Специфика уголовного права
35
Содержание.
Введение…………………………………………………………
Глав 1. Понятие, стороны и элементы договора купли-продажи……………..3
1.1. Понятие и стороны договора купли-продажи……………………………...3
1.2. Элементы договора купли-продажи………………………………………..
Глава 2. Содержание и ответственность по договору купли-продажи………12
2.1. Содержание договора купли-продажи…………………………………….12
2.2. Ответственность по договору купли-продажи……………………………26
Заключение……………………………………………………
Приложение (задача)…………………………………………………………
Список использованной литературы…………………………………………...
Введение.
Купля-продажа – один из важнейших институтов гражданского права. Известная нам история правового регулирования этого договора насчитывает почти четыре тысячи лет. В процессе многовекового развития правовых систем происходил своеобразный естественный отбор норм о купле-продаже. Случайные, неудачные положения со временем отсеиваются, уступая место более обоснованным и качественным, повышая уровень юридической техники. Правовые нормы, первоначально регулировавшие только куплю-продажу, постепенно приобрели характер общих, исходных положений для других гражданско-правовых сделок. Благодаря этому институт купли-продажи оказал огромное влияние на формирование договорного права всех правовых систем: в историческом аспекте из него выросла практически вся общая часть обязательственного права. В свою очередь, общие положения договорного права почти целиком распространили свое действие на отношения по купле-продаже.
На сегодня, договор купли-продажи – это основной вид гражданско-правовых обязательств, применяемых в имущественном обороте. Перемещение материальных благ в товарной форме, составляющее основу любого обязательства, в договоре купли-продажи выступает в наиболее чистом виде, является его непосредственным содержанием.
Основу российского законодательства о купле-продаже составляет глава 30 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ее отличает достаточно высокий уровень юридической техники, удачное сочетание традиционных положений и новых норм, отсутствующих в прежнем Гражданском кодексе.
В научной и учебной литературе уделяется значительное внимание как к договорам в целом, так и к договору купли-продажи и его разновидностям.
Эта проблема исследовалась исследуется в работах таких ученых-правоведов как Анохин А.О., Попов М., Брагинский М.И., Витрянский В.В., Граве К.Н., Гравзе Ф.И., Иоффе О.С. и др.
Глав 1. Понятие, стороны и элементы договора купли-продажи.
1.1. Понятие и стороны договора купли-продажи.
По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену)[1].
Договор купли-продажи по общему правилу является консенсуальным, так как считается заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем существенным условиям, независимо от того, что стадии заключения и исполнения договора часто совпадают по времени.
Договор купли-продажи возмездный, так как основанием исполнения обязательства по передаче товара является получение встречного удовлетворения в виде покупной цены и наоборот.
Договор купли-продажи является взаимным (двусторонним, двусторонне обязывающим), так как обе стороны ( и продавец, и покупатель) имеют права и несут соответствующие этим правам обязанности.
Согласно гл. 30 ГК существуют следующие разновидности договора купли-продажи: розничная купля-продажа, поставка для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия. Единого критерия, заложенного в основу разграничения договора купли-продажи по видам, нет. В то же время специальные правила, предусмотренные в нормах, посвященных регулированию отдельных разновидностей купли-продажи, подлежат приоритетному применению перед общими нормами. Если таковые специальные правила отсутствуют, то субсидиарно возможно применение общих положений о купле-продажи.
Еще одной особенностью правового регулирования купли-продажи является возможность субсидиарного применения норм, относящихся не только к общим положениям купли-продажи, но и к другим разновидностям купли-продажи. Возникает вопрос: могут ли, например, нормы договора контрактации восполняться нормами, регулирующими отношения, предусмотренные для поставки; нормы о продаже предприятия могут быть восполнены нормами о продаже недвижимости?
Это, в свою очередь, предопределяет следующую теоретическую проблему. Предусмотренные действующим Гражданским кодексом Российской Федерации субсидиарные связи на уровне отдельных видов договора купли-продажи выступают поводом для разногласий, связанных с тем, как соответствующие договорные разновидности соотносятся между собой в том смысле, можно ли, помимо того, что они представляют собой отдельные виды договора купли-продажи, в определенных случаях один из них рассматривать специальной разновидностью другого. Речь, в частности, идет о таких отдельных видах договора купли-продажи, как договоры поставки и контрактации, а также договоры продажи недвижимости и предприятия[2].
