Договор ренты. 16

Оглавление

 

Введение………………………………………………………………….……..3-4

1. Договор ренты и его значение……………………………………………..5-10

2. Содержание договора ренты и ответственность за его нарушения……11-15

3. Отдельные виды договора ренты………………………………………...16-30

3.1. Договор постоянной ренты……………………………………………..16-21

3.2. Договор пожизненной ренты…………………………………………...22-25

3.3. Договор пожизненного содержание с иждивением…………………...26-30

Заключение…………………………………………………………...………31-32

Список использованной литературы……………………………………….......33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Договор ренты принадлежит к  группе институтов гражданского права, предусматривающих отчуждение имущества  за плату или бесплатно. В первом случае имущество отчуждается с  условием предоставления в обмен  на него не только периодических рентных  платежей, но и оплаты его стоимости. Однако более типичным для подавляющего числа случаев рентных отношений  представляется отчуждение имущества  в собственность плательщика  ренты бесплатно с получением взамен переданного имущества только периодических рентных платежей. Тем самым договор ренты приводит к установлению между участвующими в нем лицами особых правовых отношений, которые совершенно не свойственны другим договорным обязательствам, и в этой связи он сходен с договорами займа, купли-продажи, мены и дарения.

ГК РФ является единственным источником правового регулирования договора ренты. Никакие федеральные законы или подзаконные нормативные  правовые акты его не дополняют и  в компетенцию субъектов РФ его  регулирование не входит. С учетом внутренней классификации разновидностей договора ренты к каждой из них  должны применяться нормы о его  соответствующем виде (подвиде), а  при их недостаточности «Общие положения  о ренте и пожизненном содержании с иждивением» (§ 1 гл. 33 ГК РФ).

Регулирование рентных отношений  в ГК РФ осуществляется, в основном, на началах диспозитивности. Большинство  норм гл. 33 ГК РФ сформулировано таким  образом, чтобы обеспечить необходимую  урегулированность отношений сторон даже в тех случаях, когда те или иные вопросы в самом договоре сторонами не учтены. Таковы, в частности, правила о сроках выплаты ренты, индексции ее размера, определении выкупной цены ренты, ответственности за просрочку ее выплаты и др.

В то же время ряд конкретных отношений  урегулирован императивным образом. В  основном, это касается вопросов, связанных  с гарантиями их законности и стабильности, а также обеспеченностью прав получателей ренты, так как придание рентным отношениям указанных свойств  является одной из главных целей  правового регулирования.

В соответствии с п. 1 ст. 583 ГК РФ договор  ренты − это соглашение, в силу которого одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику  ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется  периодически выплачивать ему ренту  либо в виде определенной денежной суммы, либо в виде предоставления средств  на его содержание в иной форме.

Объектом исследования в настоящей работе являются общественные отношения, складывающиеся в результате заключения договора ренты.

Предметом исследования являются соответствующие нормы действующего гражданского законодательства, прежде всего содержащиеся в ГК РФ.

Целью данной работы является изучение договора ренты и проведение анализа правового регулирования рентных отношений.

Исходя из поставленной цели возникают следующие задачи:

    • проанализировать понятие ренты и рентных отношений;
    • изучить содержание и элементы договора ренты;
    • рассмотреть отдельные виды договора ренты.

 

1. Договор ренты и его значение

 

Гражданский кодекс РФ содержит гл. 33 «Рента и пожизненное содержание с иждивением». Ее наименование, казалось бы, позволяет сделать вывод о признании законодателем каждого из указанных в названии главы договоров самостоятельным. Между тем в данном случае проводится наиболее распространенный для ГК принцип: независимо от своего наименования соответствующая глава разд. IV Кодекса в виде общего правила посвящается определенному договорному типу. Применительно к гл. 33 таковым является договор ренты, а значит, договор пожизненного содержания с иждивением - это только его разновидность.

Подтверждением может  служить наличие в рассматриваемой  главе помимо трех специальных параграфов одного общего для выделенных в ней  договоров. И хотя указанный параграф носит название «Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением», каждая из его статей включает указание на то, что она регулирует именно договор ренты. И притом ни в одной из статей указанного параграфа договор пожизненного содержания с иждивением особо не упоминается.

