Интеллектуальное собственность в международном частном праве

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………3

1. ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ…………...6

1.1 Понятие и виды интеллектуальной собственности, ее особенности. Формирование понятия интеллектуальной собственности и понятий, связанных с ним…………………………………………………………………...6

1.2  Источники права интеллектуальной собственности……………….12

2.  СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ……………………19

2.1 Субъекты международно-правовой охраны интеллектуальной собственности…………………………………………………………………....19

2.2 Объекты международной правовой охраны интеллектуальной собственности: основные признаки и особенности…………………………...23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...31

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ..34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Произведения  литературы и искусства, не только составляют основу духовной жизни человека и  общества в целом и становятся индикатором уровня его развития, но в условиях рыночной экономики  являются объектом товарооборота, выступая в рыночных отношениях в качестве особой разновидности товара.

Стремительное развитие научно-технического прогресса (разработка новых технологий репродуцирования, звуко- и видеозаписи, появление  и совершенствование компьютерных технологий и т.д.) открывает новые горизонты как для самих создателей духовных благ, так и для их потребителей. Необходимость детального правового регулирования вопросов интеллектуальной собственности становится всё более насущной на фоне быстрого развития так называемой индустрии интеллектуальной собственности: в ведущих странах мира в данную сферу вовлекаются огромные денежные средства.

Развитием научно-технического прогресса обусловлено и появление  в XX веке беспрецедентных возможностей связи, общения и обмена информацией. Благодаря этому на современном этапе наблюдается выраженная тенденция к интеграции и взаимному проникновению различных культур; в этой связи нельзя не отметить исключительно важную роль международного культурного сотрудничества. Международное культурное сотрудничество служит взаимному духовному обогащению народов, утверждению основополагающих идей мира и добрососедства в международных отношениях. Как и всякое другое сотрудничество, международное культурное сотрудничество по своему определению подразумевает равноправие сторон и взаимную выгоду, глубокое уважение к культуре других народов, к их национальным особенностям и традициям. Кроме того, международный характер данного вида сотрудничества диктует необходимость соблюдения принципа признания и должного уважения суверенитета, законов и обычаев каждой страны. Первоочередная задача любого государства в указанной сфере - нахождение разумного баланса между интересами государств-партнёров и собственными интересами.

С развитием культурного  обмена между Россией и другими странами, который довольно заметно оживился за последнее время, расширяются масштабы использования произведений российских авторов за рубежом, а также использования иностранных произведений в нашей стране. Как и во всём мире, в Российской Федерации активно издаются произведения иностранных литераторов, исполняются музыкальные композиции, созданные за рубежом, ставятся пьесы иностранных драматургов, успешно развивается сотрудничество в области кино, телевидения, радио и т.д.

В то же время, упомянутые  процессы служат предпосылкой для возникновения ряда негативных явлений - в первую очередь пиратства как злостного посягательства на права авторов и изобретателей. Об остроте проблемы отчасти свидетельствует то, что в последние два десятилетия  получило распространение понятие «уровень пиратской активности». 

Таким образом, всё более  актуальными становятся вопросы  международной правовой охраны интеллектуальной собственности.

Цель  работы: выявить специфику интеллектуальной собственности и ее регламентации в международном частном праве.

Задачи  исследования:

1) проанализировать  правовую природу и эволюцию  права интеллектуальной собственности; 

2) провести анализ  различных понятий интеллектуальной  собственности, разработанных отечественными  и зарубежными исследователями;

3) рассмотреть  основные двусторонние и многосторонние  международные соглашения в области  охраны интеллектуальной собственности; 

4) исследовать  вопросы, касающиеся основных  элементов правоотношений по  охране интеллектуальной собственности: субъекты и объекты международной правовой охраны интеллектуальной собственности, критерии предоставления и содержание такой охраны;

5) проанализировать  развитие частноправовых отношений  по охране интеллектуальной собственности,  оценить возможности их правового регулирования, исследовать особенности, формы и тенденции международной правовой охраны интеллектуальной собственности на современном этапе и в перспективе развития. 
Теоретической основой исследования явились работы А.Н. Козырева, Е.Б. Леанович, Т.И. Матвеевой., А.А.Пиленко,  И.А Покровского., О.А.  Рузаковой, А.П. Сергеева, Г.Ф. Шершеневича., С.А.  Чернышевой и других.

