Договор купли-продажи. 7

Введение

Купля-продажа - один из важнейших  институтов гражданского права. Известная  нам история правового регулирования  насчитывает почти четыре тысячи лет.

Было такое время, когда  не было денег, когда не называли одно – товаром, а другое – ценой, когда  каждый, в зависимости от надобностей  момента и характера вещей, обменивал  ненужное на то, что требуется. Ведь нередко бывает так, что предмета, который для одного является лишним, другому не хватает. Но так как  не всегда находилось искомое, был выбран предмет, получивший постоянную оценку. Посредством передачи его в равном количестве устраняли трудности  прямого обмена. Этому предмету (мерилу ценностей) была придана публичная  форма. Он приобрел распространение  и значение не столько по своей  сущности, сколько по количеству, причем перестали называть товаром то, что  дает та и другая сторона, а один из предметов назвали ценой.

Переход от менового хозяйства  к товарному повлек изменения в понятии договора купли-продажи: появилось обязательство по оплате товара деньгами, вместо обмена на другой товар. Последующее развитие торговли повлекло за собой появление разрыва во времени между заключением и исполнением договора. Определения понятия договора купли-продажи и, соответственно, его содержание в различные периоды человеческой истории существенно отличались друг от друга1.

В процессе многовекового  развития правовых систем происходил своеобразный естественный отбор норм о купле-продаже. Случайные, неудачные  положения со временем отсеивались, уступая место более обоснованным и качественным, повышался уровень  юридической техники.

Основным источником правового  регулирования отношений, связанных  с куплей-продажей, является ГК и  прежде всего гл. 30 (ст. 454 - 566). В ГК сохранено традиционное определение  договора купли-продажи, выражающее его  неизменную суть: продавец обязуется  передать товар в собственность  покупателя, а последний обязуется  принять этот товар и уплатить за него определенную цену.

Сегодня купля-продажа –  это самый распространенный договор  гражданского оборота. Перемещение  материальных благ в товарной форме, составляющее основу любого обязательства, в договоре купли-продажи выступает  в наиболее чистом виде, является его  непосредственным содержанием. Особое значение института купли-продажи  в современном праве обусловлено  большой гибкостью, широтой сферы  его применения, ведь по существу купля-продажа – наиболее универсальная форма товарно-денежного обмена.

Поэтому не случайно положения, регулирующие отношения, связанные  с куплей-продажей, открывают часть  вторую Гражданского Кодекса Российской Федерации, посвященную отдельным  видам гражданско-правовых обязательств. По-моему, договор купли-продажи  занимает ключевое положение среди  иных разновидностей договоров.

В сфере применения договоров  купли-продажи возникает много  дискуссионных проблем, которые  представляют тем больший интерес, что позиции законодателя по этому  вопросу не всегда безупречна.

Актуальность избранной  темы объясняется, прежде всего, тем, что  договор купли-продажи в последние  несколько лет в нашей стране в связи с экономическим ростом, ростом количества и качества предпринимательства  приобретает все большее значение. Об актуальности данной темы свидетельствует  и то, что в настоящее время  сфера применения договора купли-продажи  значительно расширилась за счет того, что правила о купле-продаже  должны субсидиарно применяться к купле-продаже имущественных прав, результатов интеллектуальной деятельности, фирменных наименований, товарных знаков обслуживания и иных средств индивидуализации гражданина или юридического лица.

Договор купли-продажи - самый  распространенный вид договоров. Он представляет собой юридическую  форму, предназначенную для обслуживания сферы товарного обращения как  внутри страны, так и во внешнеторговом обороте.

Правовые нормы, регулирующие куплю-продажу во внешнеторговом обороте, унифицированы в ряде международно-правовых документов, важнейшими из которых  являются Конвенция ООН о договорах  международной купли-продажи товаров  и Международные правила по толкованию торговых терминов "Инкотермс".