Выводу о признании  пожизненного содержания с иждивением разновидностью ренты не противоречит и то, что наряду с ее общим  определением (п. 1 ст. 583 ГК) также и  параграф, посвященный пожизненному содержанию с иждивением (§ 4), включает определение этого последнего договора (п. 1 ст. 601 ГК). Такая конструкция  главы, при которой сосуществуют определения договорного типа и  особо его видов, весьма широко используется в Кодексе. Примером может служить  рассмотренная ранее гл. 30. В нее включены определения и самой купли - продажи как договорного типа (п. 1 ст. 454 ГК), и общепризнанных разновидностей этого договора, в том числе таких, в названии которых указание на принадлежность к купле - продаже вообще не фигурирует. Имеются в виду определения договоров поставки товаров (ст. 506), государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд (ст. 526), контрактации (п. 1 ст. 535), энергоснабжения (п. 1 ст. 539).

Наряду с договором  пожизненного содержания с иждивением в гл. 33 ГК выделены договоры постоянной и пожизненной ренты. По поводу соотношения  между этими двумя договорами, с одной стороны, и договором  пожизненного содержания с иждивением, с другой, в литературе высказаны  прямо противоположные взгляды. Ряд авторов признают все три  договора самостоятельными видами договора ренты. В то же время другие рассматривают  возмездное содержание с иждивением лишь как подвид пожизненной ренты. Полагаем, что более правильной является последняя точка зрения. Такой  вывод следует прежде всего из п. 2 ст. 583 ГК. Он допускает установление конституирующей соответствующий договор обязанности выплачивать ренту только либо бессрочно (постоянная рента), либо на срок жизни получателя ренты (пожизненная рента). При этом прямо предусмотрено, что пожизненная рента может быть установлена на условиях пожизненного содержания гражданина с иждивением. Справедливо отмечая, что все названные в гл. 33 ГК договоры являются договорами ренты, А.П. Сергеев вместе с тем полагает, что в данном случае имеются в виду три вида ренты. 1

«Рента» имеет в русском  языке три значения. Во-первых, рента  представляет собой отдачу того, что  передано. Соответственно имеется в  виду, что получению ренты предшествует передача плательщику определенного  имущества: в средние века это  была земля и некоторая другая недвижимость; позднее - различные виды движимости, в том числе деньги (благодаря ренте в таких случаях  удавалось обойти осуждавшееся моралью  и (или) правом получение процентов). Во-вторых, рента носит в принципе непрерывный характер; в этой связи  она по общему правилу не ограничивается каким-либо предельным сроком или во всяком случае никогда не бывает разовой. Наконец, в-третьих, рента не связана с предпринимательской деятельностью и соответственно она не представляет собой прибыли. Рента вообще не является доходом, полученным от любой другой деятельности, в том числе и не подпадающей под признаки предпринимательской. Указанные признаки ренты как раз и составляют основу ее особого правового режима.

Рента имела всегда весьма различные формы. Обязательные рентные платежи, в частности, лежали на имении в виде вечного поземельного обременения. При этом выкуп ренты не допускался, вследствие чего владелец имения не мог освободиться от указанной обязанности, кроме как путем отказа от имения или передачи его другому владельцу.

К этому следует добавить бессрочную ренту с капитала, вытесненную  договором займа. В течение определенного  времени использовалась как особый вид «вечной ренты» та, при которой плательщиком было само государство.

Определенное развитие получило пожизненное содержание. Оно возникло отчасти как результат существовавшего обычая отправлять в монастыри и церкви движимое и недвижимое имущество, в том числе денежные средства в обмен на обеспечение своего содержания в виде пожизненной ренты.

В России существовала наравне  с другими особая форма ренты. Она возникала в виде платежей, обязанность уплаты которых принимал на себя тот, кто получал соответственно большую долю при разделе имения.2

Суть ренты состояла в  том, что она порождала право  требовать от конкретного лица определенных денежных выплат, как правило, ежемесячно. При этом, хотя и не с самого начала возникновения этого института, рента выступала в двух разновидностях в зависимости от ее источника. Соответственно различалась рента с капитала и рента с недвижимого имущества. Последняя представляла собой обременение, лежащее на имении, и переходила к любому вместе с самим имением. И создавалась эта рента главным образом продажей имения. Как отмечал К.П. Победоносцев, «рента второго вида совершалась отчуждением имущества, взамен чего приобреталось право получения ежегодного дохода или взноса от всякого лица, кто будет владельцем того имения; итак, право на ренту этого рода было вещное, соединявшееся с записью акта в поземельную книгу, и повинность платежа лежала не на лице, а на имении». 3

Из всех признаков, указанных  в приведенном ГК легальном определении  ренты, наибольшее значение имеет несомненно ее цель: предоставление в собственность имущества в обмен на периодически выплачиваемую денежную сумму, предназначенную для обеспечения содержания. Как таковая эта цель оказывает влияние на многие особенности ренты. Неслучайно поэтому именно с социальной по ее значению ренты начинается история правового регулирования договора ренты.

