Завещание, как основание наследования
Содержание
Введение ………………………………………………….
Глава 1. Понятие наследования и его основания
1.1. Современное отечественное
законодательство о
1.2. Понятия наследования
и состава наследства …………………….
1.3. Условия открытия наследства ……………………………………
1.4. Основания наследования в гражданском праве Российской Федерации
1.4.1. Наследование по закону ……………………
Глава 2. Завещание, как основание наследования …….
2.1. Понятие завещания ………………………
2.2. Форма завещания …………………………..
2.3. Содержание завещания ……………………….
2.4. Особенности оспаривания завещания …………………
Заключение ……………………….
Список использованной литературы ……………….
Введение
Вопрос о судьбе имущества гражданина после его смерти чрезвычайно важен, поскольку затрагивает интересы всех участников гражданского оборота - физических и юридических лиц, а также государства в целом. В ст. 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК, Гражданский Кодекс) среди основных начал гражданского законодательства закреплен принцип неприкосновенности собственности. Важнейшей гарантией его соблюдения является наличие развитого наследственного права.
Актуальность данной курсовой работы заключается в следующем.
Вопрос о судьбе имущества гражданина после его смерти имеет важное политическое и социальное значение. Оптимальное соотношение частного и публичного интереса обеспечивается через установление круга наследников по закону, ограничений свободы завещания с целью защиты интересов нетрудоспособных иждивенцев, способов принятия наследства. Всестороннее исследование наследственных отношений позволит определить баланс публичного и частного интереса.
Говоря о степени изученности темы, стоит сказать, что проблемам наследования по завещанию уделяли внимание такие ученые как О.Е. Блинков, С.И. Братусь, М.О. Буянова, Е.В. Вавилин, С.А. Ветошкина, В.Н. Гаврилов, С.П. Гришаев, Ю.Н. Зипунникова, С.А. Иванова, О.С. Иоффе, М.Ю. Козлова, О.А. Красавчиков, В.А. Лапач, Г.С. Лиманский, С.Г. Ляпунов, Д.И. Мейер, Р.М. Мусаев, П.С. Никитюк, Н.И. Остапюк, С.В. Пахман, Е.С. Путилина, В.А. Рясенцев, Н.В. Сосна, В.В. Суденко, Ю.К. Толстой, В.М. Хвостов, К.Б.Ярошенко, и другие.
Целью работы является изучение института завещания.
Задачами данной курсовой работы являются:
- краткий экскурс по развитию законодательства о наследовании;
- изучение вопросов понятия наследования по завещанию;
- изучения понятия завещания, формы завещания, содержания завещания;
- изучение оснований принятия наследства по завещанию;
- обзор практики по
основным особенностям
Положения, выносимые на защиту:
– наследственные правоотношения - это урегулированные нормами наследственного права отношения, возникшие в связи со смертью физического лица - наследодателя и состоящие в передаче в порядке универсального правопреемства от наследодателя к наследникам (или кредиторам) наследственного имущества, прав и обязанностей наследодателя, существующих на момент его смерти. ;
– при наследовании по завещанию происходит универсальное правопреемство, которое заключается в переходе всех наследуемых прав и обязанностей умершего к лицам, указанным в завещании, в связи с наступлением одного общего факта - смерти гражданина;
– завещание, как приоритетный путь наследования имущества наследодателя.
1.1 Современное отечественное законодательства о наследовании
Вопросам наследования всегда уделялось огромное внимание в Гражданском праве Российской Федерации. Так правовое регулирование наследования переживало в нашей стране различные крайние формы. Стоит отметить, например, что ВЦИК РСФСР 27 апреля 1918 года издал декрет "Об отмене наследования"1. Этот декрет и специальное постановление Народного комиссариата юстиции РСФСР от 21 мая 1919 г. по сути, уничтожили наследование частной собственности и заложили основы для дальнейшего развития наследственного права личной собственности, качественно отличного от прежнего права наследования.