Целью указанных документов является выработка единых правил, применяемых к внешнеторговым договорам  купли-продажи. Вместе с тем Конвенция  не применяется к продаже: товаров, которые приобретаются для личного, семейного или домашнего использования, с аукциона, в порядке исполнительного  производства либо иным образом в  силу закона, фондовых бумаг, акций, обеспечительных  бумаг, оборотных документов и денег, судов водного и воздушного транспорта, электроэнергии.

Договор купли-продажи является одной из юридических форм, о последующих  перемещениях материальных ценностей  от одного лица к другому.

Он является возмездным договором. Приобретая вещь в собственность, покупатель уплачивает продавцу обусловленную  цену вещи, или, иными словами, продавец получает встречное имущественное  предоставление2.

Основополагающим актом, регулирующим куплю-продажу, является Гражданский кодекс РФ, глава 30 которого достаточно подробно (ст. 454-566) регулирует этот договор. Однако наряду с ГК РФ отношения купли-продажи регулируются также другими законами и подзаконными актами (указы Президента РФ, постановления  правительства РФ и т.д.).

Целью данной работы является подробное изучение особенностей правового регулирования договора купли-продажи по действующему законодательству.

В задачи работы входит:

  1. Определение понятия и признаков и предмета договора купли-продажи по российскому законодательству.
  2. Анализ существенных условий договора купли-продажи.
  3. Выявление специфики отдельных видов договоров купли-продажи.

Теоретической основой  дипломной работы послужили труды  отечественных специалистов, в частности  таких, как С.Е. Андреев, В.В. Витрянский, Б. Завидов, О.Н. Садиков и других; законодательные и нормативные акты Российской Федерации, материалы судебной практики.

 

Глава 1.

1.1 История развития института договора купли-продажи.

Договор купли-продажи известен еще дореволюционному российскому гражданскому праву.

В дореволюционной  юридической литературе соглашение купли-продажи определялось как  договор, в силу которого одна сторона, продавец, обязуется передать другой товар в собственность, а другая сторона, покупщик, обязуется уплатить за это денежную сумму3.

Свод  гражданских законов Российской империи не содержал общего правила, определяющего момент перехода права  собственности, но никто не ставил под  сомнение, что закон держится системы  передачи. Предметом купли-продажи  могли быть только вещи, принадлежащие  продавцу на праве собственности (т. Х, ч.1, ст.1384 и 1389), поэтому Свод законов  устанавливал, что купля-продажа  чужого имущества недействительна (ст. 1385-1387). Из этого также следовало, что продавать можно только существующие вещи. На основании этих норм Правительствующий  сенат пришел к выводу о том, что  проданная вещь немедленно поступает  в собственность покупателя, т.е. для купли-продажи закон предусматривает  систему соглашения.

В литературе и судебной практике признали, что  чужие и будущие вещи могут  быть предметом договора запродажи, так как в момент его заключения возникает только обязательственное  правоотношение, право собственности  не переходит и, следовательно, полному  его действию ничто не мешает4. При этом запродажа движимого имущества была, в сущности, договором о продаже к определенному сроку, поскольку продажа движимостей совершалась без всяких формальностей.

Интересно заметить, что в дореволюционном  законодательстве, а именно в Гражданском  уложении, положения нормирующие  куплю-продажу были отнесены не к  договорам, а к способам обоюдного приобретения права на имущество. Данное обстоятельство вызывало на практике вопросы: распространяются ли на куплю-продажу общие правила о составлении, толковании и исполнении договоров. Как отмечает Г.Ф. Шершеневич, совершенно основательно наша судебная практика, вопреки законной систематике, признала в купле-продаже договорной характер5.

В проекте  Гражданского уложения Российской империи  было предусмотрено, что право собственности  на движимую вещь приобретается на основании заключенного между собственником  и приобретателем договора со времени  передачи вещи приобретателю (ст.839). Проект не определял, какие условия требуются  от сторон для вступления в договор  продажи. На этом основании Редакционная комиссия, подготовившая проект Гражданского уложения, пришла к выводу о том, что отсутствует практическая необходимость  в установлении правил о запродаже  движимого имущества, так как  лицо, которому вещь не принадлежит, может  обязаться передать ее в собственность  покупателю к известному сроку по договору продажи6.