В правовом регулировании  ренты ГК последовательно проявляет  тенденцию максимально гарантировать  интересы ее получателя. Тем более  что рента может оказаться  для последнего основным или по крайней мере одним из основных источников средств к существованию.

Отмеченное обстоятельство нашло отражение уже в ст. 584 ГК, посвященной форме договора ренты. Независимо от вида и стоимости передаваемого  плательщику имущества договор  ренты (один из немногих договоров, для  которых установлено это обязательное правило) подлежит нотариальному удостоверению. Вместе с тем указанный договор  нуждается и в государственной  регистрации. Однако, как следует  из п. 2 ст. 165 ГК, государственная регистрация  обязательна с тем же последствием нарушения - ничтожностью сделки лишь в случаях, если речь идет о передаче под выплату ренты недвижимости (прав на нее).

При отсутствии нотариального  удостоверения независимо от того, какое именно имущество предоставлялось  в оплату ренты, совершенная сделка является ничтожной, т.е. недействительной с самого начала. Соответственно наступает  двусторонняя реституция, выражающаяся в обязанности возвратить все  полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость  в деньгах. Такая санкция может  оказаться особенно чувствительной для той из сторон, которая должна получать ренту, и прежде всего в  случаях, когда речь идет о пожизненном  содержании с иждивением.

К числу существенных условий  в данном договоре, как и в любом  другом, относится прежде всего предмет договора. В этой роли выступает как рента - в денежной и натуральной форме, - так и имущество, которое должно быть передано под выплату ренты. Однако конкретизация указанного имущества для ее признания существенным условием договора в данном случае неодинакова.

Так, в силу п. 1 ст. 583 ГК для  денежной ренты необходима ее «определенность». В то же время ст. 590 ГК, имея в виду постоянную ренту, устанавливает, что  рента (в данном случае она должна быть непременно денежной) выплачивается  в размере, установленном договором. Следовательно, цена или соответствующие  действия в виде выплаты денежной ренты являются существенным условием такого договора. Что же касается ренты  натуральной и имущества, передаваемого  под выплату ренты, то их цена к  числу существенных условий не относится. При отсутствии цены в возмездном договоре (в том и в другом случае) она исчисляется в порядке, установленном  п. 3 ст. 424 ГК (имеется в виду цена, «которая при сравнимых обстоятельствах  обычно взимается за аналогичные  товары, работы и услуги»).

Договором может быть предусмотрена  передача имущества под выплату  ренты в собственность плательщику  не только за плату, но и безвозмездно. В первом случае переданное имущество служит полным, а во втором - соответственно частичным эквивалентом выплачиваемой ренты.

В договоре должны быть предусмотрены  указанные в ст. 587 ГК способы обеспечения  исполнения плательщиком ренты обязанности  по выплате ренты. При этом имеется  в виду, что в отношении недвижимого  имущества соответствующее обеспечение  исполнения обязательства (залог) вытекает непосредственно из императивной нормы  закона.

Статья 585 ГК содержит презумпцию в пользу безвозмездной передачи имущества в собственность плательщика  под выплату ренты. Следовательно, возмездность должна быть предусмотрена договором. В случаях, когда в договоре закреплена возмездность передачи имущества под выплату ренты, применяется указанная в нем цена этого имущества. Однако, если договор ограничился указанием на необходимость оплаты переданного имущества, но цену не предусматривает, этот пробел и в данном случае может быть устранен в соответствии с тем, что содержится на этот счет в п. 3 ст. 424 ГК. Легальная возможность подобного решения вопроса исключает цену, выплачиваемую за передаваемое под выплату ренты имущество, из числа существенных условий рассматриваемого договора.

