Приобретение наследства



58

 

Федеральное агентство по образованию и науке РФ

Негосударственное образовательное частное учреждение

высшего профессионального образования

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

 

Юридический факультет

 

Допустить к защите в ГАК

«____»___________2011 г.

_______________________

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

 

 

 

 

Выполнила студентка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ              3

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ, СРОКИ И СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА              5

              1.1 Принятие наследства              5

              1.2 Способы принятия наследства              10

              1.3 Срок принятия наследства. Принятие наследства по истечении установленного срока              20

              1.4 Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)              27

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ  ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ    НАСЛЕДСТВА              31

              2.1 Обязательная доля как средство обеспечения прав родственников наследодателя              31

              2.2 Преимущественные права приобретения наследства как средство защиты прав приобретателя              38

              2.3 Судебная защита наследственных прав              45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ              58

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ              61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ВВЕДЕНИЕ

 

Актуальность темы исследования. Произошедшие в нашем обществе изменения в социально-экономической и политической сфере, утверждение института частной собственности, предопределили развитие законодательства о наследовании. С момента введения в действие раздела V ГК РФ[1], ознаменовавшего новый этап в развитии отечественного наследственного права, научный и практический интерес к закрепленным в нем положениям не ослабевает, т.к. правила о наследовании затрагивают интересы миллионов российских граждан. Во все времена людей интересовали вопросы о юридической судьбе принадлежащей им собственности после их смерти, а также - о получении имущества в наследство. Каждый человек рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда ему в силу закона или завещания, необходимо наследовать имущество, и единожды – с неизбежностью становиться наследодателем. Наследственное право – одна из сложнейших отраслей российского права. Знание некоторых норм наследственного права, в частности касающихся принятия наследства, способов и сроков принятия наследства, обязательной доли и судебной защиты наследников помогут избежать многих проблем при приобретении наследства.

В соответствии с ч. 4 ст. 35 Конституции РФ[2] право наследования гарантируется государством. При этом все граждане РФ имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Право наследовать, кроме того, входит в содержание правоспособности граждан, о чем упоминается в статье 18 ГК РФ. Подробно наследственные правоотношения регулируются частью третьей  ГК РФ, вступившей в силу 1 марта 2002 года.

Степень научной разработанности темы. Проблемам наследования в своих работах уделяют внимание такие ученые, как Л.В. Лайко, С.Ю. Макаров, О.В. Мананников, Т.И. Зайцева, Б.А. Булаевский, К.Ю. Бахмуткина, О.Е. Блинков, и другие. Вместе с тем вопросы приобретения наследства требуют дальнейшей разработки в связи с имеющимися в законодательстве пробелами.

Цель данной работы состоит в изучении и анализе проблем, связанных с приобретением наследства, анализе, исследовании практики и рассмотрении коллизионных вопросов в этой области.

Задачами исследования являются:

- рассмотрение понятия принятия наследства и его значения;

- изучение способов принятия наследства, проблемы фактического принятия наследства;

- изучение сроков принятия наследства, а также восстановления сроков для его принятия;

- рассмотрение перехода права на принятие наследства (наследственной трансмиссии);

- изучение проблем защиты приобретателей наследства в части выделения обязательной доли, преимущественных прав при наследовании, проблем судебной защиты наследников.

Объектом исследования выступают общественные отношения, возникающие в области реализации прав наследования в гражданском законодательстве РФ.

Предметом исследования являются нормы ГК РФ и других федеральных законов, а также материалы судебной практики применительно к проблеме исследования.

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя семь параграфов, заключения и списка использованных нормативных актов и литературы.


ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ, СРОКИ И СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА

 

1.1   Принятие наследства

 

Момент, когда наследник становится субъектом прав и обязанностей, которые имел наследодатель, является завершением развития наследственного правоотношения и именуется «принятием наследства». Со времен древнего Рима принятие наследства понималось как одностороннее действие наследника, означающее его желание вступить в права наследства. Способ принятия наследства заключал два момента: владельческая воля и фактическое поведение лица, свидетельствующее о принятии им наследства (в случае, когда наследник начинал платить по долгам наследодателя). Срок для принятия наследства установлен не был. Однако кредиторы умершего могли требовать от наследника ответа - принимает ли он наследство или нет. Если ответа не последовало, то это рассматривалось как отказ лица от наследства. Позднее, по кодексу Юстиниана, такое молчание означало согласие лица принять наследство.

В действующем законодательстве положения о принятии наследства содержатся в главе 64 ГК РФ, которая называется «Приобретение наследства». Само понятие «приобретение наследства» в законодательстве не раскрывается. Авторы, изучающие проблемы принятия наследства, в своих работах ограничиваются общей формулировкой «для приобретения наследства наследник должен его принять», закрепленной в п. 1 ст. 1152 ГК. Из этого можно сделать вывод, что авторы считают эти понятия тождественными. Вместе с тем, как полагает Л.В. Лайко[3], понятие «приобретение наследства» не тождественно, а лишь связано с понятием принятия наследства и  означает приобретение права собственности на наследственное имущество.

Как известно, принятие наследства является поистине краеугольным камнем для оформления наследственных прав - и именно в этом моменте граждане чаще всего допускают ошибки, которые обычно удается исправить, но с большими затратами времени и сил[4]. Для того, чтобы принять наследство, наследник должен ясно и однозначно изъявить волю на то, что приобретет наследство (и в части прав, и в части вещей, и в части обязанностей); принять наследство одним из способов, предусмотренных статьей 1153 ГК; принять наследство в сроки, установленные законом (ст. 1154 и 1155ГК). Под принятием наследства понимаются односторонние действия лица, призванного к наследованию, выражающие его волю приобрести наследство.

Не требует совершения действий по принятию наследства, как исключение из общего правила, приобретение выморочного имущества государством. В целом, по сравнению с ГК РСФСР[5] 1964 г. нормы ГК о приобретении наследства, объединенные в отдельную главу, представляются более продуманными и проработанными. Важным является уточнение, что принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (п. 2 ст. 1152 ГК), т.е. носит универсальный характер. Необходимо отметить, что это правило действует в пределах одного основания. Если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям, он вправе по своему усмотрению принять наследство по одному основанию и отказаться от другого наследства, либо принять наследство по всем основаниям (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Однако у наследника нет права выбора оснований для призвания к наследованию в ситуации, когда речь идет об одном и том же наследственном имуществе. В этом случае приоритет оснований определяется законом. Например, нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, могут быть включены в состав наследников по этому основанию, если они не входят в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию (ст. 1148).

Положения, содержащегося в п. 2 .ст. 1152 ГК, в ранее действовавшем законодательстве не существовало. Однако приведенная формулировка закона однозначно не может быть признана корректной. Уже само по себе введенное указанной нормой понятие множественности оснований наследования противоречит ст. 1111 ГК РФ, которой установлено только два основания наследования: по завещанию и по закону. Данный перечень является исчерпывающим, никаких иных оснований наследования не существует. Такая формулировка нередко приводит к судебным спорам (например, наследник ошибочно полагает, что право на обязательную долю является отдельным основанием наследования, и отказывается от приобретения наследства по закону). Таким образом, необходимо изменить формулировку п. 2 .ст. 1152 ГК и п. 3 ст. 1158 ГК. Такой точки зрения придерживаются Т.И. Зайцева и П.В. Крашенинников[6].

Принятие наследства - это акт добровольный, так как за наследником закреплена возможность отказаться от наследства. В РФ признана необходимость волеизъявления наследника, тогда как в ряде стран действует презумпция принятия наследства, если наследник не заявил о своем отказе. Так, во Франции наследнику предоставлено право отказаться от наследства, в Германии и Швейцарии права и обязанности наследодателя переходят к наследникам автоматически. В связи с этим они вынуждены принимать меры к тому, чтобы ограничить свою ответственность по долгам наследодателя активом наследственного имущества, не допустив обращения взыскания со стороны его кредиторов на свои личные вещи. Отсюда возникают правила о составлении описи наследственного имущества.