В ходе  исследования анализировались положения Бернской конвенции об охране литературных и  художественных произведений 28.09.1979 г., Всемирной (Женевской) конвенции об авторском праве 1952 г., Римской конвенции об охране прав артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм и радиовещательных организаций 1961 г., Декларации принципов международного культурного сотрудничества (Генеральная конференция ООН, 1966 г.), Конвенции об учреждении ВОИС 20.10.1979 г., Конвенции об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм (Женева, 1971 г.), Конвенции о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники (Брюссель, 1974 г.), Соглашения о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав (Москва, 1993 г.), а также двусторонних международных соглашений Российской Федерации о взаимной защите и охране прав интеллектуальной собственности, и других нормативных актов.

 

 

 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНОМ  ЧАСТНОМ ПРАВЕ

1.1 Понятие и виды интеллектуальной собственности, ее особенности. Формирование понятия интеллектуальной собственности и понятий, связанных с ним

Право интеллектуальной собственности сложилось  в стройную систему принципов  и норм сравнительно недавно. Оно  стало бурно развиваться только в ХХ в. и многие его термины  не достаточно четко определены. Как  пишет Е.Б.Леанович  «для источников и национального, и международного права характерно отсутствие сущностного определения интеллектуальной собственности». (Леанович, Е.Б. Международное частное право / Е.Б. Леанович : учебное пособие под грифом Министерства образования Республики Беларусь. Мн.: 2008). Это понятие формировалось на протяжении долгого времени.

 К 18 веку относится зарождение доктрины «промышленной собственности». Ее родоначальником можно считать Д. Боуфлера, который писал, что «дерево, выросшее в поле, менее, несомненно, принадлежит своему собственнику, чем идея - автору». (Цит. по: Пиленко А. А. Право изобретателя. М., 2011). Впоследствие слово «принадлежность» заменяется понятием «собственность».

Произошедшая  подмена терминов надолго «сбивает»  юридическую науку с истинного  пути, заставляя ее отождествлять  патентное право с вещным правом.

Положения теории промышленной собственности нашли  свое отражение во вводной части  первого французского патентного закона, провозгласившей, что «всякое изобретение  или открытие есть собственность его автора» (Цит. по: Рузакова О.А. Право интеллектуальной собственности. / Московская финансово-промышленная академия, М., 2004. 308 с.).

В 19 веке сформировались основные подходы к пониманию  интеллектуальной собственности.

Проприетарный подход, заключался в том, что авторское  право относится к разновидности права собственности («литературная собственность»), другой - в том, что авторское право скорее является правом исключительным (имущественным), которое не относится к понятию вещного права и тем более не поглощается им.

Первый, так  называемый, проприетарный подход (от лат. рroprietas - «собственность»), отождествляет право создателя на достигнутый результат с правом собственности лица, создавшего материальный объект. Его зарождение относят к возникновению гуманистической естественнонаучной теории во Франции в 18 веке, хотя некоторые этнографы полагают, что некое понятие интеллектуальной собственности существовало на самых ранних этапах истории. Так, уже в Древней Греции и Риме плагиат порицался как бесчестный поступок.

Сущность проприетарной  концепции прав на результаты творческой деятельности состоит в том, что, создавая какой-либо творческий объект, его автор (патентообладатель) становится собственником и приобретает права и обязанности аналогично собственнику материальных предметов, т.е. объектам интеллектуальной собственности предоставляется такой же правовой режим как и вещам.

Несмотря на то, что термин литературная и художественная собственность закрепился в действовавшем  в 19 веке российском законодательстве и законодательстве ряда зарубежных стран, в юридической науке он просуществовал до 80-х годов 19-ого века, когда наряду с ним начал употребляться термин «авторское право». О данном термине упоминает в своих работах (Г.Ф. Шершеневич 1919. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995), говоря, что авторские права - это права на «литературные, художественные и музыкальные произведения».