Институт наследования был вновь введен в России декретом "Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР"2 от 22 мая 1922 г. Что не мало важно, институт наследования получил дальнейшую разработку в Гражданском кодексе 1922г.
По принятию Гражданского кодекса 1964 года институт наследования получил достаточно разработанную систему норм. Но после 1991 года, когда СССР распался и появились новые формы собственности (например, появились различные хозяйственные общества и товарищества), образовался целый ряд проблем, связанный с наследованием.
С этого времени остро встал вопрос о необходимости разработки и принятия новых норм о наследовании, который разрешился только 1 ноября 2001 года, когда была принята третья часть Гражданского кодекса Российской Федерации.
Современное правовое регулирование отношений по наследованию носит комплексный, межотраслевой характер. Оно состоит, «во-первых, в установлении с помощью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности наследовать и завещать имущество. Во-вторых, нормами гражданского права определяются правомочия граждан по распоряжению своим имуществом на случай смерти и границы их свободного усмотрения. В-третьих, сюда относятся и правовые способы защиты наследственных прав граждан от посягательств со стороны других лиц»3. В эту группу входят нормы гражданского и уголовного права о защите отношений по наследованию имущества.
Прежде всего, вопросы наследственного права регулируются Конституцией Российской Федерации. В статье 35 пунктах 1 и 4 соответственно говорится «Право частной собственности охраняется законом. Право наследования гарантируется»4.
Основным же нормативным актом, направленным на регулирование наследственных правоотношений, является часть третья Гражданского кодекса РФ – раздел V «Наследственное право», состоящий из пяти глав (ст.ст. 1110-1185)5. Ч. 2. ст.1118 ГК РФ закрепляет, что наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.
Среди так называемых других законов, прежде всего, необходимо выделить Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 19936 года , в котором ст.57 и 58 закрепляют вслед за ГК РФ правила нотариального удостоверения завещаний, а также порядок их изменения и отмены.
Также к отношениям по наследованию применимы нормы Федерального закона от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"7 ст. 25 которого устанавливает, что «при наследовании музейных предметов и музейных коллекций по завещанию либо по закону наследник обязан принимать на себя все обязательства, имевшиеся у наследодателя в отношении этих предметов. При отказе от этих обязательств наследник может продать данные музейные предметы и музейные коллекции либо совершить иную сделку на означенных выше условиях, при этом государство имеет преимущественное право покупки. Если наследник не обеспечил исполнение обязательств в отношении данных музейных предметов и музейных коллекций, то государство имеет право осуществить выкуп бесхозяйственно содержимых предметов в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации»8.
Наряду с законодательными актами, к отношениям наследования применимы и подзаконные нормативные акты, например, Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. №814 "О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации"9.
Таким образом, очевидно, что с принятием части третей ГК РФ законодательство в области наследования систематизируется таким образом, что регулирование наследственных отношений нормами ведомственных инструкций исключается, то есть урегулирование наследственных правоотношений находится в исключительном ведении Российской Федерации.
1.2. Понятия наследования и состава наследства
Говоря о понятии наследования, вновь необходимо обратиться к Гражданскому Кодексу Российской Федерации.
Так ст. 1110 гласит, что «при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное»10.
Старший преподаватель кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии, кандидат юридических наук М.А. Димитриев на основании приведенной выше статьи ГК РФ дает следующее определение наследованию: «Наследование представляет собой механизм перехода имущества от умершего лица к лицам, которых закон либо сам умерший обозначил в качестве своих наследников»11.
В дополнение к выше сказанному, следует отметить, что А.А. Рубанов обращает внимание на то, что «по содержанию наследство представляет собой конгломерат различных по своему юридическому характеру явлений»12. Таким образом, закрепление в праве данного механизма наследования обусловлено необходимостью, с одной стороны, определить судьбу имущества, принадлежащего умершему лицу, а с другой - обеспечить имущественные (а иногда и не только) интересы его потенциальных наследников, а также кредиторов. Именно это предопределило появление правила, согласно которому имущество (включая весь комплекс субъективных имущественных прав и обязанностей) умершего переходит к другим лицам как единое целое.