Проект  Гражданского уложения так и не были принят. Со свершением революции и  приходу к власти Советов наступает  период в российской истории и  истории гражданского права, когда  купля-продажа и совершение договоров  купли-продажи были запрещены вообще. Это постреволюционное время: период гражданской войны или военного коммунизма.

Как пишут современники тех темных времен, с победой пролетарской революции  и переходом к так называемому  военному коммунизму договор купли-продажи  у нас официально исчез. Все национализированное  имущество по декретам было изъято из оборота; предметы первой необходимости  выдавались лишь по карточкам; деньги утратили свою роль, как законное платежное  средство. Купля-продажа либо совсем исчезла, либо сделалась нелегальной  и осуществлялась в форме реальной мены продуктов-товаров.

Но  у городов и государства недоставало  городских продуктов для обмена с деревнею в порядке снабжения  деревни, и аппарат государственного обмена оказался непригодным для  осуществления общественного обмена веществ. Пришлось допустить снова  свободный оборот, сначала в ограниченных размерах, а потом без ограничения. Был издан ГК РСФСР (1922 г.), восстановивший договор купли-продажи7.

Применение  ГК РСФСР первоначально предполагалось в ограниченных размерах, но со временем охватило все виды купли-продажи. Как  бы коммунисты-идеалисты не стремились дистанцироваться от рыночных отношений  и любых «спекулятивных» сделок, но без купли-продажи невозможно функционирования общества и государства. Между тем, советский законодатель, видя своей конечной целью – построение социалистического общества, ставит договор купли-продажи в такие рамки, чтобы этот договор служил средством проявления «здорового товарооборота». Для этой цели он содержит ряд норм, преграждающих путь спекуляции.

Декретом  СТР от 22 февраля 1924 года8 было предоставлено право Наркомвнуторгу устанавливать предельные цены для оптовой, оптово-розничной и розничной купли-продажи товаров; допустимых от них отклонений, скидок и накидок, а также списков товаров, продажа или покупка которых, выше или ниже предельных цен не допускается. Таким образом, государство устанавливало «рамки» одного из существенных условий договора купли-продажи, а именно цену. Можно предположить, что купля-продажа по «неурегулированным» ценам означала недействительность и нелегальность сделки, и строго осуждалось революционным временем.

Дальнейшим  декретом от 29 февраля 1924 года, все государственные, коммунальные, кооперативные и частные  предприятия розничной торговли, обязаны были списки цен на все  товары согласно особым спискам. Данные изменения, безусловно, меняют сущность отношений купли-продажи, несмотря на то, что продолжал действовать  ГК 1922 года.

Обратимся к содержанию ГК 1922 года. Закон ограничивал  право граждан на куплю-продажу  строений. В соответствии с действовавшим  законом, каждый гражданин и каждая гражданка имеет право купить для себя на праве личной собственности  жилой дом в 1 или 2 этажа с числом комнат от 1 до 5 включительно, как в  городе, так и вне города. Сделки купли-продажи жилых строений принадлежащих  гражданам на праве собственности  могут совершаться при соблюдении следующих условий: у покупателя, его супруга и несовершеннолетних детей в РСФСР не должно оказаться 2 или более строения (ст.182 ГК), либо более 3 строений в УССР (ст.182 ГК УССР). От имени продавца, его супруга  и несовершеннолетних детей не должно осуществляться отчуждения более 1 строения в течении 3 лет в РСФСР (ст.182 ГК), либо в течении 1 года в УССР (ст.182 ГК УССР).

Интересно заметить, что действовавший кодекс предусматривал запродажную запись (т.е. предварительный договор на заключение в будущем сделки купли-продажи  строения), которая должна быть нотариально  удостоверена. Не позже чем в течение  шести месяцев со дня нотариального  удостоверения запродажной записи, должна быть нотариально удостоверена сделка купли-продажи строения или  предъявлен одною стороною иск к другой стороне о совершении купли-продажи; в противном случае действие запродажной прекращается (ст.182-а). Забежим вперед и отметим, что действующим гражданским законодательством не предусмотрен предварительный договор купли-продажи.