Поэтому в законодательстве того времени термин «литературная  собственность» понемногу начинает приобретать другое значение. Изначального сторонники литературной собственности рассматривали его как вещную собственность, и в сущность термина «литературная собственность» уже закладывается понятие не вещных прав, а прав исключительных.

Юридическое значение исключительных прав точно определил  Г.Ф.Шершеневич. Так как цель юридической защиты исключительных прав состоит в предоставлении «исключительной возможности совершения известных действий с запрещением всем прочим возможности подражания, то эти права могут быть названы исключительными. Исключительные права занимают место в системе абсолютных прав, рядом с вещными правами. Как вещное право является юридической возможностью пользования материальными вещами с устранением всех прочих от пользования теми же объектами, так и исключительное право представляет юридическую возможность совершения известного рода действий с устранением всех прочих от подражания. Пассивными субъектами исключительных прав являются все сограждане.

В действующем  законодательстве логика запретительного  и дозволительного принципов  построена иначе, а именно: исключительное право включает в себя, прежде всего, право на использование охраняемых патентом объектов. Законодательство не устанавливает для правообладателя возможности прямого запрета другим лицам использовать созданное им изобретение.

Современная доктрина также признает двойственную природу  авторских прав, выделяя имущественные  и так называемые моральные права. «Моральные права автора, по сути дела, представляют собой права личности, потому что произведение является порождением  этой личности. Личность создает наряду с правами собственности еще и неимущественные права, которые обладают всеми признаками личного права, что позволяет сделать вывод о смешанной природе авторского права, выделяя права, относящиеся к категории имущественных прав, а также права личности, относящиеся к категории неимущественных прав» (Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование. Под ред. В.В.Залесского. М., 2007).

Другой подход к определению правовой природы  прав на результаты творческой деятельности осуществляется сквозь призму категории исключительных прав. В юридической литературе существуют различные трактовки исключительного характера авторских прав: от понимания их как неотчуждаемых и неотторжимых от личности автора в течение всей его жизни до полного отрицания этого понятия (Пиленко А.А. Право изобретателя. М., 2007).

Понятие исключительных прав берет свое начало из так называемой теории частноправовой монополии Рогэня (Правовая охрана интеллектуальной собственности. Под редакцией Дементьева В.Н. М., 2008).

Сложившееся в  настоящее время понимание исключительного  характера авторских прав состоит  в том, что принадлежащие создателю  произведения авторские права препятствуют другим лицам использовать произведение, иными словами, обеспечивают их носителям правомочия на совершение различных действий (внесения изменений в произведение, его использования, получения вознаграждения и т.д.) с одновременным запрещением всем другим лицам совершать указанные действия.

Кроме того, исключительность рассматриваемых прав состоит в том, что права на результаты интеллектуальной деятельности связаны не с физическим или юридическим лицом вообще, а с конкретным субъектом - автором либо его правопреемником, являющимся исключительным носителем данных прав.

В международной  практике понятие «интеллектуальная  собственность» определено в Конвенции, учредившей Всемирную организацию  интеллектуальной собственности –  ВОИС.

Интеллектуальная  собственность включает права, относящиеся  к:

- литературным, художественным и иным научным произведениям;

- исполнительской  деятельности артистов, звукозаписи,  радио- и телевизионным передачам;

- изобретениям  во всех областях человеческой  деятельности;

- научным открытиям;

- промышленным  образцам;

- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, коммерческим обозначениям;

- защите против  недобросовестной конкуренции;

В настоящее время в понятие «интеллектуальная собственность» включается три основных значения. Как пишет Е.Б. Леанович, «интеллектуальная собственность может пониматься как совокупность объектов, прав на них или как собирательная категория, включающая и то и другое». (Леанович Е.Б. Международное частное право / Е.Б. Леанович: учебное пособие под грифом Министерства образования Республики Беларусь. Мн.: 2008). Если рассмотреть более подробно, то интеллектуальная собственность это:

- во-первых, это  совокупность отношений между  людьми по поводу нематериальных  благ, являющихся результатами 
интеллектуальной деятельности или производными от них;

- во-вторых, это  собирательное понятие, относящееся  к результатам интеллектуальной  деятельности человека (объекты  интеллектуальной собственности);

- в-третьих,  в широком смысле (которое имел  ввиду законодатель в Гражданском  кодексе РФ) - это объекты и права на них.

