Правовое регулирование наследования по завещанию



СОДЕРЖАНИЕ

 

 

   Стр.

Введение…………………………………………………………………..……… 3

Глава I. Завещание - как основание наследования...............................................6

§1. Историко-правовой аспект развития наследования………………….......... 6

§2. Понятие наследования. Приобретение наследства и отказ от наследства.13

§3. Понятие и принципы завещания. Содержание завещания…………......... 24

§4. Форма и порядок совершения завещания. Закрытое завещание ………...30

§5. Основания признания завещания недействительным…………………..... 39

§6. Порядок изменения завещания. Отмена завещания……………………….44

Глава II. Субъекты права наследования по завещанию. …………………….. 48

§1. Лица, имеющие право наследования. .......................................................... 48

§2. Обязательная доля в наследстве………………………………………....…51

§3. Завещательный отказ и завещательное возложение………………………54

§4. Подназначение наследника….………………………………………...........59

§5. Субъекты исполнения завещания. Правовой статус исполнителя ………63

§6. Основания и порядок прекращения правоотношений по исполнению завещания……………………………………….……………………………..... 68

Заключение…………………………………………………………………….... 72

Список литературы……………………………………………………………....74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивается с вопросами наследования. К сожалению, не достаточная правовая культура приводит к затруднениям при реализации права завещать и наследовать.

В современных условиях рыночной экономики имущество, которое может принадлежать гражданину на праве собственности, не ограничено ни по количеству, ни по стоимости. Развитие института права собственности и появления в частной собственности у значительного числа граждан дорогостоящего имущества (квартиры, вклады, ценные бумаги и т.д.) сформировало новое отношение к своей собственности в случае смерти.

Наследование является одним из самых распространенных оснований возникновения права собственности. Традиционно под наследованием (наследственным проавопреемством) понимался переход имущественных прав и обязанностей от умершего – его наследникам. Видов наследования также всегда было два: по завещанию и по закону. Другое дело, что на различных этапах развития общества в эти понятия вкладывался различный юридический смысл[1].

Наследование – необходимый и важный институт гражданского права, поэтому гарантия права наследования имущества, составляющего частную собственность физического лица, установлена ч. 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации. Все равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам.

14 ноября 2001 г. Совет Федерации одобрил принятую 1 ноября Государственной Думой третью часть Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), которая состоит из двух разделов: V. «Наследственное право» и VI. «Международное частное право» Можно сказать, что пятый раздел ГК РФ открывает эпоху в развитии наследственного права в России.

В ГК РФ изменена, прежде всего, сама структура раздела «Наследственное право». Нормы этого раздела четко систематизированы в пяти главах: «Общие положения о наследовании» (гл. 61), «Наследование по завещанию» (гл. 62), «Наследование по закону» (гл. 63), «Приобретение наследства» (гл. 64), «Наследование отдельных видов имущества» (гл. 65). В сравнении с соответствующим разделом VII «Наследственное право» Гражданского кодекса РСФСР 1964 года раздел ГК РФ увеличился по количеству  статей (соответственно 35 и 76), и изменился по содержанию.

В наследственном законодательстве, как и в нормах частей первой и второй ГК РФ, сохранена преемственность принципов регулирования и конкретных норм ранее действовавшего законодательства, подняты на законодательный уровень определенные положения, сформулированные судебной и нотариальной практикой. Также в нем содержатся абсолютно новые нормы. Все это обеспечивает такой уровень регулирования наследственных отношений, который будет соответствовать новым социально-экономическим условиям, сложившимся в России.

В целом, нормы третьей части ГК РФ, регулирующие наследственные правоотношения, представляются более продуманными, проработанными, понятными и, соответственно, удобными для применения по сравнению с правилами, закрепленными ГК РСФСР 1964 г., хотя с некоторыми новыми положениями можно было бы и поспорить, в нашей работе мы не раз остановимся на некоторых пробелах в новом законодательстве о наследовании.

Цель данной работы – дать развернутую характеристику наследованию по завещанию в соответствии с частью третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Задача работы состоит в детальном рассмотрении общих положений о наследовании, о наследовании по завещанию, как одном из оснований принятия наследства. Подробно раскрываются понятие, форма завещания; признаки его недействительности; порядок отмены, изменения и исполнения завещания, рассказывается о субъектах наследования по завещанию, освещаются вопросы, связанные с обязательной долей, завещательным отказом и завещательным возложением, провести сравнительный анализ действующего законодательства и законов, утративших юридическую силу.