Купля-продажа  в советском праве определялась наличием только двух основных форм собственности: всенародной и колхозно-групповой. Подавляющее большинство сделок совершалось между государственными и кооперативными розничными предприятиями  и гражданами9.

Несмотря  на такое жесткое нормирование правоотношений купли-продажи, советский законодатель идет по пути создания новых норм. И  в 1924 году разрабатывается и принимается  положение о розничной купле-продаже  с рассрочкой платежа.

Обратимся к понятию договора купли-продажи  данному советским законодателем.

По  договору купли-продажи, одна сторона (продавец) обязуется передать имущество  в собственность другой стороне (покупатель), а покупатель обязуется  принять это имущество и уплатить установленную цену (ст. 180 ГК РСФСР)10. Если обратиться к уже сказанному, то можно с иронией трактовать последнее словосочетание данной формулировки, а именно «уплатить установленную цену». Как мы уже отметили, цены для розничной купли-продажи диктовали различные наркомы.

ГК  РСФСР 1964 года (ст.237) включил в себя следующее понятие: По договору купли-продажи  продавец обязуется передать имущество  в собственность покупателю, а  покупатель обязуется принять имущество  и уплатить за него определенную денежную сумму.

Основы  гражданского законодательства Союза  ССР и республик содержали  такое определение: По договору купли-продажи  продавец обязуется передать имущество (вещь, товар) в собственность (полное хозяйственное ведение или оперативное  управление) покупателя, а покупатель обязуется принять имущество  и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (ст.74).

На  современное правовое регулирование  договорных отношений купли-продажи  направлены десятки разноуровневых нормативных актов. Во главе этой иерархии, стоят Конституция Российской Федерации, международные договора и соглашения (в соответствии с Конституцией – являются частью национальной правовой системы и имеют приоритет).

Среди международных актов необходимо выделить:

- Конвенция  ООН о договорах международной  купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля  1980 г.)11;

- Общие  условия купли-продажи картофеля  (Европейская экономическая комиссия  ООН, ECE/GRI/42, 1980 г.);

- Протокол  об изменении Конвенции об  исковой давности в международной  купле-продаже товаров (Вена, 11 апреля  1980 г.)12;

- Общие  условия международной купли-продажи  свежих фруктов и овощей, включая  цитрусовые (Европейская экономическая  комиссия ООН, ECE/AGRI/40, 1979 г.);

- Общие  условия международной купли-продажи  сухих (очищенных и неочищенных)  и сушеных фруктов (Европейская  экономическая комиссия ООН, ECE/GRI/41, 1979 г.);

- Общие  условия купли-продажи пиломатериалов  хвойных пород (Европейская экономическая  комиссия ООН, ECE/ME/410, 1956 г.);

- Соглашение  об общих условиях поставок  товаров между организациями  государств - участников Содружества  Независимых Государств (Киев, 20 марта  1992 г.);

- Соглашение  относительно Общих условий поставок  товаров между организациями  СССР и СФРЮ (Москва, 16 июня 1977 г.)13.

Базисным  актом национального законодательства Российской Федерации, посвященным купле-продаже, является Гражданский кодекс РФ (Часть 2, Гл.30).

Параграф 1 гл.30 ГК РФ содержит общие положения  о купле-продаже, применимые в случае, если иное не предусмотрено правилами  §2-8. Весьма важно учитывать различия в части применения конкретных положений (общих или специальных норм о  купле-продаже). Так, например, в параграфе  о продаже предприятия по-иному, чем в общих положениях (ст.455 ГК РФ), решен вопрос о его существенных условиях. По-иному, чем в общих  положениях (ст.475 ГК РФ), регулируются последствия передачи продавцом  покупателю товара ненадлежащего качества в розничной купле-продаже (ст.503 ГК РФ) и поставке (ст.518 ГК РФ).