Понятие «право интеллектуальной собственности» может рассматриваться в объективном и субъективном смыслах. В объективном смысле как подотрасль гражданского права, включающая в себя нормы права, регулирующие и защищающие права граждан и юридических лиц на результаты интеллектуальной деятельности. В субъективном смысле слова - это исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, которые включают в себя исключительные правомочия осуществлять самому, разрешать и запрещать другим лицам их использование различными способами, за исключением случаев свободного использования, предусмотренных законом.

Исключительные  права на результаты интеллектуальной деятельности включают в себя две  группы прав.

Первая - личные неимущественные права: право авторства, право на имя, право на защиту репутации, которые не могут отчуждаться от личности автора, и право на обнародование (отзыв), которое может переходить по наследству.

Вторая группа - имущественные права на использование  результатов интеллектуальной деятельности, которые должны входить в состав имущества, предусмотренного в ст. 128 ГК РФ и соответственно в состав предприятия (ст. 132 ГК РФ). (Рузакова О.А. Право интеллектуальной собственности.  М.: МФПА, 2004. — 308 с.).

Территориальность интеллектуальной собственности.

Данный принцип  является неотъемлемым свойством права  интеллектуальной собственности и  прав интеллектуальной собственности. Он является руководящим началом  для изучения и применения механизмов международного частного права к  интеллектуальной собственности и соответственно для решения проблемы международной охраны интеллектуальной собственности.

В абсолютном значении территориальность означает, что  национальное право интеллектуальной собственности не обладает экстерриториальным характером действия и права интеллектуальной собственности, основанные на иностранных законах, не имеют силы действия за границей.

 

 

1.2 Источники права интеллектуальной собственности

Источники права  интеллектуальной собственности как  и источники гражданского права включают в себя нормативно-правовые акты, международные договоры, в которых участвует Российская Федерация, и общепризнанные принципы и нормы международного права. Обычаи делового оборота являются источниками права при условии, что они регулируют отношения в сфере предпринимательской деятельности, которые не характерны для права интеллектуальной собственности, поскольку в качестве основного субъекта данных правоотношений выступает автор - физическое лицо.

Важнейшими  источниками российского права  интеллектуальной собственности являются международные договоры и соглашения. К их числу относятся как те из них, что были заключены еще бывшим Советским Союзом, так и те, что подписаны Россией как самостоятельным государством. В настоящее время Россия участвует в следующих международных конвенциях:

- Всемирной  конвенций об авторском праве  1952 г., пересмотренной в 1971г.; Важнейшим многосторонним международным договором является Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. Основным принципом этой конвенции является принцип национального режима. Всемирная конвенция содержит ограниченный перечень материально-правовых норм и специально регулирует лишь право на перевод. 
Всемирная конвенция действует без обратной силы.   Срок охраны авторских прав 25 лет после смерти автора;

- Бернской конвенции  об охране литературной и художественной  собственности 1886 г, с изменениями  и дополнениями от 1896 г., 1908 г., 1914 г., 1928., 1948г., 1967 г., 1971 г.; Необходимость  принятия таких международных  договоров возникла уже в 19 веке. Одним из первых международных договоров в сфере интеллектуальной собственности стала конвенция по защите авторских прав 1886 г., Бернская конвенция по охране литературной и художественной собственности. С 1886 г. конвенция неоднократно пересматривалась и дополнялась.

Основными принципами конвенции являются:

1. принцип национального  режима охраны авторских прав  на литературные и художественные  произведения, в соответствии с  которым любому произведению, созданному  в одной из стран-участниц Конвенции, в любой другой стране-участнице предоставляется такая же охрана, как и созданным в ней произведениям;

2. принцип возникновения  авторских прав независимо от  выполнения каких-либо формальностей:  регистрации, депонирования и  т.п.;

3. принцип предоставления охраны во всех странах-участницах Конвенции независимо от наличия охраны или срока ее действия в стране происхождения произведения.