В самом ГК названо существенным, а значит таким, без согласования которого договор не считается заключенным, условие, закрепляющее обязанность  плательщика в случаях, когда  речь идет о передаче под выплату  ренты денежной суммы или иного  движимого имущества, предоставить определенные гарантии получателю ренты (п. 2 ст. 587 ГК).

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание договора  ренты и ответственность за  его нарушения

 

В любом рассматриваемом  договоре в его содержание входит обязанность плательщика платить  ренту, т.е. выплачивать ее в указанном  договором порядке и размере. Эта общая норма конкретизируется применительно к особенностям каждого  из видов (подвидов) договора ренты.

Общие положения о договоре ренты не включают на этот счет специальных  указаний. Предусмотренное в § 1 гл. 33 ГК регулирование относится главным  образом к способам обеспечения  прав получателя ренты. Первый из таких  способов связан с тем, что рента  обременяет возникшее у плательщика  право собственности на полученное им под выплату ренты имущество. Подобно другим обременениям и это обладает общим для вещного права признаком: следованием за вещью. При этом установлена дополнительная гарантия для получателя ренты в случаях, когда плательщик ренты отчуждает переданное ему в собственность получателем недвижимое имущество (в качестве примера в ГК выделяются земельные участки, предприятия, здания, сооружения): перед получателем ренты появляются сразу два должника. Это, во-первых, тот, кто приобрел обремененную рентой недвижимость у ее плательщика, и, во-вторых, сам плательщик - лицо, заключившее договор с получателем ренты (п. 2 ст. 586 ГК).

Н. Коняев и В. Круглов  справедливо усматривали в этом - ограниченном праве собственности, возникающем у плательщика ренты, - одну из основных особенностей соответствующего договора. 4 Имеется в виду предприятие в том смысле, в каком этот объект представлен в п. 1 ст. 132 ГК, т.е. как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

 

В виде общего правила предполагается, что ответственность первоначального  плательщика перед получателем  ренты по отношению к приобретателю  обремененного рентой имущества  является субсидиарной в том смысле, как это предусмотрено ст. 399 ГК. Имеется в виду обязательность предварительного заявления требования основному должнику (в данном случае - приобретателю) о возврате переданного под выплату ренты недвижимого имущества с тем, что впоследствии - при отказе удовлетворить это требование либо неполучении ответа на предъявленное требование в разумный срок - получатель ренты приобретает возможность обращения с таким же требованием к субсидиарному должнику (плательщику, заключившему в свое время договор ренты).

Первоначальный плательщик может нести и солидарную ответственность  с лицом, которому передана вещь. Такую  возможность предусматривает п. 2 ст. 586 ГК со ссылкой на «договор». Пункт 2 ст. 586 ГК не уточняет, правда, о каком  договоре идет речь. Но, очевидно, имеется  в виду договор ренты. Это объясняется  тем, что и при солидарной, и  при субсидиарной ответственности  у получателя ренты в подобных случаях все равно будут те же два упомянутых выше должника. При  этом в зависимости от обстоятельств кто-нибудь из них или оба должника вместе в какой-либо части понесут в полном объеме ответственность перед получателем ренты.

В то же время интересы последнего, как и любого иного кредитора, оказываются гарантированными в  большей степени при солидарной ответственности содолжников. Этот свой интерес получатель ренты и обеспечивает, заранее закрепляя в договоре ренты на случай продажи соответствующего имущества солидарную ответственность продавца (плательщика ренты) и покупателя.

Однако при определенных условиях форма ответственности  может устанавливаться и без  участия должников. Имеется в  виду, что солидарная ответственность  первого и последнего приобретателя  имущества, переданного в виде платы, может возникнуть, в частности, в  ситуации, предусмотренной п. 3 ст. 60 ГК для случаев реорганизации юридического лица - плательщика ренты. Мы говорим о ситуации, при которой разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника в обязательстве выплачивать ренту.

Особые гарантии предусмотрены  для защиты интересов получателя ренты, учитывая при этом, помимо прочего, что им было передано для выплаты  ренты определенное имущество.

Прежде всего, речь идет о  передаче под выплату ренты недвижимого  имущества (земельного участка, здания и т.п.)5. В силу п. 1 ст. 587 ГК у такого получателя ренты без всякого договора на этот счет, в силу самого закона возникает на указанное имущество залоговое право. Тем самым складывается ситуация, предусмотренная абз. 2 п. 3 ст. 334 ГК.