Принятие наследства должно быть безоговорочным и безусловным. Приобретение наследства под условием (как и отказ от наследства под условием) означало бы, что наследство находилось бы в подвешенном состоянии, неподконтрольном воле наследника. Нельзя свою волю на принятие наследства выразить, например, так: «приму наследство, если долги наследодателя не будут превышать стоимость имущества» или «приму наследство, если при разделе имущества мне будет выделен автомобиль». Принятие наследства в таком виде ничтожно, оно не породит никаких юридических последствий.

Акт принятия наследства - это индивидуальный акт: если к наследованию призвано несколько наследников, каждый из них должен выразить волю на принятие наследства. В связи с этим в п. 3 ст. 1152 ГК установлено, что принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками[7]. Так, С.Ю. Макаров приводит в пример одну нередко встречающуюся ситуацию, обычно имеющую место в отношении домов в сельской местности, дач и земельных участков, наследниками которых являются несколько детей умершего собственника. Наследники договариваются о том, что один из них принимает наследство, оформляет его на себя (как единственный наследник, принявший наследство), продает наследственное имущество и делит полученные деньги между всеми наследниками. Однако иногда наследник после оформления своих прав отказывается продавать унаследованное имущество, либо после продажи наследственного имущества отказывается делиться полученными деньгами с другими наследниками, что является нарушением норм морали, но не закона.

Новеллой ГК являются нормы, позволяющие принять наследство и отказаться от него через представителя. Закон жестко устанавливает правило о том, что в доверенности должно быть специально предусмотрено полномочие на принятие наследства или соответственно полномочие на отказ от наследства (ч. 3 п. 1 ст. 1153 и п. 3 ст. 1159 ГК). Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется. Если наследство открылось в пользу наследника, не достигшего 14 лет, или наследника, признанного недееспособным, то опекун такого наследника может за него принять наследство без доверенности на то.

В соответствии с п.4 ст. 1152 ГК принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства. По мнению С.С. Алексеева, это правило представляет собой законодательную фикцию, придающую акту принятия наследства обратную силу. Необходимость придания акту принятия обратной силы обусловлена тем, что в период с момента открытия наследства до момента его принятия фактически отсутствует какой-либо надлежащий субъект, обладающий какими-либо правами на него и прежде всего правом собственности. Такое наследство называется «лежачим»[8]. Между тем на собственника возложено бремя содержания имущества, на наследников расходы, связанные с содержанием имущества, возникшие в период между открытием наследства и его принятием, в свою очередь, им же будут причитаться и доходы, приносимые таким имуществом.

Б.А. Булаевский указывает, что преимущество того, что наследство принадлежит принявшему наследство наследнику со дня открытия наследства, т.е. со дня смерти наследодателя, и оно сразу же после смерти наследодателя связывается с определенным лицом, в литературе объясняется тем, что создается непрерывность обладания имуществом и исключается надобность в конструировании фиктивного субъекта наследственного комплекса[9]. Также подчеркивается, что это правило носит абсолютный характер и действует и тогда, когда в состав наследства входит недвижимость, переход права на которую подлежит регистрации. Соответствующее правило представляет собой допускаемое законом изъятие из ст. 8 ГК РФ, предусматривающей, что право на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.

Однако, по нашему мнению, вполне обоснованной является точка зрения К.А. Матиняна, считающего, что указанные положения не отражают реально складывающейся ситуации. Возможность осуществления правомочий собственника возникает у лица только в случае фактического обладания им имуществом. В отношении же имущества, подлежащего государственной регистрации, более того, наследник сможет в полной мере осуществлять свои правомочия в отношении этого имущества (например, продать его или сдать в аренду) только после государственной регистрации прав на него[10].