Наряду  с ГК РФ к правоотношениям по купле-продаже  применимы многие другие законодательные  акты. Так, согласно ст.454 ГК РФ к купле-продаже  ценных бумаг и валютных ценностей  положения, предусмотренные 1 гл.30 ГК РФ, применяются, если законом не установлены специальные правила их купли-продажи. В случаях, предусмотренных ГК РФ или иным законом, особенности купли и продажи товаров отдельных видов определяются законами и иными правовыми актами. Положения, предусмотренные 1 гл.30 ГК РФ, применяются к продаже имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав. К отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) указанные нормы применяются, если иное не предусмотрено правилами ГК РФ об этих видах договоров.

Среди законодательных актов необходимо выделить:

- Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" и (с изм. и доп., вступающими в силу с 29.09.2011)14 – данный законодательный акт регулирует особенности розничной купли-продажи с участием покупателя физического лица;

- Федеральный  закон от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (с изм. и доп., вступающими в силу с 07.03.2012.)15 – отдельные положения данного закона применимы при купле-продаже недвижимого имущества.

Наряду  с законодательными актами, к правоотношениям  купли-продажи применимы и подзаконные акты (указы Президента РФ и постановления Правительства РФ):

- Постановление  Правительства РФ от 30 июня 1994 г. №756 "Об утверждении Положения о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации" (с изм. и доп. от 24.08.2004.)16;

В определенных случаях при регулировании купли-продажи  имеются ссылки на обычаи делового оборота или обычно предъявляемые требования (см., например, п.2 ст.459, п.2 ст.474, п.2 ст.478, п.2 ст.484, п.1 ст.485, п.1 ст.508, абз.2 п.1 ст.510, п.2 ст.513, п.1 ст.519 ГК). Необходимо иметь в виду, что не всегда при таких ссылках действует общее правило (п.5 ст.421), согласно которому при определении условий договора диспозитивная норма закона имеет приоритет перед обычаем делового оборота. Наоборот, в некоторых нормах прямо указано, что они применяются, если не вытекает иное из обычаев делового оборота (см., например, п.2 ст.459, п.1 ст.508, абз.2 п.1 ст.510). Так же решен этот вопрос и в ряде норм Общей части обязательственного права ГК, применяемых к договору купли-продажи (см., например, ст.311, 312, абз.2 п.2 ст.314, ст.316 ГК РФ). В таких случаях действует правило о приоритете специальных положений по отношению к общим17.

В заключение подчеркнем, что субъекты Российской Федерации не вправе принимать акты, направленные на регулирование правоотношений купли-продажи, т.к. гражданское законодательство отнесено Конституцией РФ (ст.71) к исключительному ведению Российской Федерации, а следовательно любые акты принятые субъектом РФ не буду иметь юридической силы и не должны применяться на практике.

Вывод:

Таким образом, на правовое регулирование  купли-продажи направлены десятки  разноуровневых актов: от международных конвенций и ГК РФ до постановлений правительства и ведомственных актов. В процессе правоприменения необходимо учитывать юридическую силу конкретного акта, специфику и содержание конкретных договорных отношений.

 

 

1.2 Правовое регулирование договора купли-продажи.

