения
заемного обязательства, однако (как и
при всяком договоре) соглашение и при
займе является необходимым моментом.
Нет consensus, нет и договора. В текстах римских
юристов встречаются примеры того, что,
несмотря на передачу вещей, обязательство
не возникает, потому что между сторонами
не consensus, a dissensus (разногласие, недоразумение);
так, передана денежная сумма, причем передающий
деньги делает это с намерением дать взаймы,
а получающий деньги думает, что ему дают
их в дар или на сохранение: займа нет за
отсутствием согласованной воли двух
сторон. Mutuum является не первоначальной
формой договора займа. В древнейшем римском
праве для этой цели пользовались формальной
сделкой nexum (совершавшейся per aes et libram,
с помощью меди и весов), а также стипуляцией.
По мере развития хозяйственной жизни,
расширения торговли, ремесленной промышленности
совершение не только такой громоздкой
сделки, как nexum, но даже и более простой,
однако все-таки формальной — стипуляции,
стало затруднительным. Требования хозяйственной
жизни привели к тому, что стали давать
судебную защиту к неформальным договорам
займа; так появилась; новая форма займа
— реальный договор займа, для юридической
силы которого не требовалось облекать
согласие сторон в какие-либо торжественные
формы, а достаточно было лишь передать
на основании соглашения сторон так называемую
валюту займа, т. е. деньги, зерно, вино
и тому подобные вещи, определенные родовыми
признаками. Характерные признаки договора
mutuum можно определить следующим образом:
а) mutuum
— реальный договор, т. е. получающий
юридическую силу лишь с того момента,
когда на основании соглашения сторон
последовала передача res, вещи;
б) предмет
договора — денежная сумма или
известное количество других вещей,
определенных родовыми признаками (весом,
числом, мерой);
в) эти
вещи передаются заимодавцем в собственность
заемщика;
г) вещи
передаются с обязательством для
заемщика вернуть заимодавцу такую
же денежную сумму или такое же
количество вещей такого же рода, как
были получены.
Если
заем не денежный, заемщик обязан вернуть
не только такое же количество вещей,
какое было получено, но и по качеству
не хуже полученных взаймы вещей.
Поскольку
предметом займа служили вещи,
определенные весом, числом, мерой (а
не индивидуально, причем они поступают
в собственность заемщика, на нем
лежал и риск случайной гибели полученных
вещей: если в силу случайной причины взятые
взаймы вещи погибали и заемщик не имел
возможности ими воспользоваться, он не
освобождался от обязанности вернуть
полученную сумму (количество).
Обязательство,
возникающее из займа, строго одностороннее:
заимодавец имел право требовать от заемщика
возврата такого же количества вещей,
такого же рода и качества, какое было
получено; на заемщике же лежала соответствующая
обязанность. Заимодавец уже при самом
заключении договора, так сказать, сделал
свое дело, передав в собственность заемщика
денежную сумму или вещи, определенные
родовыми признаками; поэтому из договора
для него возникало только право требования,
никакой обязанности на заимодавце не
лежало. Для осуществления права требования
(о возврате взятой взаймы суммы денег
или других вещей, определенных родовыми
признаками) заимодавцу давались иски
строгого права (actio certae creditae pecuniae и
кондиция). Наоборот, заемщик при заключении
договора уже получил деньги, зерно, вино
и т. п. и потому не получает из договора
права требовать чего-либо; для него возникала
из договора только обязанность возврата
такой же денежной суммы или того же количества
иных вещей, какое было получено от заимодавца.
Из договора
займа не вытекала обязанность заемщика
платить проценты с занятой суммы. Однако
широко применялось в практике заключение
особого соглашения о процентах. Максимальный
размер процентов в разное время определялся
различно: в классическом праве — 1 процент
в месяц, в праве Юстиниана — 6 процентов
в год (для торговцев — 8 процентов в год);
начисление процентов на проценты было
воспрещено.
Соглашение
относительно срока платежа по займу
было несущественным: договор можно
было заключить и на точно определенный
срок и без срока (в последнем
случае кредитор имел право потребовать
возврата занятой суммы когда угодно).
Договор
ссуды (commodatum)
Договором
ссуды называется такой договор,
по которому одна сторона (ссудодатель)
передает другой стороне (ссудополучателю)
индивидуально определенную вещь во
временное безвозмездное пользование
с обязательством второй стороны вернуть
по окончании пользования ту же самую
вещь в целости и сохранности. Подобно
займу договор ссуды также был реальным
контрактом, т. е. обязательство из этого
договора возникло лишь тогда, когда состоялась
передача вещи ссудополучателю (пользователю).
В то время
как предметом договора займа
являются деньги или другие вещи, определенные
родовыми признаками (мерой, числом, весом),
предметом договора ссуды может
служить только индивидуальная вещь,
ибо только такую вещь можно вернуть по
окончании пользования без замены другой;
если, например, предметом договора является
охапка дров на топку печи, то, как только
дрова сгорят, возврат тех самых дров,
какие были получены, станет невозможным,
и речь может идти только о возврате такого
же количества того же рода вещей (т. е.
это будет договор займа). Договор ссуды
имеет целью предоставление вещи в безвозмездное
пользование, т. е. из договора ссуды получает
хозяйственную выгоду (utilitas) только ссудополучатель.
Это обстоятельство учитывалось в римском
праве при решении вопроса о пределах
ответственности ссудополучателя за сохранность
вещи: поскольку договор заключался в
его интересах, на него возлагалась строгая
ответственность, а именно, ссудополучатель
отвечал за omnis culpa (ea всякую вину), т. е.
не только за намеренное причинение вреда
ссудодателю (dolus) и не только за грубую
небрежность (culpa lata), но даже и за незначительную
небрежность (culpa levis). Ссудополучатель
был обязан хранить данную ему в пользование
вещь, пользоваться ею надлежащим образом,
т. е. в соответствии с хозяйственным назначением
вещи и указаниями договора, и проявлять
при этом заботливость (diligentia) хорошего
хозяина, т. е. не допускать невнимательности;
непредусмотрительности, беззаботности,
какие не свойственны хорошему хозяину.
Только тогда, когда ссудополучатель проявил
полную внимательность, предусмотрительность,
заботу, так что вред для ссудодателя возник
вследствие простой случайности (casus),
ссудополучатель не нес ответственности
перед ссудодателем; случайно возникший
вред для вещи относился на счет ее собственника.
Договор
ссуды заключался в интересах
только одной стороны —
Так, если
ссудодатель дал в пользование
больное животное, которое заразило
имеющийся у ссудополучателя
собственный скот; ссудодатель ссудил
худые или вообще негодные сосуды,
а ссудополучатель, который не мог
заметить неисправности сосудов, пролил
или испортил вино либо масло (D.13.6.18.3 —
Гай) — во всех таких случаях для ссудополучателя
открывается возможность искать возмещения
убытков со ссудодателя. Равным образом,
если предоставленная в пользование вещь
потребовала от ссудополучателя расходов
по содержанию или поддержанию ее, ссудодатель
в известных случаях обязан их возместить.
Договор
хранения или поклажи (depositum)