Так, Н.И. Клейн считает договор контрактации разновидностью договора купли-продажи, а в свете положений норм пункта 2 ст. 535 ГК РФ еще и разновидностью договора поставки. Вместе с В.В. Чубаровым она рассматривает договор продажи предприятия как разновидность договора продажи недвижимости. Такого же мнения придерживается И.В. Елисеев[3]. Достаточно своеобразно решает данный вопрос М.И. Брагинский. Если при рассмотрении соотношения между договорами поставки и контрактации он ограничивается установлением их общих черт и выделением признаков, индивидуализирующих договор контрактации, то в контексте анализа договора продажи предприятия прямо замечает, что, поскольку предприятие является разновидностью недвижимости, это дает законодателю возможность рассматривать продажу предприятия не как самостоятельный вид договора купли-продажи (подобно договорам поставки и энергоснабжения), а как разновидность договора продажи недвижимости, что и отражено в правиле пункта 2 ст. 549 ГК РФ[4].
Принципиально иначе к решению указанной проблемы подходит В.В. Витрянский, считающий, что распространение норм о поставках на отношения по контрактации, а норм о продаже недвижимости на отношения по продаже предприятий (подобное замечание автор делает и в отношении договора энергоснабжения при обсуждении общего смысла статьи 548 ГК РФ) свидетельствует о значительном сходстве указанных правоотношений. Такой подход представляет собой прием юридической техники, позволяющий законодателю избежать дублирования норм права. Однако это не может служить основанием для признания договора контрактации разновидностью договора поставки, а договора продажи предприятия — разновидностью договора продажи недвижимости[5].
Стороны договора. Договор купли-продажи представляет собой двухстороннюю сделку, сторонами которой выступают продавец и покупатель товара.
Причем ГК РФ не ограничивает субъектный состав сторон договора купли-продажи, следовательно, заключить такой договор могут любые субъекты гражданско-правовых отношений: физические и юридические лица, а также и само государство. В последнем случае к Российской Федерации в силу ст. 124 ГК РФ применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не установлено законом или не вытекает из особенностей такого субъекта гражданско-правовых отношений.
Так как по договору купли-продажи предполагается отчуждение товара в собственность покупателя, то можно сделать вывод, что заключить договор купли-продажи от имени продавца товара может либо его собственник, либо лицо, имеющее ограниченное вещное право на товар (право хозяйственного ведения или оперативного управления). Вместе с тем ГК РФ предусматривает еще несколько случаев, когда договор купли-продажи может заключаться от имени продавца не собственником продаваемого товара, к таковым относятся:
- организаторы торгов при продаже товара путем проведения торгов;
- комиссионеры, продающие товар комитента, но выступающие в сделке по продаже имущества от своего имени (п. 1 ст. 990 ГК РФ);
- агенты, продающие имущество принципала, но выступающие в сделке по продаже имущества от своего имени (п. 1 ст. 1005 ГК РФ);
- доверительные управляющие по продаже имущества, переданного в доверительное управление (п. 3 ст. 1012 ГК РФ).
Продавать товар по договору купли-продажи могут и граждане, но с учетом общих требований, предъявляемых ГК РФ к дееспособности и правоспособности указанных лиц.
Покупателем по договору купли-продажи также может выступать любое физическое или юридическое либо, признаваемое субъектом гражданско-правовых отношений. Кстати, если покупателем по договору выступает посредник или доверительный управляющий, то указанные лица, в отличие от "обычного" покупателя по договору купли-продажи, не становятся собственниками приобретенного товара[6].
1.2 Элементы договора купли-продажи.
Предметом договора являются действия сторон по возмездной передаче права собственности на товар (в отличие от бытующего упрощенного понимания, при котором предмет договора охватывается только характеристикой товара — его наименованием и количеством).
По общему правилу товаром может быть любое имущество, не изъятое из гражданского оборота.
Условие о предмете является единственным существенным условием договора, т.е. договор купли-продажи, как правило, считается заключенным, если стороны согласовали предмет договора (действия сторон по переносу права собственности на товар). Более того, законодатель уточняет, что условие договора о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара[7]. В этом случае отсутствие других условий, в том числе относящихся к предмету договора, может быть восполнено с помощью диспозитивных норм Гражданского кодекса Российской Федерации. Исключением являются отдельные разновидности договора купли-продажи, для которых предусмотрены дополнительные (кроме предмета) существенные условия. Например, существенными являются:
— условие о цене в договоре купли-продажи недвижимости;
— условие о цене в договоре продажи товара в кредит;
— условие о сроке в договоре поставки и др.
Товаром (вещью) в договоре купли-продажи могут выступать любые объекты, не изъятые из гражданского оборота[8].