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


ГЛАВА 1. ЗАВЕЩАНИЕ - КАК ОСНОВАНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ

 

§ 1. Историко-правовой аспект развития наследования

 

Нормы наследственного права официально впервые были закреплены в Законах Хаммурапи[2]. В них начали свое формирование такие институты наследственного права, как наследование по завещанию, институт недостойных наследников, раздел наследства и многое другое.

В Афинах наследование по завещанию впервые было оговорено в законодательстве Солона. В круг завещателей входили лишь мужчины, не имеющие сыновей. Отец, имеющий сыновей, усыновленные дети, а также женщины не могли завещать свое имущество[3].

Наиболее полное регулирование отношений в области наследования в рабовладельческом строе содержится в римском праве.

Римское наследственное право прошло долгий путь развития, в котором прослеживаются три этапа:

1. Наследственное право древнего цивильного права.

Основным документом в древнем цивильном праве был Закон XII таблиц. В нем закреплялось два основания наследования: наследование по закону и наследование по завещанию. Причем институт наследования по закону возник раньше института наследования по завещанию и считался главным основанием наследования. Наследование по завещанию применялось лишь в исключительных случаях как исключение из общего правила.

2. Наследование по преторскому эдикту.

Наследование по преторскому праву упоминается еще в сочинениях Цицерона. Претор (судья) создал особый эдикт для ввода во владение наследственным имуществом. Первоначально он давался лицам, которых претор после рассмотрения их претензий считал вероятными наследниками по цивильному праву. В случаях, когда ближайший наследник не принимал наследства, преимущество на наследство получал наследник следующей очереди. Близость когнатского родства измерялась степенями и линиями.

3. Наследование по императорскому законодательству Юстиниана.

Развитие наследования в римском праве завершилось в 542-548 гг. в новеллах Юстиниана, который упростил систему наследования по закону, построив его исключительно на когнатском родстве, т.е. без дискриминации по половому признаку[4]. Стали различаться нисходящие члены семьи умершего, восходящие родственники, неполнородные братья и сестры.  Если наследников у умершего не было, имущество считалось выморочным и переходило в собственность государства[5].

Проблема наследования в России имеет достаточно большое значение. Это прослеживается еще с древнейших времен.

Первые упоминания о нормах, касающихся наследственного права содержатся в Русской Правде (XI - XII вв.), в которой оно характеризовалось сугубо классовым подходом законодателя. Так, наследниками бояр и дружинников могли быть не только сыновья, но и дочери, у смердов же при отсутствии сыновей имущество считалось выморочным и поступало в собственность князя. Наследование по завещанию имело место, однако оно составлялось в устной форме. Наследниками по закону являлись сыновья умершего, а при их отсутствии – дочери. Наследственная масса делилась таким образом, что старшие наследники получали движимое имущество и деньги, а младшие – поместье отца.

Однако в Русской Правде существовало много неурегулированных вопросов: не было указаний на наследование родителей после детей, а также мужа после жены. В XIV - XV вв. наследственные отношения регулировались Псковской Судной грамотой, в XV в. – Новгородской Судной грамотой, Судебником 1497 г. и Судебником 1589 г.

В Судебнике 1497 г. стал прослеживаться постепенный рост по расширению круга наследников, а также прав наследодателя. Так, в круг наследников по закону входили сыновья наследодателя и его супруга. При наличии сыновей дочери отстранялись от наследования недвижимого имущества. Наследники приобретали не только наследственные права, но и обязанности наследодателя. Завещание стало оформляться официально. Законодателем расширился такой принцип наследственного права, как свобода воли наследодателя: теперь завещателем мог быть любой член семьи[6].

В 1714 г. Петром I был принят Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах», известный как Указ о единонаследии. Указом была установлена система майората. Наследодатель был вправе завещать недвижимое имущество, по своему усмотрению, только одному сыну. Остальные дети (сыновья и дочери) наследовали в равных долях только движимое имущество. Однако при отсутствии сыновей недвижимое имущество по завещанию наследовали дочери. Наследование по закону имело место при отсутствии завещания. В 1731 г. единонаследие отменено императрицей Анной Иоанновной, указом которой было установлено, что к наследованию по закону могут призываться все сыновья умершего[7].