Основным источником правового  регулирования отношений, связанных  с куплей-продажей, является Гражданский  кодекс и прежде всего глава 30. В  ГК сохранено традиционное определение  договора купли-продажи, выражающее его  неизменную суть: продавец обязуется  передать товар в собственность  покупателя, а последний обязуется  принять этот товар и уплатить за него определенную цену. Кодекс исходит  из того, что закон не может и  не должен регламентировать каждый шаг  продавцов и покупателей. Условия  продажи, по общему правилу, могут быть ими определены полностью самостоятельно. И здесь возможны многостраничные  тексты договоров, являющиеся результатом  тщательного согласования. Ясно, однако, что миллионы продаж совершаются  в расчете на обычные для всех правила. Именно таковые предусмотрены  в Кодексе на случай, если стороны  не посчитают нужным установить для  себя иные условия продажи. В ГК кроме общих положений о договоре купли-продажи товаров излагаются также положения, регулирующие основные условия договора купли-продажи. Это такие условия договора купли-продажи, как предмет договора; обязанность продавца передать товар покупателю; количество товара; срок исполнения договора купли-продажи; ассортимент товаров; качество товара; комплектность товара и комплект товаров; тара и упаковка; цена товара; приемка и оплата товара покупателем; страхование товара.  Также в ГК расположены нормы, устанавливающие специальные правила в отношении отдельных видов договора купли-продажи: договоров розничной купли-продажи; поставки; поставки товаров для государственных нужд; контрактации; энергоснабжения; продажи недвижимости; продажи предприятия. В тексте ГК отсутствует полное определение указанных договоров; учитывая, что они представляют собой виды договора купли-продажи, в соответствующих нормах указываются лишь специфические признаки этих договоров, позволяющие их выделить в отдельные виды купли-продажи, и специальные (по отношению к общим положениям) правила, регулирующие соответствующие виды купли-продажи.     К договору купли-продажи применяются также содержащиеся в ГК общие положения о договоре, об обязательстве, о сделках (в части не урегулированной главой 30 ГК), например: правила о заключении, изменении и расторжении договора; об обеспечении исполнения обязательств; об ответственности за исполнение и ненадлежащее исполнение обязательств; об основаниях и последствиях недействительности сделок. Нормы, содержащиеся в ГК, подлежат применению к правоотношениям, связанным с куплей-продажей, в определенной последовательности: сначала должны применяться специальные правила, регулирующие конкретные договоры (виды купли-продажи, например куплю-продажу недвижимости); при отсутствии таковых субседиарно применяются общие положения о купле-продаже; если же соответствующие правоотношения не регламентируются ни специальными правилами о конкретном договоре, ни общими положениями о купле-продаже, применяются нормы о сделках, обязательстве и договоре.          Наряду с ГК источниками правового регулирования отношений по купле-продаже являются также иные федеральные законы. В ряде случаев ГК сам указывает, какие федеральные законы подлежат применению к соответствующим правоотношениям. Например, к отношениям по договору розничной купли-продажи с участием покупателя-гражданина, не урегулированным ГК, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (п.3 ст.492 ГК). Прежде всего имеется в виду Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в редакции от с изм. и доп с 29.09.2011.)18. К отношениям по поставке товаров для государственных нужд применяются законы о поставке товаров для государственных нужд, в том числе Закон Российской Федерации «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» (в редакции от 24 июля 2007 г.)19.        В некоторых случаях, предусмотренных ГК, допускается регулирование отношений по купле-продаже указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (правовыми актами).  Одним из источников правового регулирования отношений по купле-продаже являются обычаи делового оборота. Нередко ссылки на обычаи делового оборота встречаются непосредственно в нормах ГК, регулирующих как общие положения о купле-продаже, так и отдельные ее виды. Однако и при отсутствии таких ссылок стороны договора купли-продажи могут руководствоваться обычаями делового оборота в общем порядке, а именно – в тех случаях, когда соответствующее условие договора не определено императивной нормой, соглашением сторон или диспозитивной нормой (п.5 ст.421 ГК).

 

 

 

1.3 Содержание  договора купли-продажи.

Права и обязанности продавца. Основной для продавца является обязанность  по передаче товара покупателю, конкретное содержание которой раскрывается в  § 1 главы 30 ГК. Структурно этот параграф распадается на группы статей, регулирующих отдельные условия договора купли-продажи, связанные, в частности, с передачей  товара. Сначала законодатель формулирует  соответствующее условие, затем  определяет последствия его нарушения (ответственность). Этой логики изложения  мы и будем придерживаться в дальнейшем.

Обязанность по передаче товара покупателю включает в себя целый  ряд условий (требований) и предполагает передачу товара:

а) путем вручения товара или предоставления его в распоряжение покупателя;

6) вместе с принадлежностями  и документами, относящимися к  товару;

в) в определенном количестве; г) в согласованном ассортименте;

д) соответствующей комплектности и в комплекте, если таковой предусмотрен;

е) установленного качества; ж) свободным от прав третьих лиц; з) в таре и упаковке.