Важно отметить, что наследственное правопреемство является универсальным (общим). Это означает, что наследство, т. е. совокупность прав и обязанностей наследодателя, переходит к наследнику в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент.
Универсальность наследственного правопреемства, однако, не является абсолютной. Так, в частности, А.И. Масляев указывает, что "в редких случаях наследования по завещанию возможна ситуация, исключающая возникновение универсального правопреемства при наследовании, например, при определении наследодателем в завещании конкретных вещей в адрес конкретных наследников, при том, что какого-либо имущества (в том числе и долгов) у наследодателя не было"13
При принятии наследства наследник становится носителем прав и обязанностей, переходящих к нему в порядке наследования с момента открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации, что подтверждено п. 4 ст. 1152 ГК РФ.
В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят «принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. При этом, в состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается настоящим законом»14.
Говоря о наследуемых вещных правах и обязанностях, стоит отметить и тот факт, что в наследство могут входить так же доля участника полного товарищества, товарищества на вере, общества с ограниченной ответственностью в складочном (уставном) капитале соответствующего юридического лица, паи члена производственного или потребительского кооператива, имущественные права и обязанности по гражданско-правовым договорам наследодателя и др.
Однако не все имущественные права и обязанности наследодателя включаются в состав наследства. Для некоторых из них закон предусматривает иную юридическую судьбу: одни имущественные права и обязанности наследодателя вообще прекращают свое существование в момент его смерти, другие — поступают в обладание не наследников, а иных лиц, указанных в законе.
При определении наследства важно учитывать, что в его состав входит только то имущество, которое принадлежало наследодателю на день открытия наследства. Соответственно если какая-либо сделка (к примеру, заключение договора дарения) была произведена в отношении наследодателя после его смерти, то такое имущество не станет наследственной массой (а сам договор дарения будет ничтожным).
Чтобы быть включенными в состав наследства, имущественные права должны возникнуть при жизни наследодателя. Права, возникшие в результате его смерти, в наследственную массу не входят.
Исследователь Телюкина М.В. верно подчеркивает, что «вещи и имущественные права представляют собой актив наследства, обязанности - его пассив. Доля наследника является равной как в активе, так и в пассиве»15.
Несмотря на множество нововведений, в ГК РФ так и не решена проблема, связанная с отнесением к наследственной массе исключительных прав, точнее, одной из их составляющих - личных неимущественных прав автора. С одной стороны, эти права не передаются, с другой - некоторые из них, в частности право на обнародование произведения, передаваться должны. Более того, п.1 ст.150 ГК РФ устанавливает, что "личные неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя"16. На основании этого Ю.К.Толстой делает вывод: такие личные неимущественные права и другие нематериальные блага "принадлежат наследникам правообладателя как его правопреемникам"17. Стоит отметить ,что этой же точки зрения придерживается и Телюкина М.В.
Однако в отношении данного вопроса об отнесении к наследственной массе исключительных прав существует известная разноголосица мнений. Так, Ю.А.Тимонина и Т.А. Фесечко придерживаются противоположной позиции, в связи с чем, приходят к заключению о возникшей "правовой неопределенности в наследовании исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности»18. Рассматривая данный спорный момент, следует обратиться к части четвертой Гражданского Кодекса РФ, в соответствии с которой имущественное по своей сути право на обнародование произведения относится к правам неимущественным. Соответственно другие неимущественные права автора-наследодателя к наследникам не переходят, и ими не осуществляются, а лишь защищаются в случае нарушения.