В 1833 г. основным источником наследственного права являлась ч. 1 тома 5 Свода законов Российской империи. Наследственное имущество не рассматривалось как единое целое, а делилось на две самостоятельные наследственные массы: родовое имущество переходило только к наследникам по закону, а остальное имущество наследовалось в общем порядке.

Наследование открывалось не только после смерти наследодателя, но и в случае пострижения лица в монашество, признания лица безвестно отсутствующим[8].

Завещательное распоряжение можно было возложить только в части родового имущества. Завещание составлялось лишь в письменной форме, причем допускалась как простая, так и нотариальная форма. Срок давности для принятия наследства был установлен 10 лет с момента открытия наследства.

Гражданское законодательство Российской империи предусматривает получение права собственности на имущество в порядке наследования по завещанию и по закону (ст. 1010 - 1103, ст. 1104 - 1103 Свода законов гражданских).

Завещание, а точнее духовное завещание, могло быть составлено гражданином, достигшим совершеннолетия (двадцати лет).

Духовные завещания могли быть крепостными или домашними, они различались по месту составления и заверения. Первые составлялись на гербовой бумаге в судах, магистратах или гражданской палате, а вторые на простой бумаге, как правило, дома и заверялись в гражданской палате.

Недействительными признавались завещания, составленные безумными, сумасшедшими и самоубийцами.

Отечественное гражданское законодательство до 1917 года характеризовалось детальной проработкой регулируемых отношений. Не была исключена и регламентация по закону. Данной проблеме было посвящено более 100 статей[9].

Право наследования по закону распределялось «на всех членов рода, однокровное родство составляющих, до совершенного его прекращения не только в мужском,  но и женском поколении» (ст. 111  Свода законов гражданских). Близость рода определялось линиями (связь степеней) и степенями (связь одного лица с другим по средствам рождения). Отношения свойства не давали права наследования по закону. Не имели права наследовать по закону:

-лица, лишенные всех прав состояния;

-монашествующие лица – отрекшиеся от мирской жизни;

-лица, лишенные дворянства и разжалованные (до восстановления)[10].

Необходимо обратить внимание на нормы, регулирующие наследование по закону супругов. Если в отношении законной жены или мужа не было завещания, то переживший супруг получал из недвижимого имения седьмую часть, а из движимого – четвертую. При этом его собственное имущество в состав наследственной массы не включалось.

В случаях, когда  наследников по закону и по завещанию не было или они были, но в течении 10 лет не выразили желания принять наследство, имущество признавалось выморочным и обращалось в казну.

Существенные изменения в области наследования произошли в советском периоде.

В 1917 г. был принят Декрет «О земле», которым отменялись помещичья собственность на землю без выкупа. Земля, ее недра, леса, воды признавались всенародной собственностью.

Следует особо отметить акт, принятый в апреле 1918 году и сыгравшей огромную роль не только в наследственном праве (и, собственно, гражданском), но и в жизни сего общества. Название этого акта говорит само за себя: «Об отмене наследования».[11]

На основании данного документа наследование по закону или духовному завещанию отменялось. После смерти владельца все его движимое и недвижимое имущество становилось государственным состоянием РСФСР.

Данный документ появился не сам по себе, а во исполнение «Манифеста коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса[12], где прямо указывается на необходимость отмены наследования. Декрет действовал не долго, но нанес колоссальный ущерб интересам граждан.

Декретом «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» от 22 мая 1922 г. в России вновь был введен институт наследования. Право наследования по завещанию и по закону стало принадлежать супругу и прямым нисходящим потомкам в пределах общей собственности наследства 10 тыс. золотых рублей.