 

1.2 Способы принятия наследства

 

Закон предусматривает несколько способов принятия наследства. В целом данные положения ГК РФ новыми не являются, однако нормы ч. 2 ст. 546 ГК РСФСР значительно дополнены и изменены. В частности, ГК РСФСР 1964 г. предусматривал, что наследник считается принявшим наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. Этим правовое регулирование порядка принятия наследства исчерпывалось.

Существует два способа принятия наследства: формальный (юридический) и фактический (вступление в наследство). Формальный - это подача письменного заявления о принятии наследства, т.е. прямое волеизъявление (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). Установлен специальный порядок подачи такого заявления. Оно подается по месту открытия наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельство о праве на наследство. По действующему законодательству такое право имеют нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах, а в отдельных случаях – частнопрактикующие (ст. 36 Основ законодательства РФ о нотариате)[11]. Заявление подается либо непосредственно нотариусу, либо отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом случае днем подачи заявления будет дата почтового отправления.

Как отмечает Е.А. Суханов, следует отметить два обстоятельства: во-первых, заявление подается по месту открытия наследства, хотя бы сам наследник проживал (а если речь идет о юридическом лице - имел место нахождения) в другом месте[12]. Во-вторых, заявление наследника о принятии наследства и заявление наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство юридически равнозначны. Если подано второе заявление, первое подавать не нужно; однако, если подано только первое заявление, то впоследствии необходимо будет подать и второе. Заявление о принятии наследства подается для юридического закрепления факта принятия наследства. По мнению С.Г. Ляпунова, в этом случае заявление не требует приложения документов[13]. Но на практике нередко нотариусы отказываются принимать заявления о принятии наследства по следующим причинам: отсутствие документов, подтверждающих родство наследника с наследодателем, - при наследовании по закону; в этом случае нотариус обычно предлагает получить необходимые документы либо подтвердить родство в судебном порядке и только после этого подавать заявление о принятии наследства; неизвестность имущества, составляющего наследственную массу в связи с отсутствием документов, подтверждающих право собственности наследодателя на принадлежавшее ему имущество.

Эти документы не требуются, если наследственное дело уже возбуждено к моменту подачи наследником заявления о принятии наследства. Иные документы (о родстве, о праве собственности наследодателя) могут быть приложены, если они имеются в наличии у наследника, но принятие нотариусом заявления ни в коем случае не должно быть обусловлено их представлением. Заявление наследника о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть передано нотариусу по месту открытия наследства не самим наследником, а другим лицом либо передано по почте. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 ГК РФ), или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ[14].

Все поступившие нотариусу заявления регистрируются в книге учета наследственных дел, на их основании нотариусом заводится наследственное дело, которое также регистрируется в книге учета наследственных дел. На заявлении наследника о принятии наследства, принимаемом нотариусом, проставляется дата его получения, заверенная подписью нотариуса[15].

Если заявление поступило по почте или передано другим лицом и подлинность подписи наследника на нем нотариально не засвидетельствована, оно принимается нотариусом, а наследнику предлагается выслать надлежащим образом оформленное заявление, либо явиться лично в нотариальную контору[16].

Нотариальное свидетельствование подлинности подписи не требуется, если наследник лично явился в нотариальную контору по месту открытия наследства и подал заявление. В этом случае нотариус устанавливает личность наследника, о чем делает отметку на заявлении, на котором также указывает сведения о наследнике. Не требуется также нотариального свидетельствования подлинности подписи наследника на заявлении о принятии наследства, если ранее нотариусу уже представлялось заявление о принятии наследства и подпись на нем была нотариально засвидетельствована, а впоследствии этим же наследником подано еще одно заявление уже по поводу другого наследственного имущества.