Конвенция не содержит исчерпывающего перечня охраняемых произведений. Каждая из стран самостоятельно решает вопрос о правовой охране официальных текстов, нормативных, административных, судебных документов, произведений народного творчества.

Бернская конвенция  предоставляет правовую охрану не только авторам, но и его правопреемникам  в течение 50 лет после смерти автора. Для кинематографических произведений этот срок составляет 50 лет после первой публичной демонстрации фильма, а для фотографий и произведений прикладного искусства – 25 лет после создания произведения.

Конвенция предусматривает  исключительное право автора на перевод, на воспроизведение в любой форме или любым способом, право на публичное исполнение, трансляцию произведения и др. Кроме имущественных прав за автором признаются личные (моральные) права, а именно право требовать признания авторства, право на неприкосновенность произведения.

Бернская конвенция  действует с обратной силой и  распространяет свое действие на те произведения, 50-летний срок охраны на которые не истек.

В Конвенции  предусмотрены пределы осуществления  исключительных прав, в частности, в интересах обучения, информационных и других целях. В этих случаях произведения может использоваться без согласия правообладателя

- Конвенции  об охране интересов производителей  фонограмм от незаконного воспроизводства  их фонограмм 1971 г.; Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм была принята в Женеве в 1971 г. Необходимость ее принятия была вызвана прежде всего слабой эффективностью Римской конвенции и массовым распространением контрафактных экземпляров фонограмм. Женевская конвенция обязывает участвующие в ней государства принять адекватные меры, обеспечивающие охрану прав производителей фонограмм от производства копий фонограмм без их согласия, от ввоза таких копий из-за границы и от их распространения среди публики. Российская Федерация присоединилась к этой Конвенции в 1994 г.

- Римской конвенции  об охране прав артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных  организаций 1961 г.; В числе наиболее  важных многосторонних договоров  в сфере смежных прав следует отметить Международную конвенцию об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций, принятую в Риме в 1961 году (Римская конвенция).

Основной принцип  данной Конвенции – принцип национального режима, в соответствии с которым в любой стране, которая ратифицировала Римскую конвенцию граждане других стран- членов Конвенции получают такую же защиту, как и собственные граждане этой страны, то есть иностранные правообладатели подпадают под действие национального режима.

Национальный  режим предоставляется:

1. артистам-исполнителям, являющимся гражданами государства,  в отношении осуществляемых на  его территории исполнений, их  передачи в эфир либо первой  записи;

2. производителям  фонограмм, которые являются гражданами государства, в отношении фонограмм, которые впервые были записаны или впервые опубликованы на его территории;

3.вещательным  организациям, штаб-квартиры которых  расположены на территории государства,  в отношении передач в эфир, осуществляемых с помощью передатчиков, расположенных на его территории.

Римская конвенция  не имеет обратной силы.

- Конвенции о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники 1974 г.; Принятие в 1974 г. в Брюсселе Конвенции о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники (Брюссельская конвенция) обусловлено появлением новых средств связи с использованием искусственных спутников Земли, в связи с чем прием передач стал возможным в странах с различным законодательством в области охраны авторских прав. Основной целью Конвенции стало обеспечение охраны интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций. Конвенция обязывает государства-участники принимать необходимые меры по предотвращению распространения на своей или со своей территории любого несущего программы сигнала любым распространяющим органом, для которого сигнал, преданный на спутник или проходящий через него, не предназначается.

- Парижской  конвенции по охране промышленной  собственности 1883 г. с изменениями и дополнениями от 1900 г., 1911 г., 1925 г., 1934 г., 1958 г., 1967г.; Основным международным договором в сфере промышленной собственности является Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г., неоднократно пересматривавшаяся. Необходимость разработки подобного соглашения подсказала сама жизнь. Когда в Вене в 1873 г. готовилась 1-я Международная выставка технических достижений, промышленники не спешили экспонировать на ней новинки, опасаясь, что это может помешать получению патента.

Парижская конвенция  основана на двух важнейших принципах:

1. Принцип национального  режима, который запрещает дискриминацию  по отношению к иностранным  правообладателям. Иностранным гражданам  и организациям предоставляется  такой же правовой режим охраны какой предоставляется или будет предоставляться в будущем своим гражданам законодательством данного государства.