Наследственное право получило свое дальнейшее развитие в Гражданском кодексе РСФСР, принятый 31 октября 1922 г. По ГК РСФСР имущество умершего больше не делилось на трудовую и нетрудовую собственность. Допускалось наследование как трудовой, так и нетрудовой собственности. Кодекс ограничил круг наследников только близкими родственниками.  Наследниками могли быть: супруг, прямые нисходящие родственники, нетрудоспособные и неимущие лица, находившиеся на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Запрещалось завещать имущество в пользу посторонних лиц, в том числе при отсутствии наследников по закону. Кроме того, Кодекс 1922 г. ввел завещание, предоставил завещателю право на завещательные отказ и подназначение, а также на лишение наследников по закону наследства. При этом, доля причитающегося им наследства переходила в собственность государства.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 29 января 1926 г. отменяется предельный размер наследства. Кроме того был расширен круг наследников, в который вошли усыновленные дети и их потомки. В 1928 г. появился институт обязательной доли в наследстве, в связи с чем наследники, не достигшие совершеннолетия, стали получать не менее ¾ доли, которая им причитается по закону. Наследодатель имел право завещать имущество государству и его органам, государственным, а также партийным организациям. В результате проведенных реформ стало возможным наследование по закону и по завещанию всего наследственного имущества независимо от его стоимости[13].

Указом Президиума ВС СССР 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию» была впервые установлена очередность призвания к наследованию.

Указом было установлено три очереди наследников:

1) дети (в том числе усыновленные), супруг и нетрудоспособные родители, другие нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти;

2) трудоспособные родители;

3) братья и сестры наследодателя.

Внуки и правнуки стали наследовать по праву представления.

Указ устанавливал, что обязательной долей наследства обладали все нетрудоспособные наследники. Наследодатель был вправе завещать свое имущество посторонним лицам, но только при отсутствии наследников по закону[14].

ГК РСФСР, принятый 11 июня  (вступивший в силу с 1 октября) 1964 г. действовал с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 лет (до 1 марта 2001 года), содержал всего 35 статей, посвященных наследованию, на основании которых к наследованию по закону при отсутствии завещания призывались ближайшие родственники наследодателя[15].

В настоящее время отношения, связанные с наследованием, регулируются разд. V ч. III ГК РФ, которая вступила в силу 1 марта 2002 г. Гражданский кодекс РФ, установил право собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые, не противоречащие закону, права, например:  отчуждать свое имущества в собственность другим лицам, сдавать в наем, закладывать и обременять его другими способами.

Таким образом, мы видим, что наследственное право развивалось достаточно сложно и на некоторых этапах весьма противоречиво. Со времен римского права до наших дней люди были небезразличны к вопросу о судьбе их имущества на случай их смерти и еще при жизни могли распределить свои имущественные и некоторые неимущественные права и обязанности между теми между теми, кого бы они хотели иметь правопреемниками после своей смерти. Здесь уместна формула, выведенная еще в римском праве: воля умершего – закон.

 

§ 2. Понятие наследования. Приобретение наследства и отказ от наследства

 

Наследование представляет собой переход после смерти гражданина (наследодателя) принадлежащего ему имущества к другому лицу или нескольким лицам (наследникам) в соответствии с нормами наследственного права[16].

Наследование принято относить к случаям универсального правопреемства, которое характеризуется тем, что наследство переходит к другим лицам, в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент[17]. Универсальность правопреемства предполагает переход имущества как единого целого, то есть наследники не вправе принять только часть имущества или отказаться от части имущества. Именно на этом основано правило о том, что принятие части имущества означает принятие всего имущества в целом (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Универсальность правопреемства означает переход к наследникам не только прав умершего, но и его обязанностей. И, наконец, универсальность правопреемства предполагает переход наследства в один и тот же момент. Это означает, что вне зависимости, как от времени принятия наследства, так и от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит регистрации (например, право на недвижимое имущество), наследники приобретают имущество в один момент: со дня открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

Трактовка понятия универсальности в наследственном правопреемстве и сфера действия этого принципа в новом законодательстве представлена немного иначе. Если ранее принцип универсальности распространялся на все наследство, независимо от оснований наследования отдельных его частей (например, принятие наследства по закону предполагало обязательность принятия наследства и по завещанию и, соответственно, не допускалось принятие наследства по завещанию и отказ от наследства по закону и т. п.), то сейчас специально предусмотрено, что в случае призвания наследника к наследованию по нескольким основаниям (по закону или по завещанию, по праву представления, наследственной трансмиссии, в результате направленного отказа от наследства и др.) он вправе принять наследство как по всем, так и по одному или нескольким основаниям.