К объектам гражданских прав, ограниченным в обороте, относятся те объекты, которые могут принадлежать только определенным участникам оборота, либо нахождение которых в гражданском обороте допускается по специальному разрешению. Виды таких объектов определяются в порядке, установленном законом[9].
Согласно гражданскому законодательству к объектам договора купли-продажи, в частности, относятся:
— вещи, включая деньги и ценные бумаги;
— иное имущество, в том числе имущественные права;
— интеллектуальная собственность.
Вещи — наиболее распространенные, традиционные объекты купли-продажи. Товаром могут быть любые вещи, определяемые родовыми признаками или индивидуально-определенные, движимые и недвижимые.
В пункте 4 ст. 454 ГК РФ предусмотрена возможность продажи имущественных прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав.
К сожалению, законодатель и судебная практика пока оставляют без ответа вопрос о том, какие конкретно права могут быть предметом купли-продажи. Имущественные права — очень широкое понятие. Они могут быть вещными и обязательственными, относительными и абсолютными. Большинство договоров носит взаимный характер, т.е. каждая сторона имеет права и обязанности, которые невозможно расчленить, однако продать имущественные права, основанные на взаимном договоре, можно только в том случае, если продавец уже исполнил все лежащие на нем обязанности.
Вопрос о продаже имущественных прав в юридической науке продолжает оставаться дискуссионным, а в практике применения вызывает сложности еще и в связи с тем обстоятельством, что имущественное право на вещь и сама вещь (товар) в договоре купли-продажи, как правило, совпадают, а посему сложно представить теоретическую модель продажи права на вещь, когда сама вещь как бы не включается в предмет договора.
Цена договора купли-продажи является его существенным условием лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, например при продаже товара в кредит, при продаже недвижимости.
Цена в договоре купли-продажи, как правило, согласовывается сторонами, т.е. является свободной. Если условие о цене отсутствует, то применяется правило пункта 3 ст. 424 ГК РФ, согласно которому товар должен быть оплачен по цене, обычно взимаемой за аналогичные товары при сравнимых обстоятельствах (обычная цена).
В ряде случаев свобода определения цены прямо ограничена законом. Так, в публичных договорах розничной купли-продажи и энергоснабжения цена продаваемых товаров по общему правилу устанавливается одинаковой для всех потребителей.
В договорах присоединения свобода определения цены заключается в возможности потенциального контрагента согласиться с предложенной ценой или отказаться от заключения договора.
Цены на некоторые группы товаров, имеющих особое значение для экономики, могут устанавливаться или регламентироваться государством (например, цены на энергоснабжение и энергоносители)[10].
Срок в договоре купли-продажи может быть определен сторонами календарной датой, истечением периода времени, указанием на событие, которое неизбежно должно наступить (например, открытие навигации), или моментом востребования.
Если срок договора сторонами не установлен, то его следует определить исходя из общих правил пункта 2 ст. 314 ГК РФ, т.е. обязательство должно быть исполнено в разумный срок после его возникновения.
Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении (абз. 2 п. 2 ст. 314 ГК РФ).
Срок исполнения продавцом обязанности передать товар покупателю определяется договором купли-продажи. Продавец вправе исполнить обязательство по передаче товара до наступления или после истечения определенного в договоре срока только с согласия покупателя[11]. По договорам поставки товаров к определенному сроку уведомления покупателем поставщика об отказе принять просроченные товары не требуется. Если указанные товары приняты покупателем, обязательства поставщика считаются исполненными с нарушением установленного срока[12].
Между продавцом и покупателем заключен договор купли-продажи под отлагательным условием, согласно которому продавец продаст, а покупатель купит трехэтажное здание базы отдыха при наступлении условий, указанных в договоре.
В договоре стороны согласовали особые условия, в соответствии с которыми продавец имеет право до установленной даты без согласования с покупателем продать объект третьему лицу по цене, превышающей цену, установленную договором между продавцом и покупателем. Если до установленной даты продавец не продаст его третьему лицу, он будет обязан передать недвижимое имущество покупателю в течение 5 календарных дней по акту приема-передачи, а покупатель обязан заплатить продавцу стоимость объекта, согласованную сторонами в договоре.
Договором предусмотрено, если продавец не продаст объекта до установленной договором даты, то договор считается заключенным с момента его подписания сторонами, и обязанности у сторон по договору купли-продажи объекта возникают с момента заключения договора.
В срок, определенный в договоре, здание базы отдыха по цене, превышающей цену, установленную договором, не продано.
Поскольку продавец не продал здания в порядке, предусмотренном договором, другому лицу, у продавца наступила обязанность передать его покупателю.