Свидетельство о праве на наследство выдается на основании заявления, в котором наследственное имущество конкретизировано. Поэтому если в заявлении не указан состав наследуемого имущества, срок для принятия наследства наследником не считается пропущенным, однако для получения свидетельства о праве на наследство этих данных в заявлении недостаточно. Вместе с тем, если в заявлении не указана, например, оценка наследственного имущества, но в материалах наследственного дела имеются сведения о ней, принципиального значения отсутствие в заявлении указания об оценке не имеет. Недопустим со стороны нотариуса отказ в приеме заявления о принятии наследства по причине того, что наследником не подтверждены родственные отношения с наследодателем, место открытия наследства, состав наследственного имущества и т.п. Все недостающие документы могут быть представлены наследником непосредственно перед выдачей свидетельства о праве на наследство.

Если заявление о принятии наследства поступило нотариусу после истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства, но сдано наследником, либо его представителем на почту своевременно, наследник считается принявшим наследство в установленный законом срок. В доказательство этого к наследственному делу следует приобщить конверт со штемпелем почтовой организации либо квитанцию об отправке письма. Данная практика основана на норме п. 2 ст. 194 ГК РФ.

В заявлении о принятии наследства по закону должны быть перечислены все наследники той очереди, которая призывается к наследованию, а в заявлении о принятии наследства по завещанию - все наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, с указанием места их проживания. Нотариус обязан известить об открытии наследства тех наследников, место жительства которых ему известно.

Несколько наследников, основания наследования у которых одинаковы, могут представить нотариусу одно подписанное всеми ими заявление о принятии наследства (например, наследники по закону, а также наследники по завещанию, если им завещано одно и то же имущество). Наследники по завещанию, которым завещано разное имущество, подают отдельные заявления о принятии наследства. Отдельные заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство подают также наследник по завещанию и наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве.

Вторым способом принятия наследства является фактическое принятие (путем совершения конклюдентных действий). В соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (при этом наследник выражает отношение к наследственному имуществу как к своему и, следовательно, намерение приобрести наследство), в частности если наследник: вступил во владение или в управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя; получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. Аналогичная норма (с поправкой на то, что наследник извещает районного судью) действует и в ряде зарубежных стран (Болгария, Италия, Франция) [17]. Перечень действий, указанных в п. 2 ст. 1153 ГК РФ, не является исчерпывающим. Так, п. 12 ранее действовавшего Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 года № 2 предлагал под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, подтверждающим принятие наследства (ст. 546 ГК РСФСР), иметь в виду любые действия наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых взносов, других платежей, взимания квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по договору жилищного найма, производство за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ст. 549 ГК РСФСР, или погашение долгов наследодателя и другое[18].

Однако, существует проблема, связанная с тем, что совершенные наследником конклюдентные действия, с формальной стороны свидетельствующие о фактическом принятии наследником наследства, тем не менее не отражают воли этого наследника принять наследство. Так, необходимо учитывать, что в действительности наследник, проживающий в принадлежащем наследодателю жилом помещении и продолжающий там проживать после открытия наследства, может хранить наследственное имущество, оплачивать долги наследодателя, вносить коммунальные платежи (поскольку не располагает возможностью проживать в ином месте), но при этом не иметь прямого умысла принимать наследство и становиться собственником соответствующего имущества (существуют иные наследники, желающие принять имущество, нахождение его под залогом), хотя в силу п. 2 ст. 1153 ГК РФ фактически осуществляя действия по принятию наследства. Зачастую нотариусы считают такого наследника принявшим наследство, если он в течение шести месяцев со дня его открытия не заявил о своем отказе от наследства. Даже в тех случаях, когда наследник, проживавший совместно с наследодателем, по истечении шести месяцев заявляет о своем непринятии наследства, нотариусы, исходя из того, что он фактически вступил во владение наследственным имуществом, оставляют его долю в наследстве открытой и рекомендуют доказывать факт непринятия наследства в судебном порядке. Не согласна с занимаемой нотариусами позицией Т.И. Зайцева, считающая, что оставление его доли открытой превращает право на принятие наследства в обязанность принять его и является нарушением прав как этого лица, так и других наследников, желающих оформить свои наследственные права. Самым убедительным доказательством иного может быть признано заявление самого наследника об отношении к наследственному имуществу, в частности, о непринятии им наследства[19].