Исходя из вышесказанного, можно дать также определение наследственного права как совокупности правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с переходом прав и обязанностей от наследодателя к наследникам в порядке универсального правопреемства.

В Российской Федерации наследование осуществляется по закону и по завещанию, при этом наследование по закону имеет место, если оно не изменено завещанием (раздел 5 части 3 Гражданского кодекса РФ). При наследовании по закону порядок и условия перехода прав и обязанностей наследодателя указаны в самом законе. Имущество наследодателя делится в равных долях между лицами, перечисленными в законе, и в соответствии с установленной очередностью.

Наследование по закону имеет место в следующих случаях:

- наследодатель не составил завещания (либо завещание признано судом полностью недействительным);

- наследодатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охваченная завещанием часть  наследства, а также та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным, переходят в порядке наследования по закону;

- наследник по завещанию умер раньше завещателя, либо наследник по завещанию – юридическое лицо  ликвидирован;

- наследник по завещанию не принял наследство, либо отказался от него.

В случаях, когда основанием наследования является завещание, распределение прав и обязанностей между наследниками, а также назначение наследников зависит исключительно от воли завещателя. Завещание, как основание наследования, является основной темой моей работы и более подробно раскрывается в следующих главах.

Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

В указанной статье особо подчеркивается, что не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные  блага (ч. 3 ст. 1112 ГК РФ).

Наследственное имущество – это не только право на конкретные вещи, это целый комплекс прав и обязанностей, который переходит к наследникам.

После смерти гражданина может остаться не только квартира или машина, но и долги, которые наследник должен будет возместить кредиторам. В состав наследственного имущества могут входить различные, вытекающие из договорных отношениях наследодателя обязательства, в том числе и его обязательства по различным договорам, например обязательства  по компенсации морального вреда.

В наследство может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях. Одной из главных фигур в наследственном праве является наследодатель[18]

Под наследодателем понимается лицо, после смерти, которого, осуществляется наследственное правопреемство. Наследодателем может быть только гражданин (физическое лицо), причем любой (в том числе недееспособный и несовершеннолетний). Это обусловлено тем, что основанием наследования является не волеизъявление, а факт смерти человека. Вместе с тем следует иметь в виду, что частично дееспособные и ограничено дееспособные лица могут выступать в качестве наследодателей лишь при наследовании по закону, поскольку завещательной дееспособностью они не обладают (п. 2 ст. 1118 ГК РФ). Наследодателями могут быть также иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации и лица без гражданства.

Наследник – это лицо, которое привлекается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права. Возможность стать наследником не зависит от состояния дееспособности лица и гражданства.

С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками[19]. Право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Наряду с этим закон признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытия наследства. Это лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти.

              Наследниками могут быть государственные, общественные и религиозные организации и объединения, а также другие юридические лица.

              Наследственное имущество по праву наследования переходит к государству (ст. 1151 ГК РФ).

1) если имущество завещано государству;

              2) если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;

              3) если все наследники лишены  завещателем права наследования;

              4) если ни один из наследников не принял  наследства.

Временем возникновения правоотношения считается время открытия наследства. Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя. Местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя, а если оно неизвестно – место нахождения имущества или его основной части.

При объявлении судом безвестно отсутствующего лица умершим, временем открытия наследства в этом случае считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении безвестно отсутствующего наследодателя умершим. Если факт смерти наследодателя достоверно установлен судом, то днем открытия наследства признается день фактической смерти наследодателя, указанный в решении суда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели[20].

Согласно ст. 1115 ГК РФ, местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя. Если же последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения наследственного имущества. В случаях, когда наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной его части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из рыночной стоимости.

В соответствии  со статьей 1152 ГК РФ принятием наследства называются действия наследника, свидетельствующие о его согласии вступить в права наследования. Принятие наследства – это односторонняя сделка, и, как любая сделка, принятие наследства может быть совершено только полностью дееспособным лицом. Не допускается принятие наследства под условием или с оговоркой.

Наследниками наследство может быть принято (ст. 1153 ГК РФ):

1) путем фактического вступления в управление или владение наследственным имуществом в пределах шестимесячного срока.

Правовое регулирование наследования по завещанию