Так как это обязательство продавцом не исполнено, покупатель обратился в арбитражный суд с иском об обязании исполнить договор купли-продажи о передаче спорного имущества.
Позиция суда. В соответствии со ст. 157 ГК РФ сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит[13].
В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Применительно к договору купли-продажи недвижимого имущества в качестве существенных определены условия о цене и предмете купли-продажи[14].
Статья 309 ГК РФ устанавливает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии со ст. 310 ГК РФ не допускается односторонний отказ от исполнения обязательств.
В соответствии со ст. ст. 456, 457 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи. При таких обстоятельствах иск об обязании ответчика исполнить обязательство по передаче имущества был удовлетворен[15].
Форма договора определяется исходя из особенностей товара, субъектного состава и цены. Так, все договоры купли-продажи недвижимости заключаются в письменной форме и подлежат обязательной государственной регистрации.
В отношении формы договоров купли-продажи движимых вещей применяются общие правила статей 159—161 ГК РФ, т.е. простая письменная форма требуется лишь для договоров с участием юридических лиц, а также для договоров между гражданами на сумму более 10 МРОТ.
Глава 2. Содержание и ответственность по договору купли-продажи.
2.1. Содержание договора купли-продажи.
Содержание договора купли-продажи составляют те условия, на которых достигнуто соглашение сторон.
По юридическому значению все условия делятся на существенные, обычные и случайные.
Существенными условиями признаются условия, которые необходимы и достаточны для заключения договора. Законодатель к существенным относит:
— условия о предмете договора;
— условия, названные в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида;
— все те условия, относительно которых по заявлению одной из
сторон должно быть достигнуто соглашение[16].
Обычные условия в отличие от существенных условий не нуждаются в согласовании сторонами. Обычные условия предусмотрены в соответствующих нормативных актах и вступают в действие в момент заключения договора, если стороны своим соглашением не изменили диспозитивную норму права.
Случайные условия — это те условия, которые изменяют или дополняют обычные условия. Случайные условия включаются в текст договора по усмотрению сторон. Они приобретают юридическую силу лишь в случае включения в текст договора, и их отсутствие, как и отсутствие обычных условий, не влияет на действительность (заключенность) договора.
Содержание обязательственного правоотношения, основанного на договоре купли-продажи, составляют права и обязанности сторон[17].
Основные права и обязанности продавца. В общих положениях о купле-продаже законодатель закрепляет следующие права продавца:
— продавец вправе полностью или частично отказаться от удовлетворения требований покупателя по устранению нарушений условий договора, если докажет, что невыполнение покупателем нормы закона об извещении продавца о ненадлежащем исполнении договора купли-продажи повлекло невозможность удовлетворить его требования или влечет для продавца несоизмеримые расходы по сравнению с теми, которые он понес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении договора[18];
- продавец вправе потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора в случаях, когда покупатель в нарушение закона, иных правовых актов или договора купли-продажи не принимает товар или отказывается его принять. Возможность понуждения покупателя к исполнению обязательства в натуре (принятию товара) урегулирована в статье 396 ГК РФ. Так, если покупатель принял часть товаров, его можно понудить принять остальные товары, однако в случае полного отказа от принятия всех товаров продавец вправе взыскать с покупателя убытки.
Обязанность по передаче товара покупателю является основной для продавца (ст. 456 ГК РФ) и предполагает передачу товара:
— путем вручения товара или предоставления его иным способом в распоряжение покупателя (например, передача в отделение
связи или первому перевозчику — ст. 458 ГК РФ);
— вместе с принадлежностями и документами, относящимися к
товару (технический паспорт, сертификат качества и др)[19];
— в определенном количестве (ст. 465 ГК РФ);
— в согласованном ассортименте (ст. 467 ГК РФ);
— соответствующей комплектности и в комплекте, если таковой
предусмотрен (мебельный гарнитур — ст. 478,479 ГК РФ);
— установленного качества (ст. 469 ГК РФ);
— свободным от прав третьих лиц (ст. 460 ГК РФ);
— в таре и упаковке (ст. 481 ГК РФ).
Рассмотрим более подробно условия исполнения основной обязанности продавца по передаче товара покупателю.
В статье 458 ГК РФ определен момент исполнения обязательства продавца по передаче товара. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца считается выполненной в момент:
— вручения товара покупателю или указанному им лицу, если
договор купли-продажи предусматривает обязанность продавца по
доставке товара;
— предоставления товара в распоряжение покупателя, если он
должен быть передан в месте нахождения товара. Товар считается
переданным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному в договоре, товар готов к передаче в надлежащем месте и
покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче,
если он не идентифицирован для целей договора путем маркировки
или иным образом.