Во всех случаях, когда  под выплату ренты переданы денежная сумма или иное движимое имущество, в договор ренты, как уже отмечалось, должно быть внесено условие, которое  предусматривает либо использование  определенного способа обеспечения  исполнения обязательства (имеются  в виду неустойка, залог, удержание  имущества должника, поручительство, банковская гарантия, задаток или  другой способ, предусмотренный в  законе или договоре), либо страхование  в пользу получателя ренты риска ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства выплатить ренту6. Придавая особое значение данному договорному условию, ГК (ст. 587) признает его существенным, а это означает, что при отсутствии указанного условия договор не будет считаться заключенным.

Если при залоге недвижимости, принадлежащей получателю ренты, именно залоговое (ипотечное) право возникает  непосредственно из закона, то в  отношении движимости (например, при  передаче какой-либо драгоценности плательщику ренты) получатель вправе использовать любой способ обеспечения исполнения и только в этом числе залог. В отличие от ипотеки в данном случае речь пойдет об обычном залоге, который возникает из договора и соответственно подчиняется требованиям ст. 339 ГК к форме договора о залоге и кругу его существенных условий.

Правила о залоге позволяют  и еще в одном смысле обеспечивать интересы получателя ренты. Имеется  в виду предусмотренное ст. 604 ГК запрещение плательщику ренты сдавать  недвижимое имущество, переданное в  обеспечение пожизненного содержания с иждивением, в залог, не имея на то согласия получателя ренты.

Возможен, наконец, вариант, при котором существенное условие, о котором шла речь (т.е. условие  об определенном способе обеспечения  или о страховании), включается в  договор и тем самым только в этом случае, при наличии других существенных условий, он должен считаться  заключенным. Однако плательщик ренты признается не исполнившим обязанности, указанные в этом условии (передать задаток, предоставить банковскую гарантию, осуществить страхование указанных рисков и т.п.), тогда, когда имущество, переданное в обеспечение плательщику ренты, окажется утраченным или его состояние ухудшится, притом даже в случае, если все это произойдет вследствие обстоятельств, за которые получатель ренты не отвечает.

При просрочке исполнения обязательства по выплате ренты  плательщиком с него взыскиваются проценты в установленном договором размере. В качестве варианта на случай отсутствия в договоре указаний относительно размера  процентов взысканию в соответствии со ст. 588 ГК подлежат проценты, предусмотренные  в ст. 395 ГК. Имеется в виду учетная  ставка банковского процента. И здесь  следует говорить не о неустойке, а об оплате пользования чужими средствами плательщиком ренты. По этой причине, несмотря на название ст. 588 ГК – «Ответственность за просрочку выплаты ренты», нормы об ответственности, в частности об основаниях ее наступления, в данном случае не действуют. А значит, обязанность уплатить проценты в указанном в п. 1 ст. 395 ГК размере наступает в силу самого факта несвоевременной уплаты ренты. В таком случае речь идет не об ответственности, а о долге.7 Приведенный вывод следует и из п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами». Постановление разграничивает требование об уплате процентов за пользование денежными средствами, предоставленными в качестве займа или коммерческого кредита, и основанное непосредственно на п. 1 ст. 395 ГК требование, существо которого составляет применение ответственности за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отдельные виды  договора ренты

                            3.1. Договор постоянной ренты

 

Договор постоянной ренты  является разновидностью договора ренты. И отличается от договора ренты сроком рентных платежей. Постоянная рента - это бессрочная рента.

Уже самое различие в названии обоих видов ренты – «постоянная» и «пожизненная» дает возможность предопределить специфику установленного для каждого из них правового режима.

Прежде всего это относится к субъектному составу договора. Указание на «постоянный» характер ренты позволяет допустить участие в договоре на стороне получателей ренты не только граждан. Постоянная рента - единственный вид ренты, в которой получателем может быть юридическое лицо, а сама рента - использована для покрытия особых потребностей получателя, не являющихся личными, бытовыми.