2. Принцип конвенционного  приоритета, который предоставляется  правообладателям в течение определенного  времени с момента подачи заявки в одной из стран-участниц Парижской конвенции. В отношении изобретений этот срок равен 12 месяцам, промышленных образцов и товарных знаков – 6 месяцам. Заявки, поданные в течение этого срока, будут рассматриваться как поданные на дату подачи первой заявки.

- Договоре о  патентной кооперации 1970 г. В целях унификации правил подачи патентных заявок и уменьшения пошлин на патентование в 1970 г. в Вашингтоне был заключен Договор о патентной кооперации (РСТ), в соответствии с которым допускается подача международной заявки в тех случаях, когда заявитель желает обеспечить охрану в нескольких странах. Помимо процедурных удобств это приносит определенную экономию средств в случае многократного патентования в разных странах. Она экономит работу заявителей и экспертов, так как выданный по заявке европатент может одновременно, при желании и при уплате соответствующих пошлин, получить защиту в тринадцати странах, входящих в ЕП. Это Бельгия, Франция, Греция, ФРГ, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Австралия, Швеция, Швейцария, Испания и Великобритания, страны с общим населением около 350 миллионов человек.

- Евразийской  патентной конвенции 1994 г.; Страны  СНГ в целях создания единой  патентной системы в 1994 г. подписали Евразийскую Патентную Конвенцию, которая основана на следующих принципах:

1. Договаривающиеся  государства создают единую патентную  систему, предусматривающую, что  правовая охрана объектов промышленной  собственности на территории  этих государств осуществляется  на основании подачи только одной заявки, рассмотрение которой осуществляется единым патентным ведомством.

2. Патент, выдаваемый  патентным ведомством в рамках  единой патентной системы, действует  на территории всех договаривающихся  государств, т.е. такой патент  может быть выдан, передан или аннулирован на территории всех договаривающихся государств с учетом требований патентоспособности изобретения, предусмотренных законодательством Союза ССР.

- Ниццком соглашении  о международной классификации  товаров и услуг для регистрации  знаков 1957 г.; При регистрации товарных знаков используется международный классификатор товаров и услуг, предусмотренный в Ниццком соглашении о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков 1973 г. Все виды товаров и услуг разделены на 42 класса, которые указываются в соответствии с этой классификацией в заявке на регистрацию товарного знака. Так, например, первый класс включает в себя химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве и т.д. 
          Для координации действий этих региональных союзов в вопросах охраны промышленной собственности на Стокгольмской конференции в 1967 г. был поднят вопрос о создании Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), вступившей в силу в 1970 г. Членами этой международной организации стали 105 государств, включая СССР и некоторые советские республики.

В рамках ВОИС действуют  специализированные союзы, среди которых  Мадридский союз по международной регистрации товарных знаков (1976 г.), Стасбургский союз по международной классификации изобретение и многие другие. Действие всех этих союзов и конвенций направлено на улучшение международного содружества в области интеллектуальной собственности, оказание технико-юридической помощи развивающимся странам.

Особое место в числе  многосторонних международных договоров, охватывающих сферу интеллектуальной собственности – Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), которое представляет собой универсальный договор, охватывающий все аспекты интеллектуальной собственности. Предметом этого соглашения являются: авторские права и смежные права, товарные знаки, указания мест происхождения товаров, промышленные образцы и модели, изобретения, топологии интегральных микросхем и защита производственных секретов. Впервые в многосторонней международной практике в соглашении содержатся обязательства государств-участников в отношении соблюдения международных стандартов охраны прав интеллектуальной собственности от всякого рода нарушений, а также правила по разрешению споров. Основной целью ТРИПС является не столько регулирование международных правоотношений в сфере интеллектуальной собственности, сколько обеспечение их реализации. ТРИПС вступил в силу с 1 января 1995 г., и с этого момента государство, желающее вступить в ВТО, обязано применять все его положения. В настоящее время членами ВТО является 157 государств. 16 декабря 2011 г.  Российская Федерация также стала участником ВТО, поэтому знание и исполнение положений названного соглашения весьма необходимо.

Интеллектуальное собственность в международном частном праве