В иных случаях обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договор купли-продажи не предусматривает иное (п. 2 ст. 458 ГК РФ)[20].
С моментом исполнения обязательства продавца по передаче товара тесно связано определение момента возникновения права собственности на товар у покупателя и перехода на него риска случайной гибели или случайного повреждения товара. По общему правилу право собственности переходит к приобретателю по договору с момента передачи вещи (ст. 223 ГК РФ). Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента исполнения продавцом обязанности по передаче товара, т.е. переход на покупателя риска случайной гибели приурочен не к моменту передачи вещи, а к моменту, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю. Другая ситуация возникает, если покупатель просрочил принятие товара, предоставленного в его распоряжение продавцом в соответствии с пунктом 1 ст. 458 ГК РФ. Поскольку продавец подготовил товар для покупателя и исполнил свою обязанность по передаче, то риск случайной гибели переходит на покупателя, хотя фактической не передачи товара не произошло и право собственности на него у покупателя не возникло. При помощи этой нормы законодатель побуждает покупателя своевременно исполнять свои обязанности по принятию товара.
Разделение моментов перехода права собственности и риска случайной гибели имеет место и в случае продажи товара в процессе перевозки[21].
Риск случайной гибели или случайного повреждения товара, проданного во время его нахождения в пути, переходит на покупателя с момента заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено таким договором или обычаями делового оборота (п. 2 ст. 459 ГК РФ).
К передаче вещи приравнивается передача товарораспорядительного документа на нее (коносамента, складского свидетельства и др.), что влечет за собой переход права собственности на вещь (п. 3 ст. 224 ГК РФ).
Поэтому можно сделать вывод о том, что надлежащим исполнением обязанности по передачи вещи служат фактическая и символическая (путем вручения товарораспорядительных документов) передача вещи.
Неисполнение продавцом обязанности по передаче товара дает покупателю право отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. Если предметом договора купли-продажи была индивидуально-определенная вещь, покупатель вправе требовать отобрания ее у продавца (ст. 398 ГК РФ).
Обязанность по передаче товара покупателю вместе с принадлежностями и документами, относящимися к товару. Перечень документов, подлежащих передаче вместе с товаром, может быть определен законом, иными правовыми актами и договором купли-продажи. Так, в пункте 2 ст. 10 Закона о защите прав потребителей дан перечень информации о товарах, работах и услугах, который в обязательном порядке доводится до сведения потребителей:
— в технической документации, прилагаемой к товарам, работам
и услугам;
— на этикетках и маркировках;
— иным способом[22].
В частности, продукты питания, упакованные или рассортированные на территории Российской Федерации, должны быть снабжены информацией о месте их изготовления.
Неисполнение продавцом обязанности по передаче принадлежностей к товару и относящихся к нему документов по общему правилу (ст. 464 ГК РФ) дает покупателю право отказаться от исполнения договора купли-продажи и требовать возмещения убытков, предварительно назначив продавцу разумный срок для устранения недостатков[23].
— Обязанность по передаче покупателю товара в количестве, определенном в договоре купли-продажи. Количество товара по договору купли-продажи влияет на определенность предмета договора купли-продажи, который, в свою очередь, относится к существенным условиям договора[24]. Если договор не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, то он не считается заключенным.
Количество товара определяется поштучно, а иногда — в денежном выражении; может устанавливаться фиксированной цифрой или путем указания на способ определения количества (например, в договорах поставки, энергоснабжения).
Последствия нарушения условий о количестве товара закреплены в статье 466 ГК РФ. Нарушения условий о количестве поставленного товара могут быть в форме недопоставки (поставлено меньшее количество товара) и излишней поставки (поставлено большее количество товара).

- Специфика управления инновационными предприятиями
- Специфика управления качеством
- Специфика управления персоналом в виртуальной организации
- Специфика управления персоналом в условиях кризиса
- Специфика управления социальной сферой
- Специфика управления социальным развитием организации в зависимости от форм собственности
- Специфика управленческого труда
- Специфика страхования в Российской Федерации
- Специфика судебной речи
- Специфика телефонных переговоров с точки зрения бизнес-этикета
- Специфика технологий в социальной работе
- Специфика технологических разрывов
- Специфика (типичное и уникальное) в государственном управлении
- Специфика, традиционные художественные принципы, единство утилитарного и художественного назначения изделий художественного ремесла