 Выше я рассмотрел правила о сроке договора купли-продажи, в течение которого договор должен быть исполнен. Но в какой момент в пределах этого срока обязанность продавца по передаче товара считается исполненной? Ответ на этот вопрос несложен, когда договор исполняется в присутствии обеих сторон в месте, где находится товар. Но если местонахождение продавца и покупателя, либо товара и покупателя не совпадают, значит) необходимо обеспечить перевозку товара. На какой из сторон договора лежит эта обязанность?

Решению этих вопросов служит ст. 458 ГК. Она регулирует различные  способы передачи товара покупателю в зависимости от того, в каком  месте происходит передача товара и  на какой из стегон лежит обязанность  по его перевозке^ Если договор предусматривает обязанность продавца по доставке товара покупателю, таковая считается исполненной в момент вручения товара покупателю или указанному им лицу (абз. 2 п. 1 ст. 458 ГК). В том случае, когда товар передается покупателю (или указанному им лицу) непосредственно в месте нахождения товара, соответствующая обязанность продавца считается исполненной в момент, когда товар предоставлен в распоряжение покупателя (абз. 3 п. 2 ст. 458 ГК). Наконец, если договор не предусматривает обязанностей продавца по доставке товара покупателю либо по передаче товара в месте его нахождения, продавец считается исполнившим свою обязанность в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю (ч. 2 ст. 458 ГК)^ Разумеется, все эти правила применяются, если договором купли-продажи не установлено иное.

С нормами ст. 458 ГК тесно связано определение моментов возникновения права собственности на товар у покупателя и перехода на него риска случайной гибели или повреждения товара. По общему правилу, право собственности переходит к приобретателю по договору с момента передачи вещи (ст. 223 ГК). В то же время переход на покупателя риска случайной гибели приурочен не к моменту передачи вещи, а к моменту, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара (п. 1 ст. 459 ГК). Противоречие здесь — только кажущееся. На самом деле в случае надлежащего исполнения договора обеими сторонами момент исполнения продавцом обязанности по передаче вещи обычно совпадает с моментом ее фактического вручения покупателю. Другое дело, если покупатель просрочил принятие товара, предоставленного в его распоряжение в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 458 ГК. В этом случае продавец считается исполнившим свою обязанность и, следовательно, риск случайной гибели переходит на покупателя. Однако фактической передачи товара покупателю не произошло, поэтому право собственности у него не возникло. Таким образом, закон побуждает покупателя своевременно исполнять свои договорные обязанности.

Нарушение продавцом условия  о количестве товара (ст. 466 ГК) может  выражаться как в передаче меньшего, нежели согласованное (недопоставка), так и большего количества товаров (излишняя поставка). В первом случае покупатель вправе по своему выбору требовать либо передачи ему недостающего количества товара, либо расторжения договора и то, и другое может сопровождаться взысканием убытков).

Например: Гр. А. обратилась в суд с требованием о расторжении договора купли - продажи и другими, связанными с этими требованиями, указав следующее.

27 апреля 2009 г. она приобрела в ОАО "Лада" автомобиль марки ВАЗ-21043, который оказался с недостатками, в течение гарантийного срока ремонтировался неоднократно. В декабре 2009 г. она передала автомобиль продавцу и просила расторгнуть договор и возвратить ей деньги за товар, однако ее требование удовлетворено не было.

Решением Калининградского районного суда от 8 мая 2011 г. в иске Акуленко З.Г. к ОАО "Лада" о расторжении договора, взыскании стоимости товара, пени, убытков, ставки рефинансирования, морального вреда отказано.

Определением  судебной коллегии по гражданским делам  Калининградского областного суда от 1 июня 2011 г. решение Калининградского районного суда от 8 мая 2011 г. отменено, в части иска о расторжении договора купли - продажи принято новое решение, договор N 145 от 27 июня 2001 г. о приобретении гр. А. в ОАО "Лада" автомобиля марки ВАЗ-21043 расторгнут. В остальной части дело передано на новое рассмотрение.