Еще одна важная проблема, сопряженная с составом наследства и не нашедшая решения в ГК РФ, состоит в определении судьбы имущества, права на которое не возникли при жизни наследодателя, хотя наследодатель своими действиями создал условия для возникновения этих прав. В качестве примера можно привести ситуации, когда наследодатель умер после подачи документов на приватизацию, но до получения документов о праве собственности, а также когда наследодатель-несобственник открыто, добросовестно и непрерывно владел вещью менее срока приобретательной давности. Последняя ситуация урегулирована законом - п.3 ст.234 ГК РФ устанавливает, что «лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является»19. Иными словами, при применении приобретательной давности давностный срок включает в себя период владения вещью правопредшественником, т.е. (в нашем случае) наследодателем. Первая ситуация законом прямо не урегулирована, но соответствующее толкование можно дает Пленум Верховного Суда РФ. Из пункта 8 постановления "О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации от 24 августа 1993 г. N 8 "О приватизации жилищного фонда Российской Федерации"20 следует, что, если наследодателю не могло быть отказано в приватизации, требования наследников в отношении жилого помещения подлежат удовлетворению. Исходя из этого, Ю.К.Толстой делает вывод, который сложно опровергнуть: "...по наследству могут переходить не только субъективные права и обязанности в подлинном смысле слова (например, право собственности или право кредитора в обязательстве), но и правовые образования, которые находятся на пути от правоспособности к субъективным правам. Указанные правовые образования могут быть обозначены либо как Gestaltungsrecht (право на правообразование) либо как охраняемые законом интересы»21.
В состав наследственного имущества не входят пособия по государственному социальному страхованию. Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»22 установлено, что пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, не полученные ко дню смерти рабочего или служащего, выдаются проживавшим совместно с ним членам семьи, а также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на иждивении умершего.
Пособия, не полученные ко дню смерти рабочего или служащего, выдаются по представлении документа, удостоверяющего родство с умершим и факт совместного проживания с ним либо нахождения на иждивении умершего.
Единовременное пособие при рождении ребенка, не полученное ввиду смерти родителя, имевшего право на это пособие, выдается другому родителю или иному лицу, фактически воспитывающему ребенка.
Кроме того, в п. 121 Положения содержится прямое указание на то, что оставшиеся недополученными пособия по государственному социальному страхованию не включаются в наследственное имущество.
К выплатам, не входящим в состав наследственного имущества, относится также страховое обеспечение, подлежащее выплате по договору личного страхования в случае смерти застрахованного лица. Это положение установлено в ст. 10 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации": "Страховое обеспечение выплачивается страхователю или третьему лицу независимо от сумм, причитающихся им по другим договорам страхования, а также по социальному страхованию, социальному обеспечению и в порядке возмещения вреда. При этом страховое обеспечение по личному страхованию, причитающееся выгодоприобретателю в случае смерти страхователя, в состав наследственного имущества не входит"23.
Однако действие приведенной нормы все же ограничено одним исключением, установленным ч. 2 ст. 934 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая гласит, что «в случае смерти застрахованного лица, если в договоре личного страхования не назван выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица»24. Таким образом, в данном случае выплата страхового обеспечения по такому договору личного страхования входит с состав наследственного имущества.
Суммы пенсий, недополученные в связи со смертью пенсионера, так же входят в состав наследственного имущества и наследуются в общем порядке. Однако эти денежные средства могут быть выплачены и до принятия наследства членам семьи умершего пенсионера, производящим похороны ,что закрепляется Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"25.
В состав наследственного имущества входят недополученные суммы возмещения вреда, причитающиеся потерпевшему или гражданам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, которые были недополученны ими в связи со смертью. Так, в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"26, суммы возмещения вреда, причитающиеся потерпевшему или гражданам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, и недополученные ими в связи со смертью, выплачиваются их наследникам на общих основаниях. Членам семьи умершего, производящим похороны, эти суммы выплачиваются и до получения свидетельства о праве на наследство.
Рассматривая вопрос о составе наследства, логично обратиться и к субъектам наследственного права.
Так субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники.