При всем этом постоянная рента  как разновидность ренты сохраняет  основные черты последней - ее некоммерческий характер. Поскольку, это уже отмечалось ранее, рента не является прибылью, которая как таковая имманентна предпринимательской деятельности (см. п. 1 ст. 2 ГК), она, по справедливому замечанию С.А. Хохлова, «не должна превращать коммерческую организацию - получателя постоянной ренты в рантье»9. По этой причине на стороне получателей такой ренты вправе выступать именно некоммерческие организации. Кроме того, возможность участия их в названной роли зависит от того, нет ли здесь противоречия, помимо закона, их правоспособности. Последнее ограничение связано с тем, что правоспособность некоммерческих организаций - специальная, а это означает возможность иметь такие гражданские права и нести такие обязанности, которые соответствуют целям деятельности, предусмотренным в их учредительных документах (п. 1 ст. 49 ГК). При этом основополагающее значение имеют цели деятельности некоммерческих организаций как таковых в силу ст. 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»10, а равно и специальные цели, определенные тем же Законом для каждого из выделенных в нем видов организаций.

Пункт 1 ст. 589 ГК, закрепивший  соответствующее положение, тем  самым заранее исключил, например, возможность получения ренты  учреждением, созданным собственником  для осуществления управленческой деятельности. И напротив, нет препятствий  для того, чтобы получателем постоянной ренты оказалось такое учреждение, как больница или иная социально - культурная организация.

По этой же причине допускается, если иное не предусмотрено законом  или договором, переход к другому  лицу принадлежащих получателю прав на получение постоянной ренты. ГК (п. 2 ст. 589) называет в качестве оснований  для такого перехода прежде всего обычную уступку требования, а также либо наследование - для граждан, либо правопреемство при реорганизации - для юридических лиц. Все эти ситуации объединяет отсутствие необходимости получать согласие кредитора - плательщика на переход прав. Единственным ограничением для перехода соответствующих прав служит то, что и на цессионария распространяются правила, которые определяют, кто может стать получателем ренты. По указанной причине не вправе быть цессионарием в подобном случае, в частности, коммерческая организация.

Особое регулирование  круга возможных плательщиков постоянной ренты в ГК отсутствует. Это означает, что какие-либо ограничения в  субъектном составе могут появляться лишь постольку, поскольку такое  участие в договоре в конкретном случае не укладывается в рамки существующей у потенциального плательщика ренты правоспособности (имеется в виду юридическое лицо со специальной правоспособностью).

Постоянная рента всегда выражается в деньгах. При этом существует презумпция в пользу того, что и  выплачиваться такая рента должна подобным образом. И только в случаях, предусмотренных договором, допускается выплата ренты натурой, к тому же в любой форме: предоставления вещей, выполнения работ или оказания услуг. Однако при этом действует правило, по которому стоимость натуральной выплаты должна быть эквивалентна указанной в договоре денежной сумме ренты (ст. 590 ГК).

Хотя постоянная рента  и не носит коммерческого характера, некоторые особенности, характерные  для коммерческих отношений, оказываются  присущими и данному договору.

Прежде всего это выражается в том, что законодатель равно относится к обоим контрагентам, не считая по указанной причине получателя подобной ренты более слабой, нуждающейся тем самым в особой защите стороной. Отмеченная тенденция проявляется, в частности, при решении вопросов об индексации выплачиваемой ренты. Денежный размер последней увеличивается пропорционально росту установленного законом минимального размера оплаты труда. Однако важно отметить, что включено такое правило в ГК применительно к постоянной ренте лишь в виде нормы диспозитивной и таким образом сторонам предоставляется возможность расширить либо сузить пределы индексации или вообще отказаться от нее (п. 2 ст. 590 ГК).

Другой пример, связанный  с той же тенденцией, относится  к решению вопроса о риске  случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного  под выплату ренты. Несмотря на то что собственником этого имущества признается плательщик ренты и, следовательно, по общим правилам (в частности, имеется в виду ст. 211 ГК) риск, о котором идет речь, предполагается лежащим на плательщике как на собственнике, при постоянной ренте риск перелагается в значительной мере на получателя. Имеется в виду, что при случайной гибели или случайном повреждении имущества, полученного за плату под выплату ренты, плательщик может потребовать соответственно прекращения обязательства по выплате ренты либо изменения условий ее выплаты. Но тот же риск несет плательщик ренты, если он получил имущество безвозмездно.

Особенности постоянной ренты  проявляются и в решении вопроса  о сроках ее выплаты. Поскольку такая  рента не предназначена непосредственно  для удовлетворения личных (бытовых) потребностей граждан, установлен достаточно длительный срок ее выплаты - ежеквартально (ст. 591 ГК).