Таким образом, на законодательном уровне целесообразно закрепить внешнее выражение воли наследника на принятие наследственного имущества. Так, Ю.К. Бахмуткина предлагает включить фразу «...совершил действия, свидетельствующие о намерении фактически принять наследство...»[20]. Ведь именно волеизъявление лица лежит в основе реализации им права.

Некоторые авторы считают, что совершение одного из названых действий не дает оснований считать наследство принятым. Но практика показывает, что это не так. Следует также отметить, что в ГК РСФСР 1964 года не было перечня таких действий, подобного п. 2 ст. 1153 ГК. А была лишь общая формулировка «фактическое вступление во владение наследственным имуществом», которая менее предпочтительна, чем современная.

Обращает внимание то, что ст. 1153 ГК прямо не отвечает на вопрос, возможно ли представительство при фактическом принятии наследства. С одной стороны, возможно, что это логично, поскольку речь идет о фактическом принятии наследства, а, как известно, выдать доверенность на совершение фактических (физических) действий невозможно, но, с другой стороны, этот способ назван фактическим лишь в силу противопоставления его формальному, а на самом деле действия, его составляющие, носят юридический характер, поэтому совершение их через представителя возможно[21].

Самым распространенным основанием для признания фактического принятия наследства является вступление наследника во владение или в управление наследственным имуществом. Под владением понимается физическое обладание имуществом, в том числе и возможное пользование им. Данное обстоятельство может выражаться в таких действиях, как: проживание в принадлежавшем ему жилом помещении (обстановка этого жилого помещения новой мебелью, приобретенной наследником); осуществление ремонта этого жилого помещения; возделывание принадлежавшего наследодателю земельного участка; возведение на этом земельном участке каких-либо построек либо, напротив, снос каких-либо имеющихся построек; пользование гаражом, принадлежавшим наследодателю; пользование предметами домашнего обихода (мебелью, столовыми приборами, одеждой) при проживании в жилом помещении, принадлежащем наследодателю; переход к наследнику каких-либо документов (например, технический паспорт на автомобиль) и иных бумаг, принадлежавших наследодателю; уход за домашними растениями, принадлежавшими наследодателю; и другое.

Некоторые авторы считают, что вступление наследника во владение или в управление наследственным имуществом может выражаться в распоряжении этим имуществом. По крайней мере, как утверждает Макаров, распоряжение возможно в отношении движимого имущества, поскольку для распоряжения недвижимым имуществом необходимо зарегистрировать право собственности на него.

Но действующий ГК РФ при определении действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, не содержит указаний на действия наследника по распоряжению наследственным имуществом. Очевидно, законодатель исходил из того, что распоряжение наследственным имуществом до истечения срока на принятие наследства наследниками противоречит природе наследственных правоотношений и интересам всех наследников, призванных к наследованию. Если обратиться к ст. 549 ГК РСФСР 1964 года, то в ней четко было указано: «...наследник, вступивший во владение или управление наследственным имуществом... не вправе распоряжаться наследственным имуществом (продавать, закладывать) до истечения шести месяцев со дня открытия наследства или до получения им свидетельства о праве на наследство»[22].

Вместе с тем, Н.И. Остапюк утверждает, что российская судебная практика признает факты распоряжения наследниками наследственным имуществом до оформления ими наследственных прав[23], в то время как по  убеждению С.П. Гришаева, это недопустимо, так как может противоречить интересам других наследников. Единственно возможным своеобразным актом распоряжения наследственным имуществом он считает только отказ от наследства.