Наследодатель —
лицо, после смерти которого
Наследники — лица,
указанные в законе или
ГК РФ устанавливает круг возможных наследников:
- «граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;
- юридические лица, существовавшие на день открытия наследства;
- Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования;
- иностранные государства и международные организации»27.
Граждане и государство
могут быть наследниками как
по закону, так и по завещанию.
Возможность гражданина
Как справедливо отмечает Димитриев М.А. «в гражданских кодексах большинства государств ближнего зарубежья круг лиц, которые могут быть наследниками, определяется единообразно:
- при наследовании по закону — граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти;
- при наследовании
по завещанию — любые лица,
находившиеся в живых к
Стремясь наилучшим
образом защитить интересы
Под недостойными наследниками понимаются граждане, «которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства»29. Однако, эти обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке.
Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства к моменту открытия наследства в связи со смертью сына (дочери).
Так же по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Факт невыполнения обязанностей должен быть установлен в судебном порядке по заявлению заинтересованного лица.
Хотя понятие «недостойный»
является скорее моральной
Недостойные наследники
не наследуют ни по закону,
ни по завещанию, а если получили
какую-то часть наследства, то
должны ее вернуть наследникам.
Однако, «поскольку завещать имущество
можно любому лицу, наследование
по завещанию в подобных
Юридические лица
могут быть наследниками
Государство (публично-правовые
образования) имеет возможность
стать наследником всего или
части имущества как по закону,
так и по завещанию. В законодательстве
перечислены конкретные случаи,
когда наследственное
1) если имущество завещано государству;
2) если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
3) если все наследники
лишены завещателем права
4) если ни один из
наследников не принял
В том случае, если
кто-либо из наследников
Во всех перечисленных
случаях субъектом права
Таким образом, как мы видим, наследственное право является производным от правовых норм, регулирующих право собственности граждан, а развитие наследственного права, справедливое наследственное регулирование — один из аргументов в пользу преобразования хозяйственного механизма.
1.3. Условия открытия наследства
В соответствии со ст. 1113 Гражданского кодекса РФ «наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина» . Определение времени открытия наследства необходимо для исчисления срока вступления в права наследования. В соответствии со ст. 1154 Гражданского кодекса РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно (коммориенты) и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. Так, например, супруги, умершие в один день, не призываются к наследованию друг после друга. После каждого из них наследуют их наследники.
Важными условиями при открытии наследства являются место и время.
Место открытия наследства.
Легальное определение понятия "место жительства" содержится в двух актах: в ст.20 ГК РФ и в Законе РФ от 25.06.1993 № 5242-1 "О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ" .
Согласно Гражданскому Кодексу, местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. В указанном Законе под местом жительства подразумевается жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, иное помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), аренды или на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ. Исходя из смысла этих определений, гражданин обладает постоянным местом жительства, если у него имеется вещное, обязательственное либо иное право на объект недвижимости, пригодный для постоянного проживания.
Местом открытия наследства является последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно - место нахождения его имущества или его основной части. Если местожительство неизвестно или находится за пределами России, местожительством считается место нахождения его недвижимого имущества. Если недвижимое имущество находится в нескольких местах, то местом открытия наследства считается место нахождения наиболее ценного недвижимого имущества, если нет недвижимого имущества - то место нахождения движимого имущества, а при его разбросе - место нахождения самого ценного движимого имущества. Ценность определяется по рыночной цене.

- Завещание как сделка и принцип свободы завещания
- Завещание-наследственного-права
- Завещание по наследование
- Завещание. Понятие и виды
- Завещание: понятие, форма, содержание, особенности
- Завещание содержание завещания, порядок его оформления
- Завещание,формы завещания
- Завершение конкурсного производства
- Завершение формирования казахской народности
- Завещание
- Завещание
- Завещание как гражданско-правовая сделка
- Завещание как односторонняя сделка
- Завещание как основание наследования